V CSK 444/06
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania z powodu błędnej wykładni przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa.
Powódka domagała się ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zaprzestania nieuczciwej konkurencji i odszkodowania od pozwanej, która miała wykorzystać jej poufne informacje do produkcji dystrybutorów gazu LPG. Sąd Okręgowy częściowo uwzględnił powództwo, ale Sąd Apelacyjny je oddalił, uznając informacje za powszechnie dostępne. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, zarzucając mu błędną wykładnię przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności w kontekście Porozumienia TRIPS.
Sprawa dotyczyła roszczeń powódki, "M.P." Sp. z o.o., przeciwko pozwanej, "E." Sp. z o.o., o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, zaniechanie nieuczciwej konkurencji i zapłatę odszkodowania. Powódka zarzucała pozwanej bezprawne wykorzystanie niejawnych informacji dotyczących produkcji dystrybutorów gazu płynnego LPG. Sąd Okręgowy częściowo uwzględnił powództwo, uznając naruszenie zasad uczciwej konkurencji, ale oddalił żądanie odszkodowania z powodu niewykazania szkody. Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok, oddalając powództwo w całości, ponieważ uznał, że informacje powódki nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż były powszechnie dostępne, a sama powódka ujawniła je w materiałach reklamowych i w postępowaniu przed Urzędem Miar. Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną powódki, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy uznał, że Sąd Apelacyjny dokonał błędnej wykładni art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie uwzględniając odpowiednio standardów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wynikających z Porozumienia TRIPS, w szczególności w zakresie ochrony specyficznego zestawienia informacji, nawet jeśli poszczególne elementy są publicznie dostępne.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (3)
Odpowiedź sądu
Sąd Apelacyjny uznał, że takie informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ były powszechnie dostępne. Sąd Najwyższy uznał tę wykładnię za błędną.
Uzasadnienie
Sąd Apelacyjny błędnie zinterpretował pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, nie uwzględniając, że nawet ujawnienie poszczególnych elementów może nie wykluczać ochrony całego, specyficznego zestawienia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 39 ust. 2 TRIPS.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| "M.P." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka | powódka |
| "E." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka | pozwana |
Przepisy (5)
Główne
u.z.n.k. art. 11 § ust. 1
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Dotyczy czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
u.z.n.k. art. 11 § ust. 4
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Definiuje pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, wymagając podjęcia odpowiednich działań w celu zachowania jej poufności. Sąd Najwyższy uznał wykładnię Sądu Apelacyjnego za błędną.
TRIPS art. 39 § ust. 2
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej
Określa standardy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym możliwość ochrony specyficznego zestawienia informacji, nawet jeśli poszczególne elementy są publicznie dostępne. Sąd Najwyższy podkreślił konieczność zgodności krajowych przepisów z tym postanowieniem.
Pomocnicze
k.p.c. art. 3983 § § 1 pkt 1
Kodeks postępowania cywilnego
Podstawa skargi kasacyjnej dotycząca naruszenia przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niezastosowanie.
k.p.c. art. 39815
Kodeks postępowania cywilnego
Podstawa prawna orzeczenia Sądu Najwyższego o uchyleniu zaskarżonego wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Błędna wykładnia art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez Sąd Apelacyjny, polegająca na zbyt wąskim rozumieniu pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuwzględnieniu standardów TRIPS.
Odrzucone argumenty
Argumenty pozwanej o powszechnej dostępności informacji i braku wystarczających działań ochronnych ze strony powódki (choć Sąd Najwyższy wskazał na potrzebę ponownej oceny tych kwestii).
Godne uwagi sformułowania
Sąd Apelacyjny dokonał błędnej, bezzasadnie zawężonej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k. Prawidłowe odczytanie wymienionego przepisu wymaga skonfrontowania jego treści z art. 39 ust. 2 TRIPS. Drugie spośród wymienionych unormowań wyraźnie traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa (informację nie ujawnioną) również samo tylko, szczególne zestawienie elementów informacji poufnej, nawet jeżeli poszczególne elementy tego zestawienia zostały udostępnione publicznie (art. 39 ust. 2 lit. a TRIPS).
Skład orzekający
Irena Gromska-Szuster
przewodniczący
Jan Górowski
członek
Grzegorz Misiurek
sprawozdawca
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście przepisów krajowych i międzynarodowych (TRIPS), znaczenie specyficznego zestawienia informacji, obowiązek zgodności krajowej wykładni z prawem międzynarodowym."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji ujawnienia części informacji, ale zachowania ich w unikalnym zestawieniu. Ocena działań ochronnych jest zawsze zależna od konkretnych okoliczności.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy kluczowego zagadnienia ochrony własności intelektualnej i tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście międzynarodowych zobowiązań Polski, co jest istotne dla wielu firm.
“Czy ujawnienie części tajemnicy firmy chroni ją przed konkurencją? Sąd Najwyższy wyjaśnia.”
Dane finansowe
WPS: 500 000 PLN
Sektor
przemysł
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionySygn. akt V CSK 444/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Protokolant Piotr Malczewski w sprawie z powództwa "M.P." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. przeciwko "E." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28 lutego 2007 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w […] z dnia 11 maja 2006 r., uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. 2 Uzasadnienie Powódka „M. P.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością domagała się nakazania pozwanej „E.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: zaniechania produkcji dystrybutorów gazu płynnego LPG D. 10, D. 5 i innych przy wykorzystaniu bezprawnie uzyskanych niejawnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powódki, zaprzestania wprowadzania takich dystrybutorów do obrotu oraz opublikowania w „Gazecie Wyborczej” oświadczenia przepraszającego za naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Domagała się też zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej odszkodowania w kwocie 500.000 zł i kosztów procesu. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r. oddalił powództwo w części obejmującej żądanie zapłaty odszkodowania, a w pozostałym zakresie je uwzględnił. Sąd ten ustalił, że powódka na przestrzeni kilkunastu lat uzyskała wiedzę techniczną, technologiczną, organizacyjną i handlową niezbędną do produkcji dystrybutorów gazu płynnego LPG oraz wdrażania ulepszonych typów tego urządzenia. Zastosowanie przez powódkę odmierzacza tureckiej firmy Y., nie znanego na rynku krajowym, było rozwiązaniem nowatorskim, stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa. Powódka podjęła czynności mające na celu ochronę tej tajemnicy, zobowiązując swoich pracowników i osoby współpracujące do jej nieujawniania. J. S. oraz L. S. złamali ten zakaz i przekazali pozwanej informacje stanowiące tajemnicę powódki. Umożliwiło to pozwanej wyprodukowanie w krótkim czasie dystrybutorów D. 10 i D. 5 (wyposażonych w przepływomierz firmy Y.) o takich parametrach, jak dystrybutor opracowany przez powódkę. Sąd Okręgowy uznał, że pozwana poprzez takie działanie dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. W ocenie Sądu Okręgowego, jedynie roszczenie odszkodowawcze nie zasługiwało na uwzględnienie, jako że powódka nie wykazała rozmiaru poniesionej szkody. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji obu stron, zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił powództwo oraz apelację powódki. Sąd Apelacyjny przyjął, że wiedza na temat dystrybutorów 3 wytwarzanych przez powódkę, jej kontaktów handlowych oraz zastosowania przepływomierza firmy Y., nie mogły zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż była ona powszechnie dostępna. Informacje dotyczące elementów składowych swoich dystrybutorów powódka ujawniła sama w materiałach reklamowych oraz w zamówieniach na wykonanie obudowy tych urządzeń. Wskazane one zostały także w decyzjach Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzających stosowane przez powódkę w wytwarzanych przez nią dystrybutorach instalacje pomiarowe (w tym z użyciem reklamowanego od 1998 r. przepływomierza firmy Y.). Sąd Apelacyjny dokonał też odmiennej – od wyrażonej przez Sąd pierwszej instancji – oceny oświadczeń o zachowaniu tajemnicy, złożonych przez J. S. i L. S. Stwierdził, że oświadczenia te są zbyt ogólnikowe, aby w ich przyjęciu przez powódkę można było upatrywać przejaw działań mających na celu zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. W konsekwencji uznał roszczenia powódki za bezzasadne zarówno na gruncie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i - korelującego z tymi przepisami - art. 39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. W skardze kasacyjnej opartej na podstawie określonej w art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c. powódka zarzuciła Sądowi Apelacyjnemu naruszenie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej: „z.n.k.”) przez błędną wykładnię oraz art. 39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143; dalej: „TRIPS”) przez jego niezastosowanie. W konkluzji wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i zmianę wyroku Sądu pierwszej instancji przez uwzględnienie powództwa w całości, bądź też przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o jej oddalenie. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Sąd Apelacyjny dokonał oceny zasadności roszczeń powódki nie tylko w płaszczyźnie przepisów art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k., ale także – dostrzegając fakt 4 związania Polski postanowieniami Porozumienia TRIPS – w oparciu o art. 39 ust. 2 tej regulacji. Zwrócił bowiem uwagę na to, że postanowienia TRIPS wyznaczają standardy ochrony w zakresie własności intelektualnej państw będących stronami tej umowy, a nowelizacja art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k. dokonana ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz. 1071) podyktowana została potrzebą dostosowania rozwiązań prawa krajowego do tych standardów. Sąd Apelacyjny wyraził przy tym pogląd, że - mimo różnic terminologicznych - pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w obu wymienionych regulacjach ujęte zostało w sposób zbieżny. W konsekwencji uznał, że skoro rozpoznawane roszczenia okazały się bezzasadne na gruncie art. 14 ust. 1 i 4 z.n.k., to tym samym nie mogły one zostać uwzględnione w oparciu o art. 39 ust. 2 TRIPS i to niezależnie od tego, czy zawarta w tym przepisie norma znajduje bezpośrednie zastosowanie w wewnętrznym porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, czy też nie. Przytoczona argumentacja nie oznacza – jak błędnie odczytała to skarżąca – że Sąd Apelacyjny nie dostrzegł potrzeby rozważenia zasadności roszczeń powódki w dwóch płaszczyznach, tj. przez pryzmat odnoszących się do nich norm prawa krajowego (art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k.) oraz postanowień Porozumienia TRIPS (art. 39 ust. 2). Wskazuje ona natomiast na to, że - w ocenie Sądu drugiej instancji - przesłanki udzielenia powódce ochrony nie zostały spełnione zarówno w świetle jednej, jak i drugiej regulacji. Zarzut naruszenia art. 39 ust. 2 TRIPS przez jego niezastosowanie (pominięcie przy ocenie dochodzonych roszczeń) trzeba więc uznać za chybiony. Nie można natomiast odmówić słuszności zarzutowi skarżącej wskazującemu na dokonanie wadliwej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k., definiującego pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Według skarżącej, Sąd Apelacyjny bezzasadnie zawęził treść tego pojęcia odczytując ją w sposób odbiegający od ustalonej w art. 39 ust. 2 TRIPS. Z motywów zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny odmówił wypracowanemu przez powódkę know-how produkcji dystrybutorów gazu LPG waloru tajemnicy przedsiębiorstwa z dwóch zasadniczych przyczyn. Wskazał, że 5 sprzeciwia się temu, po pierwsze - fakt ujawnienia przez samą powódkę informacji na temat elementów składowych tego urządzenia (w materiałach reklamowych, zamówieniach na obudowy, w postępowaniu przed Głównym Urzędem Miar), po drugie – brak działań powódki niezbędnych do zachowania poufności tej wiedzy. W odniesieniu do tej drugiej przesłanki uznał, iż działanie takie – zgodnie z art. 11 ust. 4 z.n.k. - powinno polegać na zakomunikowaniu pracownikom, jakie konkretnie informacje mają charakter poufny. Trudno nie zgodzić się z oceną skarżącej, że przytoczona argumentacja dowodzi dokonania błędnej, bezzasadnie zawężonej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k. Niewątpliwie uzasadniony jest pogląd, że prawidłowe odczytanie wymienionego przepisu wymaga skonfrontowania jego treści z art. 39 ust. 2 TRIPS. Zabieg ten jest konieczny – co trafnie dostrzegł Sąd Apelacyjny - niezależnie od tego, czy wskazane postanowienie TRIPS uzna się za normę samowykonalną, nadającą się do bezpośredniego wykonania, czy też przyjmie, że nie ma ona tej cechy. W pierwszym przypadku uzasadniony on jest treścią art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 241 ust. 1, w drugim – art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W piśmiennictwie - jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - zaznaczył się silnie akcentowany pogląd opowiadający się za bezpośrednią skutecznością w krajowym porządku prawnym samowykonalnych postanowień Porozumienia TRIPS. Pogląd ten podtrzymywany jest w dalszym ciągu, mimo że z dniem 1maja 2004 r. Porozumienie TRIPS stało się w polskim systemie prawnym aktem prawa wspólnotowego, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie uznaje – w zasadzie - samowykonalności tego Porozumienia (tak ETS m.in. w wyroku w sprawie C 149/96 Portugalia przeciwko Radzie, Zb.Orz.1999, s. I-8395; w wyroku w sprawie C-93/0 P. Biret Internatinal przeciwko Radzie, Zb. Orz.2003, s. I-10497 oraz w wyroku w sprawie C-377/02 Leon van Parys NW przeciwko BIRB – powołanym i omówionym przez J. Barcza w: W sprawie bezpośredniego skutku przepisów TRIPS w świetle prawa wspólnotowego (II), Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 3, s. 16; por. jednak wyrok w połączonych sprawach C-300/98 i C-392/98 Dior/Assco, Zb. Orz.2000, s. I-11307, w którym ETS nie wykluczył - w dziedzinach nie będących dotąd przedmiotem ustawodawstwa wspólnotowego, a w konsekwencji wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich - 6 bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS). Również w orzecznictwie pojawiły się wypowiedzi – podzielane przez skład orzekający - opowiadające się za bezpośrednią skutecznością postanowień TRIPS na gruncie polskiego porządku prawnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2006 r., V CSK 125/06, nie publ.; wyrok w składzie siedmiu sędziów NSA z dnia 8 lutego 2006 r., II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96). Przyjęcie powyższego zapatrywania musi oznaczać, konieczność przeprowadzenia oceny zasadności zgłoszonych przez powódkę roszczeń zarówno w oparciu o art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k., jak i art. 39 ust. 2 TRIPS. Jak już wspomniano, Sąd Apelacyjny podjął próbę przeprowadzenia takiej oceny. Nie dostrzegł jednak, że drugie spośród wymienionych unormowań wyraźnie traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa (informację nie ujawnioną) również samo tylko, szczególne zestawienie elementów informacji poufnej, nawet jeżeli poszczególne elementy tego zestawienia zostały udostępnione publicznie (art. 39 ust. 2 lit. a TRIPS). Jakkolwiek art. 11 ust. 4 z.n.k. nie odwołuje się wprost do niedostępności informacji w określonym zestawie, jako wyznacznika pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa”, nie ulega jednak wątpliwości, że wzmiankowane kryterium stosować należy również na gruncie tego unormowania. Odrzucenie takiego kierunku wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k. prowadziłoby do ograniczenia ochrony informacji poufnej w stosunku do przewidzianej w TRIPS i musiałoby być uznane za sprzeczne z tym Porozumieniem (art. 1 ust. 1 TRIPS). Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż Sąd Apelacyjny nie dostrzegł znaczenia wskazanego wyżej – eksponowanego przez powódkę w toku procesu - kryterium definiującego pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Kryterium to Sąd miał obowiązek rozważyć nawet na gruncie zapatrywania, że art. 39 ust. 2 TRIPS nie ma bezpośredniego zastosowania. Również bowiem w takim przypadku wykładnia art. 11 ust. 4 z.n.k. winna być – przy uwzględnieniu konstytucyjnej zasady przestrzegania przez Polskę wiążącego ją prawa międzynarodowego - zgodna z art. 39 ust. 2 TRIPS. Zarówno art. 39 ust. 2 TRIPS, jak i art. 11ust. 4 z.n.k. nie precyzują dokładnie, jakim konkretnie działaniom ochronnym muszą być poddane tajemnice 7 przedsiębiorstwa (informacje nie ujawnione), aby można było traktować je jako poufne. W unormowaniach tych mówi się jedynie, że działania te muszą być „odpowiednie” (art. 11 ust. 4 z.n.k.), „rozsądne w danych okolicznościach” (art. 39 ust. 2 TRIPS). Ocena określonych działań jako odpowiednich, czy też rozsądnych w rozumieniu powołanych przepisów, może przedstawiać się różnie w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Może być ona jednak prawidłowo przeprowadzona jedynie w odniesieniu do skonkretyzowanych informacji, które jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów są obiektywnie poufne (niedostępnych dla innych podmiotów). W rozpoznawanej sprawie warunek ten nie został spełniony, gdyż obiektywny aspekt poufności tajemnicy przedsiębiorstwa powódki nie został należycie rozważony. Z przytoczonych względów nie można skutecznie odeprzeć zarzutu wadliwej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k. Mając to na uwadze Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815 k.p.c. orzekł, jak w sentencji. jc
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI