III SA/Kr 156/19
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuWojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę spółki A Sp. z o.o. w sprawie zwrotu odsetek od należności celnych, uznając, że organ celny prawidłowo ustalił 5-letni termin przedawnienia należności i nie było podstaw do oprocentowania zwróconych odsetek.
Spółka A Sp. z o.o. domagała się zwrotu odsetek od należności celnych, kwestionując prawidłowość ustalenia 5-letniego terminu przedawnienia należności celnych oraz prawo do oprocentowania zwróconych odsetek. Sąd uznał, że organy celne prawidłowo zastosowały 5-letni termin przedawnienia, opierając się na ustaleniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, że eksporter z Indonezji wprowadził w błąd organy celne co do pochodzenia towarów. Sąd oddalił również żądanie oprocentowania zwróconych odsetek, wskazując, że przepisy prawa krajowego nie przewidują takiej możliwości, a odsetki od należności celnych nie są traktowane jako należności celne w rozumieniu Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpoznał skargę spółki A Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zwrotu odsetek od należności celnych. Spółka domagała się uchylenia decyzji organu I instancji i zaskarżonej decyzji, zarzucając naruszenie przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Prawa celnego, w szczególności błędną interpretację przepisów dotyczących oprocentowania zwracanych odsetek. Organ odwoławczy, uchylając częściowo decyzję organu I instancji, orzekł zwrot odsetek w kwocie 35 236,60 zł, co było związane z wcześniejszym wyrokiem NSA. Sąd administracyjny oddalił skargę, akceptując ustalenia faktyczne dotyczące wprowadzenia w błąd przez indonezyjskiego eksportera co do pochodzenia towarów, co uzasadniało zastosowanie 5-letniego terminu przedawnienia należności celnych. Sąd podkreślił, że ustalenia NSA w sprawie I GSK 1040/16, dotyczące prawa organów celnych do retrospektywnego zaksięgowania długu celnego w terminie 5 lat, wiążą w sprawie. Sąd odrzucił również argumentację spółki dotyczącą oprocentowania zwróconych odsetek, wskazując, że przepisy prawa krajowego nie przewidują takiej możliwości, a odsetki te nie są traktowane jako należności celne w rozumieniu Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Sąd wyjaśnił, że umorzenie dochodzenia karnego skarbowego w Polsce z powodu braku znamion czynu zabronionego po stronie polskich obywateli nie miało wpływu na termin przedawnienia należności celnych, ze względu na zasadę terytorialności prawa karnego.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (3)
Odpowiedź sądu
Tak, termin przedawnienia należności celnych wynosi 5 lat, jeśli dług celny powstał na skutek czynu podlegającego w chwili popełnienia wszczęciu postępowania karnego, nawet jeśli dochodzenie zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego po stronie polskich obywateli.
Uzasadnienie
Sąd oparł się na orzecznictwie NSA, które potwierdziło prawo organów celnych do retrospektywnego zaksięgowania długu celnego w terminie 5 lat na podstawie art. 221 ust. 4 WKC, gdy czyn spowodował powstanie długu celnego i był zagrożony sankcją karną, niezależnie od późniejszego umorzenia postępowania karnego w Polsce.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalono_skargę
Przepisy (16)
Główne
WKC art. 221 § ust. 4
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
Pomocnicze
Prawo celne art. 65 § ust. 5
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Prawo celne art. 67
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
WKC art. 220 § ust. 2
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
WKC art. 4
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
WKC art. 236 § ust. 1
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
WKC art. 241 § tiret 2
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny
PPSA art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
PPSA art. 153
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
k.k.s. art. 87 § § 1
Kodeks karny skarbowy
k.p.k. art. 17 § § 1 pkt 1
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 17 § § 1 pkt 3
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 3 § § 2
Kodeks postępowania karnego
Ord.pod. art. 70 § § 6 pkt 1
Ordynacja podatkowa
Ord.pod. art. 72 § § 2
Ordynacja podatkowa
Ord.pod. art. 78 § § 1
Ordynacja podatkowa
Argumenty
Skuteczne argumenty
Organ celny prawidłowo zastosował 5-letni termin przedawnienia należności celnych. Nie ma podstaw prawnych do żądania oprocentowania zwróconych odsetek od należności celnych. Indonezyjski eksporter wprowadził w błąd organy celne co do pochodzenia towarów, co uzasadniało retrospektywne zaksięgowanie długu celnego.
Odrzucone argumenty
Naruszenie art. 241 tiret 2 WKC i art. 72 §2, art. 78 §1 Ord.pod. w zw. z art. 67 ust. 1 Prawa celnego poprzez błędną interpretację przepisów i odmowę oprocentowania zwróconych odsetek. Umorzenie dochodzenia karnego skarbowego na podstawie art. 17 §1 kpk oznaczało, że nie popełniono przestępstwa, co powinno wpłynąć na przedawnienie należności. Należności celne przywozowe nie obejmują odsetek, a zatem art. 67 ust. 1 Prawa celnego nie ma zastosowania do oprocentowania zwróconych odsetek.
Godne uwagi sformułowania
organy celne miały prawo wydać decyzje o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty długu celnego w terminie 5 letnim na podstawie art. 221 ust. 4 WKC w zw. z art. 56 Prawa celnego to indonezyjski eksporter wprowadził w błąd indonezyjskie organy celne poprzez tworzenie warunków wiarygodności co do «produkcji» spornych wyrobów w Indonezji czyn eksportera spełniał niewątpliwie warunki do jego kwalifikacji jako czynu podlegającego wszczęciu postępowania karnego z art. 87§1 kks ze wszystkimi konsekwencjami Niewątpliwie, zdaniem Sądu, sam czyn polegający na wprowadzeniu w błąd Urzędu Celnego zaistniał.
Skład orzekający
Ewa Michna
przewodniczący sprawozdawca
Janusz Kasprzycki
członek
Maria Zawadzka
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dotyczących przedawnienia należności celnych w kontekście czynów podlegających postępowaniu karnemu, a także kwestia oprocentowania zwróconych odsetek od należności celnych."
Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy specyficznej sytuacji związanej z pochodzeniem towarów i zastosowaniem cła antydumpingowego, a także interpretacji przepisów celnych UE i krajowych.
Wartość merytoryczna
Ocena: 6/10
Sprawa dotyczy złożonych kwestii celnych, przedawnienia i interpretacji przepisów UE, co jest interesujące dla prawników specjalizujących się w prawie celnym i handlowym. Pokazuje, jak ustalenia dotyczące pochodzenia towarów mogą wpływać na zobowiązania celne.
“5 lat na zapłatę cła? Sąd wyjaśnia, kiedy przedawnienie nie działa.”
Dane finansowe
WPS: 35 236,6 PLN
Sektor
transport
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyIII SA/Kr 156/19 - Wyrok WSA w Krakowie
Data orzeczenia
2019-04-26
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2019-02-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Michna /przewodniczący sprawozdawca/
Janusz Kasprzycki
Maria Zawadzka
Symbol z opisem
6305 Zwrot należności celnych
Hasła tematyczne
Celne prawo
Sygn. powiązane
I GSK 1927/19 - Wyrok NSA z 2020-05-29
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 167
65 ust. 5 i art. 67
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne - tekst jedn.
Dz.U.UE.L 1992 nr 302 poz 1 Art. 220 ust. 2
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny.
Sentencja
|Sygn. akt III SA/Kr 156/19 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna (spr.), Sędziowie: WSA Janusz Kasprzycki, WSA Maria Zawadzka, , , Protokolant: Specjalista Agata Zaręba-Piotrowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2019 r., sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w K na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 30 listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu odsetek od należności celnych skargę oddala
Uzasadnienie
Decyzją z [...] 2018 r. Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego odmówił A Sp. z o.o. w K (dalej "strona skarżąca") zwrotu uiszczonej kwoty:
1/ cła naliczonej według stawki celnej konwencyjnej w wysokości: 4 064 zł określonej decyzją z [...] 2015 r, od towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu według zgłoszeń celnych;
2/ cła ostatecznego antydumpingowego w wysokości 93 369 zł, od towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu wg zgłoszeń celnych;
3/ odsetek w kwocie 35 236,60 zł.
Po wniesieniu odwołania Dyrektor Izby Administracji Celnej zaskarżoną w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym decyzją z 30 listopada 2018 r. nr [...], uchylił ww. decyzję organu I instancji w części dotyczącej odmowy zwrotu uiszczonych odsetek i w tym zakresie orzekł zwrot 35 236,60 zł, a w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Orzeczenie zwrotu odsetek miało związek z otrzymanym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2018 r., I GSK 1040/16, w którym sąd II instancji uchylił wydany w sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 2 grudnia 2015 r., III SA/Kr 722/15 i decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...] 2015 r. Natomiast decyzja Naczelnika Urzędu Celnego z [...] 2015 r. w przedmiocie długu celnego – wymierzająca cło wg stawki konwencyjnej, cło antydumpingowe oraz odsetki za zwłokę – nie została uchylona.
Organ odwoławczy wskazał więc, że po uchyleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny ww. decyzji wymiarowej (tj. decyzji organu odwoławczego z 12 maja 2015 r.) organ II instancji ponownie rozpatrując odwołanie z 4 marca 2015 r. – decyzją z 19 listopada 2018 r. uchylił zaskarżoną decyzję [...] 2015 r. w części określającej wysokość odsetek do zapłaty oraz stwierdził brak obowiązku poboru odsetek naliczonych od kwoty 97 433 zł. (należne cło oraz cło antydumpingowe), o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 167 z późn. zm.).
Organ odwoławczy podkreślił, że należności celne przywozowe podlegają zwrotowi gdy okaże się, że w chwili uiszczenia kwota tych należności nie była prawnie należna lub gdy kwota ta została zaksięgowana niezgodnie z art. 220 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego tj. Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE. L. z 1992 r. Nr 302, str. 1 z późn. zm.). W szczególności organ zauważył, odnosząc się do argumentacji pełnomocnika strony skarżącej powołującej się na przedawnienie należności celnych w dniu ich wymiaru, że orzekający w sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku z 27 czerwca 2018 r., I GSK 1040/16 nie podzielił poglądów strony skarżącej o 3 letnim terminie przedawnienia i wskazał, że "organy celne miały prawo wydać decyzje o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty długu celnego w terminie 5 letnim na podstawie art. 221 ust. 4 WKC w zw. z art. 56 Prawa celnego i w tym zakresie zarzuty skargi kasacyjnej są chybione".
Organ podał, że spór dotyczył zgłoszenia dokonanego [...] 2011 r. przez B Sp. z o.o. w K. Zgłaszająca dołączyła świadectwo pochodzenia FORM A [...] z 14 września 2011 r. i na tej podstawie zastosowała stawkę celną preferencyjną w wysokości 0% dla towarów pochodzących z Indonezji.
Organ wskazał również, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że indonezyjski eksporter w rzeczywistości nie produkował stalowych artykułów w B w Indonezji, ale eksportował bezprawnie do UE chińskie produkty. Ustalenia te zostały przede wszystkim poparte w toku śledztwa urzędu OLAF współdziałającego w tym zakresie z właściwymi organami Indonezji. Zakwestionowano więc ww. świadectwo pochodzenia.
W oparciu o powyższe informacje Naczelnik Urzędu Celnego wszczął z urzędu postępowania celne, które zakończyły się m.in. wydaniem ww. decyzji z [...] 2015 r., w której zastosował stawki celne dla towaru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej tj.: nie wyraził zgody na stosowanie preferencji taryfowych dla towarów objętych ww. zgłoszeniami celnymi, określił kwoty długu celnego podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu oraz kwoty długu celnego - ostatecznego cła antydumpingowego podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu, powiadomił o retrospektywnym zaksięgowaniu ww. kwot długu celnego oraz poinformował o obowiązku wpłaty kwot określonych ww. decyzjami wraz z samodzielnie obliczonymi odsetkami zgodnie z art. 222 ust 1 lit a Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 167 z późn. zm.).
Wobec powyższego organ wyjaśnił, że Urząd Celny prowadził postępowanie karne skarbowe w sprawie wprowadzenia w błąd organu uprawnionego do kontroli celnej w sprawie o przestępstwo skarbowe z art. 87 § 1 kks. Postanowieniem z 11 kwietnia 2016 r. Urząd Celny umorzył dochodzenie. Na skutek zażalenia skarżącej, która domagała się uchylenia ww. postanowienia o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy i orzeczenia o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk (niepopełnienia przestępstwa skarbowego) postanowieniem [...] Sąd Rejonowy, II Wydział Karny, zmienił zaskarżone postanowienie.
W ocenie organu odwoławczego, który odwołał się również do poglądu Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego w ww. wyroku I GSK 1040/16, czyn eksportera spełniał niewątpliwie warunki do jego kwalifikacji jako czynu podlegającego wszczęciu postępowania karnego z art. 87§1 kks ze wszystkimi konsekwencjami tj. także możliwością powiadomienia dłużnika o kwocie długu celnego po upływie trzech lat od dnia jego powstania (art. 221 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego). Kwota długu celnego była więc kwotą prawnie należną. Organ podkreślił również, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki odstąpienia od retrospektywnego zaksięgowania długu celnego (art. 220 ust. 2 lit. b Wspólnotowego Kodeksu Celnego) ponieważ jedną z przesłanek takiego odstąpienie był błąd samego organu – w sprawie jednak to eksporter indonezyjski wprowadził organy celne w błąd – strona skarżąca nie mogła się więc skutecznie powołać na działanie w dobrej wierze. Organ postanowił jednak dokonać zwrotu odsetek uiszczonych na podstawie art. 65 ust. 5 Prawa celnego w związku z wydaną 19 listopada 2018 r. (po przeprowadzeniu ponownie postępowania odwoławczego) ww. decyzją stwierdzającą brak obowiązku poboru odsetek.
W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie strona skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonej decyzji w całości oraz uchylenia poprzedzającej jej decyzji organu I instancji, zarzucając naruszenie art. 241 tiret 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, art. 72 §2 oraz art. 78 §1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 67 ust. 1 Prawa celnego – w brzmieniu obowiązującym 21 sierpnia 2011 r.
W uzasadnieniu zarzutów strona skarżąca wskazała, że uzasadniając brak oprocentowana zwracanej kwoty 35 236,60 zł organ dokonał błędnej interpretacji art. 67 ust.1 Prawa celnego przyjmując, że niezwrócenie należności celnych wyłącza oprocentowanie zwracanych odsetek od długu celnego. Organ pominął przy tym art. 241 tiret 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który zdaniem strony skarżącej, umożliwiał domaganie się oprocentowania od zwracanych odsetek, jeżeli dłużnik nie przyczynił się do powstania należności. Zdaniem strony skarżącej z uzasadnienia wydanego w sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2018 r., I GSK 1040/16 wynikało, że strona skarżąca nie przyczyniła się do błędu organów celnych i dlatego wpłacone odsetki należało potraktować jako nadpłatę zgodnie z art. 72 §2 Ordynacji podatkowej. Strona skarżąca podkreślała, że użyte w art. 67 Prawa celnego określenie "należności" jest ogólniejsze od "należności celnych" i dlatego w tym określeniu mieściły się wpłacone (a potem zwrócone) odsetki, które nie były "należnościami celnymi" z art. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wniósł o oddalenie skarg podtrzymując zajęte w sprawie stanowisko. Podkreślił, że Wspólnotowy Kodeks Celny nie zakłada oprocentowania zwracanych odsetek od należności celnych, a Prawo celne tj. art. 67 ust. 1 nie może być interpretowany rozszerzająco. Organ podkreślał, że podstawę zwrotu odsetek stanowiła decyzja z 19 listopada 2018 r. wydana w postępowaniu odwoławczym dotyczącym retrospektywnego zaksięgowania należności celnych przywozowych – nie było więc podstawy do stosowania art. 241 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Organ podkreślał również, że strona skarżąca zaskarżyła jedynie odmowę wypłaty oprocentowania zwracanych odsetek w skardze od decyzji z 30 listopada 2018 r. w przedmiocie wniosku o zwrot należności celnych.
Na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2019 r. pełnomocnik strony skarżącej podkreślał, że we wszystkich rozpoznawanych wspólnie sprawach (od sygnatury III SA/Kr 155/19 do III SA/Kr 158/19) umorzenie dochodzenia na podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk oznaczało, że nie tylko importer, ale też żadna inna osoba nie popełniła przestępstwa. Wskazywał, że wpływ umorzenia postępowania karnego na przedawnienie należności był przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 20 lutego 2019 r., I GSK 1389/16 uznał za błędne stanowisko o braku znaczenia dla przedawnienia sposobu zakończenia postępowania karnego. Zdaniem pełnomocnika, umorzenie postępowania karnego powodowało, że wszystkie czynności podjęte w toku dochodzenia należało uznać za niebyłe.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje.
Skarga nie była zasadna.
Sąd zaakceptował ustalenia faktyczne tj. przyjęcie, że indonezyjski eksporter wprowadził w błąd indonezyjskie organy celne co do faktycznego pochodzenia eksportowanych towarów w celu ominięcia cła antydumpingowego.
W ocenie Sądu organy celne prawidłowo przyjęły, że termin przedawnienia należności celnych wynosił 5 lat, a więc wydana w sprawie decyzja Naczelnika Urzędu Celnego z [...] 2015 r., nr [...] w przedmiocie retrospektywnego zaksięgowania długu celnego określała należne cło od towarów zgłoszonych [...] 2011 r. Sąd uznał więc, że organy prawidłowo odmówiły zwrotu należnego cła powołując się na art. 236 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Przepis ten stanowi, że należności celne przywozowe lub wywozowe podlegają zwrotowi, gdy okaże się, że w chwili uiszczenia kwota tych należności nie była prawnie należna lub że kwota ta została zaksięgowana niezgodnie z art. 220 ust. 2. Niezasadne były również żądania skarżącej wypłaty oprocentowania od zwróconych odsetek.
Wydany w sprawie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2018 r., I GSK 1040/16 wiąże zarówno orzekający obecnie Sąd jak i organy zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.). Powołany przepis stanowi, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.
Słusznie organy zauważały więc, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego "(...) organy celne miały prawo wydać decyzje o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty długu celnego w terminie 5 letnim na podstawie art. 221 ust. 4 WKC w zw. z art. 56 Prawa celnego". Dalej Naczelny Sąd Administracyjny uzasadniał, że organy prawidłowo zinterpretowały ww. art. 221 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego przyjmując, że to indonezyjski eksporter wprowadził w błąd indonezyjskie organy celne "(...) poprzez tworzenie warunków wiarygodności co do «produkcji» spornych wyrobów w Indonezji (...)" w celu pozyskania świadectw pochodzenia, w sytuacji gdy w rzeczywistości eksportowane towary pochodziły z Chin. Naczelny Sąd Administracyjny odwołał się przy tym do wyroku TSUE z 16 marca 2017 r,, Veloserviss, C-47/16, EU:C:2017:220 akcentując, że art. 220 ust. 2 lit. b) akapit trzeci Wspólnotowego Kodeksu Celnego nie można interpretować w ten sposób, że wydanie przez organy państwa wywozu nieprawidłowego świadectwa pochodzenia na formularzu A należy uważać za błąd popełniony przez "same" organy, z wyjątkiem przypadku, gdy w szczególności jest oczywiste, że organy wydające takie świadectwa wiedziały lub powinny były wiedzieć, iż towary nie spełniały warunków wymaganych do korzystania z preferencyjnego traktowania (pkt 29 wyroku Veloserviss).
We wniosku o zwrot należności celnych strona skarżąca powoływała się na wydane w sprawie prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z 27 października 2017 r., [...] w przedmiocie zmiany podstaw umorzenia dochodzenia. Orzeczenie to było jednak znane Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu orzekającemu 27 czerwca 2018 r. - co wynika wprost z treści uzasadnienia wyroku I GSK 1040/16 ("Przy czym w odniesieniu do wniosku dowodowego co do postanowienia Sądu Rejonowego z 27 października 2017 r. sygn. akt [...], zmieniającego postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z [...] 2016 r. nr [...], zaznaczyć należy, że Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu znany jest fakt prowadzenia dochodzenia w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w art. 87 § 1 k.k.s., ponieważ był on elementem stanu faktycznego sprawy").
W tym kontekście jak wywodził Naczelny Sąd Administracyjny organy celne we własnym zakresie decydują i oceniają, czy miał miejsce czyn podlegający w chwili popełnienia wszczęciu postępowania karnego. Wystarczającą przy tym przesłanką do zastosowania art. 221 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego jest wykazanie przez organ celny, że czyn, który spowodował powstanie długu celnego był w momencie popełnienia zagrożony przez obowiązujące przepisy sankcją karną.
Orzekający więc w niniejszej sprawie Sąd zauważa, że w powołanym przez stronę skarżącą postanowieniu z 27 października 2017 r. zmieniającym podstawę prawną umorzenia dochodzenia – Sąd Rejonowy, II Wydział Karny w sposób wyraźny stwierdził: "Niewątpliwie, zdaniem Sądu, sam czyn polegający na wprowadzeniu w błąd Urzędu Celnego zaistniał. Z przekazanej Urzędowi Celnemu dokumentacji (por. np. protokół k.10-11) wynikało, że firma indonezyjska, która miała być producentem elementów złącznych, importowanych następnie przez firmę A, w rzeczywistości nie produkowała tego towaru lecz eksportowała bezprawnie do Unii towar chiński. W związku z tym faktem świadectwa pochodzenia zostały wycofane przez władze indonezyjskie, bowiem zostały wystawione na podstawie fałszywych danych. Niewątpliwie też takie świadectwa pochodzenia były przekładane Urzędowi Celnemu, który w ten sposób został wprowadzony w błąd co do preferencyjnego traktowania towarów. Inną zaś rzeczą jest czy wykazano w postępowaniu, że firma A, tj. osoby nią zarządzające w tamtym czasie miały świadomość nielegalności przedkładanych świadectw pochodzenia". Dalej w ww. postanowieniu Sąd wskazywał, że nie można wykazać, aby Spółka, czy też dokładniej osoby zarządzające nią w tym czasie miały zamiar popełnienia czynu z art. 87§1 kks, a więc przy wykazaniu, że spółka w sposób świadomy wprowadziła Urząd Celny w błąd co do autentyczności przedłożonych świadectwa pochodzenia.
Przytoczony fragment uzasadnienia ww. postanowienia w przedmiocie umorzenia dochodzenia i zmiany kwalifikacji tego umorzenia potwierdza ustalenia, że w istocie to firma indonezyjska wprowadziła w błąd indonezyjskie organy celne - nie miało więc znaczenia dla terminu przedawnienia należności celnych, że dochodzenie w Polsce zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego po stronie polskich obywateli (osób zarządzających polską firmą A Sp. z o.o.). Umorzenie postępowania przez polski sąd miało bowiem związek z zasadą terytorialności prawa karnego (karnego skarbowego). Zasada ta wyraża się w art. 3 §2 kks, zgodnie z którym przepisy kodeksu stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że kodeks stanowi inaczej.
Nie jest więc tak, jak sugerował pełnomocnik strony skarżącej, że umorzenie dochodzenia na podstawie art. 17 §1 pkt 3 kpk oznaczało, że nikt nie popełnił przestępstwa w związku ze zgłoszeniem do odprawy celnej towarów, których dotyczyła zaskarżona decyzja.
Jak wskazał TSUE w powoływanym przez stronę skarżącą wyroku z 18 grudnia 2007 r., ZF Zefeser, C-62/06, EU:C:2007:811 kwalifikacja czynu jako "czynu podlegającego postępowaniu sądowemu w sprawach karnych" w rozumieniu art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1697/79 z dnia 24 lipca 1979 r. w sprawie odzyskiwania po dokonaniu odprawy celnej należności celnych przywozowych lub wywozowych, które nie były wymagane od osoby zobowiązanej do zapłaty za towary zgłoszone do procedury celnej przewidującej obowiązek uiszczenia takich należności leży w kompetencji organów celnych powołanych do określania dokładnej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych. Dokonana przez organy celne kwalifikacja danego czynu jako "czynu podlegającego postępowaniu sądowemu w sprawach karnych" nie stanowi bowiem stwierdzenia, że rzeczywiście popełnione zostało przestępstwo (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Meico-Fell, pkt 9). Jak wynika z pierwszego i drugiego motywu rozporządzenia nr 1697/79, wskazana kwalifikacja jest dokonywana jedynie w ramach i dla celów postępowania o charakterze administracyjnym, mającego na celu wyłącznie umożliwienie organom celnym skorygowania błędnego lub niewystarczającego poboru należności celnych przywozowych lub wywozowych (pkt 28).
Zdaniem Sądu, organy wykazały, że w rzeczywistości importowany towar został wyprodukowany w Chinach – potwierdza to również cytowane powyżej stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego o tworzeniu warunków "produkcji" spornych wyrobów w Indonezji w celu pozyskanie świadectw pochodzenia.
W konsekwencji, zdaniem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, wprowadzenie w błąd organów celnych co do rzeczywistego pochodzenia towarów w celu uniknięcia zapłaty należności celnych samo w sobie, gdyby czyn ten był popełniony na terenie Polski przez obywateli polskich – spełniałby znamiona przestępstwa z art. 87 §1 kks tj. narażenia należności celnych na uszczuplenie poprzez wprowadzenie organów celnych w błąd. Z tych to powodów, zdaniem orzekającego Sądu, organy celne uprawnione były do ustalenia dla celów postępowania wymiarowego, że termin przedawnienia należności celnych wynosił 5 lat. Zgodnie bowiem z art. 221 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wykazanie przez organ celny, że czyn, który spowodował powstanie długu celnego był w momencie popełnienia zagrożony przez obowiązujące przepisy sankcją karną umożliwia zawiadomienie dłużnika o kwocie długu celnego po upływie trzech lat, nie później jednak niż przed upływem lat pięciu (art. 221 ust. 4 WKC w zw. z art. 56 Prawa celnego). Jak słusznie przy tym organy zauważyły odwołując się do wyroku TSUE z 16 lipca 2009 r. w sprawie Snauwaert e.a i Deschaumes,C-124/08 i 125/08, EU:C:2009:469, że zarówno z brzmienia, jak i systematyki art. 221 kodeksu celnego wynikało, że dłużnik (tu: strona skarżąca) może zostać powiadomiony o kwocie należności celnych po upływie trzyletniego terminu nawet jeżeli dłużnik ten nie był sprawcą (tu: eksporter indonezyjski) zarzucanego czynu.
Odnosząc się natomiast do argumentów opartych na treści uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 lutego 2018 r., I GSK 1389/16 to Sąd zauważa, że jest on nieadekwatny do zagadnienia będącego istotą rozstrzyganego sporu. Powoływany wyrok dotyczył bowiem skutków wszczęcia i umorzenia postępowania karnego skarbowego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), a nie w przepisach celnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych, istotnie ukształtował się pogląd, że niemożność wszczęcia postępowania karnego skarbowego z powodu przedawnienia karalności wykroczenia powoduje, że faktycznie wszczęte postępowanie, które następnie zostało umorzone – nie wywołuje skutków zawieszenia terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 §6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak, w rozstrzyganej sprawie – termin przedawnienia należności celnych został określony w art. 65 ust. 7 Prawa celnego na 5 lat, z tym jednak zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 221 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego organ celny może skorzystać z tego terminu, jeżeli dług celny powstał na skutek czynu podlegającego, w chwili popełnienia, wszczęciu postępowania karnego. Inna konstrukcja przepisu spowodowała, że zgodnie z ww. art. 221 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Celnego organy celne były zobowiązane do stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy powstaniem długu celnego a popełnieniem czynu podlegającego postępowaniu karnemu z zastrzeżeniem, że ustalenia takie mogły być czynione wyłącznie na użytek postępowania zmierzającego do ustalenia należności celnych. W rozpoznawanej sprawie, co Sąd zaakceptował, organy wykazały, że eksporter indonezyjski wprowadził indonezyjskie organy w błąd, a tego typu czyn – formalnie podlegał karze zgodnie z polskimi przepisami karnymi skarbowymi.
Niezasadne były również argumenty dotyczące żądania oprocentowania zwróconych odsetek. Należy podkreślić przede wszystkim, że podstawą zwrotu odsetek była odrębna decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z 19 listopada 2018 r. stwierdzająca brak obowiązku poboru odsetek. Pierwotnie, odsetki zostały naliczone i wpłacone na podstawie obowiązującego w dacie wydania decyzji ([...] 2015 r.) art. 65 ust. 5 Prawa celnego. Przepis ten stanowił, że organ celny pobiera odsetki, w przypadku gdy kwota wynikająca z długu celnego została zaksięgowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych, podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, chyba że dłużnik udowodni, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. Odsetki pobierane są od niezaksięgowanej i niepobranej na podstawie zgłoszenia celnego kwoty należności wynikającej z długu celnego, od dnia następującego po dniu powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tej kwocie. Redakcja przepisu, zdaniem Sądu, umożliwiała powołanie się przez stronę skarżącą na dobrą wiarę. Jak bowiem wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2016 r., I GSK 1942/14 w przeciwieństwie do unormowania zawartego w art. 65 ust. 4 ustawy z 2004 r. - Prawo celne, gdzie odstępstwa od zasady pobierania odsetek nie ma, w przypadku ujawnienia przez służby celne zaniżenia w zgłoszeniu celnym długu celnego, odsetki nie zawsze są pobierane. Zgodnie bowiem z art. 65 ust. 5 Prawa celnego pobranie odsetek nie jest dopuszczalne, gdy dłużnik udowodni, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych spowodowane było okolicznościami, które nie wynikały z jego zaniedbania lub świadomego działania. W rozpoznawanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku I GSK 1040/16 wyraźnie zaznaczył, że zaniżenie należności celnych było wynikiem działania eksportera, a nie importera. Z tych to powodów strona skarżąca otrzymała zwrot naliczonych i pobranych odsetek.
W świetle art. 241 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oprocentowanie dokonanego zwrotu jest należne tylko jeżeli przepisy prawa krajowego tak stanowią. Żaden jednak przepis nie nakazuje oprocentowania zwracanych odsetek w trybie art. 65 ust. 5 Prawa celnego. Przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego definiując "należności celne przywozowe" w art. 4 pkt 10 tiret 1 zaliczają do tychże należności "cła i opłaty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów" a więc nie odsetki, o których mowa w art. 65 ust. 5 Prawa celnego.
Strona skarżąca powoływała się na art. 67 ust 1 Prawa celnego, który to przepis, jej zdaniem był krajowym uregulowaniem, do którego odsyłał art. 241 tiret 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Zgodnie z art. 67 ust. 1 zdanie pierwsze Prawa celnego od zwracanych należności organ celny płaci odsetki, gdy niewłaściwe ustalenie kwoty należności było wynikiem błędu organu celnego, a dłużnik w żaden sposób nie przyczynił się do powstania tego błędu. W ocenie Sądu "należności", o których mowa w art. 67 ust.1 zdanie pierwsze Prawa celnego to wyłącznie "należności celne przywozowe" z ww. art. 4 pkt 10 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Odsetki od należności celnych czy też długu celnego są więc odrębnym bytem i ich zwrot nie powoduje obowiązku dodatkowego naliczenia oprocentowania nienależnie pobranych odsetek.
Z tych to przyczyn Sąd skargę oddalił zgodnie z art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten stanowi, że w razie nieuwzględnienia skargi w całości albo w części sąd oddala skargę odpowiednio w całości albo w części.Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI