IV SA/WA 116/20
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuWSA w Warszawie oddalił skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z 1963 r. o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Państwa.
Skarga dotyczyła decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji z 1963 r. o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Państwa na podstawie dekretu z 1949 r. Skarżąca podnosiła m.in. naruszenie przepisów materialnych i proceduralnych, w tym wywłaszczenie bez słusznego odszkodowania. Sąd administracyjny uznał, że decyzje nacjonalizacyjne nie były obarczone wadami nieważnościowymi, a Minister prawidłowo odmówił stwierdzenia ich nieważności.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. C. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odmówiła stwierdzenia nieważności decyzji z 1963 r. o przejęciu gospodarstwa rolnego o powierzchni około 15 ha na własność Państwa. Decyzja ta została wydana na podstawie dekretu z 1949 r. o przejęciu nieruchomości ziemskich niepozostających w faktycznym władaniu właścicieli. Skarżąca zarzucała m.in. błędną wykładnię przepisów dekretu, wywłaszczenie bez słusznego odszkodowania, naruszenie przepisów postępowania dotyczących określenia przedmiotu przejęcia i wartości gospodarstwa. Sąd uznał, że organ administracji prawidłowo ustalił stan faktyczny, zgodnie z którym właścicielka M. S. nie zamieszkiwała na nieruchomości od 1944 r. i nie władała nią faktycznie, co uzasadniało jej przejęcie na własność Państwa na podstawie dekretu. Sąd podkreślił, że organ nie jest uprawniony do badania zgodności przepisów dekretu z Konstytucją PRL, a także, że w dacie wydawania decyzji nacjonalizacyjnych przepisy dotyczące odszkodowania zostały już uchylone. W ocenie Sądu, decyzje z 1963 r. nie były obarczone wadami nieważnościowymi z art. 156 § 1 k.p.a., a zatem Minister prawidłowo odmówił stwierdzenia ich nieważności.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (4)
Odpowiedź sądu
Tak, zgodnie z art. 1 ust. 2 dekretu z 1949 r., jeśli właściciel nie mieszkał na miejscu, nieruchomości mogły zostać przejęte nawet te, które właściciel udostępnił osobom trzecim do użytkowania, dzierżawy lub zarządu.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że właścicielka M. S. nie zamieszkiwała na nieruchomości od 1944 r. i nie władała nią faktycznie, co uzasadniało jej przejęcie na własność Państwa, nawet jeśli była ona wydzierżawiona.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalono_skargę
Przepisy (15)
Główne
k.p.a. art. 156 § § 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
dekret art. 1 § ust. 1
Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego
dekret art. 1 § ust. 2
Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego
Pomocnicze
k.p.a. art. 157 § § 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 158 § § 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 99 § § 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 99 § § 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego art. 16
Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych
Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego art. 12
Konstytucja PRL art. 13
Konstytucja PRL z dnia 22 lipca 1952 r.
Konstytucja PRL art. 7
Konstytucja PRL z dnia 22 lipca 1952 r.
p.p.s.a. art. 134 § § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.p.s.a. art. 145 § § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.p.s.a. art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Argumenty
Odrzucone argumenty
Naruszenie przepisów prawa materialnego, w tym błędna wykładnia art. 1 ust. 1 i 2 dekretu z 1949 r. poprzez uznanie, że wydzierżawienie nieruchomości jest równoznaczne z utratą władztwa. Naruszenie art. 1 oraz 5-7 dekretu w zw. z art. 7 Konstytucji PRL poprzez wywłaszczenie bez słusznego odszkodowania. Naruszenie przepisów postępowania, w tym art. 5 kpa poprzez nieuwzględnienie słusznego interesu strony, art. 71 § 1 kpa poprzez brak ustaleń co do wartości przejętego gospodarstwa, art. 99 § 1 kpa poprzez nieokreślenie przedmiotu przejęcia, art. 158 kpa w zw. z art. 156 § 1 ust. 2 kpa poprzez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącymi naruszeniami prawa.
Godne uwagi sformułowania
Rażące naruszenie prawa określa się jako oczywiste naruszenie przepisu prawa, a przy tym takie, które koliduje z zasadą praworządnego działania organów administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym. Oceny legalności decyzji ostatecznej dokonuje się tylko i wyłącznie na podstawie materiałów zgromadzonych w postępowaniu zwykłym, zakończonym wydaniem decyzji ostatecznej.
Skład orzekający
Aleksandra Westra
sprawozdawca
Joanna Borkowska
przewodniczący
Katarzyna Golat
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dekretu z 1949 r. dotyczących przejmowania nieruchomości ziemskich, zasady stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych, a także kwestia braku odszkodowania w przypadku nacjonalizacji w okresie PRL."
Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy specyficznego stanu prawnego i faktycznego z okresu PRL, a jego zastosowanie do współczesnych spraw może być ograniczone. Interpretacja pojęcia 'faktycznego władania' i 'zamieszkiwania na miejscu' w kontekście dekretu z 1949 r.
Wartość merytoryczna
Ocena: 6/10
Sprawa dotyczy historycznego aktu nacjonalizacji mienia w okresie PRL i jego oceny przez współczesny sąd administracyjny, co może być interesujące ze względu na kontekst historyczny i prawne aspekty wywłaszczenia bez odszkodowania.
“Czy państwo może odebrać ziemię bez odszkodowania? Sąd rozstrzyga historyczny spór o nacjonalizację z czasów PRL.”
Sektor
nieruchomości
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyIV SA/Wa 116/20 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2020-09-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2020-01-16 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sędziowie Aleksandra Westra. /sprawozdawca/ Joanna Borkowska /przewodniczący/ Katarzyna Golat Symbol z opisem 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych Hasła tematyczne Reforma rolna Sygn. powiązane I OSK 603/21 - Wyrok NSA z 2024-05-28 Skarżony organ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Treść wyniku Oddalono skargę Powołane przepisy Dz.U. 2020 poz 256 art. 156 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j. Dz.U. 1949 nr 46 poz 339 art. 1 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego. Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Borkowska, Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Golat, sędzia del. SO Aleksandra Westra (spr.), Protokolant spec. Piotr Jędrasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2020 r. sprawy ze skargi E. C. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Uzasadnienie Zaskarżoną decyzją z [...] listopada 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: "Minister") na podstawie art. 156 § 1, art. 157 § 1 i art. 158 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w B. z dnia [...] kwietnia 1963 r. ([...]) i utrzymującej ją w mocy decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w L. z dnia [...] czerwca 1963 r. (znak: [...]). Stan sprawy przedstawia się w sposób następujący: Decyzją z dnia [...] kwietnia 1963 r. ([...]) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w B. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa przejęło gospodarstwo rolne, należące M. S., liczące około 15 ha, położone na terenie wsi M., w powiecie b. na podstawie dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz.U.R.P. 1949/46/339 - dekret). Organ ustalił, że M. S. była właścicielką 15,48 ha, ujawnionych w kw "K.". Jednak gruntem nie władała, gdyż w 1944 r. wyprowadziła się do S., gdzie użytkowała inne gospodarstwo. Grunt w M. pozostał bez opieki, użytkowany bezumownie przez sąsiadów. M. S. odwołała się od decyzji PPRN w B. z [...] kwietnia 1963 r. Odwołująca podniosła, że władała tą nieruchomością, aż do 1948 r. opłacała podatki i inne należności publicznoprawne, wydzierżawiała miejscowym rolnikom i aż do 1962 r. spłacała hipoteczny dług bankowy. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w L. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa decyzją z dnia [...] czerwca 1963 r. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy wskazał, że skoro właścicielka wydzierżawia nieruchomość osobom trzecim, to nią nie włada i nie zamieszkuje w miejscu jej położenia, co uzasadnia jej nacjonalizację. Dnia 25 lutego 1992 r. E. C. i P. S. (spadkobiercy M. S.) wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji PPRN w B. z dnia [...] kwietnia 1963 r. Wniosek został podtrzymany przez E. C. pismem datowanym na 16 sierpnia 2011 r. Strona powołała, że gospodarstwo z zabudowaniami zostało przejęte bez odszkodowania, co było i jest niezgodne z prawem, w tym z art. 13 Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r., jak również, że nie było podstaw do przejęcia nieruchomości kosztem właścicieli, którzy nią władali, wydzierżawiali osobom trzecim i negocjowali z Państwem jej sprzedaż, aby uniknąć wywłaszczenia. Pismem z 11 lipca 2019 r. E. C., wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji PPRN w B. z [...] kwietnia 1963 r. i utrzymującej ją w mocy decyzji PWRN w L. z [...] czerwca 1963 r. Po rozpoznaniu wniosku Minister wydał powołaną na wstępie zaskarżoną decyzję. Minister uznał, że decyzja PWRN w L. z [...] czerwca 1963 r. i utrzymana nią w mocy decyzja PPRN w B. z [...] kwietnia 1963 r. nie są obarczone żadną z wad nieważnościowych z art. 156 § 1 kpa, niezależnie że były dotkliwe w skutkach dla wnioskodawczyni. Organ uznał, że kwestionowane orzeczenie nacjonalizacyjne mogło zostać wydane na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu przez właściwe miejscowo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w B., natomiast odwołanie mogło zostać rozpoznane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w L. (art. 13 pkt 1 kpa, art. 110 § 2 kpa w ówczesnym brzmieniu). Nie zaistniała zatem wada naruszenia przepisów o właściwości, sankcjonowana w art. 156 § 1 pkt 1 kpa. Organ ocenił, że decyzje nie zostały wydane również bez podstawy prawnej, czy z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Powołano, że w komparycjach obu decyzji są wskazane adekwatne materialne, proceduralne i ustrojowe podstawy prawne, a mianowicie przepisy dekretu z 27 lipca 1949 r., ówczesne przepisy kpa, a także przepisy ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U.P.R.L. 1958/5 16). Organ wskazał, ze zgodnie z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r., mogły być przejmowane na własność Państwa w całości lub w części nieruchomości ziemskie, położone m.in. w powiecie b., jeżeli nie pozostawały w faktycznym władaniu właścicieli, natomiast zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. dekretu jeżeli właściciel nie mieszkał na miejscu, to mogły zostać przejęte nawet nieruchomości, które właściciel udostępnił osobom trzecim (art. 1 ust. 2 dekretu).. Organ ustalił, że przejęte gospodarstwo rolne, położone było w M. w powiecie b. i spełnione były wszystkie warunki do odjęcia prawa własności nieruchomości, która w dniu wydania decyzji z [...] kwietnia i [...] czerwca 1963 r. stanowiła własność M. S. Organ wskazał, że aby zachować prawo własności nieruchomości, stosownie do art. 1 ust. 2 dekretu z 27 lipca 1949 r. nie wystarczało więc wykonywać posiadanie nieruchomości za pośrednictwem osoby trzeciej (np. dzierżawcy, użytkownika), chyba że właściciel zamieszkiwał w miejscu położenia nieruchomości. Organ ustalił, że bezspornie M. S. w dniu wydania decyzji z [...] kwietnia i [...] czerwca 1963 r. nie przebywała w M. W 1944 r. wyprowadziła się bowiem do S. (powiat z., województwo k.), gdzie prowadziła z mężem już inne gospodarstwo rolne. Organ ocenił, że nie miało zaś żadnego znaczenia, czy gospodarstwo rodziny S., położone w nowym miejscu zamieszkania dorównywało powierzchnią nieruchomości pozostawionej w M. Istotne było tylko, że właścicielka ewidentnie opuściła M.i nie wróciła tam do 29 czerwca 1963 r. Powołano, że zostało to utrwalone nie tylko w kwestionowanych decyzjach, ale ma oparcie w materiale dowodowym, którym dysponowały organy nacjonalizacyjne tj. pismach Gromadzkiej Rady Narodowej w J. z 13 maja 1960 r., z 18 maja 1960 r., z 16 maja 1961 r., z 5 lipca 1961 r., a także w informacji udzielonej 2 czerwca 1960 r. przez Prezydium GRN w S. oraz w odwołaniach M. S. i P. S. (karty 7-11. 15, 17, 104 akt). Organ, powołując przepisy art. 12 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego - Dz.U.R.P. 1950 34/311 wskazał, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej była miejscowość, w której ona przebywała z zamiarem stałego pobytu i uznał, że nie mogło ulegać żadnej wątpliwości, że centrum życiowym M. S. przestał być M., a stała się miejscowość, gdzie miała z mężem nowy dom i prowadziła kolejne gospodarstwo rolne. Organ ocenił, że okazjonalne przyjazdy jej męża J. S. do sąsiadów były znane władzom (pisma Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w J. - karta 106 akt), jednak jego wizyty w dawnym miejscu zamieszkania nie oznaczały, że M. S. można było uznać za mieszkańca miejscowości. Powołano, że J. S. zmarł w 1961 r. a nie ma dokumentów, wskazujących, aby M. S. odwiedzała dzierżawców po śmierci męża. Podobnie samo "opłacanie podatków do 1948 r.", "wydzierżawienie nieruchomości rolnikom" i "spłacanie długu bankowego" nie stanowiło, przejawu "zamieszkiwania i faktycznego władania nieruchomością", jak tego wymagał dekret z dnia 27 lipca 1949 r. Organ uznał, że PPRN w B. i PWRN w L. mogły uznać, że nieruchomość położona w M., "nie pozostaje w faktycznym władaniu właścicielki", skoro M. S. "nie zamieszkuje na miejscu", a opuszczenie nieruchomości było zaś wystarczającą przesłanką do jej przejęcia, niezależnie od przyczyn wyjazdu z M. M. S. (prześladowań politycznych jej męża J. S.). Wskazano, że decyzje nie były więc arbitralne, rażąco naruszające swobodną ocenę dowodów i dekret. Minister ocenił, że kontrolowane decyzje nie naruszają rażąco norm art. 99 § 1 i § 3 kpa z 1960 r. i nie są też obciążone kwalifikowaną wadą trwałej niewykonalności. Powołano, że zgodnie z art. 99 § 1 kpa wg tekstu pierwotnego, opublikowanego w Dz.U.P.R.L. 1960/30/168, decyzje PPRN w B. z [...] kwietnia 1963 r. i PWRN w L. z [...] czerwca 1963 r. zawierały osnowę - rozstrzygnięcie "o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego o pow. około 15 ha, położonego w M. powiatu b., a stanowiące uprzednią własność S. ". Wskazano, że nadzorowane decyzje nie miały charakteru zbiorowego, dotyczyły jednej nieruchomości i jednego właściciela, toteż nie musiały wymieniać przejmowanych działek, a dookreślenie przedmiotu rozstrzygnięcia musiało być co najmniej dostateczne, skoro było oczywiste dla odwołującej się właścicielki i dla lokalnej władzy (która ustaliła stan nieruchomości), a przejmowana nieruchomość została opisana poprzez jej położenie, co pozwoliło wykonać obie decyzje. Organ powołał, że przepisy dekretu stanowiącego podstawę prawną przejęcia nieruchomości nie wymagały drobiazgowego opisu mienia. W przypadku takowego wymogu ustawodawca takie dodatkowe wymogi formułował wprost – np. w rozporządzeniu Ministrów Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1948 r. ws. trybu orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz.U.R.P. 1948/37/271) oraz dekretu z 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz.U.R.P. 1947/59/318) tj. konkurencyjnych podstaw nacjonalizacji nieruchomości w tym rejonie. W dekrecie z 27 lipca 1949 r. nie wprowadzono szczegółowego wymogu co do opisywania mienia i nie wspominano nawet o danych katastralnych, stąd osnowy decyzji PPRN w B. z [...] kwietnia 1963 r. i PWRN w L. z [...] czerwca 1963 r. niekoniecznie musiały operować danymi ewidencyjnymi. Organ wskazał również, że orzeczenia PPRN w B. z [...] kwietnia 1963 r. i PWRN w L. z [...] czerwca 1963 r. nie mogły służyć do ubiegania się przez właścicieli o ekwiwalent z art. 5 dekretu. Ekwiwalent byłby realizowany w odrębnym postępowaniu, już po zakończeniu postępowania nacjonalizacyjnego (art. 7 ust. 3 dekretu). Ponadto organ uznał, że nawet ogólne sformułowanie decyzji nacjonalizacyjnej nie wykluczało uzyskania ekwiwalentu, który w ostateczności był ustalany ryczałtowo (art. 7 ust. 2 dekretu). A zatem w ocenie organu sam brak drobiazgowego opisu nieruchomości nie mógł powodować niewykonalności decyzji nacjonalizacyjnej. Organ podkreślił również, że prawo do uzyskania ekwiwalentu z art. 5-7 dekretu z 27 lipca 1949 r. zostało wygaszone przez art. 16 ustawy z 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U.P.R.L. 1958/17/71) i dlatego drobiazgowy opis nieruchomości nie był wcale konieczny w decyzjach z [...] kwietnia 1963 r. i [...] czerwca 1963 r. skoro nie miał żadnego znaczenia dla przyznania ekwiwalentu za przejmowaną nieruchomość, gdyż takie odszkodowanie wtedy już nie przysługiwało. Organ wskazał również, że brak otrzymania odszkodowania za znacjonalizowane gospodarstwo rolne nie stanowił przyczyny nieważności decyzji. Nie można tu mówić o rażącym naruszeniu prawa albo o niewykonalności decyzji, skoro to właśnie przepisy ówczesnego prawa nie przewidywały pełnego odszkodowania spełniającego aktualne standardy, lecz tylko ograniczony ekwiwalent z art. 5-7 dekretu z 27 lipca 1949 r., zresztą wygaszony 5 kwietnia 1958 r. (wskutek art. 16 ustawy z 12 marca 1958 r.). Organ stwierdził, że obecne postępowanie nieważnościowe dotyczy wyłącznie legalności samych decyzji nacjonalizacyjnych, nie zaś konstytucyjności przepisów, w oparciu o które obie podważane decyzje zostały wydane. Wbrew oczekiwaniom wnioskodawczyni, Minister nie jest uprawniony do badania legalności dekretu z 27 lipca 1949 r., dotyczy to zwłaszcza zgodności tego dekretu nacjonalizacyjnego z art. 13 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U.P.R.L. 1952/33/232. ost. zm. 1961/25/120). Powołano, że Konstytucja PRL nie była stosowana bezpośrednio, jak to stanowi art. 8 ust. 2 aktualnej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.R.P. 1997/78/483, ost. zm. 2009/114/946), jak również nie można też do Konstytucji PRL i dawnego prawa w ogólności stosować aktualnych standardów. Organ wskazał, że Konstytucja PRL chroniła gospodarstwa rolne, jednak dopuszczała odjęcie prawa własności nieruchomości. Zdaniem Ministra kwestionowanych decyzji nie obciążają także inne wady opisane w art. 156 § 1 kpa. jako potencjalne przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji. E. C. – reprezentowana przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, zaskarżyła decyzję Ministra z [...] listopada 2019 r. w całości. Zaskarżonej decyzji zarzucono: a) naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, to jest: 1) art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz.U.R.P. 1949/46/339 - dekret; dalej zwany także "Dekretem") poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że władaniem nieruchomością nie jest nadzorowanie jej jako właściciel, opłacanie za nią podatków i należności publicznoprawnych, oraz że wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości jest równoznaczne z utratą władztwa nad nią; 2) naruszenie art. 1 oraz 5-7 Dekretu w zw. z art. 7 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że dopuszczalne i zgodne z prawem w świetle Konstytucji PRL było wywłaszczenie nieruchomości bez słusznego odszkodowania; b) naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, to jest 1) art. 5 kpa w brzmieniu z 1963 r., poprzez nieuwzględnienie słusznego interesu skarżącej oraz pierwotnych adresatów decyzji i dopuszczenie do wywłaszczenia nieruchomości w następstwie wydania uznaniowej decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy przesłanki wywłaszczenia tej nieruchomości, przewidziane w Dekrecie, zaszły w wyniku przymusowego (społeczno- politycznego) opuszczenia nieruchomości przez jej właścicieli; 2) art. 71 § 1 kpa w brzmieniu z 1963 r., poprzez uznanie, że dopuszczalny jest brak jakichkolwiek ustaleń co do wartości przejętego gospodarstwa oraz jego elementów składowych, 3) art. 99 § 1 kpa w zw. z art. 25 kpa w brzmieniu z 1963 r., poprzez uznanie, że osnowa decyzji administracyjnej nie wymagała zawarcia w niej informacji identyfikujących przejętą nieruchomość; 4) art. 158 kpa w zw. z art. 156 § 1 ust. 2 kpa w zw. poprzez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z licznymi rażącymi naruszeniami prawa. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. i zasądzenie od organu solidarnie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że Dekret, w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U.1958.17.71), tj. po uchyleniu art. 5-7 Dekretu, przewidywał wprost możliwość wywłaszczenia nieruchomości bez słusznego odszkodowania - co jest oczywiście sprzeczne z ówczesną Konstytucją PRL (art. 7). A nad kwestią tą organ nie prowadził głębszych rozważań. Powołano, że obie kwestionowane przez skarżącą decyzje, pozbawiające obywateli Państwa ich prawa do nieruchomości (o znacznym areale), wydano jeszcze przed wprowadzeniem sądownictwa administracyjnego. Zatem obowiązkiem organów orzekających było dostosowanie treści decyzji do Konstytucji PRL, z którą decyzje te są rażąco sprzeczne. Strona zarzuciła, że przepis art. 1 ust. 2 Dekretu nie odnosi się do każdej sytuacji wydzierżawienia nieruchomości osobie trzeciej, a takich sytuacji, gdy de facto nieruchomości te pozostawiono osobom trzecim do władania, a właściciel przestał się nimi interesować. Tylko w takim przypadku nie jest wykonywane władztwo, a potencjalnie uzasadnione byłoby dokonanie ich przejęcia na własność przez państwo - gdyż te nieruchomości byłyby niejako porzucone. Wskazano na rażące naruszenia prawa o charakterze formalnym, dokonane w decyzjach PPRN oraz PWRN, a które nie zostały dostrzeżone przez Organ w postaci nieokreślenia przedmiotu przejęcia, tj. w dostateczny sposób nie zidentyfikowano nieruchomości (rażące naruszenie chociażby art. 99 § 1 k.p.a.) i niedokonania jakichkolwiek ustaleń co do wartości przejętego gospodarstwa czy jego elementów składowych, co stanowiło również rażące naruszenie prawa. W ocenie strony, z uwagi na okoliczności niekonstytucyjności przepisów Dekretu, braku sądownictwa administracyjnego oraz faktu, że faktyczne opuszczenie nieruchomości nastąpiło z powodu prześladowań politycznych J. S., organ powyższe powinien wziąć pod uwagę w aspekcie naruszenia art. 5 ówczesnego kpa (obecnie art. 7 kpa). Powołano, że w przedmiotowej sprawie opuszczenie nieruchomości nie nastąpiło w sposób dobrowolny, faktyczne władztwo było wykonywane nadal (na odległość), a PPRN oraz PWRN wiedziały, że wydając decyzje 1963 r. pozbawiają obywateli prawa własności jednocześnie nie przyznając prawa do żadnego (nawet nie słusznego - żadnego) odszkodowania. W odpowiedzi na skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Na wstępie należy wskazać, że w świetle art. 184 Konstytucji RP w zw. z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2019, poz. 2167) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019, poz. 2325 ze zm. – dalej "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Dokonywanie oceny pod kątem zgodności z prawem oznacza, że sąd administracyjny sprawując wymiar sprawiedliwości bada legalność działania administracji publicznej. Równocześnie należy zwrócić uwagę na okoliczność, że wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak, co do zasady, związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.). Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawie skarg na decyzje administracyjne (art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a.) Aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny, konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a – c p.p.s.a.) lub stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Uwzględniając powyższe kryteria Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Tym samym nie stwierdzono przywołanego w zarzutach skargi naruszenia art. 158 w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jak również pozostałych przepisów prawa materialnego i procedury administracyjnej powołanych w zarzutach skargi. Sąd nie dopatrzył się także naruszenia prawa, które byłby zobowiązany wziąć pod uwagę z urzędu. Zaskarżona decyzja została podjęta w jednym z trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego, tj. w postępowaniu nieważnościowym. Przedmiotem przeprowadzonego postępowania nieważnościowego była decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w B. z dnia [...] kwietnia 1963 r., i utrzymująca ją w mocy decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w L. z [...] czerwca 1963 r., mocą których przejęto gospodarstwo rolne, należące do M. S., liczące 15 ha, położone we wsi M. w powiecie b. Podstawą prawną nacjonalizacji był dekret z 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz.U. 1949/46/339 - dekret). W ocenie składu orzekającego Minister prawidłowo uznał – wbrew twierdzeniom skarżącej – że brak było podstaw do stwierdzenia nieważności wyżej powołanych decyzji. Wskazać należy, że przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości decyzji wydanej w postępowaniu zwykłym. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji zostały wyczerpująco określone w art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a. Stwierdzenie nieważności decyzji musi być poprzedzone niewątpliwym ustaleniem, że kwestionowane decyzje naruszają rażąco prawo, w stopniu uzasadniającym stwierdzenie ich nieważności (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), a ustalenia te oparte są na zebranym materiale dowodowym, który to w sposób oczywisty potwierdza. Rażące naruszenie prawa określa się jako oczywiste naruszenie przepisu prawa, a przy tym takie, które koliduje z zasadą praworządnego działania organów administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym. O rażącym naruszeniu prawa decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze - skutki, które wywołuje decyzja (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt OSK 1134/04). W orzecznictwie wskazuje się, że termin "rażący" winien być rozumiany w sposób powszechnie przyjęty. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego "rażący" to "dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny, bardzo duży". Rażące naruszenie prawa oznacza wadliwość decyzji skutkiem naruszenia norm prawnych regulujących działania administracji publicznej w indywidualnych sprawach, w szczególności przepisów prawa procesowego oraz materialnego, o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym. Zachodzi ona w przypadku, gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej oraz treść załatwienia sprawy w niej wyrażona stanowią zaprzeczenie stanu prawnego sprawy w całości lub w części (wyrok NSA 21 sierpnia 2001r., sygn. akt II SA 1726/00, Lex 51233). W konsekwencji traktowanie naruszenia prawa jako "rażące" może mieć miejsce tylko wyjątkowo, a mianowicie, gdy jego waga jest znacznie większa niż stabilność ostatecznej decyzji (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 1996 r., sygn. akt III SA 565/95, Biul. Skarb. 1997/2/26 i Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1995 r., sygn. akt III ARN 22/95). Oceny legalności decyzji ostatecznej dokonuje się tylko i wyłącznie na podstawie materiałów zgromadzonych w postępowaniu zwykłym, zakończonym wydaniem decyzji ostatecznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 dekretu z 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz.U. 1949/46/339 - dekret), mogły być przejmowane na własność Państwa nieruchomości ziemskie, położone m in. w województwie lubelskim w powiecie b., jeśli nie pozostawały w faktycznym władaniu właścicieli. Jeżeli właściciel nie mieszkał na miejscu, to mogły zostać przejęte nieruchomości, które właściciel udostępnił osobom trzecim do użytkowania, dzierżawy lub zarządu (art. 1 ust. 2 dekretu). W przedmiotowej sprawie organ dokonał prawidłowych ustaleń stanu faktycznego, które zostały szczegółowo przywołane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji oraz we wstępnej części uzasadnienia i Sąd w całości ustalenia te przyjmuje jako własne. Nie budzi żadnych wątpliwości, że przejęte gospodarstwo rolne, położone było w M. w powiecie b., a więc zastosowanie mogły mieć przepisy powołanego dekretu. Prawidłowe jest również ustalenie organu, że właścicielka M. S. wraz ze swoją rodziną nie zamieszkiwała na terenie nieruchomości, ani w miejscowości jej położenia w dacie wydawania zakwestionowanych decyzji. Mianowicie cała rodzina przeprowadziła się już w 1944 r. do S. w ówczesnym województwie k., gdzie użytkowali inne gospodarstwo rolne. Rodzina S. nie władała faktycznie przedmiotową nieruchomością, co wynika jednoznacznie z akt nadzorowanej sprawy. Ponadto nawet fakt wydzierżawienia nieruchomości osobie trzeciej nie uniemożliwiał znacjonalizowania przedmiotowej nieruchomości, albowiem zgodnie z art. 1 ust. 2 możliwe było przejęcie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu, dzierżawie lub zarządzie osoby trzeciej, jeżeli właściciel nie zamieszkiwał na miejscu. Bezspornym jest, że M. S. nie zamieszkiwała w miejscu położenia nieruchomości od 1944 r. Organ powołał stosowny materiał dowodowy w tym zakresie tj. pisma Gromadzkiej Rady Narodowej w J. z 13 maja 1960 r., z 18 maja 1960 r., z 16 maja 1961 r., z 5 lipca 1961 r., informacje z pisma z 2 czerwca 1960 r. Prezydium GRN w S. oraz okoliczności powołane w odwołaniu M. S. i P. S. Słusznie organ ocenił, że sam fakt okazjonalnego odwiedzania nieruchomości nie mógł mieć znaczenia w sprawie, albowiem nie stanowił o fakcie zamieszkania w majątku ani o władaniu nim. Również okoliczności opłacania podatków do 1948 r., wydzierżawienie nieruchomości rolnikom i spłacania długu bankowego, powoływany przez stronę, nie miał znaczenia dla możliwości przejęcia nieruchomości. Tak samo okoliczności polityczno – społeczne dotyczące konieczności opuszczenia majątku nie mogły mieć znaczenia w sprawie. Zauważyć należy, że M. S. opuściła majątek w roku 1944 r., a decyzje zostały wydane w 1963 r. W międzyczasie właścicielka nie powróciła i nie zamieszkała ponownie w majątku. Organ wnikliwie przeanalizował sprawę w aspekcie dopuszczalności nacjonalizacji i uznać należy, że prawidłowe jest jego stanowisko, że w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia art. 1 ust. 1 i ust. 2 dekretu. Brak jest podstaw do uwzględnienia zarzutu dokonania błędnej wykładni powoływanego przepisu w sytuacji, gdy jak wynika z akt sprawy, właściciel nie wykonywał w istocie żadnego władztwa nad nieruchomością – nie uprawiał, nie doglądał, nie remontował nieruchomości, po 1948 r. nie opłacał podatków, nie pobierał czynszu dzierżawnego, co uprawniało organ do stwierdzenia, że właściciel faktycznie nie władał nieruchomością (tak też NSA w wyroku z 18.05.2017 r. I OSK 2125/15 CBOSA). Prawidłowe jest również stanowisko organu wskazujące, że organ administracyjny nie jest uprawniony do badania zgodności przepisów dekretu z Konstytucją PRL. W postępowaniu nadzorczym organ jedynie bada czy doszło do rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w dacie wydania zakwestionowanej decyzji i nie jest uprawniony do dokonywania ocen zgodności przepisów z Konstytucją (tak też NSA w wyroku z 12.03.2015 r. I OSK 1518/13 CBOSA). Stwierdzić należy, że organ szczegółowo wypowiedział się w uzasadnieniu decyzji w zakresie zarzutu dotyczącego dokonania wywłaszczenia bez odszkodowania i Sąd w całości podziela stanowisko organu w tym zakresie. Otóż orzeczenia PPRN w B. z [...] kwietnia 1963 r. i PWRN w L. z [...] czerwca 1963 r. nie mogły służyć do ubiegania się przez właścicieli o ekwiwalent z art. 5 dekretu. W dacie wydania zakwestionowanych decyzji przepisy ówczesnego prawa nie przewidywały już żadnego odszkodowania. Art. 5 - 7 dekretu z 27 lipca 1949 r. dotyczący otrzymania za grunty przejęte innych działek i sposobu ustalenia wartości przejętych nieruchomości został uchylony z dniem 5 kwietnia 1958 r. wskutek art. 16 ustawy z 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U.P.R.L. 1958/17/71). Tak więc niezasadny jest zarzut naruszenia art. 5 kpa w brzmieniu z 1963 r. Również nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 71 § 1 i 99 § 1 kpa. Zgodnie z art. 99 § 1 kpa wg tekstu pierwotnego, opublikowanego w Dz.U.P.R.L. 1960/30/168 decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji państwowej i strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, osnowę i datę decyzji, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego. Zakwestionowane decyzje zawierały osnowę - rozstrzygnięcie o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego o pow. około 15 ha położonego w M. powiatu b., a stanowiące własność M. S. Jak zasadnie powołał organ, nadzorowane decyzje nie miały charakteru zbiorowego, dotyczyły jednej nieruchomości i jednego właściciela, toteż nie musiały wymieniać przejmowanych działek. Treści decyzji w aspekcie określenia nieruchomości musiały być co najmniej dostateczne, skoro właścicielka wiedziała jakich nieruchomości dotyczy i złożyła od decyzji organu I instancji odwołanie. Decyzje zostały wykonane, a własność nieruchomości przeszła na podmioty trzecie. Jak szczegółowo powołał organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, gdy prawodawca żądał drobiazgowego opisu mienia, to takie dodatkowe wymogi formułował wprost (np. rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1948 r. ws. trybu orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz.U.R.P. 1948/37/271) oraz dekret z 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz.U.R.P. 1947/59/318). Wszystko to przemawia za słusznością twierdzenia Ministra, że przy wydawaniu orzeczeń z 1963r. nie doszło do rażącego naruszenia prawa, jak również braku podstaw do przyjęcia, że zaistniała inna podstawa nieważnością, o których stanowi art. 156 § 1 k.p.a., która przemawiałaby za stwierdzeniem nieważności decyzji z 1963 r. Podkreślić również należy, że stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej jest wyjątkiem od ogólnej zasady stabilności decyzji administracyjnych, wynikającej z art. 16 k.p.a. Może mieć zatem miejsce jedynie wtedy, gdy decyzja dotknięta jest w sposób niewątpliwy jedną z wad wymienionych wyczerpująco w art. 156 § 1 k.p.a. Sąd badając legalność decyzji w oparciu o powołane przepisy i w aspekcie uchybień, które był zobowiązany wziąć pod uwagę z urzędu, doszedł do przekonania, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, jako że zaskarżona decyzja została podjęta zgodnie z zastosowanym prawem. W tym stanie rzeczy Sąd - na mocy art. 151 p.p.s.a. – oddalił skargę.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI