Pełny tekst orzeczenia

I CSK 1516/26

Oryginalna, niezmieniona treść orzeczenia. Jeżeli chcesz przeczytać analizę (zagadnienia prawne, podstawa prawna, argumentacja, rozstrzygnięcie), wróć do strony orzeczenia.

I CSK 1516/26 
 
 
  
POSTANOWIENIE 
  
28 maja 2026 r. 
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie: 
  
SSN Monika Koba 
  
na posiedzeniu niejawnym 28 maja 2026 r. w Warszawie 
w sprawie z wniosku M.Ł. 
z udziałem B.K. 
o zniesienie współwłasności, 
na skutek skargi kasacyjnej B.K. - następcy prawnego uczestniczki S.P. 
od postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie 
z 21 września 2022 r., IV Ca 1815/21,  
  
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;  
2. pozostawia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania 
kasacyjnego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.  
  
  
  
UZASADNIENIE 
  
Postanowieniem wstępnym z 25 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy 
Pragi - Południe w Warszawie w sprawie z wniosku M.Ł. z udziałem S.P. o 
zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w W. przy ul. […], dla której 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą 
nr […], oddalił żądanie S.P. stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez 
zasiedzenie. 
Postanowieniem z 21 września 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa–Praga 
w Warszawie oddalił apelację uczestniczki S.P. 

I CSK 1516/26              
2 
 
 
Orzeczenie to zostało zaskarżone skargą kasacyjną przez uczestniczkę S.P.  
Skarżąca we wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania powołała się na 
przesłanki z art. 3989 § 1 pkt 1, 2 i 3 k.p.c.  
Jej zdaniem Sąd Najwyższy powinien się wypowiedzieć, czy i gdzie 
przebiega granica pomiędzy przyjęciem, że mamy do czynienia z umową quoad 
usum 
a 
posiadaniem 
samoistnym 
nieruchomości 
przez 
współwłaściciela. 
W konsekwencji istnieje potrzeba wykładni art. 172 k.c. i art. 206 k.c., w kontekście 
potrzeby rozróżnienia pomiędzy wejściem w posiadanie samoistne wydzielonej 
części nieruchomości a dokonaniem - poprzez umowę dorozumianą - podziału 
quoad usum nieruchomości objętej współwłasnością. 
Skarżąca podniosła także zarzut nieważności postępowania w związku 
z rozpoznaniem sprawy przez Sąd Okręgowy w składzie jednego sędziego, 
upatrując jednocześnie w kwestii składu sądu rozpoznającego apelację potrzeby 
wykładni przepisów prawa w kontekście treści art. 367 § 3 k.p.c. w brzmieniu 
obowiązującym w dacie orzekania przez Sąd drugiej instancji i art. 15 zzs1 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 
z późn. zm. – dalej: „ ustawa covidowa”).  
Postanowieniem z 30 października 2024 r. postępowanie kasacyjne zostało 
zawieszone na skutek śmierci skarżącej S.P., a postanowieniem z 19 maja 2026 r. 
podjęte z udziałem jej następczyni prawnej B.K.  
Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego 
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy musi być uzasadnione względami o szczególnej 
doniosłości, wykraczającymi poza indywidualny interes skarżącego, a mającymi 
swoje źródło w interesie publicznym. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy 
przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne 
zagadnienie prawne, potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne 
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi 
nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd 

I CSK 1516/26              
3 
 
 
Najwyższy w ramach przedsądu bada tylko wskazane w skardze kasacyjnej 
okoliczności uzasadniające jej przyjęcie do rozpoznania, a nie podstawy kasacyjne 
i ich uzasadnienie. Cel wymagania określonego w art. 3984 § 2 k.p.c. może być 
osiągnięty tylko przez powołanie i uzasadnienie istnienia przesłanek o charakterze 
publicznoprawnym, które będą mogły stanowić podstawę oceny skargi kasacyjnej 
pod kątem przyjęcia jej do rozpoznania. Sąd Najwyższy nie jest trzecią instancją 
sądową i nie jest jego rolą usuwanie błędów w zakresie wykładni i stosowania 
prawa w każdej indywidualnej sprawie.  
W judykaturze Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że wskazanie 
przyczyny określonej w art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c. nakłada na skarżącego obowiązek 
przedstawienia zagadnienia o charakterze abstrakcyjnym wraz z argumentami 
prowadzącymi do rozbieżnych ocen prawnych, wykazania, że nie zostało ono 
rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie, a wyjaśnienie go ma istotne 
znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy, ale także innych 
podobnych spraw, przyczyniając się do rozwoju prawa (zob. m.in. postanowienia 
Sądu Najwyższego z 10 maja 2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 
i z 11 stycznia 2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151). Zagadnienie 
prawne powinno cechować się istotnością, czyli być doniosłe z uwagi na rangę 
zawierającego się w nich problemu prawnego oraz jego znaczenie wykraczające 
poza potrzeby rozstrzygnięcia sprawy, w której wniesiono skargę.  Nie może mieć 
charakteru kazuistycznego i służyć uzyskaniu przez skarżącego odpowiedzi 
odnośnie do kwalifikacji prawnej szczegółowych elementów podstawy faktycznej 
zaskarżonego orzeczenia (zob.m.in. postanowienia Sądu Najwyższego z 10 maja 
2001 r., II CZ 35/01, OSNC 2002, nr 1, poz. 11 i z 11 stycznia 2002 r., III CKN 
570/01, OSNC 2002, nr 12, poz. 151).  
Oparcie natomiast wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na 
tym, że istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne 
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga 
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości, nie 
doczekał się wykładni albo niejednolita wykładnia wywołuje wyraźnie wskazane 
przez skarżącego rozbieżności w orzecznictwie w odniesieniu do identycznych lub 
podobnych stanów faktycznych, które należy przytoczyć. Przez rozbieżność 

I CSK 1516/26              
4 
 
 
w orzecznictwie sądów uzasadniającą przyjęcie skargi do rozpoznania należy 
rozumieć istnienie zróżnicowanych lub sprzecznych rozstrzygnięć, w sprawach 
o takich samych lub bardzo podobnych stanach faktycznych, w których mają 
zastosowanie te same przepisy prawne, wyłożone lub zastosowane w sposób 
prowadzący do wydania odmiennych orzeczeń lub innych decyzji procesowych. 
Wielokierunkowość stosowania prawa oraz różnorodność orzecznictwa nie 
stanowią podstawy kasacyjnej przewidzianej w art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. (zob. m.in. 
postanowienie Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2015 r., III CSK 59/15, OSNC 
2016, nr 2, poz. 29).  
Wymogi te nie zostały w uzasadnieniu wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej 
do rozpoznania spełnione. 
  W 
orzecznictwie 
Sądu 
Najwyższego 
kwestia 
niedostatecznie 
legitymowanego i nieproporcjonalnego  -  w świetle art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP - obniżenia standardu ochrony sądowej przez odstąpienie od 
kolegialności orzekania w sądzie drugiej instancji została wyjaśniona w uchwale 
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – zasadzie prawnej – z 26 kwietnia 
2023 r., III PZP 6/22, w której przyjęto, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd 
drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowanym na podstawie art. 15 
zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia 
sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), ponieważ nie jest konieczne do ochrony 
zdrowia publicznego (art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) i prowadzi do 
nieważności postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.). Przyjęta w uchwale wykładnia 
prawa obowiązuje od dnia jej podjęcia - brak tego ograniczenia byłby bowiem 
niepożądany ze społecznego punktu widzenia i prowadziłby do nadwyrężenia 
powagi władzy sądowniczej oraz wizerunku sądownictwa - nie znajduje zatem 
zastosowania w badanej sprawie, w której Sąd Okręgowy orzekał w składzie 
jednoosobowym w dniu 21 września 2022 r., a zatem przed datą podjęcia uchwały. 

I CSK 1516/26              
5 
 
 
W 
orzecznictwie 
Sądu 
Najwyższego 
wyjaśnione 
zostało 
również 
zagadnienie, czy art. 15 zzs1 ust.1 pkt 4 ustawy covidowej ma zastosowanie do 
spraw wszczętych przed wejściem w życie tej ustawy. Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z 29 kwietnia 2022 r., III CZP 77/22 odmówił wydania uchwały 
w tym przedmiocie, w motywach rozstrzygnięcia szczegółowo analizując problemy 
intertemporalne sygnalizowane w uzasadnieniu wniosku o przyjęcie skargi 
kasacyjnej do rozpoznania (zob. także postanowienia Sądu Najwyższego z 31 
stycznia 2024 r., I CSK 5804/22; z 15 lutego 2024 r.; i z 11 kwietnia 2024 r., I CSK 
1092/23). W konsekwencji w sprawie nie zaistniała ani nieważność postępowania 
ani nie wystąpiło istotne zagadnienie prawne dotyczące składu sądu orzekającego 
w postępowaniu apelacyjnym.  
Odnośnie do zagadnienia dotyczącego rozróżnienia między wejściem 
w posiadanie samoistne wydzielonej części nieruchomości przez współwłaściciela 
a dokonaniem dorozumianego podziału quod usum nieruchomości objętej 
współwłasnością, 
skarżąca 
ograniczyła 
się 
do 
zaprezentowania 
silnie 
kazuistycznych wątpliwości na tle specyfiki stanu faktycznego sprawy. Nie 
wykazała natomiast rozbieżnych poglądów judykatury i doktryny dotyczących 
wykładni art. 172 k.c. w zw. z art. 206 k.c. i art. 60 k.c. ani potrzeby wypowiedzi 
Sądu Najwyższego w prezentowanym przez siebie kontekście. 
 Wskazane przez skarżącą wątpliwości orzecznicze nie mają charakteru 
abstrakcyjnego, 
syntetycznego 
i 
uniwersalnego, 
lecz 
są 
osadzone 
w okolicznościach sprawy, i sprowadzają się w istocie do pytań o trafność wykładni 
i zastosowania przez Sąd Okręgowy przepisów prawa materialnego stanowiących 
podstawy skargi kasacyjnej. Skarżąca zmierza bowiem do wyjaśnienia, czy Sąd 
Okręgowy prawidłowo ocenił, że posiadanie części nieruchomości objętej 
wnioskiem o zasiedzenie ponad przysługujący jej udział miało miejsce jedynie 
w ramach dokonanego przez współwłaścicieli w sposób dorozumiany podziału 
quod usum, czy też posiadanie to miało charakter samoistny. Takie ujęcie 
zagadnienia prawnego nie zawiera w sobie elementów, które mogłyby pozwolić na 
sformułowanie przez Sąd Najwyższy – w ramach rozpoznania skargi kasacyjnej – 
ogólnego stanowiska o uniwersalnym wymiarze. W konsekwencji skarżąca nie 
wykazała, że w sprawie ujawniły się zagadnienia wykładnicze o problemowym czy 

I CSK 1516/26              
6 
 
 
precedensowym charakterze, których wyjaśnienie wymaga zaangażowania Sądu 
Najwyższego i będzie sprzyjało rozwojowi prawa.  
Niezależnie od powyższego, w orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie 
wyjaśniano, że możliwe jest zasiedzenie idealnego udziału we współwłasności 
nieruchomości 
między 
współwłaścicielami, 
przy 
spełnieniu 
jednak 
ściśle 
określonych warunków. Przyjmuje się, że do takiej zmiany charakteru władztwa 
konieczne jest wyraźne zamanifestowanie woli władania wyłącznie dla siebie 
i z wolą odsunięcia od realizacji praw do rzeczy innych współwłaścicieli ponad 
realizację uprawnienia z art. 206 k.c. i uzewnętrznienie tej zmiany wobec innych 
współwłaścicieli. Surowe wymagania wobec współwłaściciela zmieniającego zakres 
posiadania samoistnego uzasadnione są bezpieczeństwem stosunków prawnych 
i ochroną własności, która narażona byłaby na uszczerbek, gdyby współwłaściciel 
uprawniony do współposiadania całości lub części ponad przysługujący mu udział 
mógł łatwo doprowadzić do utraty praw pozostałych współwłaścicieli, powołując się 
na zmianę swojej woli, a więc elementu subiektywnego. W konsekwencji 
o posiadaniu samoistnym współwłaściciela nieruchomości nie przesądza sam fakt 
samodzielnego wykonywania uprawnień i ponoszenia ciężarów związanych 
z korzystaniem z nieruchomości, a nawet pokrywanie przez niego kosztów 
remontów i modernizacji. Niewykonywanie prawa posiadania przez innego 
współwłaściciela nie uprawnia do wniosku, że współwłaściciel posiadający przejął 
rzecz w samoistne posiadanie.  
 Ciężar udowodnienia przez jednego ze współwłaścicieli, że zmienił zakres 
posiadania samoistnego, spoczywa na nim, wraz z niekorzystnymi skutkami, jakie 
wiążą się z niewykazaniem w sprawie o zasiedzenie tego przymiotu. W tego 
rodzaju 
sprawach 
wykluczone 
jest 
ustawowe 
domniemanie 
samoistności 
posiadania (zob. m.in. postanowienia Sądu Najwyższego z 20 października 1997 r., 
II CKN 408/97, OSNC 1998, nr 4, poz. 61; z 11 października 2002 r., I CKN 
1009/00, niepubl.; z 7 stycznia 2009 r., II CSK 405/08, niepubl.; z 29 czerwca 
2010 r., III CSK 300/09, niepubl.; z 20 września 2012 r., IV CSK 117/12, niepubl., 
i z 2 marca 2012 r., II CSK 249/11, niepubl.). Nie zachodzi zatem potrzeba kolejnej 
wypowiedzi Sądu Najwyższego w tym przedmiocie. 

I CSK 1516/26              
7 
 
 
 Bogactwo stanów faktycznych, implikujące niuansowanie oceny prawnej 
w zakresie kwalifikacji posiadania jako samoistnego lub nie mającego takiego 
charakteru i dokonywanego w ramach podziału quod usum, w tego rodzaju 
sprawach przez sądy powszechne, nie stanowi problemu prawnego powstałego na 
tle konkretnych przepisów prawa, których rozstrzygnięcie niezbędne dla sprawy, 
stwarza realne i poważne trudności, przekraczające poziom występujący zwykle 
w przypadku każdego procesu decyzyjnego sądu orzekającego w konkretnej 
sprawie. 
Z tych względów na podstawie art. 3989 § 2 k.p.c., Sąd Najwyższy odmówił 
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.  
Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego pozostawiono zgodnie 
z art. 108 § 1 w zw. z art. 398²¹ i art. 391 § 1 k.p.c. sądowi, który wyda orzeczenie 
kończące postępowanie w sprawie, skarga kasacyjna dotyczyła bowiem orzeczenia 
rozstrzygającego apelację od postanowienia wstępnego.  
 
[A.T.] 
[SOP]