VI SA/Wa 309/05

Wojewódzki Sąd Administracyjny w WarszawieWarszawa2006-04-13
NSAinneŚredniawsa
znaki towaroweprawo własności przemysłowejrejestracja międzynarodowapodobieństwo znakówryzyko konfuzjiwzory przemysłoweklasa 33klasa 21Urząd Patentowy RPWSA Warszawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP, utrzymującą w mocy odmowę uznania skutków rejestracji międzynarodowej znaku towarowego przestrzennego "SIMEON" ze względu na podobieństwo do istniejących znaków i wzorów przemysłowych.

Sąd rozpatrzył skargę spółki B. SA na decyzję Urzędu Patentowego RP, która odmówiła uznania skutków rejestracji międzynarodowej znaku towarowego "SIMEON" dla napojów alkoholowych. Głównym powodem odmowy było podobieństwo znaku do zarejestrowanych wcześniej znaków przestrzennych i wzorów przemysłowych należących do P. SA, co mogło wprowadzać w błąd co do pochodzenia towarów. Sąd uznał argumentację Urzędu Patentowego za zasadną, oddalając skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę spółki B. SA z siedzibą we Francji na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2004 r., która utrzymała w mocy wcześniejszą decyzję o całkowitej odmowie uznania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowej znaku towarowego przestrzennego "SIMEON". Znak ten był przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 21 (butelki) i 33 (wódki i inne napoje alkoholowe). Urząd Patentowy RP pierwotnie odmówił ochrony, opierając się na przepisach ustawy o znakach towarowych, wskazując na podobieństwo znaku "SIMEON" do znaków przestrzennych nr [...] i [...] oraz wzorów przemysłowych nr [...] i [...] zarejestrowanych na rzecz P. SA. Organ uznał, że kształt butelki, jej satynowana powierzchnia oraz owalne, przezroczyste okienko są elementami wspólnymi, które mogą wprowadzać w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów. Skarżąca spółka zarzuciła naruszenie prawa materialnego i procesowego, kwestionując sposób porównania znaków i twierdząc, że Urząd skupił się nadmiernie na elementach przestrzennych, pomijając znaczenie elementów słownych i graficznych. Podniosła również zarzuty dotyczące naruszenia przepisów proceduralnych, w tym braku możliwości wypowiedzenia się co do istotnych okoliczności sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny, po analizie sprawy, oddalił skargę. Sąd uznał, że Urząd Patentowy prawidłowo zastosował przepisy dotyczące podobieństwa znaków towarowych (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.) oraz naruszenia praw osób trzecich (art. 8 pkt 2 u.z.t.). Sąd podkreślił, że dominującym elementem porównywanych znaków jest kształt butelki z charakterystycznym satynowanym wykończeniem i owalnym, przezroczystym okienkiem, co uzasadnia ryzyko konfuzji wśród konsumentów, zwłaszcza w przypadku napojów alkoholowych. Sąd stwierdził również, że wykorzystanie elementów zastrzeżonych w zarejestrowanych wzorach przemysłowych stanowiło podstawę do odmowy rejestracji znaku "SIMEON". Uchybienia proceduralne wskazane przez skarżącą nie miały istotnego wpływu na wynik sprawy.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (3)

Odpowiedź sądu

Tak, znak "SIMEON" jest podobny do znaków przestrzennych nr [...] i [...] oraz wzorów przemysłowych nr [...] i [...] ze względu na wspólne elementy, takie jak kształt butelki, satynowana powierzchnia i owalne, przezroczyste okienko, co uzasadnia odmowę rejestracji.

Uzasadnienie

Sąd uznał, że dominującym elementem porównywanych znaków jest kształt butelki z charakterystycznym satynowanym wykończeniem i owalnym, przezroczystym okienkiem. Ten wspólny element, będący podstawą oceny ogólnego wrażenia wywieranego na konsumenta, uzasadnia ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów, zwłaszcza w przypadku napojów alkoholowych.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

oddalono_skargę

Przepisy (9)

Główne

u.z.t. art. 9 § ust. 1 pkt 1

Ustawa o znakach towarowych

Niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów.

u.z.t. art. 8 § pkt 2

Ustawa o znakach towarowych

Niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Pomocnicze

p.w.p. art. 315 § ust. 3

Ustawa Prawo własności przemysłowej

Ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Konwencja Paryska o Ochronie własności Przemysłowej art. 6 § ust. B i C

Przepis ten określa przypadki, w których można odmówić rejestracji znaku towarowego, w tym gdy może on naruszać prawa nabyte przez osoby trzecie.

k.p.a. art. 7

Kodeks postępowania administracyjnego

Zasada prawdy obiektywnej.

k.p.a. art. 9 § ust. 1

Kodeks postępowania administracyjnego

Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu.

k.p.a. art. 10 § ust. 1

Kodeks postępowania administracyjnego

Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu.

k.p.a. art. 77 § ust. 1

Kodeks postępowania administracyjnego

Obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.

k.p.a. art. 107 § ust. 3

Kodeks postępowania administracyjnego

Wymogi dotyczące uzasadnienia decyzji.

Argumenty

Skuteczne argumenty

Podobieństwo znaku "SIMEON" do zarejestrowanych znaków przestrzennych i wzorów przemysłowych P. SA, zwłaszcza w zakresie kształtu butelki, satynowanej powierzchni i owalnego okienka. Wykorzystanie wiodących elementów przeciwstawionych wzorów przemysłowych w znaku "SIMEON", co narusza prawa osób trzecich. Ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów alkoholowych.

Odrzucone argumenty

Znak "SIMEON" posiada wystarczające elementy odróżniające (słowne, graficzne), które powinny pozwolić na jego rejestrację. Urząd Patentowy niewłaściwie zinterpretował art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., skupiając się na elementach przestrzennych, a nie na całościowym wrażeniu i znaczeniu elementów słownych. Naruszenie przepisów proceduralnych, w tym braku czynnego udziału strony w postępowaniu.

Godne uwagi sformułowania

"przeciętny nabywca alkoholu nie zawsze wnikając w treść napisów i inne elementy zdobnicze, będzie rozpoznawał dane oznaczenie na podstawie ogólnego wrażenia" "dominującym elementem znaków są butelki zawierające elementy plastyczne w postaci przezroczystego okienka o kształcie owalnym" "istotą bowiem zgłoszonego znaku jest [...] butelka z mrożonego szkła (in.satynowana), gdzie w centralnej części znajduje się wybranie (owalna przezroczysta powierzchnia butelki)" "przeciętny odbiorca indywidualizuje poszukiwaną przez siebie wódkę według butelki satynowanej z charakterystycznym okienkiem."

Skład orzekający

Dorota Wdowiak

przewodniczący

Ewa Marcinkowska

członek

Małgorzata Grzelak

sprawozdawca

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Średnia

Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dotyczących podobieństwa znaków towarowych, oceny ryzyka konfuzji, porównania znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także znaczenia elementów dominujących w ocenie ogólnego wrażenia znaku."

Ograniczenia: Dotyczy specyficznego przypadku porównania znaków przestrzennych i wzorów przemysłowych dla napojów alkoholowych. Interpretacja przepisów może być odmienna w innych kontekstach.

Wartość merytoryczna

Ocena: 6/10

Sprawa dotyczy ochrony znaków towarowych, co jest istotne dla przedsiębiorców. Analiza podobieństwa znaków przestrzennych i ocena ryzyka konfuzji są kluczowe w praktyce.

Butelka z okienkiem: Czy kształt opakowania może zablokować rejestrację znaku towarowego?

Sektor

inne

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
VI SA/Wa 309/05 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2006-04-13
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Wdowiak /przewodniczący/
Ewa Marcinkowska
Małgorzata Grzelak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Sygn. powiązane
II GSK 205/06 - Wyrok NSA z 2007-01-18
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Asesor WSA Ewa Marcinkowska Asesor WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi B. S.A. z siedzibą w B., Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy [...] SIMEON oddala skargę
Uzasadnienie
Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia [...] grudnia 2004r. Nr [...] Urząd Patentowy RP, działając na podstawie art. 245 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 oraz Dz. U. z 2004r. Nr 33, poz. 286, powoływanej dalej jako p.w.p.), po rozpoznaniu wniosku z dnia [...] października 2003r. złożonego przez B. SA z siedzibą we Francji (skarżącego) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] sierpnia 2003r. o całkowitej odmowie uznania skutków rejestracji międzynarodowej w trybie Porozumienia madryckiego znaku nr [...] SIMEON wyznaczonego na Polskę dnia [...] września 1995r. na rzecz B. S.A. (societe anonyme) z siedzibą we Francji, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.
Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:
Wstępna decyzja odmawiająca ochrony w Polsce dla międzynarodowej rejestracji znaku towarowego przestrzennego [...] SIMEON przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 21-bouteilles (butelki) oraz w klasie 33 – vodkas et autres boissons alcooligues a l"exception des bieres (wódki i inne napoje alkoholowe za wyjątkiem piwa) została oparta na przepisach art.7ust.2, 8 ust.1, 8 ust.2 i 9 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych. Zgłoszonemu znakowi organ przeciwstawił znaki przestrzenne nr [...] i [...] oraz wzory przemysłowe [...] i [...] zarejestrowane na rzecz P. w S.
Pismem z dnia [...] marca 1997r. B. SA zajął stanowisko w sprawie zastrzeżeń zgłaszanych przez Urząd Patentowy.
P. w S., pismami z dnia [...] stycznia 2003r. oraz [...] maja 2003r. w imieniu uprawnionego z rejestracji wzoru przemysłowego [...] i [...] jak również z rejestracji znaków towarowych [...],[...],[...],[...],[...] przedstawiła uwagi przeciwko udzieleniu ochrony na terytorium Polski dla znaku SIMEON. Uwagi te zostały doręczone przez Urząd Patentowy RP zgłaszającemu pismem z dnia [...] lutego 2005r.
Decyzją z dnia [...] sierpnia 2003r., na podstawie art. 9 ust.1 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r o znakach towarowych w zw z art. 315 ust.3 oraz art. 145 ust1 ustawy Prawo własności przemysłowej Urząd Patentowy RP wydał decyzję ostateczną o całkowitej odmowie uznania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowej znaku towarowego przestrzennego [...] SIMEON.
W uzasadnieniu powyższej decyzji organ wskazał, iż powodem odmowy jest stwierdzenie przez Urząd Patentowy RP podobieństwa wymienionego znaku do znaków przestrzennych: [...] i [...] zgłoszonych z wcześniejszym pierwszeństwem ([...] grudnia 1993r.) przez P. Spółka Akcyjna z siedzibą w S. Organ podniósł, iż rozpatrzył zgłoszony znak biorąc pod uwagę zarówno graficzne przedstawienie oznaczenia na druku zawiadomienia o rejestracji międzynarodowej jak również zamieszczony w notyfikacji opis a mianowicie: znak plastyczny, trójwymiarowy, Objaśnienia dodatkowe zamieszczone w krajowym rejestrze i definiujące elementy podstawowe znaku: głowa "Simeona" przedstawiona w owalu na spodzie butelki ukazuje się w oknie na stronie przedniej butelki, której ścianki są satynowane
Organ uznał, iż przeciwstawione znaki przestrzenne mają postać butelki, która charakteryzuje się swoim zewnętrznym kształtem oraz proporcjami wymiarów korpusu butelki i jej szyjki, które są analogiczne jak znak zgłoszony, co na podstawie oceny wzrokowej, zdaniem Urzędu, nie budzi wątpliwości. Przywołując opisy przeciwstawionych znaków nr [...] oraz nr [...] Urząd Patentowy stwierdził, że dokonując porównania zasadniczych, istotnych elementów wyróżniających uznać należy, iż sporny znak nr [...] jest podobny w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 1 Ustawy o znakach towarowych do zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem znaków zarejestrowanych na rzecz P. S.A., ponieważ oznaczenie przedstawia butelkę, która zawiera te same elementy plastyczne w postaci przezroczystego okienka, o kształcie owalnym i również o dłuższej osi owalu usytuowanej pionowo, umieszczonego na butelce mającej pozostałą powierzchnię matową. Ponieważ wymienione znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania napojów alkoholowych, oraz biorąc pod uwagę wskazane podobieństwo oznaczeń, zdaniem Urzędu niedopuszczalna jest rejestracja przedmiotowego znaku ze względu na możliwość wprowadzenia w błąd nabywców towarów alkoholowych, co do ich pochodzenia, biorąc pod uwagę zwykłe warunki obrotu gospodarczego. Organ stwierdził, iż przeciętny nabywca alkoholu nie zawsze wnikając w treść napisów i inne elementy zdobnicze, będzie rozpoznawał dane oznaczenie na podstawie ogólnego wrażenia, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. W tym przypadku dla nabywcy decydujące znaczenie będą miały zbieżne elementy oznaczeń – matowa (satynowana) butelka tego samego kształtu, zaopatrzona w przezroczyste owalne okienko, o identycznie ukierunkowanym owalu. W ocenie organu, występujące w spornym znaku dodatkowe elementy graficzne: postać osoby, napis i elementy zdobienia są drugorzędne.
Zdaniem organu, niedopuszczalne jest również uznanie w Polsce rejestracji spornego znaku z uwagi na treść art. 8 pkt 2 u.zt., bowiem znak ten narusza prawa osób trzecich wykorzystując elementy plastyczne stanowiące przedmiot wzorów przemysłowych [...] i [...] zarejestrowanych na rzecz wymienionej wyżej P. w S. W ocenie organu, nie ulega wątpliwości fakt wykorzystania, zawłaszczenia przez zgłaszającego, w znaku stanowiącym przedmiot odmowy jako oznaczenia zasadniczych elementów, które charakteryzują zarówno znaki towarowe podniesione do kolizji jak i wymienione wzory przemysłowe tj oprócz samego kształtu butelki – jej powierzchnia matowa (satynowana), lekko chropowata oraz umieszczone na bocznej powierzchni przezroczyste okienko, lub okienka, o kształcie owalnym.
We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 9 ust.1 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych w związku z art. 315 ust.3 ustawy prawo własności przemysłowej a także art. 6 guinguies ust. Bi C Konwencji Paryskiej o Ochronie własności Przemysłowej z dnia 20 marca 1883r. a nadto naruszenie przepisów proceduralnych -art. 7,77§1 i 107§3 k.p.a.
W ocenie odwołującego się, Urząd Patentowy w sposób niewłaściwy zinterpretował przepis art. 9 ust.1 pkt 1 u.zt. bowiem pominął zasady wypracowane w orzecznictwie i doktrynie przedmiotu, które stanowią, iż znaki towarowe należy porównywać kompleksowo, w odniesieniu do wszystkich elementów stanowiących kompozycję znaku. Organ bezpodstawnie skoncentrował się na rzekomym podobieństwie tylko jednego elementu – kształtu butelki, a pominął szereg innych elementów odróżniających zgłoszony znak od znaków mu przeciwstawionych. Przede wszystkim niezasadnie przyjął model przeciętnego nabywcy, który nie wnikając w treść napisów i innych elementów zdobniczych będzie rozpoznawał oznaczenia na podstawie ogólnego wrażenia, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę gdy tymczasem, zdaniem odwołującego się, to przede wszystkim słowo identyfikuje towar w obrocie. Zarzucając naruszenie art. 8 pkt 2 u.z.t strona zaakcentowała, iż skoro przeciwstawione znaki nie są podobne do znaku zgłoszonego w stopniu wprowadzającym w błąd odbiorców co do pochodzenia, to za bezzasadny należy uznać zarzut naruszenia w/w przepisu. Zgłaszający podniósł ponadto, że fakt zarejestrowania konkretnej postaci butelki jako wzoru przemysłowego nie powinien być przeszkodą dla uzyskania ochrony dla innego oznaczenia przestrzenno-słowno-graficznego tylko dlatego, że również przedstawia formę butelki, czy też zawiera niektóre jej elementy. Motywując naruszenie art. 6 guinguies Konwencji Paryskiej odwołujący się stwierdził, że w świetle przytoczonego przepisu można odmówić rejestracji znaku towarowego tylko w ściśle określonych przypadkach, do których zalicza się brak jakichkolwiek znamion odróżniających. Co do naruszenia art. 107§3 k.p.a spółka podnosi, iż organ nie odniósł się do argumentacji przedstawionej przez stronę w toku postępowania.
Powołaną na wstępie niniejszego uzasadnienia decyzją z dnia [...] grudnia 2004r. Urząd Patentowy utrzymał w mocy omówioną wyżej decyzję [...] sierpnia 2003r.
W uzasadnieniu decyzji, po przedstawieniu stanu faktycznego sprawy, organ ponowił argumentację zawartą w motywach zaskarżonej decyzji a odnosząc się do poszczególnych zarzutów sformułowanych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdził, że zarzut naruszenia art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t nie jest uzasadniony, bowiem Urząd przeprowadził pełne badanie zdolności odróżniającej zgłoszonego znaku w wyniku którego stwierdził jego podobieństwo do zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem przeciwstawionych znaków przestrzennych [...] i [...]. Co do zarzutu naruszenia art 8 pkt 2 u.z.t organ podniósł, że w przedmiotowym znaku zostały wykorzystane zasadnicze elementy przeciwstawionych znaków a odnośnie zarzutu naruszenia art. 6 guinguies ust. B i C Konwencji Paryskiej stwierdził, że można odmówić rejestracji znaków towarowych jeżeli mogą one naruszać prawa nabyte przez osoby trzecie w państwie w którym wnosi się o ochronę co w niniejszej sprawie ma miejsce. Zgłaszający naruszył bowiem prawo z rejestracji przeciwstawionych znaków oraz wzorów przemysłowych zarejestrowanych na rzecz P.
Odpierając zarzut naruszenia przepisów proceduralnych Urząd Patentowy stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie został zebrany i rozpatrzony cały materiał dowodowy, w tym uwagi uprawnionego z przeciwstawionych znaków oraz jego interes. Zdaniem organu, prawa uprawnionego mogłyby zostać naruszone poprzez udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony znak. W ocenie Urzędu, uzasadnienie zaskarżonej decyzji było zgodne z wymogami art. 107 §3 k.p.a, a odniesienie się do wszystkich argumentów zgłaszającego- wyczerpujące. Ponadto organ stwierdził, że rejestracja znaku w innych krajach nie jest dla Urzędu wiążąca, ponieważ znak rozpatrywany jest wg przepisów polskiego prawa. Natomiast nie wszystkie zagraniczne urzędy patentowe rozpatrują znaki towarowe biorąc pod uwagę względne przesłanki rejestrowe.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] grudnia 2004r. spółka B. SA, zarzuciła zaskarżonej decyzji:
a/ naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych w związku z art. 315 ust. 3 pwp, a także art. 6 guinguies ust. B i C Konwencji Paryskiej
b/naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy poprzez naruszenie art. 7 kpa polegające na naruszeniu zasady prawdy obiektywnej, naruszeniu art. 9 i 10§.1 kpa poprzez uniemożliwienie skarżącemu wypowiedzenia się co do istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na jej rozstrzygnięcie, naruszenie art. 77 kpa, polegające na pominięciu szeregu istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na rozstrzygnięcie decyzji, naruszenie art. 107 § 3 kpa polegające na braku prawidłowego uzasadnienia decyzji. W ocenie skarżącego, Urząd Patentowy rozstrzygnął przedmiotową sprawę w oderwaniu do wypracowanych w doktrynie i orzecznictwie zasad dokonywania oceny niebezpieczeństwa konfuzji pomiędzy znakami towarowymi, co przyczyniło się do nieprawidłowej oceny stanu faktycznego i w konsekwencji do niewłaściwego zastosowania art. 9 ust 1 pkt. 1 uzt. Z treści uzasadnienia wynika bowiem, iż organ orzekający przyjął nieprawidłową wykładnię w/w przepisu, o czym świadczą jego wyjaśnienia, co do podniesionego przez Zgłaszającego we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzutu naruszenia przepisu art. 9 ust 1 pkt 1 uzt. Urząd wskazał w tym miejscu, iż zarzut ten jest bezpodstawny, ponieważ organ przeprowadził pełne badanie zdolności odróżniającej zgłoszonego znaku. Twierdzenie to stoi w całkowitej sprzeczności z meritum przedmiotowej sprawy, której przedmiotem jest ocena wprowadzającego w błąd podobieństwa zgłoszonego znaku do przeciwstawionych oznaczeń uzasadniająca zastosowanie bądź brak zastosowania art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. a nie ocena zdolności odróżniającej znaku, która jest istotą przepisu art. 7 u.z.t. Ponadto za nieprawidłowe należy uznać wyjaśnienia Urzędu, co do metody przyjętej dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w świetle art. 9 ust 1 pkt 1 uzt. Urząd dwukrotnie wskazał bowiem, że powodem zastosowania tego przepisu było stwierdzenie podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków przeciwstawionych znaków przestrzennych. Przyjęcie tylko jednej przesłanki pozwalającej zastosować art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t stoi w sprzeczności z treścią tego przepisu, który expressis verbis nakazuje badać pod uwagę jedynie taki stopień podobieństwa znaków i towarów, który wprowadzałby w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, a także, iż należy badać potencjalne ryzyko konfuzji w zwykłych warunkach obrotu. Zdaniem strony organ orzekający bezpodstawnie skoncentrował się na selektywnie wybranych elementach pomijając ich pełną postać. Niezrozumiałym dla skarżącego jest stanowisko Urzędu Patentowego, który konsekwentnie odmawia ochrony dla zgłoszonego znaku, tak bogatego w elementy odróżniające - słowne, graficzne i przestrzenne – uzasadniając to wyłącznie podobieństwem elementów przestrzennych. Skarżący ponowił argumentację przedstawioną we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odnośnie naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t oraz przepisów procedury administracyjnej dodatkowo podnosząc, iż w rozpatrywanej sprawie doszło do naruszenia art. 9 i 10 k.p.a, gdyż organ oparł się na sprzeciwie złożonym przez uprawnionego z wcześniejszych rejestracji, tymczasem pismo to nie zostało przekazane zgłaszającemu a zatem skarżący został pozbawiony prawa do czynnego udziału w postępowaniu.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie ponawiając argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 3 kwietnia 2006r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Pełnomocnik skarżącej powołała się dodatkowo na wyrok ETS z dnia 12 stycznia 2006r. wydany w sprawie C 173/04 P Deutsche SiSi- Werke Gmbh &Co.Betriebs KG przeciwko OHIM
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga spółki B. SA z siedzibą we Francji nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2004r. Nr [...], oraz utrzymana nią w mocy decyzja tego organu z dnia [...] sierpnia 2003r. nr [...] – nie naruszają prawa w stopniu uzasadniającym ich uchylenie.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w art. 315 ust. 3 stanowi, że ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W rozpatrywanej sprawie znak został zgłoszony do rejestracji pod rządami ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (u.z.t.). Mając na uwadze powyższe uznać należy, że organ zasadnie przyjął, iż przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Urząd wydał decyzję o odmowie uznania skutków rejestracji międzynarodowej znaku przestrzennego [...] z napisem SIMEON i przeznaczonego do oznaczania towarów w klm 21 i 33 na podstawie art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. ze względu na podobieństwo do dwóch znaków przestrzennych, zgłoszonych z wcześniejszym pierwszeństwem i zarejestrowanych pod nr [...] oraz pod nr [...] na rzecz P. SA z siedzibą w S. Zdaniem Urzędu Patentowego, odmowa rejestracji znajduje również swoje uzasadnienie na podstawie art. 8 pkt.2 u.z.t., gdyż rejestracja naruszałaby prawa osób trzecich wykorzystując elementy plastyczne stanowiące przedmiot wzorów przemysłowych [...] i [...] zarejestrowanych na rzecz P.
Rozpatrując niniejszą skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny, rozważy kolejno: zasadność zarzutu naruszenia art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. następnie art. 8 pkt.2 u.z.t.
I/ Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 1 uzt, niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Znak towarowy jest znakiem odróżniającym wówczas, gdy stanowi związek towaru i przedsiębiorstwa z oznaczeniem, które utkwiło w świadomości przeciętnego odbiorcy jako wskazanie, że towar oznaczony tym znakiem pochodzi zawsze od tego samego producenta i obejmuje ogół wyobrażeń odbiorców o towarze pochodzącym z imiennie wskazanego źródła. Niebezpieczeństwo wprowadzenia błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony na niego znak. Użycie znaku towarowego może wywoływać niebezpieczeństwo powstania pomyłek, co do tożsamości przedsiębiorstw lub niebezpieczeństwo pomyłki, co do związków łączących uprawnionego z rejestracji z osobą używającą danego znaku. W pierwszym przypadku chodzi o pomyłki przeciętnego konsumenta, który nie może odróżnić znaków osoby uprawnionej z rejestracji od znaków naruszyciela umieszczonych na takich samych towarach i tym, samym przypuszcza, że wszystkie towary z takimi znakami pochodzą od uprawnionego z rejestracji, bądź odróżnia znaki osoby uprawnionej od znaków naruszyciela, lecz ze względu na stopień podobieństwa oznaczeń i towarów uważa, że wszystkie towary z tymi znakami pochodzą od uprawnionego z rejestracji. Natomiast w drugim przypadku, przeciętny odbiorca odróżnia znaki towarowe, jako oznaczenia produktów pochodzących z różnych przedsiębiorstw, lecz ze względu na podobieństwo oznaczeń i towarów może przypuszczać, że przedsiębiorstwo używające podobnego znaku pozostaje z osobą uprawnioną z rejestracji w związkach organizacyjnych, gospodarczych lub prawnych.
Problem podobieństwa towarów stanowi kwestię wstępną rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń i w tym zakresie należy przyjąć prawidłowość ustaleń organu. W rozpatrywanej sprawie organ prawidłowo uznał jednorodzajowość towarów oznaczonych spornymi znakami oraz podniesionymi do kolizji znakami nr [...] i nr [...], bowiem wymienione znaki towarowe są przeznaczone do oznaczania napojów alkoholowych (klasa 33).
Odnosząc się do poszczególnych zarzutów, w pierwszej kolejności należy rozważyć czy zasadny jest zarzut naruszenia przez organ prawa materialnego tj art. 9 ust.1 pkt.1 u.z.t przez to, że Urząd Patentowy wskazał, iż przeprowadził pełne badanie zdolności odróżniającej znaku, która jest istotą art. 7 u.z.t.(zarzut pierwszy) Ponadto, skarżąca podnosi, że organ wziął pod uwagę tylko jedną przesłankę z art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. a mianowicie, że powodem zastosowania tego przepisu było stwierdzenie podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków przeciwstawionych natomiast organ nie badał potencjalnego ryzyka konfuzji w zwykłych warunkach obrotu (zarzut drugi).
Choć należy przyznać rację skarżącej, że decyzja z dnia [...] grudnia 2004r. zawiera mankamenty. Jednakże, zdaniem Sądu, są one tego rodzaju, że nie mogą stanowić podstawy do uchylenia zaskarżonej decyzji, bowiem nie mają wpływu na wynik sprawy. Należy podkreślić, iż decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2004r. utrzymała w mocy decyzję tego samego organu z dnia [...] sierpnia 2003r. wydaną m.in. na podstawie art. 9 ust.1 pkt.1 u.z.t. W tym stanie rzeczy, odnosząc się do drugiego z przedstawionych wyżej zarzutów należy wskazać, że Urząd Patentowy RP działając jako organ odwoławczy w istocie podzielił stanowisko wyrażone w swojej decyzji z dnia [...] sierpnia 2003r. w części dotyczącej art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. Tymczasem jak wynika z uzasadnienia decyzji z dnia [...] sierpnia 2003r. Urząd Patentowy RP stwierdził podobieństwo zgłoszonego znaku do znaków przeciwstawionych i badał potencjalne ryzyko konfuzji w zwykłych warunkach obrotu (str. 2 decyzji.) Faktycznie, w motywach decyzji z dnia [...] grudnia 2004r. organ nie wskazał expressis verbis, że istnieje ryzyko konfuzji w zwykłych warunkach obrotu a poprzestał jedynie na stwierdzeniu dotyczącym podobieństwa samych oznaczeń jak i towarów, do których oznaczania zostały przeznaczone. Jednakże, w ocenie Sądu, uwzględniając powyższe rozważania należy uznać, że zaskarżona decyzja, choć obarczona omówioną wyżej wadą odpowiada prawu, a stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na wynik sprawy. Natomiast, co się tyczy pierwszego zarzutu skargi tj. stwierdzenia zawartego w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że "Urząd przeprowadził pełne badanie zdolności odróżniającej" zgłoszonego znaku, uznać należy to sformułowanie za pewien skrót myślowy. Uproszczenie, jakim posłużył się organ, jest niewątpliwie stwierdzeniem niefortunnym, ale uchybienie to nie może skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji, bowiem nie miało, zdaniem Sądu, wpływu na wynik sprawy. Oceny omówionego wyżej sformułowania należy dokonać w kontekście pozostałych argumentów, które legły u podstaw wydanego rozstrzygnięcia. Mając na uwadze treść uzasadnienia decyzji z dnia [...] września 2003r. nie ulega wątpliwości, że Urząd Patentowy RP w toku postępowania dokonał oceny wprowadzającego w błąd podobieństwa znaku zgłoszonego do oznaczeń przeciwstawionych w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt.1 u.z.t. Trzeba zwrócić uwagę, że organ odwoławczy użył omówionego wyżej uproszczenia w następującym kontekście: "ustosunkowując się do zarzutu naruszenia prawa materialnego, podniesionego przez zgłaszającego w tym, że Urząd naruszył dyspozycję art. 9 ust.1 pkt.1 uzt należy stwierdzić, że Urząd przeprowadził pełne badanie zdolności odróżniającej zgłoszonego znaku SIMEON. W wyniku badania stwierdził jego podobieństwo do zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem znaków przestrzennych [...] i [...] (....)". Jak z powyższego wynika, formułując sporne twierdzenie, organ odwoławczy odniósł je do postępowania zakończonego wydaniem decyzji z dnia [...] września 2003r. Skoro, jak wskazano wyżej, decyzja organu z dnia [...] września 2003r. jest prawidłowa, wynika z niej także, iż organ dokonał oceny wprowadzającego w błąd podobieństwa znaku zgłoszonego do oznaczeń przeciwstawionych. W tym stanie rzeczy, zdaniem Sądu, nie jest również możliwe uwzględnienie pierwszego z przedstawionych wyżej zarzutów skargi.
W ocenie Sądu, w rozpatrywanej sprawie organ prawidłowo wskazał i zastosował art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. jako podstawę odmowy w klasie 33, uznania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowej znaku towarowego [...] Zgłoszony znak towarowy jest znakiem przestrzennym, zaopatrzonym w dodatkowe elementy dekoracyjne. Z zamieszczonego w notyfikacji opisu elementów obrazowych wynika, że jest to: głowa Simeona przedstawiona w owalu na spodzie butelki ukazuje się w oknie na stronie przedniej butelki, której ściany są satynowane.
Przeciwstawione znaki przestrzenne nr [...] oraz nr [...] mają postać butelki. Są zarejestrowane na rzecz P. w S., podmiotu nie powiązanego ze zgłaszającym. Przeciwstawione znaki zostały zgłoszone i zarejestrowane przed datą zgłoszenia znaku spornego a więc mogą stanowić przeszkodę do jego zarejestrowania. Należy podzielić stanowisko Urzędu, że dokonując porównania zewnętrznego kształtu oraz proporcji wymiarów korpusu butelki i szyjki w zgłoszonym znaku oraz znakach przeciwstawionych należy uznać, na podstawie zwykłej oceny wzrokowej, że są analogiczne. Przeciwstawione znaki oprócz przedstawienia rysunkowego oznaczenia zawierają następujące opisy: znak nr [...] "znak towarowy przestrzenny przedstawiający butelkę o matowej półprzejrzystej powierzchni, przy czym dwa fragmenty powierzchni na ścianach bocznych usytuowane naprzeciwko siebie są gładkie oraz przezroczyste i mają kształty zbliżone do owali o dłuższych osiach ukierunkowanych pionowo". Natomiast w opisie znaku nr [...] stwierdzono: "znak towarowy przestrzenny przedstawiający butelkę o matowej półprzejrzystej powierzchni, przy czym fragment powierzchni ścianki bocznej jest gładki oraz przezroczysty i ma kształt zbliżony do owali o dłuższej osi usytuowanej pionowo." Istotą rejestracji znaków towarowych przestrzennych oraz znaków mieszanych (zawierających połączenie znaków różnego rodzaju), do jakich zaliczają się omawiane znaki, jest dążenie do ochrony efektu, jaki wywiera ogół elementów składających się na jego kompozycję. W przypadku rejestracji znaków mieszanych należy mieć na względzie, że ochronie podlega nie tyle samo słowo, co przede wszystkim całość opakowania obejmująca kształt, kolorystykę i grafikę. Należy przy tym mieć na uwadze czy i które elementy wchodzące w skład takiego znaku mają decydujące znaczenie dla oceny podobieństwa takich oznaczeń. Rozstrzygnięcie tej kwestii zależeć będzie od oceny siły oddziaływania poszczególnych elementów a zwłaszcza od ich mocy odróżniającej. Może być tak, że jeden składnik znaku kombinowanego jest w stanie samoistnie zdominować wyobrażenie o danym znaku, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w ten sposób, iż inne składniki tego znaku zostają pominięte w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 maja 2005r. w sprawie T-31/03 Grupo Sada przeciwko OHIM, zamieszczony na stronie internetowej curia.eu.int.). W ocenie Sądu, istnienie nawet dużej liczby odmiennych szczegółów, przy zachowaniu identyczności lub podobieństwa elementu odróżniającego nie uzasadnia uznania braku podobieństwa. Innymi słowy, należy ustalić, który z elementów ma znaczenie istotnie odróżniające. Nawet duża liczba odmiennych szczegółów nie wyłącza ryzyka pomyłki. Natomiast odmienność tego elementu, który pełni funkcję istotnie odróżniającą pozwoli przyjąć, że nastąpiła zmiana formy prezentacji znaku. W konsekwencji znak zawierający zmieniony element istotnie odróżniający, nawet przy podobieństwie innych szczegółów, nie będzie znakiem podobnym. W przypadku, gdy żaden element znaku nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Podobieństwo będzie więc wynikiem przeważającej sumy elementów podobnych. Co prawda nie można wykluczyć przypadków zdominowania przez znak słowny pozostałych elementów składających się na całość obrazu znaku kombinowanego. Jednakże w przypadku omawianych znaków uproszczenia w zakresie oceny podobieństwa, takie jak postawiona przez skarżącego teza, iż to słowa w tych znakach mają charakter decydujący, uznać należy za zdecydowanie nieuprawnione. Przeczą temu stanowisku zasady formułowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu, które nakazują każdy przypadek analizy podobieństwa znaków kombinowanych traktować niezależnie i rozpatrywać indywidualnie (por. np. Urszula Promińska /w:/Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001).
Pogląd zaprezentowany przez skarżącego, jest co do zasady przyjmowany przy ocenie znaków słowno-graficznych (v. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 20001 r w sprawie CKN 1128/98 "miss" opubl. OSNC 2001/9/13, wyrok z dnia 22 września 2005r. Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie XXII WSP ZT 11/04 niepubl.,wyrok Sądu z 23 października 2002r. w sprawie T-6/01, Matratzen Concorde przeciwko OHIM –Hukla Germany (Matratzen), a więc na gruncie rozpatrywanego przypadku, z powodów wyżej podanych, nie mógł uzyskać akceptacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W ocenie Sądu, prawidłowe jest stanowisko organu, który przyjął, że dominującym elementem znaków są butelki zawierające elementy plastyczne w postaci przezroczystego okienka o kształcie owalnym, o dłuższej osi owalu usytuowanej pionowo, umieszczonego na butelce mającej pozostałą powierzchnię matową /satynowaną. Jest to element wspólny znaków a zatem ma znaczenie podstawowe. Owo okienko jest elementem dominującym w omawianych znakach. Zdaniem Sądu, ocena dokonana przez organ uwzględnia zasadę, że podobieństwo elementów dominujących samo przez się nie stanowi o podobieństwie znaków, nawet przy zastosowaniu reguły współzależności, wedle której mniejsze podobieństwo oznaczeń kompensowane jest dużym podobieństwem towarów lub usług (por. wyrok Sądu I Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 5 października 2005r. w sprawie T-423/04). Należy przy tym podkreślić, że przedmiotem oceny na podstawie art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t jest określony znak jako integralna całość a nie jego poszczególne elementy. Badając podobieństwo porównywanych oznaczeń należy, bowiem uwzględniać ogólne wrażenie, jakie oznaczenia te wywierają na przeciętnym odbiorcy. Należy zaakcentować, że w wielu orzeczeniach Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) i Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich dawały pierwszeństwo ocenie ogólnego wrażenia wywieranego przez znak towarowy na przeciętnym odbiorcy towarów lub usług nim oznaczonych, wręcz krytykując niejednokrotnie ocenę szczegółów (por. np. orzeczenie T 423/04 w "Rzeczpospolitej" z 27 grudnia 2005 r. "Trzy litery to nie to samo co sześć"). Jednakże ETS w wyroku z 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03, nie odchodząc wprawdzie od zasady oceny ogólnego wrażenia wywieranego przez znak towarowy wskazał, że badając zdolność rejestracyjną znaku towarowego, można wyjść od oceny poszczególnych elementów znaku towarowego. Trybunał uznał, że owszem - w przypadku charakteru odróżniającego znaku złożonego z kilku elementów należy rozpatrywać znak jako całość, ale nie stoi to na przeszkodzie badaniu po kolei poszczególnych jego elementów.
Zgodnie z przyjętymi regułami znaki porównuje się w trzech płaszczyznach wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej a do przyjęcia podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 1 uzt wystarczy zasadniczo zbieżność w jednej z tych płaszczyzn. Największe znaczenie ma ogólne wrażenie przeciętnego odbiorcy (konsumenta). Przepis art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t zakłada odniesienie oceny podobieństwa do punktu widzenia przeciętnego odbiorcy. Model przeciętnego odbiorcy został związany z dość dobrze zorientowanym, uważnym i rozsądnym odbiorcą danych towarów. Model ten uwzględnia jednak również zasadę, iż w przypadku towarów powszechnego użytku, jakimi są w szczególności produkty konsumpcyjne (m.in. wódka), stopień spostrzegawczości przeciętnego odbiorcy jest dużo niższy, poprzez co odbiorca może być łatwiej wprowadzony w błąd. Ponadto w rozpatrywanym przypadku krąg potencjalnych nabywców (w założeniu osób pełnoletnich) jest praktycznie nieograniczony. Dla omówionego modelu odbiorcy ewentualne różnice między porównywanymi znakami są jeszcze mniej widoczne, a kieruje się on przy zakupie towaru wyłącznie ogólnym obrazem znaku, głównie jego charakterystycznymi elementami Powyższe reguły są powszechnie akceptowane nie tylko w praktyce polskiej (por. decyzje KO z 13 lipca 1992r. Odw.1175/92, Lex nr 77601 oraz z 22 kwietnia 1996r. Odw.1056/96 LEX 57258). W tym stanie rzeczy za prawidłowe uznać należy przyjęcie przez Urząd Patentowy modelu przeciętnego odbiorcy – nabywcy alkoholu, który nie zawsze wnika w treść napisów i innych elementy zdobniczych, będzie rozpoznawał dane oznaczenie na podstawie ogólnego wrażenia, jakie porównywane oznaczenia wywierają na niego. W rozpatrywanej sprawie oznacza to, że decydujące znaczenie dla przeciętnego odbiorcy będą miały zbieżne elementy oznaczeń tj matowa (satynowana) butelka tego samego kształtu zaopatrzona w przezroczyste owale okienko o identycznie ukierunkowanym owalu. O ile przeciętny konsument zwykle postrzega znak towarowy jako całość i nie oddaje się analizowaniu jego rozmaitych szczegółów o tyle, co do zasady cechy dominujące i odróżniające oznaczenia są zapamiętywane najłatwiej. W ocenie Sądu, organ dokonał prawidłowej całościowej analizy znaku, we wszystkich płaszczyznach oraz prawidłowo wskazał na element dominujący, zapadający w pamięć odbiorcy, jakim jest butelka satynowana z charakterystycznym "okienkiem. Istotą bowiem zgłoszonego znaku jest, jak wskazuje opis zamieszczony w notyfikacji oraz stanowisko zgłaszającego, butelka z mrożonego szkła (in.satynowana), gdzie w centralnej części znajduje się wybranie (owalna przezroczysta powierzchnia butelki) a całość takiego rozwiązania plastycznego daje trójwymiarowy efekt tzw"okienka". W ocenie Sądu, organ prawidłowo uznał, że istnieje ryzyko pomyłki, gdyż przeciwstawione znaki towarowe posiadają wyraźne znamię odróżniające w postaci omówionego wyżej elementu plastycznego i ten element jest dokładnie powtórzony w spornym znaku. Opisany wyżej element główny znaku przyciąga uwagę odbiorcy, jest przez niego zapamiętywany i nim właśnie odbiorca kieruje się przy wyborze towaru. W tym stanie rzeczy należy podzielić stanowisko organu, że przeciętny odbiorca indywidualizuje poszukiwaną przez siebie wódkę według butelki satynowanej z charakterystycznym okienkiem. Oznaczenie słowne wobec dominującego opisanego wyżej elementu plastycznego nie eliminuje, zdaniem Sądu, ryzyka konfuzji w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt.1 u.z.t.
II/ W ocenie Sądu, w rozpatrywanej sprawie organ prawidłowo również wskazał i zastosował art. 8 pkt. 2 u.z.t. jako podstawę odmowy uznania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowej znaku towarowego [...]. Przepis ten stanowi, zdaniem Sądu, podstawę odmowy uznania rejestracji znaku w obydwu klasach tj w klm 21 oraz 33.
Celem art. 8 jest wyeliminowanie z ochrony tych oznaczeń, które odpowiadają warunkom z art. 4,6,7, a ich rejestracja nie jest dopuszczalna ze względu na sprzeczności z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego , jak również z prawami podmiotowymi osób trzecich. Urząd Patentowy ma obowiązek badania z urzędu zgłoszonego znaku towarowego z punktu widzenia istnienia wszystkich przesłanek zdolności rejestrowej.
W myśl art. 8 pkt2. u.z.t niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Przy czym znaczenie dla przyjęcia omawianego zakazu ma zgoda (lub jej brak) podmiotu praw osobistych lub majątkowych na rejestrację danego dobra jako znaku towarowego. Skutkiem wyrażenia zgody przez uprawnionego jest pozbawienie elementu bezprawności działania zgłaszającego dane oznaczenie w UP. W rezultacie rejestracja ( i następnie używanie) nie narusza prawa uprawnionego (tak: R.Skubisz /w:/ Prawo znaków towarowych. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, str. 73 i nast.). W rozpatrywanym przypadku Urząd Patentowy przeciwstawił zgłoszonemu znakowi, omówione wyżej wzory przemysłowe [...] i [...] pt "[...]" zarejestrowane na rzecz P.. W tych wzorach zastrzeżone są postacie butelek charakteryzujące się cechami takimi jak matowa, lekko chropowata faktura, natomiast po obydwu stronach bocznych przeciwlegle do siebie, części powierzchni zewnętrznej o kształtach zbliżonych do owalu są gładkie i przezroczyste ([...]) oraz [...] znamienna tym, że jej powierzchnia zewnętrzna posiada matową, lekko chropowatą fakturę, natomiast po jej bocznej stronie, część powierzchni zewnętrznej w kształcie zbliżonym do owalu jest gładka i przezroczysta. Mając na uwadze powyższe a nadto uwzględniając omówione wyżej zasadnicze elementy spornego znaku, zdaniem Sądu, organ prawidłowo uznał, że w zgłoszonym znaku towarowym wykorzystano wiodące elementy przeciwstawionych wzorów przemysłowych tj oprócz kształtu butelki, jej powierzchnię matową(satynowaną), lekko chropowatą oraz umieszczone na bocznej powierzchni przezroczyste okienko lub okienka o kształcie owalnym.. Zakres ochrony zarejestrowanego wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie (w rozpatrywanej sprawie klasa 21- butelki) a zakres ten ulega poszerzeniu z uwagi na prawo zakazowe, przysługujące uprawnionemu w sytuacji naruszenia prawa z rejestracji, gdyż obejmuje ono również przypadki naśladownictwa wzoru. Przez niedozwolone korzystanie z wzoru należy rozumieć odtworzenie wzoru bez zgody uprawnionego w produkcji określonych przedmiotów, a także rozpowszechnianie przedmiotów według tych wzorów. W doktrynie zwraca się uwagę, że szczególną postać korzystania z wzoru stanowi jego naśladownictwo, a więc bez zgody uprawnionego niedozwolona jest nie tylko reprodukcja takiego samego wzoru, lecz także częściowe jego odtworzenie, tj. stosowanie wzoru w nieco zmodyfikowanej postaci. Ogólnie przyjmuje się, że –zgodnie z potocznym tego słowa znaczeniem - naśladownictwo zakłada decydujący wpływ prototypu, w wyniku czego między porównywanymi wzorami musi istnieć podobieństwo. Istnienie naśladownictwa stwierdza się więc na podstawie występowania podobieństw, a nie na podstawie różnic między porównywanymi dobrami. Występowanie bowiem pewnych różnic nie wyklucza wcale naśladownictwa, gdyż różnice są czasami wprowadzane w celu zamaskowania naśladownictwa. Kryterium tzw konfuzji, które z powodzeniem może być stosowane w prawie znaków towarowych posiada znacznie mniejszą przydatność w zastosowaniu do wzorów przemysłowych. Fakt niedozwolonej reprodukcji stanowi wystarczającą przesłankę wystąpienia przez uprawnionego z roszczeniami. Nie jest przy tym konieczne, aby fakt taki groził wprowadzeniem w błąd odbiorców, którzy mogliby uznać imitację, za oryginał. Zakres ochrony wzoru przemysłowego stanowią zastrzeżenia ochronne oraz opis wzoru wraz z rysunkiem. Szczególne znaczenie ma opis słowny i rysunki lub załączone modele. Sąd podziela pogląd zaprezentowany w doktrynie przez m.in. M. Poźniak – Niedzielską, że błędne byłoby stanowisko, iż zakres przedmiotowy ochrony wzoru wyznaczają łącznie wszystkie cechy wzoru wymienione w zastrzeżeniach ochronnych, a zatem że posłużenie się tylko jedną z nich nie stanowi naruszenia prawa wyłącznego ( por. M. Poźniak – Niedzielska, Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, /w:/ Naruszenia praw na dobrach niematerialnych pod red. T. Szymanka , Polska Izba Rzeczników Patentowych, 2001r.). Należy przy tym wskazać, że wcześniejsza rejestracja formy plastycznej jako wzoru wyłącza możliwość zarejestrowania jej przez inną osobę jako znaku towarowego bez odpowiedniej zgody uprawnionego z rejestracji wzoru (zob. M. Poźniak –Niedzielska /w:/Forma plastyczna jako znak towarowy (prawne aspekty pogranicza trójwymiarowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, PPH 1999, nr 6, str. 6-8). W rozpatrywanej sprawie skarżąca nie miała zgody uprawnionego tj P. na rejestrację spornego znaku towarowego (zarówno w klasie 21 jak i 33) który, jak wywiedziono wyżej, zawiera omówione zasadnicze elementy przeciwstawionych wzorów przemysłowych [...] i [...]. W tym stanie rzeczy uznać należy, iż Urząd Patentowy RP prawidłowo odmówił uznania w Polsce rejestracji międzynarodowej znaku [...] na podstawie art. 8 pkt.2 u.zt.
Prawdą jest, że organ nie przesłał stronie odpisu pisma z dnia [...] stycznia 2003r. zawierającego uwagi uprawnionego. Powyższe, nie ma jednak istotnego wpływu na wynik sprawy, bowiem z pisma skarżącego z dnia [...] marca 1997r. wynika, że znane mu były przeciwstawione rejestracje znaków przestrzennych nr [...] oraz [...], stanowiące podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego. Należy zauważyć, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona nie tylko nie podnosiła, że nie są jej znane przeciwstawione wzory przemysłowe [...] i [...], ale wręcz szczegółowo odniosła się do nich, torpedując argumentację organu (punkt III wniosku). W tym stanie rzeczy nie można uznać za skuteczny zarzutu skargi, że spółka B. została pozbawiona możliwości odniesienia się, do dowodów i materiałów zebranych w sprawie (punkt III skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).
W ocenie Sądu, Urząd Patentowy w decyzji z dnia [...] grudnia 2004r. odniósł się do wszystkich argumentów podniesionych przez skarżącą we wniosku z dnia [...] października 2003r. o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sąd podziela także argumentację organu, co do niezasadności naruszenia art. 6 guingies Konwencji Paryskiej. Pozostałe zarzuty zawarte w skardze, w tym odnoszące się do bezkolizyjnego współwystępowania omawianych znaków w szeregu państwach takich jak Austria, Hiszpania, państwa Benelux i Włochy również nie mogą być podstawą do uwzględnienia skargi. Ochrona znaków towarowych w poszczególnych państwach i gwarancja, iż ochrona ta jest skuteczna nie ma charakteru absolutnego. Każde z państw posiada swój własny system prawny w obszarze znaków oraz swój własny urząd administracyjny, dokonujący rejestracji znaków. Rozwiązanie, proponowane w Porozumieniu madryckim, polega na tym, że znak towarowy zostanie objęty ochroną w większej liczbie państw członkowskich dzięki ujednoliceniu rejestracji. Przy czym należy wziąć pod uwagę fakt, iż międzynarodowa rejestracja nie oznacza, że znak jest chroniony w każdym z państw członkowskich. Podstawowym jej skutkiem jest to, iż moment jej dokonania traktowany jest jak dokonanie zgłoszeń w każdym z wyznaczonych państw. Mają one prawo poddać konkretne podanie kontroli formalnej i materialnej oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, odmówić rejestracji znaku zgodnie ze swoim systemem prawodawczym. Po przeprowadzeniu kontroli formalnej i materialnej urząd krajowy rejestruje znak zgodnie ze swoim prawodawstwem, a właściciel nabywa prawo do jego używania na terytorium tego państwa. Może również, jak w rozpatrywanym przypadku, odmówić jego rejestracji.
W tym stanie rzeczy, mając na uwadze powyższe, należało skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalić.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI