VI SA/Wa 2018/19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w WarszawieWarszawa2020-01-17
NSAubezpieczenia społeczneŚredniawsa
ubezpieczenie zdrowotneumowa o dziełoumowa zleceniaświadczenie usługNFZprawo podatkoweszkoleniawykładyskładki

WSA w Warszawie oddalił skargę na decyzję Prezesa NFZ, uznając, że umowy o przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego stanowiły umowy o świadczenie usług, a nie umowy o dzieło, co skutkowało obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Skarżąca (płatnik składek) kwestionowała decyzję Prezesa NFZ utrzymującą w mocy ustalenie, że M. P. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów o dzieło na przeprowadzenie szkoleń. Skarżąca argumentowała, że umowy te miały charakter umów rezultatu, a wykłady były twórczym dziełem. Sąd uznał jednak, że nazwa umowy nie jest decydująca, a charakter szkoleń wskazuje na umowę o świadczenie usług (starannego działania), co skutkuje obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Sprawa dotyczyła skargi R. w K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, która utrzymała w mocy decyzję ustalającą, że M. P. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Skarżąca twierdziła, że umowy te, nazwane umowami o dzieło, były umowami rezultatu, a prowadzone szkolenia miały charakter twórczy i autorski, podlegający ochronie prawnoautorskiej. Argumentowała, że obowiązek prowadzenia takich szkoleń wynikał z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Sąd administracyjny oddalił skargę, podzielając stanowisko organów administracji. Sąd podkreślił, że o charakterze umowy decyduje jej cel i przedmiot, a nie nazwa. Analizując przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło (wymagającej konkretnego, samoistnego rezultatu) i umowy zlecenia (umowy starannego działania), sąd uznał, że przeprowadzenie szkoleń, nawet o specjalistycznej tematyce i prowadzonych przez wykwalifikowanego wykładowcę, stanowiło świadczenie usług o charakterze starannego działania. Sąd nie dopatrzył się cech dzieła w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, wskazując, że wkład intelektualny wykładowcy jest elementem starannego działania, a przygotowane materiały szkoleniowe nie stanowią utworu. W konsekwencji, sąd uznał, że M. P. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (2)

Odpowiedź sądu

Tak, umowy o przeprowadzenie szkoleń, nawet jeśli nazwane umowami o dzieło, powinny być kwalifikowane jako umowy o świadczenie usług (starannego działania), a nie umowy o dzieło (wymagające konkretnego rezultatu), co skutkuje obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Uzasadnienie

Sąd uznał, że nazwa umowy nie jest decydująca, a kluczowy jest jej przedmiot i cel. Przeprowadzenie szkoleń, nawet specjalistycznych, stanowi świadczenie usług wymagające starannego działania, a nie wytworzenie konkretnego, samoistnego dzieła. Wkład intelektualny wykładowcy i przygotowanie materiałów szkoleniowych są elementami starannego działania, a nie cechami dzieła podlegającego rękojmi za wady.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

oddalono_skargę

Przepisy (10)

Główne

u.ś.o.z. art. 66 § 1 pkt 1 lit. e

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

k.c. art. 627

Kodeks cywilny

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło wymaga konkretnego, samoistnego rezultatu.

k.c. art. 734 § 1

Kodeks cywilny

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jest to umowa starannego działania.

k.c. art. 750

Kodeks cywilny

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Pomocnicze

u.ś.o.z. art. 85 § 4

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw art. 138 § 1 pkt 1

Utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw art. 16

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych art. 1 § 4

Izby prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

p.p.s.a. art. 151

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

p.p.s.a. art. 66 § 1

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kwestia zwrotu odpowiedzi na skargę.

Argumenty

Skuteczne argumenty

Umowy o przeprowadzenie szkoleń, niezależnie od nazwy, należy kwalifikować jako umowy o świadczenie usług (starannego działania), a nie umowy o dzieło, ze względu na brak konkretnego, samoistnego rezultatu. Wkład intelektualny wykładowcy i przygotowanie materiałów szkoleniowych stanowią element starannego działania, a nie cechy dzieła.

Odrzucone argumenty

Umowy o przeprowadzenie szkoleń były umowami rezultatu, a wykłady miały charakter twórczy i autorski, podlegający ochronie prawnoautorskiej. Obowiązek prowadzenia szkoleń wynikał z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, co nadawało im specyficzny charakter. Wysokie kompetencje wykładowcy i specyfika odbiorców szkoleń świadczą o twórczym charakterze dzieła.

Godne uwagi sformułowania

nie przesądza nazwa umowy, lecz jej cel i przedmiot umowa o dzieło wymaga, by czynności przyjmującego zamówienie doprowadziły do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu umowa zlecenia jest umową starannego działania nie sposób zakwalifikować do wykładania specjalistycznej, wąskiej, monotematycznej wiedzy w oparciu o autorskie doświadczenie czy obserwacje wykonanie spornych umów przez wykładowcę stanowiło ciąg czynności faktycznych poddanych reżimowi starannego działania, zmierzających do przekazania, jako skutku tych czynności, niezbędnej wiedzy

Skład orzekający

Aneta Lemiesz

sprawozdawca

Jakub Linkowski

członek

Sławomir Kozik

przewodniczący

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Średnia

Powoływalne dla: "Kwalifikacja prawna umów o szkolenia i ich wpływ na obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Rozróżnienie między umową o dzieło a umową o świadczenie usług w kontekście szkoleń."

Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji szkoleń prowadzonych przez instytucje publiczne (RIO) dla specjalistów, ale zasady rozróżnienia umów są ogólne.

Wartość merytoryczna

Ocena: 6/10

Sprawa dotyczy powszechnego problemu rozróżnienia umów o dzieło i zlecenia w kontekście ubezpieczeń, co jest istotne dla wielu przedsiębiorców i wykonawców umów.

Szkolenie to umowa o dzieło czy zlecenie? Sąd wyjaśnia, kiedy zapłacisz składki.

Sektor

edukacja

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
VI SA/Wa 2018/19 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2020-01-17
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-09-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Aneta Lemiesz /sprawozdawca/
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik /przewodniczący/
Symbol z opisem
652  Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Hasła tematyczne
Służba zdrowia
Ubezpieczenia
Sygn. powiązane
II GSK 889/20 - Wyrok NSA z 2023-11-08
Skarżony organ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 1373
art. 102, art. 109
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - t.j.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędzia WSA Jakub Linkowski Protokolant st. spec. Łukasz Skóra po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi R. w K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oddala skargę
Uzasadnienie
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ("Prezes NFZ") decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2019 r., po rozpatrzeniu odwołania R. w K. (dalej także: "skarżąca" lub "płatnik składek"), działając na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24 w związku z art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm., dalej: "ustawa o świadczeniach") oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] września 2016 r., nr [...] ustalającej, że M. P. (dalej także: "zainteresowany", "uczestnik postępowania") objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 23 października 2015 r., w dniu 30 października 2015 r., oraz w dniu 11 grudnia 2015 r.
Do wydania ww. decyzji doszło w następującym stanie faktycznym oraz prawnym.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C., pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r., zwrócił się do [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym M. P. z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych zawartych z płatnikiem składek w dniu 23 października 2015 r., w dniu 30 października 2015 r., oraz w dniu 11 grudnia 2015 r.
Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją nr [...] z dnia [...] września 2016 r., ustalił, że zainteresowany podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba wykonująca umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia, zawarte z płatnikiem składek w ww. okresach.
W odwołaniu płatnik składek podniósł m.in., że zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych Izby mają obowiązek prowadzenia działalności szkoleniowej na rzecz podlegających nadzorowi Izb, jednostek samorządu terytorialnego.
Szkolenia adresowane są dla osób zatrudnionych w gminach, powiatach i województwach, odznaczających się dużą wiedzą i wieloletnią praktyką w zakresie stosowania przepisów o podatkach i opłatach lokalnych i legitymujących się wyższym wykształceniem prawniczym i ekonomicznym.
Celem tych szkoleń nie jest przekazanie standardowej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, ale autorskie rozwiązanie określonych problemów, celem zapewnienia prawidłowego stosowania prawa w praktyce. Same wykłady miały również charakter autorski i nosiły cechy utworu. M. P. przeprowadził w 2015 r. trzy wykłady o tematyce zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały podatkowe na 2016 r. Dwa z tych wykładów zostały wygłoszone dla specjalistów podatkowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, a trzeci dla pracowników Izby zajmujących się nadzorem nad uchwałami w sprawach podatków i opłatach lokalnych oraz kontrolujących te zagadnienia w jednostkach samorządu terytorialnego.
Wykłady dotyczyły nowych przepisów oraz kształtu przyszłych uchwał podatkowych na 2016 r. podejmowanych przez organy stanowiące gmin. Miały charakter twórczy i autorski i niestandardowy.
Przy piśmie z dnia 9 sierpnia 2017 r. płatnik składek przekazał wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia [...] lipca 2017 r, sygn. akt [...] stwierdzający, że inny wykładowca nie podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w takich samych okolicznościach, jak w niniejszej sprawie.
Rozpatrując odwołanie Prezes NFZ, przywołał przepisy mające zastosowanie w sprawie oraz wskazał, że uczestnik postępowania zawarł z płatnikiem składek umowy, nazwane "umowami o dzieło", przedmiotem których było:
- przeprowadzenie szkolenia "Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały podatkowe na 2016" (dwie umowy z dnia 21 października 2015 r.),
- przeprowadzenie szkolenia "Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały podatkowe na 2016 r. dla pracowników Izby" (umowa z dnia 8 grudnia 2015 r.).
Organ odwoławczy wziął także pod uwagę:
- protokół kontroli z dnia [...] maja 2016 r. sporządzony przez ZUS po kontroli przeprowadzonej u płatnika składek,
- protokół przesłuchania Pana M. W. w charakterze osoby
Płatnik składek w piśmie z dnia 22 maja 2019 r. podtrzymał złożone odwołanie oraz poinformował, że Sąd Apelacyjny w K. wyrokiem z dnia [...] września 2018 r., [...], podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia [...] lipca 2017 r., sygn. akt [...], w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące szkolenia na rzecz płatnika składek.
Prezes NFZ nie podzielił stanowiska płatnika składek prezentowanego w odwołaniu.
Zauważył, że szkoleń "Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały podatkowe na 2016", "Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały podatkowe na 2016 - dla pracowników Izby" nie sposób zakwalifikować do wykładania specjalistycznej, wąskiej, monotematycznej wiedzy w oparciu o autorskie doświadczenie czy obserwacje. Zainteresowany nie tworzył ani nie modyfikował "od innej postaci", a następnie przekazywał nowej dziedziny wiedzy, nie prezentował odkrytych przez siebie zagadnień ale szkolił z powszechnej dziedziny wiedzy a więc wykonywał z należytą starannością powtarzalną pracę. Natomiast przygotowany program szkoleń, może być elementem każdego szkolenia, wykładu, zajęć, czy też kursu i jedynie pokazuje ich porządek i kolejność omawianych tematów, nie jest natomiast utworem w rozumieniu ustawy prawo autorskie.
Wskazał, że w zawartych przez strony umowach nie sposób odnaleźć konkretnie określonego rezultatu, który charakteryzowałby się indywidualnym, twórczym charakterem. Przygotowanie szkoleń wraz z ich przeprowadzeniem na określony temat jest szeregiem czynności, wykonywanych z należytą starannością przez zainteresowanego. Trudno wskazać w badanym przypadku weryfikowalny, samoistny wynik analizowanych umów. Także brak jest w zapisach spornych umów uregulowania kwestii odpowiedzialności zainteresowanego za ewentualne wady dzieła.
Prezes NFZ wyjaśnił, że nie neguje zgodnego zamiaru stron w kwestii ich zawarcia, gdyż zgodny zamiar stron obejmował podpisanie spornych umów, co skutkowało niezgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nieopłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ewentualne dalsze badanie tej kwestii potwierdziłoby jedynie fakt, że strony świadomie zawarły umowy o dzieło i taki był ich zamiar.
Organ wskazał przy tym, że przekazana przez płatnika składek kopia wyroku Sądu Okręgowego w K. Wydział [...] Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2017 r., sygn. akt [...] nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie bowiem odnosi się do ubezpieczeń społecznych, a rozstrzygnięcie dotyczy innych osób.
Powyższa decyzja stała się w całości przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzucono naruszenie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach w związku z art. 627 kodeksu cywilnego poprzez nieprawidłowe zastosowanie ww. przepisów, w wyniku czego uznano, że M. P. wykonując umowy o dzieło podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. poprzez utrzymanie w mocy wadliwej decyzji organu I instancji.
Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji Prezesa NFZ oraz decyzji organu pierwszej instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
W uzasadnieniu wskazała m.in., że umowy zawierane z M. P. były umowami rezultatu. Obowiązek prowadzenia przez regionalne izby obrachunkowe szkoleń wynika z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Przepis ten stanowi, że izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa. Ustawodawca zatem nakazał regionalnym izbom obrachunkowym prowadzenie specjalistycznych szkoleń, rezultatem których jest zapewnienie prawidłowego stosowania prawa w jednostkach podległych nadzorowi RIO oraz podnoszenie poziomu wiedzy pracowników nadzorowanych jednostek.
Skarżąca podniosła także, że zawarte umowy odróżnia od umów starannego działania osoba wykładowcy oraz tematyka.
Pan M. P. to doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca w K. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w B.; w latach 2005-2011 członek Kolegium R. w B., członek rady programowej dwumiesięcznika "P.", I., a także Stowarzyszenia C.; recenzent zewnętrzny czasopism "K." oraz "P."; specjalizuje się w prawie podatkowym; autor licznych publikacji z tego zakresu.
Szkolenia zaś dotyczyły zmian w przepisach z zakresu podatków i opłat lokalnych. To co prezentował Pan M. P. było w istocie jego autorska koncepcją i twórczym opracowaniem skomplikowanego tematu; szkolenia kierowane były do praktyków, specjalistów.
Skarżąca ponownie powołała wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia [...] września 2018 r., [...], w którym ten sąd podzielił stanowisko Izby dotyczące kwalifikacji prawnej umów zawieranych z osobami prowadzącymi szkolenia.
W odpowiedzi na skargę Prezes NFZ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
skarga jest niezasadna, ani zaskarżona decyzja ani decyzja organu pierwszej instancji, nie naruszają prawa.
Kwestią sporną pozostaje, czy umowy zawarte przez skarżącą - jako płatnika składek - z uczestnikiem postępowania to umowy o dzieło, czy też - jak twierdzą organy - są to umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
W niniejszej sprawie rację mają orzekające organy.
Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o świadczeniach, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi. Stosownie do art. 85 ust. 4 ustawy o świadczeniach, za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający.
Podkreślenia wymaga, że przy rozstrzyganiu o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego o charakterze umowy, na podstawie której wykonywana jest praca, nie przesądza nazwa umowy, lecz jej cel i przedmiot.
Zgodnie z art. 734 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Natomiast w myśl art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Co do zasady, w praktyce obrotu gospodarczego przyjmuje się, że w odróżnieniu od umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, umowa o dzieło wymaga, by czynności przyjmującego zamówienie (najczęściej nazywanego w umowie o dzieło - "wykonawcą") doprowadziły do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu.
Rezultat, na który umawiają się strony, musi być obiektywnie osiągalny i w konkretnych warunkach pewny. Celem umowy o dzieło nie jest bowiem czynność (samo działanie) lub zaniechanie, które przy zachowaniu określonej staranności prowadzić ma do określonego w umowie rezultatu, lecz samo osiągnięcie tego rezultatu, pozostające poza zakresem obowiązków świadczącego. Przy umowie o dzieło chodzi o coś więcej, o osiągnięcie określonego rezultatu, niezależnie od rodzaju i intensywności świadczonej w tym celu pracy i staranności. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie, w wypadku niezrealizowania celu umowy, jest więc odpowiedzialnością za nieosiągnięcie określonego rezultatu, a nie za brak należytej staranności. Przedmiotem umowy o dzieło, w ujęciu kodeksu cywilnego, jest więc przyszły, z góry określony, samoistny, materialny lub niematerialny, lecz obiektywnie osiągalny i w danych warunkach pewny rezultat pracy i umiejętności przyjmującego zamówienie, którego charakter nie wyklucza możliwości zastosowania przepisów o rękojmi za wady (por. A. Brzozowski [w:] System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Tom 7, wydanie 3, pod red. J. Rajskiego, Wydawnictwo C.H. Beck - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011, s. 390-391).
Z kolei umowa zlecenia jest umową starannego działania, w której co prawda rezultat może być przedmiotem starań, lecz nie daje się z góry przewidzieć, a często nie sposób określić, w jakim stopniu zostanie osiągnięty. Dlatego też w umowie zlecenia rezultat nie został objęty treścią świadczenia. W myśl art. 750 kodeksu cywilnego, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. W związku z tym ustalenie, że konkretna umowa jest "umową o świadczenie usług, która nie jest regulowana innymi przepisami" rodzi obowiązek odpowiedniego zastosowania przepisów o zleceniu.
Jednym z kryteriów, pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług, jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w L. z dnia [...] stycznia 2006 r., sygn. akt [...]).
W rozpoznawanej sprawie Sąd zaakceptował stanowisko organów, że umowy zawarte pomiędzy R. w K. a M. P., których przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia (wykładu) na temat - ogólnie rzecz ujmując - zmian w prawie podatkowym były umowami o świadczenie usług, a więc umowami starannego działania.
Strona skarżąca kwestionując to stanowisko akcentowała, że treścią umów było przygotowanie konkretnego dzieła objętego ochroną prawnoautorską w postaci specjalistycznych zajęć.
Sąd zauważa, że w orzecznictwie tylko wyjątkowo przyjmuje się, że możliwe jest zawarcie umowy o dzieło, nieobjętej obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, której przedmiotem jest wygłoszenie wykładu, pod warunkiem jednak, że wykładowi można przypisać cechy utworu. Ten warunek spełnia tylko wykład naukowy o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, wypełniający kryteria twórczego indywidualnego dzieła naukowego.
W związku z tym należało rozważyć, czy istotnie charakter szkolenia, którego przeprowadzenia podjął się uczestnik postępowania, pozwala na przyjęcie, że przedmiotem umów było przygotowanie konkretnego dzieła.
Skarżąca nie przedstawiła jednak żadnych dowodów na podnoszone okoliczności związane z charakterem prowadzonych przez zainteresowanego zająć. Izba w odwołaniu i skardze ograniczyła się wyłącznie do słownych zapewnień o ich niepowtarzalnym, oryginalnym i twórczym charakterze.
Skarżąca istotne w ww. zakresie okoliczności wywodzi z wysokich kompetencji prowadzącego, specyfiki odbiorców szkolenia (specjaliści i praktycy) oraz nałożonych na izbę obowiązków informacyjnych i szkoleniowych (art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych).
Sąd wskazuje, że taka argumentacja nie podważa prawidłowych ocen organu.
Za oczywiste należy uznać, że w przypadku każdych zajęć dydaktycznych - w tym szkoleń - dobór teorii, metod przekazu, czy sposobu ich prowadzenia itp. jest zindywidualizowany przez osobę wykładowcy, zależy także od poziomu (zaawansowania) słuchaczy - ale nie zmienia to typowej usługi edukacyjnej w umowę rezultatu. Wkład w postaci wysiłku intelektualnego, wymaganego przy każdej pracy umysłowej, jest elementem obowiązku starannego działania.
Także przedmiot przeprowadzonych szkoleń - prima facie - nie jest szczególnie nowatorski, czy unikatowy. Chodziło bowiem o przeprowadzenie pod koniec 2015 r. (tj. 23 października 2015 r., 30 października 2015 r., oraz 11 grudnia 2015 r.) szkoleń na temat wchodzących w życie zmian w zakresie podatków i opłat lokalnych. Uzasadnione zatem jest przyjęcie, że wykonanie spornych umów przez wykładowcę stanowiło ciąg czynności faktycznych poddanych reżimowi starannego działania, zmierzających do przekazania, jako skutku tych czynności, niezbędnej wiedzy w ww. dziedzinie.
Również art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych nie stanowi argumentu w sprawie dotyczącej kwalifikacji prawnej umów zawieranych przez Izby. W przepisie tym nie ma bowiem mowy o charakterze (poziomie) ewentualnych szkoleń prowadzonych przez izbę, czy na rzecz jej pracowników.
Dlatego Sąd orzekający nie podzielił poglądu wyrażonego w załączonym do skargi wyroku Sądu Apelacyjnego w L. z dnia [...] września 2018 r., sygn. akt [...].
Sąd orzekający stoi na stanowisku, że tego rodzaju, jak w niniejszej sprawie, umowy dotyczące prowadzenia szkoleń, stanowią umowy starannego działania, gdyż tylko w takim charakterze mogą być oceniane czynności wykonywane przez osobę prowadzącą zajęcia, niezależnie od charakteru tych zajęć oraz indywidualnego i wyjątkowego sposobu ich prowadzenia, a także nakładu pracy związanego niejednokrotnie z przygotowaniem odpowiednich materiałów szkoleniowych. Szczególnego sposobu prowadzenia wykładów oraz nakładu pracy związanego z przygotowaniem materiałów szkoleniowych, nie można, zdaniem Sądu, rozpatrywać w kategorii dzieła w rozumieniu art. 627 kodeksu cywilnego, stanowią one bowiem o szczególnym rodzaju staranności osoby prowadzącej wykład/zajęcia.
Sąd orzekający stwierdza, że organy obu instancji trafnie uznały, że stosunek zobowiązaniowy łączący skarżącą z uczestnikiem postępowania należy traktować jako umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy o zleceniu (art. 750 kodeksu cywilnego). Umowę, której przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia, niezależnie od tego jak nazwały ją umawiające się strony, należało bowiem oceniać z uwzględnieniem jej charakteru i istoty.
Powyższe prowadzi do wniosku, że w sprawie nie doszło do naruszenia wskazanych w skardze przepisów prawa cywilnego odnoszących się do umowy o dzieło, zlecenia ani też przepisów regulujących umowę o świadczeniu usług czy przepisów o oświadczeniach woli i zobowiązaniach i przepisów ustawy o świadczeniach.
Skoro bowiem sporne umowy stanowiły umowy o świadczenie usług, organy obu instancji, słusznie uznały, że uczestnik postępowania podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Sąd nie dopatrzył się także żadnych innych naruszeń w obrębie prawa materialnego. Sąd nie stwierdził w niniejszej sprawie również uchybień procesowych. Organy w uzasadnieniach decyzji obu instancji, dokładnie wyjaśniły podstawy faktyczne i prawne swoich rozstrzygnięć.
Końcowo, odnosząc się do uwagi pełnomocnika skarżącego wyrażonej na rozprawie, iż odpowiedź na skargę winna być zwrócona na podstawie art. 66 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), dalej "p.p.s.a.", albowiem nie została przesłana bezpośrednio do pełnomocnika strony skarżącej należy podnieść co następuje. Tut. Sąd prezentuje pogląd, że przepis art. 66 § 1 p.p.s.a. nie dotyczy odpowiedzi na skargę, która nie stanowi pisma procesowego w rozumieniu tego przepisu, lecz jest odrębnym rodzajem pisma organu. Zwrot odpowiedzi na skargę pozbawiłby sąd administracyjny istotnego elementu postępowania obrazującego stanowisko organu. Nie byłoby to zatem korzystne dla właściwego rozpoznania skargi. Jeżeli więc odpowiedź na skargę nie stanowi pisma procesowego, o jakim mowa w art. 66 § 1 p.p.s.a., to niewymienienie jej w art. 66 § 3 p.p.s.a. jest tego konsekwencją.
W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI