III UK 344/18
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną w sprawie o prawo do renty rodzinnej, potwierdzając, że niezdolność do pracy powstała po osiągnięciu wieku 16 lat nie uprawnia do renty, zgodnie z uchwałą SN z 2006 r.
Sprawa dotyczyła prawa P. K. do renty rodzinnej po zmarłym ojcu. ZUS odmówił prawa, a sądy niższych instancji podtrzymały tę decyzję, uznając, że całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego powstała po osiągnięciu wieku 16 lat i po zakończeniu nauki, co zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej nie uprawnia do renty. Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjną, odwołał się do uchwały siedmiu sędziów SN z 2006 r. (II UZP 10/06), która jednoznacznie przesądziła, że niezdolność do pracy powstała po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy emerytalnej nie daje prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną.
Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną P. K. w sprawie o prawo do renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania renty, ponieważ całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego powstała po osiągnięciu przez niego 16. roku życia oraz po zakończeniu nauki, a także po podjęciu pracy zawodowej. Sądy niższych instancji – Sąd Okręgowy w S. i Sąd Apelacyjny w (...) – podzieliły stanowisko ZUS, oddalając odwołanie. Sąd Apelacyjny powołał się na uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2006 r. (II UZP 10/06), zgodnie z którą dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy emerytalnej, nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Skarżący oparł swoją skargę kasacyjną na argumentach przedstawionych w zdaniu odrębnym do tej uchwały, kwestionując wykładnię przepisu art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej. Podnosił m.in. o błędnej wykładni, naruszeniu zasady równego traktowania oraz niesprawiedliwości takiego rozwiązania. Sąd Najwyższy, analizując przepis art. 68 ust. 1 ustawy emerytalnej, uznał, że uchwała II UZP 10/06 jest prawidłowa. Sąd odrzucił argumentację skarżącego, wskazując na gramatyczną i logiczną wykładnię przepisu, która potwierdza, że niezdolność do pracy powstała po osiągnięciu określonego wieku nie uprawnia do renty rodzinnej. Podkreślono również założenie racjonalności ustawodawcy i brak podstaw do odmiennej interpretacji niż przyjęta w uchwale. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, odstępując od obciążania skarżącego kosztami postępowania kasacyjnego organu rentowego.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (1)
Odpowiedź sądu
Nie, dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy emerytalnej, nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
Uzasadnienie
Sąd Najwyższy oparł się na uchwale siedmiu sędziów SN z 2006 r. (II UZP 10/06), która jednoznacznie interpretuje art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej. Sąd odrzucił argumentację skarżącego o błędnej wykładni gramatycznej, wskazując na enumeracyjny charakter spójnika 'lub' oraz na założenie racjonalności ustawodawcy, które wyklucza odmienną interpretację od tej przyjętej w uchwale. Podkreślono, że przepis ten nie wprowadził dodatkowych przywilejów w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalenie skargi kasacyjnej
Strona wygrywająca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| P. K. | osoba_fizyczna | odwołujący się |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. | instytucja | organ rentowy |
Przepisy (7)
Główne
ustawa emerytalna art. 68 § 1
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2, nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3.
Pomocnicze
ustawa emerytalna art. 12 § 2
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Definicja całkowitej niezdolności do pracy.
ustawa emerytalna art. 75 § 1
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Prawo do dodatku pielęgnacyjnego.
ustawa art. 39 § 1
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
Poprzednia regulacja dotycząca renty rodzinnej.
ustawa art. 48 § 1
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
Odpowiednik art. 75 ust. 1 ustawy emerytalnej.
k.p.c. art. 398 § 14
Kodeks postępowania cywilnego
Podstawa orzekania przez Sąd Najwyższy.
k.p.c. art. 102
Kodeks postępowania cywilnego
Podstawa do odstąpienia od obciążania kosztami postępowania.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Interpretacja art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej zgodna z uchwałą SN II UZP 10/06, zgodnie z którą niezdolność do pracy powstała po osiągnięciu wieku 16 lat nie uprawnia do renty rodzinnej. Założenie racjonalności ustawodawcy i brak podstaw do odmiennej interpretacji niż przyjęta w uchwale SN. Gramatyczna i logiczna wykładnia przepisu potwierdzająca jego brzmienie.
Odrzucone argumenty
Błędna wykładnia art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej przez sądy niższych instancji. Naruszenie zasady równego traktowania podmiotów o różnej sytuacji prawnej i faktycznej. Niesprawiedliwość odmowy przyznania renty rodzinnej dziecku całkowicie niezdolnemu do pracy, które pozostawało na utrzymaniu rodzica. Argumentacja oparta na zdaniu odrębnym do uchwały II UZP 10/06.
Godne uwagi sformułowania
dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy emerytalnej, nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. istotnie u podstaw każdej wykładni przepisu prawnego tkwić powinno założenie racjonalności ustawodawcy. przeniesienie dotychczasowej regulacji (...) do nowej ustawy było redakcyjnie niezręczne.
Skład orzekający
Jolanta Frańczak
przewodniczący
Krzysztof Rączka
członek
Romualda Spyt
sprawozdawca
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Potwierdzenie utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w zakresie interpretacji art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej dotyczącej prawa do renty rodzinnej w przypadku niezdolności do pracy powstałej po osiągnięciu określonego wieku."
Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy specyficznej interpretacji przepisu prawa ubezpieczeń społecznych i może być stosowane w podobnych sprawach dotyczących renty rodzinnej.
Wartość merytoryczna
Ocena: 6/10
Sprawa dotyczy ważnego zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, które ma bezpośrednie przełożenie na sytuację wielu obywateli. Choć rozstrzygnięcie opiera się na utrwalonej linii orzeczniczej, argumentacja przedstawiona w zdaniu odrębnym i odpowiedź Sądu Najwyższego mogą być interesujące dla prawników specjalizujących się w tej dziedzinie.
“Czy niezdolność do pracy po 16. roku życia pozbawia prawa do renty rodzinnej? Sąd Najwyższy wyjaśnia.”
Zdanie odrębne
Józef Iwulski
Zdanie odrębne kwestionowało wykładnię art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, wskazując na logiczny sens rozróżnienia dwóch grup osób, nieracjonalność działań ustawodawcy w przyjętej wykładni, naruszenie zasady równego traktowania oraz niesprawiedliwość odmowy przyznania renty dzieciom całkowicie niezdolnym do pracy, które pozostawały na utrzymaniu rodziców.
Sektor
ubezpieczenia społeczne
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionySygn. akt III UK 344/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Krzysztof Rączka SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Protokolant Grażyna Grabowska w sprawie z odwołania P. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. o prawo do renty rodzinnej, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 5 grudnia 2019 r., skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…) z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt III AUa (…) , oddala skargę kasacyjną i odstępuje od obciążania odwołującego się kosztami postępowania kasacyjnego organu rentowego. UZASADNIENIE Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., po rozpoznaniu wniosku z dnia 20 maja 2016 r., decyzją z dnia 5 października 2016 r., odmówił P. K. prawa do renty po zmarłym w dniu 23 marca 2016 r. ojcu S. K. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.; dalej „ustawa emerytalna”). Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w S., sygn. akt VI U (…) , oddalił odwołanie. Sąd ustalił, że odwołujący się, urodzony w dniu 6 lutego 1964 r., jest całkowicie niezdolny do pracy i niezdolny do samodzielnej egzystencji - która nie powstała przed 16 rokiem życia ani w czasie trwania nauki. Sąd Okręgowy uznał odwołanie ubezpieczonego za bezzasadne, podnosząc, że zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy emerytalnej, dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy emerytalnej nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (II UZP 10/06). Sąd Apelacyjny w (…) wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt III AUa (…) , oddalił apelację ubezpieczonego od powyższego wyroku. Sąd Apelacyjny zaakceptował w całości ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, że ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy i niezdolny do samodzielnej egzystencji, jednakże niezdolność ta nie powstała przed 16 rokiem życia ani w czasie trwania nauki. Podkreślił, że ubezpieczony, po ukończeniu studiów medycznych, rozpoczął pracę zawodową i kontynuował ją do 2005 r. (prawie 13 lat - aż do chwili powstania niezdolności do pracy). Sąd Apelacyjny stwierdził, że w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2006 r., II UZP 10/06, OSNP 2007 nr 5-6, poz. 75) przyjęto, że dziecko, które stało się niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy emerytalnej nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Ubezpieczony oparł swoją apelację na argumentach przedstawionych w zdaniu odrębnym do cytowanej uchwały. Sąd Apelacyjny nie podzielił przeciwnego stanowiska apelującego opartego argumentach przedstawionych w zdaniu odrębnym do powyższej uchwały. Wyrok Sądu Apelacyjny ubezpieczony zaskarżył w całości. Zarzucono naruszenie prawa materialnego, to jest art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, przez błędną wykładnię i przyjęcie, że osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po upływie okresów wskazanych w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy emerytalnej nie nabywają prawa do renty rodzinnej. Wnosząc o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, skarżący wskazał na potrzebę zmiany dotychczasowej wykładni art. 68 ust. 1 pkt. 3 ustawy emerytalnej, gdyż budzi ona poważane wątpliwości, odwołując się w tym zakresie do argumentacji zawartej w zdaniu odrębnym SSN Józefa Iwulskiego do uchwały z dnia 29 września 2006 r., II UZP 10/06, ponadto, na oczywistą zasadność skargi kasacyjnej, wskazując na niesprawiedliwe i niezgodne z intencją ustawodawcy traktowanie osób, które w chwili śmierci miały ustalone prawo do emerytury lub renty, a które stały się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz orzeczenie co do istoty sprawy przez ustalenie, że skarżącemu przysługuje prawo do renty rodzinnej, a także o zasądzenie o organu rentowego na rzecz skarżącego kosztów procesu za obie instancje oraz kosztów postępowania kasacyjnego, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, przy uwzględnieniu kosztów dotychczasowego postępowania. Organ rentowy, w odpowiedzi na skargę kasacyjną, wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie od skarżącego na rzecz organu rentowego kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Przepis art. 68 ust. 1 w pełnym brzmieniu stanowi: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: 1) do ukończenia 16 lat, 2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo 3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2. To ostatnie uregulowanie wywołało rozbieżność w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zgodnie z jednym poglądem, wymienione w tym przepisie dwie grupy osób, jedna lub druga (osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub osoby całkowicie niezdolne do pracy), muszą spełnić warunek powstania niezdolności do pracy we wskazanym okresie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2006 r., I UK 116/05 (OSNP 2007 nr 1-2, poz. 24). Druga możliwość rozumienia tego przepisu przedstawiona została w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2001 r., III AUa 1750/00 (Wokanda 2002 nr 9, s. 38) oraz w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 r., I UK 99/05 (OSNP 2006 nr 21-22, poz. 337). Przyjęto w nich, że warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej dziecka, które przekroczyło wiek wymieniony w punkcie 1 lub 2 art. 68 ustawy emerytalnej , jest powstanie całkowitej niezdolności do pracy wraz z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w każdym czasie, natomiast powstanie całkowitej niezdolności do pracy musi nastąpić przed osiągnięciem tego wieku. Tę rozbieżność orzecznictwa usunęła powołana uchwała Sądu Najwyższego, II UZP 10/06, według której dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy emerytalnej, nie nabywa prawa do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Skarżący powołuje się na argumenty zawarte w zdaniu odrębnym do tej uchwały. Podniesiono, w nim że: 1) w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej występuje jednoznaczne rozróżnienie osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz osób całkowicie niezdolnych do pracy; rozróżnienie to ma logiczny sens tylko wówczas, gdy przypiszemy mu znaczenie normatywne polegające na ustanowieniu różnych przesłanek nabycia prawa do renty rodzinnej; gdyby przesłanki te miały być jednakowe, to wskazane rozróżnienie w tekście przepisu nie powinno występować, gdyż obie te kategorie osób mogły być objęte jednym pojęciem osób całkowicie niezdolnych do pracy, 2) wynik wykładni historycznej przedstawionej w uchwale jest oparty na rozumowaniu zakładającym nieracjonalne działania ustawodawcy, a na tym nie można opierać wykładni, 3) nieusprawiedliwione, jednakowe traktowanie podmiotów, których sytuacja jest różna ze względu na istotne cechy, stanowi naruszenie zasady równego traktowania a sytuacja prawna i faktyczna osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji jest w istotnych elementach odmienna od sytuacji osób całkowicie niezdolnych do pracy, 4) odmowa przyznania dziecku, przez wiele lat całkowicie niezdolnemu do pracy i pozostającemu na utrzymaniu rodziców, świadczenia pochodnego („wypracowanego” przez rodzica) jest niesprawiedliwa. Odnośnie do argumentacji z punktu pierwszego, Sąd Najwyższy w obecnym składzie, uważa za trafne spostrzeżenie, że interpretacja, według której alternatywne wyodrębnienie dwu grup osób, przy czym druga z tych grup została obwarowana dodatkowym warunkiem - powstaniem całkowitej niezdolności do pracy w określonym wieku, jest sprzeczna z wykładnią gramatyczną. Istotnie, skoro komentowany przepis miałby składać się z dwu odrębnych zdań, to drugie z nich w brzmieniu „całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2 ” byłoby pozbawione orzeczenia. Poprawnie zredagowany przepis, jeżeli nadać mu taki sens, jak w przedstawionej interpretacji, musiałby brzmieć: „bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub stały się całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2 ”. Podkreślić też należy, że wyrażenia zawarte w przepisach ustawy niejednokrotnie zawierają słowa niepełnoznaczne, znaczeniowo niesamodzielne, służące do konstrukcji wyrażeń złożonych. W kategoriach językowych najczęściej są to przyimki, spójniki oraz partykuły. Słowa te służą do konstrukcji tekstu i samodzielnie nie wskazują żadnych przedmiotów, ich funkcje są konstrukcyjne i uniwersalne. Słowa takie nazywane są funkcyjnymi (pomocniczymi, synsygramatycznymi lub gramatycznymi). Bez słów funkcyjnych nie można zbudować zdania, z samych słów funkcyjnych również nie można zbudować zdania. Słowa te określane są jako semantycznie niesamodzielne. Słowami tymi legislator posługuje się przy formułowaniu przepisów prawnych w wielu dziedzinach prawa. Spójniki „i” oraz „lub” mogą być odczytane nie tylko jako spójniki zdaniotwórcze (do zbudowania nazwy złożonej w zdaniu podmiotowo-orzecznikowym), tj. jako funktory koniunkcji bądź funktory alternatywy zwykłej, ale i jako tzw. spójniki współrzędne (odpowiadające jedynie funktorom koniunkcji oraz alternatywy zwykłej) i użyte są wtedy w znaczeniu enumeracyjnym, tym samym mogą być stosowane zamiennie (por. A. Malinowski: Systematyka wewnętrzna ustawy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 106-114). W ocenie Sądu Najwyższego, taki właśnie enumeracyjny charakter ma spójnik „lub” w art. 68 ust. 3 ustawy emerytalnej, co oznacza, że przepis ten wymienia stany faktyczne i prawne (całkowita niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), które muszą wystąpić w okresach wskazanych w pkt 1 lub 2 tego artykułu. Innymi słowy, rozróżnienie osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz osób całkowicie niezdolnych do pracy; ma logiczny sens także wtedy, gdy chodzi o enumeratywne wymienienie tych różnych stanów prawnych i faktycznych. Jeśli chodzi o ocenę, że wynik wykładni historycznej przedstawionej w uchwale jest oparty na rozumowaniu zakładającym nieracjonalne działania ustawodawcy, to należy podkreślić, że istotnie u podstaw każdej wykładni przepisu prawnego tkwić powinno założenie racjonalności ustawodawcy. Interpretator natomiast powinien dążyć do takiego tłumaczenia norm, które by tworzyło spójny z prakseologicznego punktu widzenia system. Koncepcja ta zmusza interpretatora do odtworzenia z tekstu prawnego wysłowionych w nim norm prawnych jako wypowiedzi jednoznacznych, niezależnie od błędów, jakie w zakresie redagowania przepisów popełnił prawodawca faktyczny, instytucjonalny (a w gruncie rzeczy jego służby redakcyjne). Innymi słowy, założenie racjonalności ustawodawcy służy odejściu od wykładni językowej, jeżeli jej wynik prowadzi do wniosków nieakceptowalnych z punktu widzenia spójności systemu prawa czy uniwersalnych wartości. Na to właśnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uchwale, wskazując, że przeniesienie dotychczasowej regulacji ( art. 39 ust. 1 u stawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.) do nowej ustawy było redakcyjnie niezręczne. Gdyby przepis aktualnie obowiązującej ustawy należało rozumieć inaczej niż brzmiący identycznie przepis poprzedniej ustawy , musiałyby istnieć podstawy uzasadniające odmienną interpretację. Z porównania obu regulacji wynika, że ustawa o emeryturach i rentach nie wprowadziła w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego dodatkowych świadczeń czy przywilejów dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Osobom takim przysługuje jedynie dodatek pielęgnacyjny na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, będącego odpowiednikiem art. 48 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników, jeżeli mają ustalone prawo do emerytury lub renty. Gdyby ustawodawca chciał wprowadzić dodatkowy przywilej w zakresie renty rodzinnej, uczyniłby to w sposób wyraźny i jednoznaczny w sytuacji, gdy wprowadzenie takiego przywileju kłóci się z filozofią całej ustawy. Należy także podzielić pogląd, że osoby całkowicie niezdolne do pracy z definicji utraciły zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy ( art. 12 ust. 2 ustawy emerytalnej). W przypadku posiadania lub nabycia przez te osoby odpowiednich kwalifikacji mogą one wykonywać pracę i normalnie zarobkować, jest to jednak wyjątek, a nie reguła. Wyjątki takie mogą występować także w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które przy wykonywaniu czynności życiowych muszą korzystać z pomocy innej osoby, jednak ich szczególne kwalifikacje zawodowe pozwalają na zarobkowanie (na przykład osoby całkowicie niewidome albo osoby niemogące poruszać się samodzielnie, które wykonują pracę umysłową). Trafne jest także spostrzeżenie, że na pewno słuszne by było przyznanie renty rodzinnej dzieciom zmarłego całkowicie niezdolnym do pracy lub tylko tym z nich, które są także niezdolne do samodzielnej egzystencji, jeżeli tego rodzaju niezdolność powstała w krótkim czasie po osiągnięciu wieku 16 lat lub po ukończeniu szkoły, a dzieci te pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Jednakże przepis przyznający takie prawo musiałby zawierać odpowiednie zastrzeżenie. Trzeba też podkreślić, że art. 58 ust. 1 ustawy emerytalnej – przez ustalenie wymaganych okresów ubezpieczenia w zależności od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - daje szanse na wypracowanie własnej renty. W takim zaś przypadku nie sposób uznać, że wyłożony w uchwale przepis jest niesprawiedliwy. Nota bene tak jest w przypadku skarżącego, który nabył prawo do własnej renty z tytułu niezdolności do pracy. Mając na uwadze powyższe, Sąd Najwyższy na podstawie art. 398 14 k.p.c. orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania kasacyjnego rozstrzygnięto na podstawie art. 102 k.p.c.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI