V KO 59/15

Sąd Najwyższy2016-02-25
SAOSKarneprzestępstwa przeciwko życiu i zdrowiuŚrednianajwyższy
wznowienie postępowaniakara pozbawienia wolnościTrybunał KonstytucyjnyKodeks karnyustawa względniejszaSąd Najwyższyobrońca z urzędu

Sąd Najwyższy oddalił wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zabójstwa, uznając, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący nowelizacji przepisów nie miał zastosowania do czynu popełnionego przed wejściem w życie nowej ustawy.

Obrońca skazanego A.S. złożył wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zabójstwa, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z Konstytucją przepis art. 148 § 2 k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z 2005 roku. Wniosek argumentował, że wyrok skazujący zapadł na podstawie przepisów, które później zostały zakwestionowane, a poprzednie brzmienie przepisu było łagodniejsze. Sąd Najwyższy oddalił wniosek, stwierdzając, że wyrok TK nie miał zastosowania do czynu popełnionego przed wejściem w życie nowelizacji, a sądy niższych instancji prawidłowo zastosowały ustawę względniejszą dla sprawcy.

Sąd Najwyższy rozpoznał wniosek obrońcy skazanego A.S. o wznowienie postępowania w sprawie, w której został on skazany za zabójstwo na karę 25 lat pozbawienia wolności. Podstawą wniosku był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. P 11/09), który uznał za niezgodny z Konstytucją art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. nowelizujący art. 148 § 2 k.k. Obrońca argumentował, że wyrok skazujący zapadł na podstawie przepisów, które później zostały zakwestionowane przez TK, a poprzednie brzmienie przepisu było łagodniejsze dla skazanego. Sąd Najwyższy uznał wniosek za niezasadny. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było ustalenie, że czyn przypisany skazanemu A.S. został popełniony w nocy z 15 na 16 września 2004 r., czyli przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 27 lipca 2005 r. (która weszła w życie 26 września 2005 r.). Zgodnie z art. 4 § 1 k.k., w sytuacji gdy ustawa obowiązująca w czasie popełnienia przestępstwa jest względniejsza dla sprawcy niż ustawa obowiązująca w czasie orzekania, stosuje się ustawę względniejszą. Sąd Najwyższy stwierdził, że ustawa obowiązująca przed nowelizacją była dla skazanego łagodniejsza, a sądy niższych instancji, mimo braku formalnego powołania się na art. 4 § 1 k.k., zastosowały przepisy w sposób zgodny z tą dyrektywą. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczył przepisów, które nie miały zastosowania do czynu popełnionego przez A.S. w 2004 roku. W związku z tym, nie zaszła przesłanka wznowienia postępowania z art. 540 § 2 k.p.k. Sąd Najwyższy oddalił wniosek, zasądził wynagrodzenie dla obrońcy z urzędu i zwolnił skazanego od kosztów sądowych.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (2)

Odpowiedź sądu

Nie, wyrok Trybunału Konstytucyjnego może stanowić podstawę wznowienia postępowania tylko w odniesieniu do czynów popełnionych w okresie obowiązywania zakwestionowanego przepisu, a nie do czynów popełnionych przed jego wejściem w życie, nawet jeśli wyrok zapadł już pod rządami nowej ustawy.

Uzasadnienie

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że wyrok TK ma zastosowanie do czynów popełnionych w okresie obowiązywania zakwestionowanego przepisu. W przypadku czynu popełnionego przed wejściem w życie nowelizacji, sąd jest zobowiązany do zastosowania ustawy względniejszej dla sprawcy (art. 4 § 1 k.k.), niezależnie od wyroku TK.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

oddalić wniosek o wznowienie postępowania

Strona wygrywająca

Skarb Państwa

Strony

NazwaTypRola
A. S.osoba_fizycznaskazany
adw. M. O.inneobrońca z urzędu

Przepisy (5)

Główne

k.k. art. 148 § § 2 pkt 1

Kodeks karny

Przepis w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. był względniejszy dla sprawcy niż wersja po nowelizacji.

k.p.k. art. 540 § § 2

Kodeks postępowania karnego

Podstawa do wznowienia postępowania w przypadku, gdy w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc przepis prawny będący podstawą skazania.

k.k. art. 4 § § 1

Kodeks karny

Nakaz stosowania ustawy obowiązującej w czasie popełnienia przestępstwa, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy niż ustawa obowiązująca w czasie orzekania.

Pomocnicze

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny art. 1 pkt 15

Nowelizacja art. 148 § 2 k.k., która została uznana przez TK za niezgodną z Konstytucją ze względu na wadę proceduralną uchwalenia.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu art. 14 § ust. 4 pkt 1

Podstawa do zasądzenia wynagrodzenia dla obrońcy z urzędu.

Argumenty

Skuteczne argumenty

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie miał zastosowania do czynu popełnionego przed wejściem w życie nowelizacji. Sądy niższych instancji zastosowały ustawę względniejszą dla sprawcy (art. 4 § 1 k.k.), mimo braku formalnego powołania się na ten przepis.

Odrzucone argumenty

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający przepis art. 148 § 2 k.k. za niezgodny z Konstytucją, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, nawet jeśli czyn popełniono przed wejściem w życie nowelizacji.

Godne uwagi sformułowania

w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie stracił mocy przepis prawny będący podstawą skazania ustawą oczywiście względniejszą dla skazanego A. S. był przepis art. 148 § 2 pkt 1 k.k. – w wersji sprzed powołanej wyżej nowelizacji nie budzi wątpliwości przekonanie, że przepisem, który stanowił podstawę skazania A. S. za przypisany mu czyn był art. 148 § 2 pkt 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny

Skład orzekający

Przemysław Kalinowski

przewodniczący, sprawozdawca

Zbigniew Puszkarski

członek

Jacek Sobczak

członek

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Średnia

Powoływalne dla: "Interpretacja zastosowania art. 4 § 1 k.k. (ustawa względniejsza) w kontekście wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących przepisów proceduralnie wadliwych, a także zasady wznowienia postępowania."

Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji, gdy czyn popełniono przed wejściem w życie nowelizacji, a wyrok zapadł po jej wejściu w życie, przy czym nowelizacja została później zakwestionowana przez TK z powodu wad proceduralnych.

Wartość merytoryczna

Ocena: 6/10

Sprawa dotyczy ważnego zagadnienia kolizji przepisów prawnych i ich stosowania w czasie, a także roli Trybunału Konstytucyjnego w procesie karnym. Jest to interesujące dla prawników specjalizujących się w prawie karnym i procesowym.

Czy wyrok TK unieważnia skazanie sprzed lat? Sąd Najwyższy wyjaśnia zasady stosowania prawa.

Sektor

inne

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
Sygn. akt V KO 59/15 POSTANOWIENIE Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Jacek Sobczak na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r. w sprawie A. S. skazanego z art. 148 § 2 pkt 1 k.k. po rozpoznaniu wniosku obrońcy skazanego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w L. zakończonej wyrokiem z dnia 20 stycznia 2006 r., utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. p o s t a n o w i ł 1. oddalić wniosek o wznowienie postępowania, 2. zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. O., Kancelaria Adwokacka, kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy), w tym 23 % podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za czynności podjęte w związku z wyznaczeniem w/w obrońcą z urzędu A. S. w celu rozważenia, czy istnieją podstawy do sporządzenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 26 kwietnia 2006 r., 3. zwolnić skazanego od kosztów sądowych postępowania wznowieniowego. UZASADNIENIE 2 Wyrokiem Sądu Okręgowego w L. z dnia 20 stycznia 2006 r., utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 26 kwietnia 2006 r., A. S. został uznany za winnego dokonania przestępstwa z art. 148 § 1 pkt 2 k.k., popełnionego w nocy z 15 na 16 września 2004 r. Za przestępstwo to wymierzono mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie, obrońca skazanego, wyznaczony z urzędu, złożył wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie, powołując się na podstawę przewidzianą w art. 540 § 2 k.p.k. i wnosząc o uchylenie wyroków sądów obu instancji oraz przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Jako przesłankę uzasadniającą wznowienie postępowania wobec A. S. wskazano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r., w sprawie P 11/09, którym uznano, że art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – o zmianie ustawy Kodeks karny (nowelizujący przepis art. 148 § 2 k.k.) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji RP przez to, że został uchwalony przez Sejm bez zachowania trybu wymaganego do jego wydania. W przekonaniu wnioskodawcy, w wyniku orzeczenia Trybunału „do życia powróciła poprzednia regulacja sprzed nowelizacji i w obecnym stanie prawnym za popełnienie przestępstw wymienionych w art. 148 § 2 i 3 kk zawierających katalog zabójstw kwalifikowanych zwanych ciężkimi w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1602), która weszła w życie w dniu 22 marca 2011 r., grozi kara pozbawienia wolności od lat 12, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności”. Zarazem, autor wniosku zauważa, że „wprawdzie oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu w nocy z 15 na 16 września 2004 r., a więc w czasie gdy obowiązywała ustawa stara, sprzed nowelizacji dokonanej 26 września 2005 r. to jednak wyrok Sądu I instancji, (jak i II instancji) zapadł już zgodnie z reżimem ustawy nowej, uznanej później w zakresie art. 148 § 2 kk za niezgodną z Konstytucją”. Tymczasem, rozwiązania ustawy obowiązującej poprzednio, tj. do dnia 26 września 2005 r., były korzystniejsze z punktu widzenia skazanego A. S., bowiem przewidywały łagodniejszą dolną granicę sankcji. Sąd Najwyższy zważył co następuje. 3 Wniosek o wznowienie postępowania na podstawie art. 540 § 2 k.p.k., sporządzony przez obrońcę skazanego A. S., należało uznać za niezasadny, a w konsekwencji, zawarty w nim postulat uchylenia wyroków sądów obu instancji w tej sprawie, nie zasługiwał na uwzględnienie. Niewątpliwe jest, że wskazany we wniosku wyrok Trybunału Konstytucyjnego może stanowić podstawę wznowienia postępowania tylko w odniesieniu do czynów, które zostały popełnione po dniu 26 września 2005 r. , a przed dniem 23 kwietnia 2009 r. i co do których w tym przedziale czasowym zapadł wyrok skazujący za przestępstwo z art. 148 § 2 k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – o zmianie ustawy Kodeks karny /…/, która weszła w życie z dniem 26 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1363). Natomiast w tej sprawie, czyn przypisany skazanemu A. S. został popełniony w nocy z 15 na 16 września 2004 r., a wyrok Sądu I instancji zapadł wprawdzie w dniu 20 stycznia 2006 r., a więc już pod rządami znowelizowanego przepisu art. 148 § 2 k.k., ale nie ma żadnych przesłanek aby twierdzić, że jako podstawa skazania zastosowany został przepis w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 września 2005 r. W sytuacji, gdy czyn przypisany skazanemu został popełniony pod rządami ustawy karnej obowiązującej poprzednio, a nowa ustawa jest dla sprawcy surowsza – niedopuszczalne jest jej zastosowanie. Tymczasem, w istocie, po zmianie, przepis art. 148 § 2 k.k. – w wersji zakwestionowanej później przez Trybunał Konstytucyjny – zawierał sankcję zdecydowanie surowszą niż ta, jaka była przewidziana przed nowelizacją. Wyeliminowano bowiem możliwość orzekania terminowej kary pozbawienia wolności w przedziale od 12 do 15 lat. W sytuacji, kiedy czyn przypisany A. S. został popełniony przed dniem 26 września 2005 r., sąd meriti był zobligowany – z mocy art. 4 § 1 k.k. – do porównania obu rozwiązań prawnych i dokonania oceny, która z ustaw jest względniejsza dla sprawcy czynu zabronionego. Wprawdzie sądy obu instancji w swoich rozstrzygnięciach nie powołały się na dyrektywę wynikającą z art. 4 § 1 k.k., ale nie ma powodów by sądzić, że zdecydowały się naruszyć obowiązek stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy, zaś treść rozważań zamieszczonych w pisemnych motywach obu wyroków przekonuje, że w rzeczywistości wcale nie pominęły nakazu, który zawarty jest w tym przepisie. Przekonują o tym wywody sądów obu instancji – zaprezentowane w częściach dotyczących uzasadnienia 4 orzeczenia o karze. Nie są one nadmiernie rozbudowane, ale zawierają jednoznaczną ocenę okoliczności wskazywanych jako obciążające i traktowanych jako uzasadnienie dla wymierzenia kar ocenianych przez sąd jako kary surowe, ale nie w stopniu rażącym. W motywach Sądu I instancji podkreślono m.in. bardzo wysoki stopień szkodliwości społecznej czynu, sposób działania, duże nasilenie złej woli, błahy powód dokonanej zbrodni, działanie pod wpływem alkoholu. Z kolei, Sąd Apelacyjny odniósł się do zarzutu zamieszczonego w apelacji obrońcy A. S., w której podniesiono kwestię rażącej niewspółmierności kary podkreślając, że nie można wykazać pominięcia okoliczności łagodzących. Wyraził też przekonanie, że wymierzona skazanemu kara jest karą sprawiedliwą i uwzględnia zarówno okoliczności łagodzące, jak i obciążające, zgodnie z wszystkimi dyrektywami wymiaru kary. Jest przy tym oczywiste, że w wypadku zastosowania w niniejszej sprawie przepisu art. 148 § 2 pkt 1 k.k. w wersji obowiązującej od dnia 26 września 2005 r., wszystkie te wywody byłyby bezprzedmiotowe, skoro od chwili wejścia w życie tej nowelizacji za przestępstwo o znamionach określonych w powołanym przepisie przewidziano jedynie dwie sankcje, tj. karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zatem, orzekając pierwszą – a więc łagodniejszą – z tych kar nie było żadnej potrzeby eksponowania okoliczności obciążających, a wręcz przeciwnie – zaakcentowania wymagałyby okoliczności łagodzące – determinujące wybór łagodniejszej z dwóch sankcji. W ocenie Sądu Najwyższego, nie budzi wątpliwości przekonanie, że przepisem, który stanowił podstawę skazania A. S. za przypisany mu czyn był art. 148 § 2 pkt 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny /…/. Przemawia za tym kategoryczny nakaz sformułowany w art. 4 § 1 k.k., obligujący do stosowania ustawy obowiązującej w czasie popełnienia przestępstwa jeżeli jest względniejsza dla sprawcy niż ustawa obowiązująca w czasie orzekania. W realiach sprawy nie może być wątpliwości co do tego, że ustawą oczywiście względniejszą dla skazanego A. S. był przepis art. 148 § 2 pkt 1 k.k. – w wersji sprzed powołanej wyżej nowelizacji. 5 Tym samym należało dojść do wniosku, że nie została zrealizowana przesłanka wznowienia postępowania wymieniona w art. 540 § 2 k.p.k. albowiem w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie stracił mocy przepis prawny będący podstawą skazania, jakim w stosunku do A. S. był przepis art. 148 § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 27 lipca 2005 r. W tym kształcie przepis ten był już przecież uchylony w następstwie wskazanej nowelizacji, a jego zastosowanie wobec skazanego A. S. wynikało nie tyle „z odżycia” poprzedniej wersji – jak pisze autor wniosku, ale z nakazu zamieszczonego w art. 4 § 1 k.k. Sam fakt niepowołania w wyroku sądu meriti przepisu art. 4 § 1 k.k. nie jest jednak uchybieniem mającym znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Rzecz w tym, że ewentualna obraza prawa polegająca na braku zamieszczenia tego przepisu w treści orzeczenia nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania. Natomiast argumenty mające przemawiać za uwzględnieniem wywodów autora wniosku nie znalazły potwierdzenia. W związku z wyznaczeniem w tej sprawie obrońcy z urzędu w celu zbadania okoliczności mogących przemawiać za ewentualnym wznowieniem postępowania na korzyść skazanego A. S. i złożeniem oświadczenia o braku uiszczenia stosownej należności uzasadniony okazał się wniosek adw. M. O. o zasądzenie wynagrodzenia przewidzianego w takiej sytuacji. W konsekwencji, należało więc zasądzić takie wynagrodzenie stosownie do § 14 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 – ze zmianami). Także przesłanki, które przemawiały za wyznaczeniem skazanemu obrońcy z urzędu z uwagi na jego niedostatek stały się podstawą do zwolnienia go od obowiązku uiszczenia kosztów za postępowanie wznowieniowe. Mając to wszystko na uwadze Sąd Najwyższy orzekł, jak w postanowieniu. kc

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI