III SA/Wa 811/24

Wojewódzki Sąd Administracyjny w WarszawieWarszawa2024-10-23
NSApodatkoweWysokawsa
VATodliczenie podatkuwznowienie postępowaniaTSUEoszustwo podatkowenadużycie prawakaruzela podatkowatransakcje pozorneOrdynacja podatkowadyrektywa VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę syndyka masy upadłości na decyzję odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie VAT, uznając, że wyrok TSUE dotyczący pozorności transakcji nie miał wpływu na sprawę, w której stwierdzono oszustwo podatkowe.

Syndyk masy upadłości spółki złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku VAT za 2013 r. Wniosek o wznowienie postępowania oparto na wyroku TSUE C-114/22, który miał dowodzić, że organy nie wykazały nadużycia prawa przez spółkę. Sąd administracyjny oddalił skargę, stwierdzając, że wyrok TSUE dotyczył innej podstawy prawnej (pozorności transakcji), podczas gdy w sprawie stwierdzono oszustwo podatkowe, a transakcje były traktowane jako niedokonane.

Sprawa dotyczyła skargi Syndyka masy upadłości G. sp. z o.o. w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W., która utrzymała w mocy decyzję o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji z 2017 r. w sprawie podatku od towarów i usług za 2013 r. Syndyk oparł wniosek o wznowienie postępowania na wyroku TSUE C-114/22, argumentując, że organy podatkowe nie wykazały, iż spółka działała w warunkach nadużycia prawa, co jest warunkiem pozbawienia prawa do odliczenia VAT zgodnie z prawem UE. Sąd administracyjny oddalił skargę. W uzasadnieniu wskazano, że wyrok TSUE C-114/22 dotyczy sytuacji, gdy transakcje są pozorne w rozumieniu prawa cywilnego i stanowi podstawę do zakwestionowania prawa do odliczenia na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT. Natomiast w przedmiotowej sprawie organy podatkowe, co zostało prawomocnie potwierdzone wyrokiem WSA III SA/Wa 1065/17, stwierdziły, że transakcje spółki były niedokonane w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, ponieważ obrót towarami (telefonami komórkowymi) nie miał celu gospodarczego i stanowił oszustwo podatkowe (tzw. karuzela podatkowa). Sąd podkreślił, że oszustwo podatkowe jest odmienną kategorią niż nadużycie prawa, a wyrok TSUE C-114/22 nie miał wpływu na decyzję wymiarową, która opierała się na stwierdzeniu oszustwa, a nie pozorności transakcji.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (2)

Odpowiedź sądu

Nie, wyrok TSUE C-114/22 nie ma wpływu na decyzję wymiarową, ponieważ dotyczy on innej podstawy prawnej (pozorności transakcji cywilistycznej) niż ta, na której oparto decyzję w sprawie (oszustwo podatkowe i transakcje niedokonane).

Uzasadnienie

Sąd rozróżnił sytuację oszustwa podatkowego od nadużycia prawa i pozorności transakcji. Wyrok TSUE C-114/22 odnosi się do pozorności transakcji (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c u.p.t.u.), podczas gdy w sprawie stwierdzono oszustwo podatkowe i transakcje niedokonane (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a u.p.t.u.), co wyklucza zastosowanie wyroku TSUE.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

oddalono_skargę

Przepisy (4)

Główne

O.p. art. 240 § 1 pkt 11

Ordynacja podatkowa

Przesłanka wznowienia postępowania w postaci orzeczenia TSUE mającego wpływ na treść decyzji.

u.p.t.u. art. 88 § 3a pkt 4 lit. a

Ustawa o podatku od towarów i usług

Podstawa do zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdy transakcje są traktowane jako niedokonane z uwagi na brak celu gospodarczego lub wyłudzenie VAT.

Pomocnicze

u.p.t.u. art. 88 § 3a pkt 4 lit. c

Ustawa o podatku od towarów i usług

Podstawa do zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku pozorności czynności cywilnoprawnej.

P.p.s.a. art. 151

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Podstawa do oddalenia skargi, gdy sąd nie dostrzega uchybień powodujących konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji.

Argumenty

Skuteczne argumenty

Wyrok TSUE C-114/22 nie ma zastosowania, ponieważ dotyczy pozorności transakcji, a w sprawie stwierdzono oszustwo podatkowe. Transakcje spółki były niedokonane w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a u.p.t.u. z uwagi na brak celu gospodarczego i wyłudzenie VAT. Oszustwo podatkowe jest odrębną kategorią od nadużycia prawa, co wyklucza konieczność badania zamiaru uzyskania korzyści podatkowej.

Odrzucone argumenty

Organy podatkowe nie wykazały, że spółka działała w warunkach nadużycia prawa zgodnie z wyrokiem TSUE C-114/22. Wyrok TSUE C-114/22 ma wpływ na treść decyzji wymiarowej, ponieważ organy nie wykazały spełnienia przesłanek pozwalających na uznanie transakcji za nadużycie prawa.

Godne uwagi sformułowania

"obrót towarami nabytymi od K. nie miał celu gospodarczego." "Transakcje zakupu telefonów komórkowych należało traktować jako niedokonane w rozumieniu ww. przepisu, który obejmuje przypadki, kiedy to czynności są wyreżyserowane jedynie po to, by wyłudzić podatek od towarów i usług." "należy odróżniać sytuację gdy mamy do czynienia z transakcją fikcyjną w ścisłym sensie, tj. gdy nie następuje faktyczna dostawa towarów lub świadczenie usług, od sytuacji, w której obrót towarowy lub usługowy wprawdzie ma miejsce, ale działanie podatnika wskazuje na oszustwo bądź nadużycie w podatku od wartości dodanej." "Działania bezprawnych, noszących znamiona oszustwa na gruncie podatku od wartości dodanej, nie można więc traktować jako nadużycia w znaczeniu, jakie przypisuje temu pojęciu dyrektywa VAT oraz dotyczące jej orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE." "Korzyść nie tyle podważająca cel danej regulacji VAT, ile bezprawna (oszukańcza) w swej naturze, jest immanentną składową procederu takiego, jak wykazany przez organy podatkowe w przypadku spółki." "po pierwsze wykazano oszustwo, co wykluczało ustalenia dotyczące nadużycia... Po wtóre zaś, ustalenie o oszukańczym charakterze transakcji... nie opierało się na twierdzeniu, że były one pozorne w rozumieniu prawa cywilnego, lecz że w ogóle pozostawały poza systemem VAT."

Skład orzekający

Alojzy Skrodzki

przewodniczący

Hanna Filipczyk

członek

Tomasz Grzybowski

sprawozdawca

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Wysoka

Powoływalne dla: "Rozróżnienie między oszustwem podatkowym a nadużyciem prawa w kontekście prawa do odliczenia VAT oraz interpretacja wpływu orzecznictwa TSUE na krajowe postępowania podatkowe."

Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji oszustwa podatkowego (karuzela VAT) i odnosi się do stanu prawnego obowiązującego w 2013 r., choć zasady interpretacyjne są uniwersalne.

Wartość merytoryczna

Ocena: 7/10

Sprawa dotyczy ważnego rozróżnienia między oszustwem a nadużyciem prawa w VAT, co jest kluczowe dla praktyki podatkowej. Pokazuje, jak orzecznictwo TSUE jest interpretowane przez sądy krajowe.

Oszustwo VAT vs. Nadużycie prawa: Kiedy wyrok TSUE naprawdę zmienia zasady gry?

Sektor

finanse

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
III SA/Wa 811/24 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2024-10-23
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2024-04-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Alojzy Skrodzki /przewodniczący/
Hanna Filipczyk
Tomasz Grzybowski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alojzy Skrodzki, Sędziowie sędzia WSA Hanna Filipczyk, asesor WSA Tomasz Grzybowski (sprawozdawca), Protokolant starszy sekretarz sądowy Cezary Ciwiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2024 r. sprawy ze skargi Syndyka masy upadłości G. sp. z o.o. w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2024 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2013 r. oddala skargę
Uzasadnienie
Zaskarżoną decyzją z [...] stycznia 2024 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] października 2023 r., wydaną wobec Syndyka Masy Upadłości G. sp. z o.o. w upadłości (skarżący), o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej tego organu z [...] stycznia 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.
Jak wynika z motywów decyzji, wniosek o wznowienie postępowania syndyk oparł na przesłance wymienionej w art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, tj. poprzez wskazanie na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść wydanej decyzji wymiarowej. Tym orzeczeniem wg strony miał być wyrok TSUE w sprawie C-114/22, zgodnie z którym przepisy dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, na mocy których podatnik jest pozbawiony prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej z tego tylko powodu, że podlegająca opodatkowaniu transakcja gospodarcza jest uważana za pozorną i dotknięta nieważnością na podstawie przepisów krajowego prawa cywilnego, bez konieczności wykazania, iż zostały spełnione przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie, w świetle prawa Unii, tej transakcji jako pozornej lub, w przypadku gdy rzeczona transakcja została faktycznie dokonana, że jest ona wynikiem oszustwa w zakresie podatku od wartości dodanej lub nadużycia prawa. Zdaniem strony w decyzji wymiarowej nie wykazano, że zostały (zgodnie z ww. wyrokiem) spełnione przesłanki pozwalające na uznanie dokonanych transakcji za nadużycie prawa. Tym samym organy podatkowe nie wykazały istnienia przesłanek pozbawienia prawa do odliczenia podatku zgodnie z prawem UE (s. 6 decyzji).
Odnosząc się do wskazanych okoliczności organ przypomniał, że przedmiotem wznowionego postępowania była decyzja ostateczna wydana m.in. w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Z decyzji tej wynika, że obrót towarami nabytymi od K. nie miał celu gospodarczego. Transakcje zakupu telefonów komórkowych należało traktować jako niedokonane w rozumieniu ww. przepisu, który obejmuje przypadki, kiedy to czynności są wyreżyserowane jedynie po to, by wyłudzić podatek od towarów i usług. Taką kwalifikację działania podatnika potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku o sygn. III SA/Wa 1065/17, oddalającym skargę strony na ww. ostateczną decyzję z [...] stycznia 2017 r. Natomiast przywołany w ramach wniosku o wznowienie postępowania wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE odnosi się do kwalifikacji prawnej czynności podatnika, jako pozbawiającej prawa do odliczenia podatku naliczonego, w kontekście związku tego działania z cywilistyczną pozornością czynności. Wyrok TSUE dotyczył więc niezgodności art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dyrektywą VAT. Jako taki nie ma wpływu na decyzję wymiarową opartą na odmiennej kwalifikacji prawnej działania podatnika w tej sprawie (s. 7-9 decyzji).
W skardze do tut. Sądu syndyk, domagając się uchylenia decyzji wydanych przez dyrektora izby administracji skarbowej w obu instancjach oraz zwrotu kosztów postępowania, zarzucił naruszenie:
- art. 120 w zw. z art. 122, art. 187 i art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej poprzez pominięcie i nieustosunkowanie się w uzasadnieniu decyzji do istotnych aspektów wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości,
- art. 120 w zw. z art. 122 i z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez błędne uznanie, że spółka odniosła dodatkowe korzyści, nie przewidziane ustawą o podatku od towarów i usług w przypadku zapłacenia podatku należnego, w przypadku poniesienia pełnego ciężaru ekonomicznego podatku należnego,
- art. 120 w zw. z art. 245 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez utrzymanie w obrocie prawnym decyzji podatkowych pozbawiających prawa do odliczenia zapłaconego podatku od towarów i usług przez spółkę będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, która podatek odliczony zapłaciła.
W motywach skargi syndyk podtrzymał zapatrywanie, że organy podatkowe nie wykazały, aby spółka działała w warunkach nadużycia prawa, czego wymaga prawo UE do pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z przywołanym wyrokiem w sprawie C-114/22 (s. 2 i n. skargi). W szczególności nie wykazano, że podatnik działał z zamiarem osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z celami dyrektywy VAT (s. 3 in fine i n. skargi). Pominięcie takiej analizy na etapie wymiaru podatku oznacza, że wydane przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenie ma istotny wpływ na zapadłe rozstrzygnięcie wymiarowe, skoro podatnik realizował tylko podstawowe prawo związane z zasadą neutralności VAT (s. 6 in fine i n. skargi).
W ramach odpowiedzi na skargę organ w całości podtrzymał zapatrywanie wynikające z decyzji, wnosząc o oddalenie skargi (s. 8 i n.).
Na rozprawie przed tut. Sądem nikt się nie stawił.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.
Krytyka zaskarżonej decyzji zasadza się na twierdzeniu, że organy orzekając w sprawie wymiarowej nie wykazały, że podatnik działał z zamiarem osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z celami dyrektywy VAT. Ze skargi wynika, że zdaniem syndyka obowiązek taki spoczywał na organach, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości w ww. wyroku o sygn. C-114/22. Tym samym zarzuty skargi i argumentacja nawiązują do instytucji nadużycia prawa, która – co trafnie wywiedziono w spornej decyzji – nie jest relewantna w okolicznościach sprawy wymiarowej.
Przypomnieć trzeba w tym kontekście, co zresztą wynika również z wyroku Trybunału Sprawiedliwości o sygn. C-114/22, że należy odróżniać sytuację gdy mamy do czynienia z transakcją fikcyjną w ścisłym sensie, tj. gdy nie następuje faktyczna dostawa towarów lub świadczenie usług, od sytuacji, w której obrót towarowy lub usługowy wprawdzie ma miejsce, ale działanie podatnika wskazuje na oszustwo bądź nadużycie w podatku od wartości dodanej. Bez wątpienia z pierwszą z ww. sytuacji (fikcyjna transakcja sensu stricto) nie mamy do czynienia na gruncie sprawy. Pozostałe dwie kategorie odnoszą się z kolei odpowiednio do sytuacji (1) obrotu, który nie ma rzeczywistego gospodarczego znaczenia, a zorientowany jest jedynie na wywołanie określonych, przestępczych skutków na gruncie podatkowym (oszustwo) oraz do sytuacji (2) faktycznych czynności ułożonych w ten sposób, by wyłącznym celem było uzyskanie korzyści podatkowej (spośród licznych zob. np. wyrok TSUE w sprawie Tanoarch, C-504/10, pkt 51 i n.). Dane działanie może być zasadniczo jednym albo drugim, tzn. podział między oszustwem, a nadużyciem ma charakter dychotomiczny (por. również wyrok NSA o sygn. I FSK 1865/16, CBOSA, pkt 3.18 i n. uzasadnienia). Działań bezprawnych, noszących znamiona oszustwa na gruncie podatku od wartości dodanej, nie można więc traktować jako nadużycia w znaczeniu, jakie przypisuje temu pojęciu dyrektywa VAT oraz dotyczące jej orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (spośród wielu por. zwłaszcza fundamentalne w tym zakresie wyroki w sprawach Axel Kittel z jednej strony, a z drugiej Halifax). Linię demarkacyjną między oszustwem a nadużyciem wyznacza ustalenie, czy towar (usługa) ma jedynie legitymizować działanie, które samo w sobie nie ma gospodarczego charakteru i zmierza zasadniczo do uzyskania rezultatu, który wiąże się z jednoczesną odpowiedzialnością karną lub karnoskarbową (oszustwo). Przy tym obrót rzeczywistym towarem jest niejako normą w dobrze zorganizowanym oszustwie. Nie wynika stąd jednakże, że obrót taki ma uzasadnienie ekonomiczne. Transakcje dokonywane są bowiem zasadniczo w celu wyłudzenia/obniżenia VAT. Działania uczestnika takiego łańcucha transakcji pozostają poza systemem VAT. Nabycie towaru nie powoduje w takiej sytuacji powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur mających dokumentować to nabycie, a dalsza jego odsprzedaż nie powinna być ewidencjonowana jako czynność wywołująca określone skutki na gruncie podatku od towarów i usług, w tym jako WDT, czy eksport. Taka wykładnia dyrektywy VAT, jak i implementującej ją ustawy o VAT jest ugruntowana, zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (por. choćby ww. wyrok w sprawie Axel Kittel), jak i w rodzimym orzecznictwie (por. np. wyrok NSA o sygn. I FSK 859/18, CBOSA). Jest to zarazem odmienna sytuacja od takiej, gdy cel gospodarczy, jakkolwiek zrealizowany, mógłby zostać osiągnięty w inny sposób, a według organu okoliczności transakcji wskazują, że jedynym celem ustalonego przebiegu transakcji była korzyść podatkowa, jak np. że dana dostawa / świadczenie stanowi sztuczną konstrukcję stworzoną w celu uniknięcia opodatkowania późniejszej (zasadniczej) czynności i dlatego nie należy jej uwzględniać do celów określenia VAT. Przykładowo w sprawie C-251/16 Edward Cussens et al. Trybunał Sprawiedliwości analizował na gruncie instytucji nadużycia prawa stan faktyczny, w którym umowy najmu nieruchomości zostały zawarte w warunkach wskazujących na intencję obejścia przepisów opodatkowujących sprzedaż nowych budynków lub części, a to przez wykorzystanie zwolnienia podatkowego dotyczącego sprzedaży tych budynków, które były już przedmiotem tzw. pierwszego zasiedlenia (pkt 69 i n.).
Na tym tle zauważyć należy, że w sprawie strony prawomocnie potwierdzono, w ww. wyroku tut. Sądu o sygn. III SA/Wa 1065/17, prawidłowość stanowiska organów, że w ramach dokonywanych transakcji "skarżąca pełniła w karuzeli podatkowej rolę brokera, uwidaczniającą się między innymi w osiąganiu zysków związanych ze stosowaniem stawki VAT 0% na sprzedawane telefony komórkowe, nabywaniem towaru od podmiotu buforowego (K. ) i wywożeniem go z kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dzięki zastosowaniu zerowej stawki VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych ([...]) skarżąca występowała o zwrot VAT [...] organy podatkowe skutecznie zakwestionowały sporne faktury wystawione na rzecz skarżącej, gdyż z całości materiału dowodowego wynika, że czynności w nich opisane nie zostały dokonane [...] W konsekwencji [...] w sprawie istniały podstawy do zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT". Wynika stąd, że organy stwierdziły, że spółka działała w warunkach oszustwa podatkowego, nie zaś nadużycia. To oznacza z kolei, że nie było rzeczą organów badanie, czy celem tego działania była korzyść podatkowa rozumiana, jak wskazano, na takie ukształtowanie transakcji, by mimo pozornej zgodności z regulacjami VAT zmierzały do zniweczenia ich celu. Korzyść nie tyle podważająca cel danej regulacji VAT, ile bezprawna (oszukańcza) w swej naturze, jest immanentną składową procederu takiego, jak wykazany przez organy podatkowe w przypadku spółki.
Organ wywiódł z powyższego prawidłowy wniosek (s.8 i n. decyzji), że orzeczenie TSUE odnosiło się do odmiennej podstawy normatywnej zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego, tzn. do sytuacji gdy wystawione faktury potwierdzają czynności, do których zastosowanie znajduje w szczególności cywilistyczna konstrukcja pozorności czynności (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług). To tę przesłankę Trybunał uznał za wadliwą, bowiem o ile pozorny charakter, na podstawie przepisów krajowego prawa cywilnego, umowy zawartej między podatnikiem a wystawcą faktury może stanowić wskazówkę co do praktyk stanowiących oszustwo lub nadużycie w rozumieniu i przy stosowaniu dyrektywy 2006/112, o tyle taka praktyka nie może zostać wywiedziona z tej tylko okoliczności. Konieczne jest zatem jeszcze wykazanie, zwłaszcza jeżeli transakcja została faktycznie dokonana, że owo prawo do odliczenia zostało wykonane w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie (pkt 49 i n. wyroku). Tymczasem w sprawie wymiarowej będącej przedmiotem wniosku o wznowienie postępowania stwierdzono, jak zauważono, że transakcje spółki w ogóle nie miały gospodarczego charakteru, tj. że towar stanowił jedynie "nośnik" VAT, obrót następował w celu dokonania oszustwa podatkowego, co pozwalało zakwalifikować sporne transakcje jako "niedokonane" w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
Zatem po pierwsze wykazano oszustwo, co wykluczało ustalenia dotyczące nadużycia, a co wynika już tylko z przywołanego przez stronę wyroku C-114/22, który warunkuje pozbawienie prawa do odliczenia ustaleniem, że "zostało wykonane w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie", tj. jednym (oszustwem) lub drugim (nadużyciem) (pkt 50 wyroku). To z kolei wykluczało czynienie ustaleń w zakresie zamiaru uzyskania korzyści podatkowej. Po wtóre zaś, ustalenie o oszukańczym charakterze transakcji, których uczestnikiem była spółka, nie opierało się na twierdzeniu, że były one pozorne w rozumieniu prawa cywilnego, lecz że w ogóle pozostawały poza systemem VAT (faktury zakupowe nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych). Sytuacja była więc jakościowo odmienna od tej, do której odnosi się przywołany we wniosku wznowieniowym wyrok TSUE. W rezultacie nie sposób uznać, by miał on wpływ na treść wydanej decyzji wymiarowej, w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej.
Z tych powodów orzeczono jak w sentencji, stosownie do art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ponieważ Sąd nie dostrzegł orzekając w granicach sprawy uchybień powodujących konieczność uchylenia spornej decyzji.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI