II UKN 660/00
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Najwyższy oddalił kasację wnioskodawcy, podkreślając, że stwierdzenie choroby zawodowej nie jest równoznaczne z prawem do renty, a decyzja inspektora sanitarnego nie przesądza o niezdolności do pracy.
Sprawa dotyczyła wniosku o rentę z tytułu choroby zawodowej. Sąd Apelacyjny oddalił apelację wnioskodawcy, a Sąd Najwyższy rozpoznał kasację. Kluczowym zagadnieniem było to, czy decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej automatycznie przyznaje prawo do renty. Sąd Najwyższy uznał, że nie, ponieważ niezdolność do pracy musi być odrębnie udowodniona, a decyzja inspektora sanitarnego ma ograniczoną moc dowodową w tym zakresie.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2001 r. oddalił kasację wniesioną przez Andrzeja S. w sprawie o rentę z tytułu choroby zawodowej. Wnioskodawca domagał się przyznania renty, powołując się na decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą chorobę zawodową. Sąd Apelacyjny wcześniej oddalił apelację wnioskodawcy, podzielając stanowisko sądu pierwszej instancji, że brak było podstaw do przyznania renty, gdyż nie udowodniono niezdolności do pracy. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu podkreślił, że decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie jest równoznaczna z prawem do renty. Zgodnie z ustawą o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kluczowe jest stwierdzenie niezdolności do pracy, a nie tylko samej choroby. Sąd Najwyższy odrzucił zarzuty kasacji dotyczące naruszenia przepisów o ocenie dowodów (art. 233 § 1 KPC) i mocy dowodowej dokumentów urzędowych (art. 244 § 1 KPC), wyjaśniając, że decyzja inspektora sanitarnego dotyczy jedynie stwierdzenia choroby, a nie oceny niezdolności do pracy dla celów rentowych. Sąd Najwyższy zaznaczył, że nie jest sądem trzeciej instancji i jest związany granicami kasacji.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (3)
Odpowiedź sądu
Nie, decyzja ta jest dokumentem urzędowym tylko w zakresie stwierdzenia istnienia choroby zawodowej i nie jest równoznaczna z prawem do renty, ani nie przesądza o niezdolności do pracy.
Uzasadnienie
Sąd Najwyższy wyjaśnił, że moc dowodowa decyzji inspektora sanitarnego jest ograniczona do stwierdzenia choroby, a nie do oceny niezdolności do pracy dla celów rentowych. Prawo do renty wymaga odrębnego udowodnienia niezdolności do pracy.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalenie kasacji
Strona wygrywająca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w G.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| Andrzej S. | osoba_fizyczna | wnioskodawca |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w G. | instytucja | organ rentowy |
Przepisy (6)
Główne
KPC art. 244 § § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego jest dokumentem urzędowym w rozumieniu tego przepisu tylko w zakresie stwierdzenia istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej.
u.ś.w.p.i.ch.z. art. 18
Ustawa o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Stwierdzenie choroby zawodowej nie jest równoznaczne z prawem do renty z tego tytułu; kluczowe jest stwierdzenie niezdolności do pracy.
Pomocnicze
KPC art. 393¹¹
Kodeks postępowania cywilnego
Sąd Najwyższy jest związany granicami kasacji wyznaczonymi jej podstawami, skonkretyzowanymi zarzutami i ich uzasadnieniem oraz wnioskami.
KPC art. 233 § § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Zarzut naruszenia tego przepisu przez sąd drugiej instancji jest zasadny tylko wtedy, gdy sąd ten uzupełniał lub ponawiał dowody i dokonywał ustaleń faktycznych w sposób sprzeczny z regułami tego przepisu.
KPC art. 476 § § 2
Kodeks postępowania cywilnego
Przepis dotyczący odwołania od decyzji organów rentowych.
KPC art. 393¹²
Kodeks postępowania cywilnego
Podstawa prawna orzekania przez Sąd Najwyższy w przedmiocie kasacji.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Decyzja o chorobie zawodowej nie przesądza o niezdolności do pracy i prawie do renty. Sąd Najwyższy jest związany granicami kasacji. Zarzut naruszenia art. 233 § 1 KPC nie jest zasadny wobec sądu drugiej instancji, który nie prowadził postępowania dowodowego. Moc dowodowa decyzji inspektora sanitarnego jest ograniczona do stwierdzenia choroby, a nie oceny niezdolności do pracy.
Odrzucone argumenty
Naruszenie art. 233 § 1 KPC poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego. Naruszenie art. 244 § 1 KPC poprzez nieprzyjęcie, że decyzja urzędowa stanowi dowód tego, co zostało w niej zaświadczone. Stwierdzenie choroby zawodowej jest równoznaczne z prawem do renty.
Godne uwagi sformułowania
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 § 1 KPC tylko w zakresie dotyczącym stwierdzenia istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej. Stwierdzenie choroby zawodowej nie jest równoznaczne z prawem do renty z tego tytułu. Kasacja jest nie zwykłym środkiem zaskarżenia, lecz środkiem o charakterze ściśle prawnym. Sąd Najwyższy nie jest sądem powszechnym zwykłej, trzeciej instancji. Sąd Najwyższy jest związany granicami kasacji wyznaczonymi jej podstawami, skonkretyzowanych zarzutami i ich uzasadnieniem oraz wnioskami. Zarzut naruszenia art. 233 § 1 KPC jest chybiony. Moc dowodowa dokumentu urzędowego, jakim jest decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczona do jego treści czyli stwierdzenia (odmowy stwierdzenia) istnienia choroby zawodowej, natomiast decyzja ta nie określa niezdolności do pracy dla celów rentowych.
Skład orzekający
Teresa Romer
przewodniczący
Beata Gudowska
sędzia
Maria Tyszel
sędzia sprawozdawca
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dotyczących prawa do renty z tytułu choroby zawodowej oraz zakresu mocy dowodowej decyzji administracyjnych w postępowaniu sądowym."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji, gdzie kluczowe jest rozróżnienie między stwierdzeniem choroby zawodowej a niezdolnością do pracy.
Wartość merytoryczna
Ocena: 5/10
Sprawa jest istotna dla prawników zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi, ponieważ wyjaśnia kluczowe rozróżnienie między chorobą zawodową a niezdolnością do pracy w kontekście prawa do renty.
“Choroba zawodowa to nie zawsze renta. Sąd Najwyższy wyjaśnia kluczowe rozróżnienie.”
Sektor
ubezpieczenia społeczne
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyWyrok z dnia 11 grudnia 2001 r. II UKN 660/00 Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego jest dokumentem urzę- dowym w rozumieniu art. 244 § 1 KPC tylko w zakresie dotyczącym stwierdze- nia istnienia lub nieistnienia choroby zawodowej. Stwierdzenie choroby zawo- dowej nie jest równoznaczne z prawem do renty z tego tytułu (art. 18 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.). Przewodniczący SSN Teresa Romer, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Maria Tyszel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2001 r. sprawy z wniosku Andrzeja S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w G. o rentę z tytułu choroby zawodowej, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Ape- lacyjnego w Gdańsku z dnia 10 maja 2000 r. [...] o d d a l i ł kasację. U z a s a d n i e n i e Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 maja 2000 r. [...] oddalił apelację Andrzeja S. od wyroku Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Gdyni z dnia 20 października 1999 r. [...], oddalającego jego odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w G. z dnia 11 marca 1999 r., którą organ rentowy odmówił przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. Sąd ten uznał za prawidłowe zarówno ustalenie Sądu pierwszej instancji, że wyniki postępo- wania dowodowego nie dały podstaw do przyjęcia, iż wnioskodawca jest niezdolny do pracy w związku z chorobą zawodową, jak i wskazaną podstawę prawną roz- strzygnięcia. W kasacji, pełnomocnik wnioskodawcy zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naru- 2 szenie „art. 233 § 1 KPC in fine poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego a także art. 244 § 1 KPC poprzez nie przyjęcie zasady, że dokument urzędowy stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone” i wniósł o jego uchylenie w całości oraz o uchylenie w całości poprzedzającego go wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy wziął pod uwagę, co następuje: Kasacja jest nie zwykłym środkiem zaskarżenia, lecz środkiem o charakterze ściśle prawnym, o ograniczonym zakresie podmiotowym, przedmiotowym i czaso- wym, a Sąd Najwyższy nie jest sądem powszechnym zwykłej, trzeciej instancji. Sto- sownie do art. 39311 KPC przy rozpoznawaniu kasacji, Sąd Najwyższy jest związany granicami kasacji wyznaczonymi jej podstawami, skonkretyzowanych zarzutami i ich uzasadnieniem oraz wnioskami. Zarzut naruszenia zaskarżonym wyrokiem art. 233 § 1 KPC jest chybiony. Na czym to naruszenie polega, skoro Sąd drugiej instancji nie prowadził postępowania dowodowego, tego autor kasacji nie wykazał. Autor kasacji pominął to, że wyrażona w tym przepisie zasada pozostawia sądowi orzekającemu wybór określonych środ- ków dowodowych, sposób ich przeprowadzenia oraz ocenę. Granice tej „swobody” wyznaczają trzy czynniki: logiczny, ustawowy oraz ideologiczny, przez który rozumie się poziom świadomości prawnej sędziego czyli znajomość przepisów, doktryny i orzecznictwa, a także informacje dotyczące faktów życia społecznego, kultura prawna, jak i system pozaprawnych reguł i ocen społecznych, do których odsyłają przepisy obowiązującego prawa. Które z tych czynników narusza wyrok Sądu drugiej instancji względnie, że Sąd pominął istotne, wnioskowane w postępowaniu apelacyj- nym, dowody przeciwne, tego w kasacji nie wykazano. Sąd Najwyższy wielokrotnie już wyjaśniał, że zarzut naruszenia art. 233 § 1 KPC zasadnie może być postawiony sądowi drugiej instancji wówczas, gdy uzupełniając lub ponawiając dowody dokony- wał on własnych nowych ustaleń faktycznych w sposób sprzeczny z regułami wyni- kającymi z tego przepisu (wyrok z dnia 20 lutego 1997 r., I CKN 97/96 - OSN C 1997 z. 6-7, poz. 97, postanowienie z dnia 11 marca 1997 r., III CKN 125/97, wyrok z dnia 18 lutego 1997 r., II UKN 77/96 - OSNAPiUS 1997 nr 21, poz. 427). Sąd Najwyższy natomiast zwraca też uwagę na to, że ograniczenie zarzutu do fragmentu „in fine” art. 233 § 1 KPC jest niezrozumiałe. Wyrażony po łacinie zwrot oznacza bowiem „zakoń- 3 czenie”, a ponieważ jest to przepis jednozdaniowy, jego część końcowa (po przecin- ku) nie ma samodzielnego bytu gramatycznego, stanowi jedynie dookreślenie pierw- szej części tego zdania, zawierającej jego podmiot i orzeczenie. Tak sformułowany zarzut jest więc sprzeczny z regułami gramatyki, a w konsekwencji również - logiki. Nie usprawiedliwiony jest też zarzut naruszenia art. 244 § 1 KPC. Przede wszystkim należy przypomnieć, że decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej nie jest wiążąca dla sądów orzekających w spra- wach o świadczenia przysługujące z tytułu chorób zawodowych. Decyzja ta, podob- nie jak decyzja o odmowie stwierdzenia choroby zawodowej, podlega kontroli sądo- wej. Treść uzasadnienia kasacji wskazuje, że zarzut ten wynika z poglądu jej autora, że stwierdzenie istnienia u wnioskodawcy choroby zawodowej jest równoznaczne z jego prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku prawidłowo ocenił „sądząc po wywodach apelacji, że co do kilku kwestii istotnych w sprawie: zachodzi nieporozumienie” i wyjaśnił zasady przy- znawania renty na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.). Autor kasacji całkowicie zignorował to uza- sadnienie, natomiast Sąd Najwyższy nie widzi potrzeby powtarzania omówionych w nim zasad orzekania w sprawach o renty z tytułu niezdolności do pracy. Zauważyć tylko należy, co słusznie podkreślił Sąd Apelacyjny, iż sam fakt rozpoznania choroby zawodowej nie uprawnia do przyznania renty ubezpieczonemu, u którego nie stwier- dzono niezdolności do pracy. Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że pozbawiony pod- staw prawnych i całkowicie błędny jest pogląd kasacji, że tylko Państwowy Inspektor Sanitarny oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy są „wyłącznie uprawnione do ustalania i określania zakresu choroby zawodowej”. W świetle tego poglądu, przy- znawanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, należałoby do innych organów niż to określa powołana wyżej ustawa z 12 czerwca 1975 r., i to z wyłączeniem prawa odwołania się do sądu na podstawie art. 476 § 2 KPC. Odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej nie stanowi naruszenia art. 244 § 1 KPC, bowiem moc dowodowa dokumentu urzędowe- go, jakim jest decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczona do jego treści czyli stwierdzenia (odmowy stwierdzenia) istnienia choroby zawodowej, natomiast decyzja ta nie określa niezdolności do pracy dla celów rentowych. Mając powyższe na uwadze, uznając przytoczoną podstawę kasacyjną za nie 4 usprawiedliwioną, Sąd Najwyższy zgodnie z art. 39312 KPC orzekł jak w sentencji wyroku. ========================================
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI