Pełny tekst orzeczenia

I CSK 3613/23

Oryginalna, niezmieniona treść orzeczenia. Jeżeli chcesz przeczytać analizę (zagadnienia prawne, podstawa prawna, argumentacja, rozstrzygnięcie), wróć do strony orzeczenia.

I CSK 3613/23 
 
 
  
POSTANOWIENIE 
  
30 października 2025 r. 
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: 
  
SSN Grzegorz Misiurek 
  
na posiedzeniu niejawnym 30 października 2025 r. w Warszawie 
w sprawie z powództwa L.W. i A.W. 
przeciwko Bank spółce akcyjnej w W. 
o ustalenie i zapłatę ewentualnie o zapłatę, 
na skutek skargi kasacyjnej Bank spółki akcyjnej  
w W. 
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 13 kwietnia 2023 r., V ACa 211/21,  
  
odmawia 
przyjęcia 
skargi 
kasacyjnej 
do 
rozpoznania 
i zasądza od pozwanej na rzecz powodów tytułem zwrotu 
kosztów postępowania kasacyjnego 2700,00 (dwa tysiące 
siedemset) 
zł 
z 
odsetkami 
ustawowymi 
za 
opóźnienie 
w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas po upływie 
tygodnia od dnia doręczenia pozwanej odpisu postanowienia do 
dnia zapłaty.  
  
 
 
 
 
 
(A.T.)  
  
UZASADNIENIE 

I CSK 3613/23              
2 
 
 
 
Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do 
rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje 
potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub 
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność 
postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. 
Skarżąca wniosła o przyjęcie skargi do rozpoznania w oparciu o drugą 
spośród wymienionych przesłanek. 
Oparcie wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na tym, że 
istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub 
wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga wykazania, że 
określony przepis prawa, mimo, iż budzi poważne wątpliwości, nie doczekał się 
wykładni albo jego niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane przez 
skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub 
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć (zob. postanowienia SN: z 
13 czerwca 2008 r., III CSK 104/08, z 28 marca 2007 r., II CSK 84/07 - nie publ.). 
Zdaniem skarżącej, w niniejszej sprawie istnieje potrzeba wykładni 
przepisów budzących poważne wątpliwości i wywołujących rozbieżności w praktyce 
sądów powszechnych związana z zastosowaniem art. 56 k.c. oraz art. 65 § 2 k.c. w 
zw. z art. 3851 § 1 i 2 k.c. oraz 3852 k.c. w zw. z art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13 
w zw. art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13 w zw. z art. 288 TFUE oraz art. 2 i 54 
Traktatu akcesyjnego w zw. z art. 2 i 9 Konstytucji RP w zw. z art. 87 ust. 1 
Konstytucji RP. 
Sposób 
ujęcia 
wątpliwości 
przedstawionych 
przez 
skarżącą 
nie 
odzwierciedla ich występowania, a przepisy ich dotyczące były przedmiotem 
wykładni Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Sądu Najwyższego. Wątpliwości 
sformułowane przez skarżącą obecnie można uznać za wyjaśnione. 
W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że klauzule 
kształtujące mechanizm indeksacji, zastrzeżone w umowie kredytu złotowego 
indeksowanego do waluty obcej (denominowanego w walucie obcej), określają 
główne świadczenie kredytobiorcy (zob. np. wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK 

I CSK 3613/23              
3 
 
 
382/18, OSNC-ZD 2021, nr 2, poz. 20). Pogląd ten uwzględnia stanowisko  TSUE 
podkreślające, że za postanowienia umowne mieszczące się w pojęciu „głównego 
przedmiotu umowy” w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 
kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 
należy uważać te, które określają podstawowe świadczenia w ramach danej umowy 
i które z tego względu charakteryzują tę umowę (zob. wyroki: z 30 kwietnia 2014 r., 
C-26/13, Kásler i Káslerné Rábai, pkt 49-50; z 26 lutego 2015 r., C-143/13, Matei, 
pkt 54; z 23 kwietnia 2015 r., C-96/14, Van Hove, pkt 33; z 20 września 2017 r., C-
186/16, Andriciuc i in., pkt 35). Za takie uznawane są klauzule indeksacyjne 
(waloryzacyjne), jak i postanowienia odnoszące się do ustalonego w walucie obcej 
mechanizmu waloryzacji świadczeń (określane niekiedy jako „klauzule ryzyka 
walutowego”), które wiążą się z obciążeniem kredytobiorcy – konsumenta ryzykiem 
zmiany kursu waluty i związanym z tym ryzykiem zwiększenia kosztu kredytu (zob. 
wyroki TSUE: z 20 września 2018 r., C-51/17, OTP Bank i OTP Faktoring, pkt 68; z 
14 marca 2019 r., C-118/17, Dunai, pkt 48; z 3 października 2019 r., C-260/18, 
Dziubak, pkt 44). 
Klauzule waloryzacyjne, które nie zostały wyrażone w umowie kredytu w 
sposób jasny i precyzyjny, podlegają badaniu pod kątem spełnienia przesłanek z 
art. 3851 § 1 k.c. Przyjmuje się przy tym, że wymaganie wyrażenia warunku 
umownego prostym i zrozumiałym językiem nakazuje, by umowa przedstawiała w 
sposób przejrzysty konkretne działanie mechanizmu, do którego odnosi się ów 
warunek, a także, w zależności od przypadku, związek między tym mechanizmem 
a mechanizmem przewidzianym w innych warunkach, tak by konsument był w 
stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla 
niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że 
postanowienia umowy (regulaminu), określające zarówno zasady przeliczenia 
kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat 
na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, 
mają charakter niedozwolonych postanowień umownych (zob. np. wyrok z 22 
stycznia 2016 r., I CSK 1049/14, OSNC 2016, nr 11, poz. 134); kształtują prawa i 
obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 
naruszając jego interesy. Sprzeczność z dobrymi obyczajami i naruszenie 

I CSK 3613/23              
4 
 
 
interesów konsumenta polega w tym przypadku na uzależnieniu wysokości 
świadczenia banku oraz wysokości świadczenia konsumenta od swobodnej decyzji 
banku. Zarówno przeliczenie kwoty kredytu na złotówki w chwili jego wypłaty, jak i 
przeliczenie odwrotne w chwili wymagalności poszczególnych spłacanych rat, służy 
określeniu wysokości świadczenia konsumenta. Takie postanowienia, które 
uprawniają bank do jednostronnego ustalenia kursów walut, są nietransparentne i 
pozostawiają pole do arbitralnego działania banku; obarczają kredytobiorcę 
nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają równorzędność stron. Są one 
niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy swoboda przedsiębiorcy (banku) w 
ustaleniu kursu jest pełna, czy w jakiś sposób ograniczona, np. w razie 
wprowadzenia możliwych maksymalnych odchyleń od kursu ustalanego z 
wykorzystaniem obiektywnych kryteriów. 
Ocena tych klauzul powinna uwzględniać normatywny charakter umowy; 
przedmiotem badania jest mający samodzielne znaczenie normotwórcze fragment 
umowy, a nie wyodrębniona redakcyjnie jednostka takiej umowy. 
Abuzywne klauzule indeksacyjne są od początku, z mocy samego prawa, 
dotknięte bezskutecznością na korzyść kredytobiorcy, chyba że następczo udzieli 
on świadomej i wolnej zgody na te klauzule i w ten sposób przywróci ich 
skuteczność z mocą wsteczną (zob. uchwała składu siedmiu sędziów SN – zasada 
prawna – z 7 maja 2021 r., III CZP 6/21, OSNC 2021, nr 9, poz. 56). 
Wyeliminowanie ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu 
indeksowanego 
do 
waluty 
obcej 
i 
uzasadniającego 
powiązanie 
stawki 
oprocentowania ze stawką LIBOR, jest równoznaczne z tak daleko idącym 
przekształceniem umowy, że należy ją uznać za umowę o odmiennej istocie i 
charakterze, choćby nadal chodziło tu tylko o inny podtyp czy wariant umowy 
kredytu. Oznacza to z kolei, że bez tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o 
charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za 
opowiedzeniem się o jej nieważności (zob. wyrok SN z 11 grudnia 2019 r., V CSK 
382/18, OSNC-ZD B/2021, poz. 20). 
Wyeliminowanie abuzywnych klauzul przeliczeniowych nie prowadzi do 
utrzymania w mocy kredytu indeksowanego kursem CHF jako kredytu złotowego 

I CSK 3613/23              
5 
 
 
oprocentowanego według stawki LIBOR. Brak także podstaw do zastąpienia stawki 
oprocentowania LIBOR stawką WIBOR (zob. wyroki SN: z 10 maja 2022 r., II CSKP 
285/22, OSNC-ZD D/2022, poz. 45; z 13 maja 2022 r., II CSKP 293/22, nie publ.). 
W razie stwierdzenia abuzywności klauzuli ryzyka walutowego i klauzul 
przeliczeniowych utrzymanie umowy nie jest możliwe z prawnego punktu widzenia. 
Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy unieważnienie tych klauzul doprowadziłoby nie 
tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale 
również – pośrednio – do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio 
związane z indeksacją kredytu do waluty obcej. W konsekwencji art. 6 ust. 1 
dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu 
nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do 
waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio 
powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem 
krajowym, że umowa ta nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego 
powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu 
umowy (zob. wyroki TSUE: z 14 marca 2019 r., C-118/17, pkt 52; z 5 czerwca 2019 
r., C-38/17, HS, pkt 43; z 3 października 2019 r., C-260/18, pkt 44 i 45; także 
postanowienie SN z 24 listopada 2022 r., I CSK 3127/22, nie publ.). 
W ugruntowanym już orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że 
mechanizm ustalania kursów waluty na podstawie tabel kursowych banku jest w 
sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami, narusza rażąco interesy 
konsumenta i równowagę stron, a klauzula która nie zawiera jednoznacznej treści i 
przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną banku jest klauzulą niedozwoloną w 
rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. oraz że niedozwolone postanowienie umowne jest od 
początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść 
konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to 
postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną (zob. 
wyroki SN: z 23 czerwca 2022 r., II CSKP 36/22 i z 27 listopada 2019 r., II CSK 
483/18 - nie publ. oraz uchwała  w sprawie III CZP 6/21). 
Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), 
dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy. Wykładnia językowa art. 3851 
§ 1 zdanie pierwsze k.c. nie stwarza podstaw do przyjęcia, że w ramach oceny 

I CSK 3613/23              
6 
 
 
abuzywności 
postanowienia 
istotny 
jest 
sposób 
jego 
stosowania 
przez 
przedsiębiorcę. Decydujące znaczenie ma nie to, w jaki sposób przedsiębiorca 
stosuje postanowienie i dla kogo jest to korzystne, lecz to, w jaki sposób 
postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta. Z przepisu wynika, że 
przedmiotem oceny jest samo postanowienie, a więc wyrażona w określonej formie 
(przeważnie słownej) treść normatywna, tzn. norma lub jej element określający 
prawa lub obowiązki stron (zob. uchwała składu siedmiu sędziów SN z 20 listopada 
2015 r., III CZP 17/15, OSNC 2016, nr 4, poz. 40), a jej punktem odniesienia – 
sposób oddziaływania postanowienia na prawa i obowiązki konsumenta. Samo 
postanowienie może bezpośrednio kształtować prawa i obowiązki tylko w sensie 
normatywnym, wpływając na zakres i strukturę praw lub obowiązków stron. Taka 
interpretacja pozostaje w zgodzie z powszechnie akceptowanym poglądem, że art. 
3851 § 1 k.c. jest instrumentem kontroli treści umowy (zob. uchwała SN z 20 
czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019, nr 1, poz. 2). Sankcje będące 
konsekwencją abuzywności postanowień umownych działają ze skutkiem ex tunc, 
co oznacza, że zdarzenia o charakterze następczym w stosunku do daty zawarcia 
umowy zawierającej klauzule abuzywne pozostają bez znaczenia dla takiego 
charakteru tych postanowień umownych: wyjątek stanowi wola konsumenta 
(postanowienie SN z 10 grudnia 2024 r., I CSK 2074/23, nie publ.). 
Za 
odmiennym 
stanowiskiem 
nie 
przemawiają 
argumenty 
konstytucyjnoprawne i moment akcesji Polski do Unii Europejskiej w stosunku do 
umowy kredytu, która została zawarta przed akcesją. Po pierwsze, Rzeczypospolita 
Polska wstępując do Unii Europejskiej przyjęła również wspólnotowy dorobek 
prawny, w którym ugruntowana jest dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości 
wykładnia przepisów chroniącej konsumentów dyrektywy Rady 93/13. Po drugie, 
chroniące 
konsumentów 
polskie 
przepisy 
w 
przedmiocie 
niedozwolonych 
postanowień umownych – art. 3851 k.c. i nast. – obowiązywały jeszcze przed 
akcesją, a ich wykładnia doprowadza do takich samych rezultatów. 
Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 3989 § 2 k.p.c.). 
(M.M.) 
[SOP]  

I CSK 3613/23              
7