V SA/Wa 1886/05

Wojewódzki Sąd Administracyjny w WarszawieWarszawa2006-02-14
NSApodatkoweŚredniawsa
wartość celnarabatzgłoszenie celneKodeks celnyimportlekifakturanota kredytowawartość transakcyjnakontrola celna

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę importera leków, uznając, że rabat handlowy udzielony po zgłoszeniu celnym powinien obniżyć wartość celną towaru, nawet jeśli nie został zadeklarowany na fakturze.

Sprawa dotyczyła importera leków, który nie zadeklarował rabatu handlowego przy zgłoszeniu celnym, mimo że miał do niego prawo na podstawie umowy dystrybucyjnej z eksporterem. Organy celne skorygowały wartość celną, obniżając ją o kwotę rabatu. Importer zaskarżył decyzję, argumentując, że rabat był fakultatywny i udzielony ex post, nie wpływając na wartość celną. Sąd uznał skargę za bezzasadną, stwierdzając, że rabat był przewidziany w umowie sprzedaży i stanowił czynnik kształtujący wartość transakcyjną towaru, a importer powinien był wystąpić o korektę zgłoszenia celnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi G.P. S.A. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W., która utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego o uznaniu zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej. Sprawa dotyczyła importu leków, gdzie importer zadeklarował wartość celną zgodną z fakturą eksportera. W wyniku kontroli ustalono, że importer miał prawo do rabatu handlowego na podstawie umowy dystrybucyjnej z eksporterem, co potwierdzały wystawione noty kredytowe. Organy celne obniżyły wartość celną, uwzględniając ten rabat. Skarżąca spółka argumentowała, że rabat był fakultatywny, udzielony ex post i nie związany z ceną zakupu, a jedynie wspierający jej działalność na rynku polskim. Kwestionowała również sposób rozliczenia rabatu i zarzucała naruszenie przepisów prawa materialnego, konstytucyjnego oraz proceduralnego. Sąd oddalił skargę, stwierdzając, że rabat był przewidziany w umowie sprzedaży i stanowił czynnik kształtujący wartość transakcyjną towaru. Podkreślono, że importer znał postanowienia umowy i powinien był wystąpić o korektę zgłoszenia celnego po otrzymaniu noty kredytowej. Sąd odrzucił również zarzuty dotyczące wadliwego rozliczenia rabatu, naruszenia art. 21 Kodeksu celnego, naruszenia zasady równości oraz kwestii proceduralnych, uznając, że postępowanie było prawidłowe, a decyzje organów celnych zgodne z prawem.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (3)

Odpowiedź sądu

Tak, rabat handlowy przewidziany w umowie sprzedaży stanowi czynnik kształtujący wartość transakcyjną towaru i powinien obniżyć wartość celną, nawet jeśli został udzielony po zgłoszeniu celnym i nie był uwidoczniony na fakturze.

Uzasadnienie

Rabat był przewidziany w umowie sprzedaży i stanowił ekwiwalent za import towarów, a nie jedynie wsparcie działalności. Nawet jeśli sposób jego naliczania opierał się na wartości sprzedaży, pozostawał w związku z importem. Importer miał obowiązek wystąpić o korektę zgłoszenia celnego po otrzymaniu noty kredytowej.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

oddalono_skargę

Przepisy (14)

Główne

k.c. art. 85 § 1

Kodeks celny

k.c. art. 23 § 1

Kodeks celny

k.c. art. 65 § 4

Kodeks celny

Umożliwia korektę zgłoszenia celnego, w tym obniżenie wartości celnej o rabat, jeśli importer nie zadeklarował go prawidłowo.

Pomocnicze

k.c. art. 65 § 5

Kodeks celny

Określa 3-letni termin na wydanie decyzji korygującej zgłoszenie celne.

k.c. art. 21

Kodeks celny

p.p.s.a. art. 151

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

p.u.s.a. art. 1 § 1

Ustawa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

p.u.s.a. art. 1 § 2

Ustawa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

p.p.s.a. art. 3 § 1

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

o.p. art. 120

Ustawa - Ordynacja podatkowa

o.p. art. 122

Ustawa - Ordynacja podatkowa

o.p. art. 123 § 1

Ustawa - Ordynacja podatkowa

o.p. art. 208 § 1

Ustawa - Ordynacja podatkowa

Konst. RP art. 32

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Argumenty

Odrzucone argumenty

Rabat handlowy był fakultatywny, udzielony ex post i nie związany z ceną zakupu ani wartością celną towaru. Rabat stanowił jedynie wsparcie działalności importera na rynku polskim. Organy celne naruszyły przepisy prawa materialnego (Kodeks celny), konstytucyjne (art. 32 Konstytucji) oraz proceduralne (Ordynacja podatkowa). Organy celne nie miały kompetencji do korekty wartości celnej przy zerowej stawce celnej. Decyzja korygująca zgłoszenie celne została wydana po upływie 3 lat od jego przyjęcia. Organy celne nie zebrały wyczerpująco materiału dowodowego i nie ustaliły stanu faktycznego. Pismo Prezesa Głównego Urzędu Ceł stanowiło nacisk na organy celne.

Godne uwagi sformułowania

wartość celna przedmiotu importu zadeklarowana została, w przyjętym przez organ celny zgłoszeniu celnym, w wysokości odpowiadającej wartości (cenie) transakcyjnej określonej w fakturze eksportera rabat na skonkretyzowanych przez strony warunkach zapewniony został już w umowie sprzedaży leków importerowi nie zachodzi tu więc taka sytuacja, gdy – jak w przypadku tzw. rabatu ex post – czynność prawna będąca źródłem prawa kupującego do rabatu dokonana jest dopiero po zgłoszeniu celnym towaru z wystawioną wcześniej fakturą jedyną podstawą (przyczyną) uzasadniającą udzielanie rabatu na warunkach określonych w tej umowie (...) był sam fakt importu leków przez skarżącą (ich sprzedaży przez eksportera) liczenie rabatu od wartości sprzedaży towaru przez skarżącą było bowiem jedynie przyjętym przez strony technicznym sposobem wymiaru rabatu, który jednak pozostawał w związku z realizowanym przez skarżącą importem leków rabat przewidziany został już w umowie sprzedaży leków skarżącej, z zastrzeżeniem możliwości jego okresowego (miesięcznego) zawieszenia lub cofnięcia, i wbrew stanowisku skarżącej nie może być uznany za rabat udzielony "ex post", po dokonaniu zgłoszenia celnego znając postanowienia umowy, importer dokonując przedmiotowego w sprawie zgłoszenia celnego spodziewał się przyznania rabatu handlowego od sprowadzanych leków i wystawienia w związku z tym noty uznaniowej przewidziany umową rabat był czynnikiem kształtującym wartość (cenę) transakcyjną towaru w wysokości – pomniejszonej o rabat – ceny wynikającej z faktury eksportera przedstawionej przy zgłoszeniu celnym i tak określona wartość (cena) transakcyjna stanowiła wartość celną towaru jeśli więc strona skarżąca nie zadeklarowała w zgłoszeniu celnym przewidzianego w porozumieniu rabatu, twierdząc, że w czasie zgłoszenia nie znała wysokości rabatu, to mogła i powinna na podstawie art. 65 § 4 pkt 2 Kodeksu celnego wystąpić z wnioskiem o stosowną korektę zgłoszenia celnego po otrzymaniu noty określającej należny jej rabat. Skarżąca jednak tego nie uczyniła.

Skład orzekający

Andrzej Kania

sprawozdawca

Mirosława Pindelska

przewodniczący

Piotr Piszczek

członek

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Średnia

Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów Kodeksu celnego dotyczących wartości celnej, rabatów udzielanych po zgłoszeniu celnym oraz obowiązków importera w zakresie deklarowania wartości towarów."

Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji rabatu handlowego związanego z umową dystrybucyjną i specyfiki branży farmaceutycznej. Interpretacja przepisów Kodeksu celnego może ewoluować.

Wartość merytoryczna

Ocena: 6/10

Sprawa dotyczy praktycznego zastosowania przepisów celnych w kontekście rabatów handlowych, co jest istotne dla importerów. Pokazuje, jak ważne jest prawidłowe deklarowanie wartości towarów i jakie mogą być konsekwencje zatajenia informacji.

Rabat handlowy po zgłoszeniu celnym – czy zawsze obniża wartość towaru?

Sektor

farmaceutyczny

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
V SA/Wa 1886/05 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2006-02-14
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kania /sprawozdawca/
Mirosława Pindelska /przewodniczący/
Piotr Piszczek
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Sygn. powiązane
I GSK 1258/06 - Wyrok NSA z 2007-04-12
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Mirosława Pindelska, Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Asesor WSA - Andrzej Kania (spr.), Protokolant - Anna Kołakowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2006 r. sprawy ze skargi G .P.S.A. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2005 r., nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oddala skargę;
Uzasadnienie
Na podstawie zgłoszenia celnego dokonanego przez Agencję celną, działającą jako przedstawiciel importera G.P. S.A.siedzibą w P., według dokumentu SAD z [...] listopada 2001 r. nr [...] Dyrektor Urzędu Celnego [...] w W. objął procedurą dopuszczenia do obrotu partię sprowadzonych leków, przyjmując deklarowaną wartość celną towaru w kwocie [...] , odpowiadającej wartości transakcyjnej wynikającej z przedstawionej przy zgłoszeniu celnym faktury z [...] listopada 2001 r. – wystawionej przez eksportera firmę S. z siedzibą w W.
W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w P. w siedzibie firmy G.P .S.A. ustalono, iż wartość celna importowanych leków została zadeklarowana w sposób nieprawidłowy. Ustalenia pokontrolne zawarto w protokole (nr [...] z [...] .09.2002 r.). Stanowiły one podstawę wszczęcia z urzędu, postanowieniem z [...] kwietnia 2004 r., przez Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W., postępowania celnego i podatkowego celem ustalenia prawidłowej wartości celnej i kwoty podatku od towarów i usług od sprowadzonych farmaceutyków.
Decyzją z [...] czerwca 2004 r. nr [...] , Naczelnik Urzędu Celnego [...] w W., uznał powyższe zgłoszenie celne za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej i kwoty wynikającej z długu celnego oraz podatku VAT i orzekając w tej części określił wartość celną w skorygowanej (obniżonej) wysokości, ustalonej z uwzględnieniem udzielonych importerowi przez eksportera rabatów (upustów cenowych), obniżających – zdaniem organu celnego – pierwotnie fakturowane należności eksportera. Od tak zmienionej podstawy opodatkowania Naczelnik Urzędu Celnego określił podatek VAT.
Orzekając w sprawie na skutek odwołania strony, Dyrektor Izby Celnej w W. decyzją z [...] maja 2005 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu celnego pierwszej instancji.
W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że po przyjęciu zgłoszenia celnego, w wyniku kontroli przeprowadzonej u importera, ujawniono zawartą przez niego z eksportem –– S. z A., w której określono warunki sprzedaży leków gotowych, obowiązującą strony od 1 lipca 2001 r. Na podstawie zapisów zawartych w tej umowie kontrahent zagraniczny zobowiązał się do udzielania dystrybutorowi (tj. firmie polskiej) rabatów w związku ze sprzedażą towarów. Rabatem objęte były wszystkie leki gotowe oferowane przez dostawcę. Zgodnie z zapisami umowy, jeżeli na koniec danego okresu rozliczeniowego zafakturowana łączna sprzedaż produktów przekroczy docelowy minimalny poziom sprzedaży, dostawca zobowiązał się udzielić procentowego rabatu w wysokości wartości zafakturowanej sprzedaży. Minimalne progi sprzedaży ustalono dla całego asortymentu oferowanych przez kontrahenta zagranicznego leków gotowych. Po uzyskaniu minimalnego progu sprzedaży podmiot kontrolowany zobowiązany był do przekazania swojemu kontrahentowi sprawozdania ze sprzedaży, na podstawie którego udzielany był rabat, rozliczany w okresach miesięcznych. Strony kontraktu ustaliły, iż rabat liczony będzie jako wartość procentowa łącznej zafakturowanej sprzedaży zewnętrznej dokonywanej przez G.P.S.A.
W ramach porozumienia rabaty (zniżki) realizowane były na podstawie not kredytowych eksportera, określających kwotowe wartości otrzymywanych przez importera rabatów i tym samym wskazujące na nowe, niższe ceny farmaceutyków. Noty te były zarejestrowane w księgowości importera. Według ustaleń w toku kontroli, noty określające konkretne sumy z tytułu rabatu wystawiane były systematycznie za każdy miesiąc objęty okresem, na który zawarto porozumienie; podmiot kontrolowany w każdym miesiącu rozliczeniowym przekroczył wymagany w umowie limit sprzedaży uzyskując rabat
W celu realizacji uzgodnień rabatowych firma [...] wystawiała noty kredytowe z rabatami handlowymi w uzgodnionej wysokości. Ujawniona nota kredytowa nr [...] z [...] .12.2001 r. dotycząca sprzedaży w miesiącu listopadzie 2001 r., potwierdza udzielenie rabatu. Notę tą przyporządkowano do przedmiotowego w sprawie zgłoszenia celnego dokonanego w dniu [...] .11.2001 r.
W tym stanie rzeczy uzasadniona była, zdaniem organu odwoławczego, korekta (obniżenie) wartości celnej dokonana przez organ celny pierwszej instancji.
W skardze do Sądu, G.P .S.A. w P. wniosła o uchylenie decyzji obu instancji, zarzucając:
- naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 21, art. 23 § 1 i 9, art. 65 § 4 i § 5 oraz art. 85 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. nr 75, poz. 802 ze zm.);
- naruszenie art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad obowiązujących w demokratycznym państwie prawa;
- naruszenie przepisów postępowania - art. 120-122, art. 123 § 1 i art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 262 Kodeksu celnego.
Rozwijając w motywach skargi zarzuty o charakterze merytorycznym, skarżąca sformułowała generalną tezę, że deklarowana wartość celna towaru była prawidłowa, odpowiadała rzeczywistej wartości (cenie) transakcyjnej kształtującej się w wysokości wynikającej z faktury eksportera przedstawionej przy zgłoszeniu celnym i brak było podstaw do jej korekty (obniżenia) w trybie art. 65 § 4 pkt 2 Kodeksu celnego. W szczególności brak było podstaw do jej obniżenia o kwotę rabatu przewidzianego w porozumieniach zawartych przez skarżącą z eksporterami.
Zdaniem skarżącej, udzielony jej rabat, w kwotach określonych w kolejnych notach kredytowych eksporterów, nie był bowiem w ogóle związany z dostawą oraz z ceną zakupu przedmiotu importu i z wartością celną importowanych towarów, lecz stanowił formę wspomagania działalności skarżącej na rynku polskim w celu stymulowania aktywności sprzedażowej, rozszerzania sieci dystrybucyjnej oraz pozyskiwania nowych nabywców na towary pochodzące od zagranicznych kontrahentów.
Narzędziem, które umożliwiało ekonomiczne wspieranie działań Spółki były porozumienia rabatowe zawierane przez Spółkę z jej niektórymi zagranicznymi partnerami (dalej: "Wsparcie"). Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z zagranicznymi dostawcami, przyznanie Wsparcia (oraz jego wysokość) uzależnione było od osiągnięcia przez Spółkę ustalonego poziomu sprzedaży towarów na polskim rynku na rzecz podmiotów trzecich w danym okresie. Jak stwierdziła skarżąca, Wsparcie, co do zasady, nie było związane z konkretną dostawą, lecz z grupą towarów, które zostały sprzedane przez Spółkę w pewnym przedziale czasowym. Dodatkową formą wspierania działalności Skarżącej Spółki były otrzymywane przez Spółkę od [...] finansowe rekompensaty z tytułu upustów udzielanych przez Spółkę przy sprzedaży pewnych leków ([...] , [...] ) na rynku polskim "(głównie indywidualnie wynegocjowanych upustów, które były udzielane podmiotom dokonującym większych zamówień)". Według skarżącej, również ten sposób wspierania działalności strony miał charakter ściśle uznaniowy oraz nie pozostawał w żadnym związku z zakupami towarów od podmiotu zagranicznego. Świadczą o tym postanowienia porozumienia przewidujące naliczanie rabatu nie od wartości transakcyjnej importowanych leków fakturowanej przez eksportera, lecz od wartości sprzedaży tego towaru przez importera osobom trzecim w danym miesiącu kalendarzowym, w razie przekroczenia określonego w porozumieniu minimalnego planu sprzedaży.
Charakter oraz sposób przyznawania rabatów ("Wsparcia" oraz "Dodatkowego Wsparcia") Spółce, zdaniem skarżącej, wskazuje, że fakt ich udzielenia był niepewny i nieznany w chwili dokonywania zgłoszenia celnego.
W świetle tych twierdzeń Spółki rabat był więc fakultatywny w tym sensie, że w momencie zgłoszenia celnego nie było wiadome, czy rabat w ogóle zostanie udzielony i w związku z tym nie istniała powinność skarżącej wskazania kwoty rabatu, którą można by odnieść do dokonanego zgłoszenia celnego. Takie wskazanie było bowiem w tym momencie obiektywnie niemożliwe.
Udzielenie rabatu, w razie jego przyznania przez eksportera, następowało zawsze po dokonaniu zgłoszenia celnego i jego przyjęciu przez organ celny ("ex post") i ze względu na tę okoliczność oraz z uwagi na funkcję rabatu jako środka wspomagania działalności skarżącej, nie stanowiło czynnika kształtującego wartość celną towaru, w szczególności nie skutkowało obniżeniem wartości (ceny) transakcyjnej.
Odmienne stanowisko i rozstrzygnięcie organów celnych narusza powołane przepisy art. 23 § 1 i art. 85 § 1 Kodeksu celnego, nie uwzględnia postanowień rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych oraz opinii 15.1. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej, w świetle których - zdaniem skarżącej - brak jest podstaw do korygowania deklarowanej w zgłoszeniu celnym wartości transakcyjnej, jako wartości celnej, przez jej obniżenie o rabat udzielony ex post, po dokonaniu zgłoszenia celnego i jego przyjęciu przez organ celny.
Niezależnie od naruszenia tego zakazu, wadliwe jest również, zdaniem skarżącej, dokonane przez organy celne rozliczenie rabatu przyznanego późniejszymi względem zgłoszenia celnego notami kredytowymi, które w ramach tego rozliczenia przyporządkowano do faktur handlowych eksportera za leki, podczas gdy w myśl porozumienia rabatowego, podstawą wymiaru rabatu była "wartość fakturowa sprzedaży" towaru na rynku polskim i niemożliwe było przyporządkowanie not kredytowych do faktur handlowych eksportera.
W sferze stanowiącej przedmiot regulacji prawa procesowego, w szczególności powołanych w skardze przepisów Ordynacji podatkowej, skarżąca zarzuciła m.in., że decyzja organu celnego pierwszej instancji była rezultatem podporządkowania się wcześniejszym dyspozycjom Prezesa Głównego Urzędu Ceł wynikającym z pisma z 28.09.2001 r. nr [...] do Dyrektorów Urzędów Celnych, które - zdaniem skarżącej - wystosowane zostało m.in. w związku z pismem Ministerstwa Finansów z 3.06.2001 r. nr [...] skierowanym do Urzędów Kontroli Skarbowej i zalecającym kontrolę wysokości wartości celnej importowanych leków oraz przyjmowanej w obliczeniach urzędowej marży w obrocie tym towarem. W konsekwencji, nieprawidłowości w decyzjach organów celnych dotyczących wartości celnej importowanych leków mają skutek także w sferze dotyczącej marż w obrocie lekami.
Ponadto, w ocenie skarżącej, postępowanie dowodowe przeprowadzone zostało w sprawie z naruszeniem powinności organów celnych wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Decyzje organów celnych wydane zostały w oparciu o niepełny materiał dowodowy, bez dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, z naruszeniem obowiązującej w postępowaniu administracyjnym zasady prawdy obiektywnej i zasady praworządności, a także powinności działania w sposób budzący zaufanie do organów celnych, zwłaszcza że wcześniejsza praktyka - według skarżącej - była odmienna od tej, którą wyraża zaskarżona decyzja.
Skarżąca zarzuciła także naruszenie konstytucyjnej zasady równości, określonej w art. 32 Konstytucji, poprzez nieuwzględnianie rabatów w odniesieniu do podmiotów z innych branż niż farmaceutyczna. Według skarżącej, wydane przez organy celne decyzje rażąco naruszają standardy demokratycznego państwa prawnego poprzez wykorzystywanie formalnych kompetencji tych organów do dokonywania korekty zgłoszeń celnych dla realizacji instrumentalnych celów organów administracji.
Spółka podniosła również, iż zawarta w art. 21 Kodeksu celnego norma kompetencyjna ogranicza możliwość określania przez organ celny wartości celnej jedynie do celów wskazanych w tym przepisie, w tym ustalenia kwoty wynikającej z długu celnego. Mając zatem na względzie, iż przy obowiązywaniu 0% stawki cła kwota wynikająca z długu celnego nie może ulec zmianie, organy celne pozbawione są w przedmiotowej sprawie kompetencji do działania, a decyzje wydane zostały bez prawidłowej podstawy prawnej.
W załączniku do skargi skarżąca wskazywała na nieprawidłowości w ustaleniu przez organy celne kwoty obniżenia wartości celnej. Nieprawidłowość ta wynika z przyjęcia przez organy błędnej metody obliczenia wartości rabatu – za podstawę organy przyjmują bowiem wartość importu, a nie wartość miesięcznej sprzedaży, tak jak wynika to z umowy zawartej między importerem a dostawcą zagranicznym. To powoduje przyjęcie dalszego nieprawidłowego założenia, że towary zaimportowane w ramach danego dokumentu SAD zostają sprzedane w tym samym miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia. Tymczasem zaimportowane w danym miesiącu towary, jeśli w ogóle były w całości sprzedane (a nie np. przeznaczone na cele marketingowe, do badań lub spisane w straty), to sprzedaż następowała w różnych miesiącach następujących po dacie odprawy celnej, w związku z czym sprzedaż tych towarów nie jest w całości objęta notą kredytową, która zostaje wystawiona w miesiącu odprawy celnej, lecz licznymi notami kredytowymi, w tym notami z następnych miesięcy. Nie jest zatem możliwe, w ocenie skarżącej przyporządkowanie rabatów do zakupów dokonywanych przez Spółkę w danym miesiącu.
W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w W. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Na wstępie wskazać należy, że sądy administracyjne w tym sąd wojewódzki, sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, która jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej – patrz art. 1 § 1 i 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269). Uzupełnieniem tego zapisu jest treść art. 3 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), w którym wskazano, iż owe sądy stosują środki określone w ustawie
Powyższe regulacje określają podstawową funkcję sądownictwa i toczącego się przed nim postępowania. Jest nią – bez wątpienia – sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez działalność kontrolną nad wykonywaniem administracji publicznej. W tym zakresie mieści się ocena, czy zaskarżona decyzja odpowiada prawu i czy postępowanie prowadzące do jej wydania nie jest obciążone wadami uzasadniającymi uchylenie rozstrzygnięcia.
Rozważając w tym kontekście zarzuty skargi stwierdzić należy, że jest ona bezzasadna.
W myśl art. 85 § 1 Kodeksu celnego, należności celne przywozowe są wymagalne według stanu towaru i jego wartości celnej w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego i według stawek w tym dniu obowiązujących.
Stosownie do zasady przewidzianej w art. 23 § 1 Kodeksu celnego, wartością celną towarów jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny, ustalana, o ile jest to konieczne, z uwzględnieniem art. 30 i art. 31 tej ustawy.
W niniejszej sprawie wartość celna przedmiotu importu zadeklarowana została, w przyjętym przez organ celny zgłoszeniu celnym, w wysokości odpowiadającej wartości (cenie) transakcyjnej określonej w fakturze eksportera przedstawionej przy zgłoszeniu celnym.
W wyniku późniejszej kontroli, przeprowadzonej u importera przez funkcjonariuszy celnych, ujawniona została zawarta przez G.P.S.A. z firmą [...] umowa dystrybucyjna z okresem obowiązywania od [...] lipca 2001 r., określająca warunki sprzedaży leków gotowych, a także przewidująca udzielanie od sprowadzanych farmaceutyków rabatów handlowych (pkt 6 umowy).
Podczas kontroli ujawniono również noty kredytowe [w tym przyporządkowaną do przedmiotowego w sprawie zgłoszenia celnego notę kredytową nr [...] z [...] grudnia 2001 r. wystawioną przez [...] , - potwierdzającą rabat handlowy za listopad 2001 r. a więc odnoszącą się do przedmiotowego zgłoszenia celnego z [...] listopada 2001 r.] według których skarżąca otrzymywała od niego przewidziane porozumieniem rabaty w kwotach określonych w notach. Ujawnienie not kredytowych potwierdziło, że postanowienia umowne dotyczące udzielania obniżki były w rzeczywistości realizowane.
Na tym tle istotna w sprawie jest kwestia, czy wartością transakcyjną wyznaczającą wartość celną towaru jest fakturowana przez eksportera cena pomniejszona o odpowiednią kwotę rabatu, czy cena w wysokości określonej w fakturze, nie uwzględniającej obniżki z tytułu rabatu otrzymanego według ww. noty kredytowej.
Zawarta przez skarżącą z eksporterem umowa sprzedaży leków objętych zgłoszeniem celnym z [...] listopada 2001 r. wykonana została w czasie obowiązywania zawartej przez Spółkę z firmą [...] umowy dystrybucyjnej, w której zagwarantowano importerowi prawo do otrzymania rabatów "od zakupów Produktów od Dostawcy", zwanych rabatami handlowymi (pkt. 6 umowy). Uzasadnia to ocenę, że rabat na skonkretyzowanych przez strony warunkach zapewniony został już w umowie sprzedaży leków importerowi. Nie zachodzi tu więc taka sytuacja, gdy – jak w przypadku tzw. rabatu ex post – czynność prawna będąca źródłem prawa kupującego do rabatu dokonana jest dopiero po zgłoszeniu celnym towaru z wystawioną wcześniej fakturą.
Otrzymywany rabat stanowił niewątpliwie dla skarżącej przysporzenie majątkowe, które w obrocie prawnym dokonywane są ze względu na istnienie usprawiedliwiającej je określonej podstawy (przyczyny) prawnej, przede wszystkim ze względu na wzajemne świadczenie będące ekwiwalentem dokonanego przysporzenia.
W niniejszej sprawie taka podstawa (przyczyna), która byłaby odrębna od samego aktu sprzedaży towaru przez eksportera na rzecz skarżącej, nie została wykazana. W szczególności nie wykazano powinnego względem eksportera (nie związanego z powyższym aktem sprzedaży) świadczenia skarżącej, którego ekwiwalentem byłby udzielany jej rabat. Wręcz przeciwnie, w świetle postanowień zawartych w ujawnionej umowie należy wysnuć wniosek, iż jedyną podstawą (przyczyną) uzasadniającą udzielanie rabatu na warunkach określonych w tej umowie (pkt. 6.1 – "prawo do otrzymania Rabatów ... od zakupów Produktów ..." i nast.), był sam fakt importu leków przez skarżącą (ich sprzedaży przez eksportera). Za chybione wobec tego należy uznać twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym rabat nie był związany z dostawą oraz z ceną zakupu przedmiotu importu i jego wartością celną.
Oceny tej nie podważa podnoszona przez skarżącą okoliczność, że uzgodnienia przewidywały naliczanie rabatu nie od wartości importu leków, lecz od wartości ich sprzedaży przez skarżącą osobom trzecim. Liczenie rabatu od wartości sprzedaży towaru przez skarżącą było bowiem jedynie przyjętym przez strony technicznym sposobem wymiaru rabatu, który jednak pozostawał w związku z realizowanym przez skarżącą importem leków, i w świetle postanowień umowy brak jest podstaw do uznania rabatu za niezależny od importu środek wsparcia działalności skarżącej na rynku polskim. Owszem, obiektywnie skarżąca odniosła korzyść, określoną przez nią jako wsparcie jej działalności, ale było to normalnym skutkiem (efektem) uzyskanego rabatu, a nie przyczyną udzielenia rabatu.
Chybiony jest również wywód skarżącej, że rabat miał charakter fakultatywny, w tym sensie, że choć istniała potencjalna, hipotetyczna możliwość otrzymania Wsparcia lub Dodatkowego Wsparcia, jednakże w żadnym miesiącu Spółka nie miała pewności, czy zostaną one przyznane. Ta niepewność była bezpośrednią konsekwencją udzielania Wsparcia Spółce na podstawie wyników jej sprzedaży, a nie zakupów od podmiotów z grupy. Umowa stanowi bowiem, że na warunkach w niej określonych, to znaczy w razie osiągnięcia minimalnego planu sprzedaży i terminowego uiszczania należnych płatności "rabat lub rabaty będą obliczane..." (pkt 6.1 umowy), czyli że jego udzielenie przewidziane zostało jako obligatoryjne, a nie fakultatywne, natomiast nie osiągnięcie w określonym miesiącu minimalnego planu sprzedaży powoduje jedynie ten skutek, że "rabat zostanie zawieszony za ten okres" (załącznik 2 do umowy). Taki sam skutek w postaci zawieszenia i -dodatkowo- cofnięcia "przyznanego rabatu" nastąpi w przypadku nie uiszczenia "płatności należnych Dostawcy do dnia wymagalności" (pkt 6.6 umowy).
Wskazane powyżej postanowienia umowy uzasadniają ocenę, że rabat przewidziany został już w umowie sprzedaży leków skarżącej, z zastrzeżeniem możliwości jego okresowego (miesięcznego) zawieszenia lub cofnięcia, i wbrew stanowisku skarżącej nie może być uznany za rabat udzielony "ex post", po dokonaniu zgłoszenia celnego. W konsekwencji, broniąc się przed korektą wartości celnej (jej obniżką z tytułu rabatu) skarżąca nie może się powoływać na wyjaśnienia, praktykę i interpretacje dotyczące tzw. rabatów "ex post".
Zatem, znając postanowienia umowy, importer dokonując przedmiotowego w sprawie zgłoszenia celnego spodziewał się przyznania rabatu handlowego od sprowadzanych leków i wystawienia w związku z tym noty uznaniowej.
Należy podkreślić, iż po dokonaniu zgłoszenia celnego następowało jedynie deklaratywne określenie należnego skarżącej rabatu notą eksportera, które wystawiane i realizowane były w takim czasie (po zgłoszeniu celnym) wskutek przyjętej przez strony jako podstawy wymiaru rabatu wartości sprzedaży przez skarżącą towaru, w okresie miesięcznym, na rynku polskim.
W przedmiotowej sprawie notę kredytową nr [...] z [...] grudnia 2001 r. wystawiono za sprzedaż dokonaną w listopadzie 2001 r.
W konkluzji stwierdzić zatem należy, że przewidziany umową rabat był czynnikiem kształtującym wartość (cenę) transakcyjną towaru w wysokości – pomniejszonej o rabat – ceny wynikającej z faktury eksportera przedstawionej przy zgłoszeniu celnym i tak określona wartość (cena) transakcyjna stanowiła wartość celną towaru.
Jeśli więc strona skarżąca nie zadeklarowała w zgłoszeniu celnym przewidzianego w porozumieniu rabatu, twierdząc, że w czasie zgłoszenia nie znała wysokości rabatu, to mogła i powinna na podstawie art. 65 § 4 pkt 2 Kodeksu celnego wystąpić z wnioskiem o stosowną korektę zgłoszenia celnego po otrzymaniu noty określającej należny jej rabat. Skarżąca jednak tego nie uczyniła. W tym stanie rzeczy, w świetle art. 65 § 4 pkt 2 Kodeksu celnego, w brzmieniu obowiązującym w czasie zgłoszenia celnego, uzasadniona była korekta (obniżenie) wartości celnej dokonana przez organy celne.
Chybiony jest zarzut wadliwego rozliczenia rabatu, który według porozumienia liczony był od wartości sprzedaży towaru na rynku polskim i zdaniem skarżącej niemożliwe było przyporządkowanie noty kredytowej do zgłoszenia celnego. Jest poza sporem, że rabat został udzielony i -jak już wskazano- był czynnikiem kształtującym wartość celną towaru w wysokości – obniżonej o rabat – fakturowanej wartości (ceny) transakcyjnej.
W trakcie postępowania administracyjnego strona wskazała wadliwą, jej zdaniem, metodę kalkulowania kwoty obniżającej wartość celną towarów. Jako przyczyny tej wadliwości wskazała dwie niezależne od siebie okoliczności tj. bezpodstawne założenie, że można utożsamiać wynik kalkulacji rabatu od sprzedaży z wynikiem kalkulacji rabatu od zakupu towarów w imporcie oraz bezpodstawne założenie, że wartość celną leków należy dodatkowo obniżyć o wartość dodatkowego wsparcia udzielonego w związku ze sprzedażą leków [...] , [...] oraz [...] na rzecz szpitali. Jednocześnie Spółka wskazała zgłoszenia celne (numery SAD), w których nastąpiło zawyżenie wysokości rabatu w stosunku do jego hipotetycznej wielkości. Analogiczne argumenty podniesione zostały przez skarżącą w Załączniku nr 5 do skargi. Oceniając zasadność powyższych zarzutów należy stwierdzić ich bezzasadność. W rozpatrywanej sprawie, objętej zgłoszeniem celnym nr [...] z [...] .11.2001 r., korekta wartości celnej towaru dokonana przez organy celne nie przekroczyła 46% jego deklarowanej wartości. Taka wysokość [46 %] rabatu określona została w umowie zawartej przez skarżącą z eksporterem towaru. Tak więc w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca zawyżenie wysokości rabatu, zresztą sama skarżąca w pismach składanych w toku postępowania administracyjnego oraz w załączniku nr 5 do skargi nie wymieniła (jako nieprawidłowej) korekty towaru objętego zgłoszeniem z [...] .11.2001 r. nr [...] . Natomiast samo liczenie rabatu (o czym była już mowa) od wartości sprzedaży towaru przez skarżącą było jedynie przyjętym przez strony technicznym sposobem wymiaru rabatu, który jednak pozostawał w związku z realizowanym przez skarżącą importem leków.
Chybiony jest również zarzut naruszenia art. 21 Kodeksu celnego, stanowiącego, że wartość celna towarów określana jest w celu ustalenia kwoty wynikającej z długu celnego oraz innych należności pobieranych przez organ celny, jak również stosowania środków polityki handlowej. Zauważyć należy, że przedmiotem decyzji organów celnych było uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe. Jak wyjaśnił NSA w wyroku z 30.08.2004 r., sygn. akt. GSK 814/04 decyzja taka może dotyczyć wszystkich elementów zgłoszenia celnego, w tym także wartości celnej. Możliwość wydania decyzji nie wyłącza okoliczność, że stawka celna jest zerowa. Po przyjęciu zgłoszenia celnego organ celny uprawniony jest do dokonania z urzędu oceny, czy zgłoszenie jest prawidłowe.
Bezprzedmiotowe jest powoływanie się przez skarżącą na zarządzenie Ministra Finansów z 30.11.1994 r. i rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.1998 r., które dotyczą marż urzędowych w obrocie lekami, podczas gdy w niniejszej sprawie chodzi o wartość (cenę) transakcyjną towaru w stosunku prawnym sprzedaży między importerem i kontrahentem zagranicznym, określającą wartość celną przedmiotu importu.
Chybione są również zarzuty skarżącej o charakterze procesowym.
Decyzje w niniejszej sprawie wydane zostały na podstawie prawidłowo zebranego materiału dowodowego, który uzasadnia oceny i rozstrzygnięcia orzekających w sprawie organów celnych i nietrafne są zarzuty skargi naruszenia powinności wyczerpującego zebrania dowodów i dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz zasad prawdy obiektywnej i działania w sposób budzący zaufanie do organów celnych.
Nie można podzielić zarzutu skarżącej, iż została naruszona zasada prawdy obiektywnej poprzez nie podjęcie przez organy celne wystarczających działań zmierzających do ustalenia stanu faktycznego i przyjęcie, że skarżąca zataiła przed organami celnymi istnienia porozumienia rabatowego. Zdaniem Spółki przepisy prawa nie nakładają na stronę obowiązku dołączenia dokumentów, które nie mają związku z dopuszczeniem do obrotu lub ustaleniem wartości celnej, a przyjęcie innego stanowiska mogłoby w ocenie skarżącej narazić ją na ryzyko sporu z organami celnymi, z powodu zastosowania się do przepisów w zakresie wypełniania dokumentów, które przy opisie formularza SAD wskazywały, iż uwzględniać należy jedynie upusty potwierdzone, to znaczy uwidocznione na fakturze. Zarzut ten abstrahuje bowiem od okoliczności, iż zgodnie z obowiązującym w dacie zgłoszenia celnego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. nr 117, poz. 1250 ze zm.), chodzi o prawidłowo sporządzoną fakturę, która zawiera wszelkie elementy kształtujące cenę towaru. Strona nie może więc powoływać się na fakturę nie zawierającą tych danych, dotyczących ceny towaru.
W powołanym przez Spółkę w skardze piśmie z 28.09.2001 r. skierowanym do Dyrektorów Urzędów Celnych, będącym wg skarżącej wewnętrzną instrukcją skierowaną do urzędów celnych, Prezes Głównego Urzędu Ceł wskazał na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowość deklarowania wartości celnej przez firmy importujące farmaceutyki i -w razie wystąpienia okoliczności mogących wskazywać na nieprawidłowości- przeprowadzenia "kontroli postimportowej" w celu weryfikacji deklarowanej wartości celnej. Wymienione pismo nie było więc aktem ingerencji w postępowanie celne prowadzone przez organy celne pierwszej instancji i nie wywierało na nie nacisku, zaś o ich ocenie prawidłowości zgłoszeń celnych decydowały ustalenia tych organów, w szczególności wyniki ewentualnych "kontroli postimportowych".
Za nietrafiony i gołosłowny należy również uznać zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji przez nierówne traktowanie podmiotów z branży farmaceutycznej oraz podmiotów z innych branż, w stosunku do których nie podjęto działań zmierzających do zmiany wartości celnej importowanych towarów, w szczególności przez nieuwzględnianie rabatów udzielonych "ex post". Przede wszystkim -jak wcześniej wykazano- rabat udzielony stronie nie może być uznany za rabat "ex post". Po drugie zaś fakt kontrolowania zgłoszeń celnych, przez organy celne, pod kątem prawidłowości deklarowania wartości celnej, a następnie wydawania decyzji o uznaniu zgłoszeń celnych za nieprawidłowe w tym zakresie wynika z możliwości, jakie daje organom celnym przepis art. 83 ustawy Kodeks celny.
Błędny jest także zarzut naruszenia przepisu art. 65 § 5 Kodeksu celnego stanowiącego, że decyzja korygująca zgłoszenie celne w trybie art. 65 § 4 tej ustawy nie może być wydana, jeżeli upłynęły 3 lata od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego. Decyzja organu celnego pierwszej instancji korygująca zgłoszenie celne z [...] Listopada 2001 r. wydana została w dniu [...] czerwca 2004 r. i doręczona pełnomocnikowi importera w dniu [...] czerwca 2004 r. (co sama strona przyznała w odwołaniu, k. 52 akt adm.), a więc z zachowaniem powyższego trzyletniego terminu. Decyzja organu odwoławczego z [...] maja 2005 r. była natomiast wyrazem instancyjnej kontroli legalności decyzji organu pierwszej instancji i utrzymując tą decyzję w mocy, nie zawierała rozstrzygnięcia korygującego elementy zgłoszenia celnego ponad korektę organu I instancji. W konsekwencji jej wydanie nie podlegało czasowemu ograniczeniu przewidzianemu w art. 65 § 5 Kodeksu celnego.
W konkluzji stwierdzić należy, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu.
Z tych względów, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270), należało oddalić skargę jako niezasadną.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI