II SA/Wr 451/24
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuWojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienia odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej, uznając, że organy uzgodnieniowe przekroczyły swoje kompetencje.
Sprawa dotyczyła odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej, ze względu na charakter rolny działek. Organy uznały, że nie można wydać decyzji dla części działki, która nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych. Sąd uchylił postanowienia obu instancji, stwierdzając, że organy uzgodnieniowe przekroczyły swoje kompetencje, oceniając kwestię dopuszczalności wydania decyzji dla części działki, co jest kompetencją organu prowadzącego postępowanie główne.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy i Starosty Złotoryjskiego, które odmawiały uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej. Spór dotyczył możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy dla części działki ewidencyjnej, która nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, podczas gdy pozostała część działki stanowiła grunty rolne wyższych klas bonitacyjnych. Organy uznały, że ustalenie warunków zabudowy dla części działki stanowi obejście przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, co było podstawą do odmowy uzgodnienia. Sąd uznał jednak, że organy uzgadniające przekroczyły swoje kompetencje, wkraczając w materię należącą do organu prowadzącego postępowanie główne. Ich zadaniem było jedynie sprawdzenie zgodności projektu z przepisami o ochronie gruntów rolnych, a nie ocena dopuszczalności wydania decyzji dla części działki. Sąd podkreślił, że kwestia ta powinna być rozstrzygnięta w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym, uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Nie, organ uzgadniający nie może oceniać dopuszczalności wydania decyzji dla części działki, gdyż jest to kompetencja organu prowadzącego postępowanie główne. Organ uzgadniający powinien ograniczyć się do oceny zgodności projektu z przepisami odrębnymi.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że organy uzgadniające przekroczyły swoje kompetencje, oceniając kwestię dopuszczalności wydania decyzji dla części działki. Jest to kompetencja organu prowadzącego postępowanie główne, a organ uzgadniający powinien skupić się wyłącznie na zgodności z przepisami odrębnymi.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylono_decyzję
Przepisy (13)
Główne
u.p.z.p. art. 53 § 4 pkt 6
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne.
u.p.z.p. art. 64 § 1 pkt 4
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne.
u.p.z.p. art. 61 § 1 pkt 4
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
u.o.g.r.l. art. 7 § 1
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
u.o.g.r.l. art. 7 § 2 pkt 1
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
u.o.g.r.l. art. 7 § 2a
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy.
p.p.s.a. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Podstawa do uchylenia zaskarżonego postanowienia w przypadku naruszenia przepisów prawa.
p.p.s.a. art. 135
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sąd uchyla również postanowienie organu pierwszej instancji.
p.p.s.a. art. 200
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Zasądzenie kosztów postępowania.
Pomocnicze
k.p.a. art. 19
Kodeks postępowania administracyjnego
Organy współdziałające w postępowaniu uzgodnieniowym.
k.p.a. art. 77
Kodeks postępowania administracyjnego
Obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego.
k.p.a. art. 80
Kodeks postępowania administracyjnego
Zasada swobodnej oceny dowodów.
k.p.a. art. 107 § 3
Kodeks postępowania administracyjnego
Wymogi dotyczące uzasadnienia postanowienia.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Organy uzgadniające przekroczyły swoje kompetencje, oceniając dopuszczalność wydania decyzji dla części działki, co jest kompetencją organu prowadzącego postępowanie główne. Postępowanie uzgodnieniowe powinno ograniczyć się do oceny zgodności projektu z przepisami odrębnymi, a nie do oceny merytorycznej możliwości wydania decyzji.
Odrzucone argumenty
Argumentacja organów oparta na nieaktualnym orzecznictwie sprzed nowelizacji przepisów dotyczących ustalania warunków zabudowy. Argumentacja organów dotycząca niemożności wydania decyzji dla części działki ewidencyjnej.
Godne uwagi sformułowania
Organy uzgadniające zamiast zająć się wyłącznie kwestią, która jest im przypisana kompetencyjnie, przeprowadziły ocenę możliwości prawnej wydania decyzji dla części działki w zakresie gruntu nieobjętego ochroną wynikającą z przepisów szczególnych. Jest to jednak kwestia, która musi być rozstrzygnięta wiążąco wyłącznie w postępowaniu głównym, a nie postępowaniu uzgodnieniowym. Z racji szczególnego charakteru postępowania uzgodnieniowego kompetencje organów w tym postępowaniu nie mogą być wykładane rozszerzająco.
Skład orzekający
Halina Filipowicz-Kremis
sprawozdawca
Ireneusz Dukiel
przewodniczący
Malwina Jaworska-Wołyniak
członek
Informacje dodatkowe
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy ważnej kwestii proceduralnej w kontekście inwestycji OZE i ochrony gruntów rolnych, z licznymi odwołaniami do orzecznictwa i zmian w prawie.
“Czy organ uzgadniający może zablokować farmę fotowoltaiczną, przekraczając swoje kompetencje?”
Sektor
nieruchomości
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyII SA/Wr 451/24 - Wyrok WSA we Wrocławiu Data orzeczenia 2024-08-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2024-06-13 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Sędziowie Halina Filipowicz-Kremis /sprawozdawca/ Ireneusz Dukiel /przewodniczący/ Malwina Jaworska-Wołyniak Symbol z opisem 6153 Warunki zabudowy terenu Hasła tematyczne Zagospodarowanie przestrzenne Sygn. powiązane II OSK 2800/24 - Wyrok NSA z 2025-10-07 Skarżony organ Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku *Uchylono postanowienie I i II instancji Powołane przepisy Dz.U. 2023 poz 977 art. 53 ust. 4 pkt 6, art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.) Dz.U. 2022 poz 2409 art. 7 ust. 2a Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j.) Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel Sędziowie: Sędzia NSA Halina Filipowicz-Kremis (spr.) Asesor WSA Malwina Jaworska-Wołyniak po rozpoznaniu w Wydziale II w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 sierpnia 2024 r. sprawy ze skargi P. sp. z o.o. z/s w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 7 marca 2024 r. Nr SKO/PP-412/84/2023 w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Uzasadnienie Postanowieniem z dnia 7 marca 2024 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy, po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym, zażalenia P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie działającego z upoważnienia Starosty Złotoryjskiego - Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska z dnia 20 listopada 2023 r., nr NŚ.6123.4.1.2023, odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr [...] oraz nr [...] część, obręb W.(1), gmina P. o pow. do [...] ha wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia – na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 kpa zaskarżone postanowienie utrzymało w mocy. W uzasadnieniu organ wskazał, że w dniu 6 listopada 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Złotoryi wpłynęło pismo działającego z upoważnienia Wójta Gminy P. - Sekretarza Gminy z dnia 6 listopada 2023 r. przesyłające, zgodnie z dyspozycją art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), celem uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu na rzecz P. Sp. z o.o. warunków zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr [...] i [...] część, obręb W.(1), gmina P., o pow. do [...] ha wraz z elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Rozpatrując wniosek Wójta Gminy P., działający z upoważnienia Starosty Złotoryjskiego Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska postanowieniem z dnia 20 listopada 2023 r., nr NŚ.6123.4.1.2023, odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr [...] i nr [...] część, obręb W.(1), gmina P. o pow. do [...] ha wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Uzasadniając swoje stanowisko organ uzgadniający na wstępie wskazał na wniosek Wójta Gminy P. z dnia 6 listopada 2023 r., w którym zwrócił się w trybie art. 53 ust. 4 pkt 1 0a (powinno być art. 53 ust. 4 pkt 6 - przypisek Kolegium) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Starosty Złotoryjskiego celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz P. Sp. z o. o. dla inwestycji polegającej na "budowie farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działkach nr [...] oraz nr [...] część, obręb W.(1), gmina P. o pow. do [...] ha wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Organ uzgadniający wyjaśnił, iż delegacja zawarta w art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, upoważnia Starostę do uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, którymi są "nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu". Podstawą prawną w zakresie kierunków ochrony gruntów rolnych jak również możliwość zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych lub leśnych na grunty o przeznaczeniu na cele nierolnicze i nieleśne jest ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2409 ze zm. - dalej u.o.g.r.l.). W związku z art. 3 ust. 1 ustawy celem uzgodnienia zawartym w art. 53 ust. 4 pkt 6 jest ochrona rolnego charakteru gruntów. Dalej organ współdziałający podał, iż dokonując analizy przedłożonego projektu decyzji oraz na podstawie informacji zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków ustalił, iż teren objęty planowaną inwestycją stanowi działkę nr [...] o pow. całkowitej [...] ha i klasoużytku RIVa - oraz działkę nr [...] (część) o powierzchni całkowitej [...] ha stanowiącej grunt rolny klas bonitacyjnych: Br-ŁIII - [...] ha, Br-PsIII - [...] ha, ŁIII - [...] ha, PsIII - [...] ha, RIVa - [...] ha, RIVb - [...] ha, W-PsIII - [...] ha. Ponadto, w oparciu o posiadane mapy glebowo-rolnicze określono, iż jest to w całości grunt pochodzenia mineralnego. Grunty rolne klas III podlegają ochronie prawnej, stosownie do art 7 u.o.g.r.l. Teren, na którym planowana jest inwestycja nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym Inwestor wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do Wójta Gminy P. Kolejno organ wskazał, iż w przedłożonym do uzgodnienia projekcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy widnieje zapis "Teren objęty planowaną inwestycją: działka nr [...] o pow. całkowitej [...] ha i klasoużytku RIVa oraz części działki [...] teren w granicach klasoużytku RIVa – [...] ha oraz klasoużytku RIVb – [...] ha". Mając na względzie powyższe organ uzgadniający stwierdził, iż Wójt Gminy P. przyjął do analizy jedynie część działki ewidencyjnej nr [...], co jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym i orzecznictwem. Następnie organ uzgadniający dokonał analizy przepisów art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 u.o.g.r.1. i powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych stwierdził, iż do analizy należy przyjąć całą działkę nr [...] oraz nr [...] , obręb W.(1), gmina P., do których nie mają zastosowania przepisy dot. ustalenia warunków zabudowy, a nie wyłącznie jej część zgłoszoną przez inwestora we wniosku. Przedmiotowe działki w całości stanowią grunt rolny klas bonitacyjnych, tzn. działka nr [...] o pow. całkowitej [...] ha i klasoużytku RIVa oraz działka nr [...] o powierzchni całkowitej [...] ha stanowiącej grunt rolny klas bonitacyjnych: Br-LIil - [...] ha, Br-PsIII - [...] ha, LIII - [...] ha, PsIII - [...] ha, RIVa - [...] ha, RIVb - [...] ha, W-PSUI - [...] ha. Ponadto organ podkreślił, iż realizacja planowanej inwestycji nie jest działalnością rolniczą. Uwzględniając powyższe ustalenia, organ uzgadniający stwierdził, iż ustalenia decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, odnoszą się do całej działki/kilku działek ewidencyjnych objętych wnioskiem, a nie tylko tej części, która ma zostać zajęta pod realizację inwestycji. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że na etapie decyzji o warunkach zabudowy nie rozstrzyga się, która część działki będzie przeznaczona pod zabudowę. Za obszar realizacji inwestycji uznawana jest działka objęta wnioskiem inwestora jako całość. W konsekwencji, organ administracji nie ma możliwości pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego jeśli chociaż część działki wymaga zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne. Jako iż ustalenie warunków zabudowy nie jest tożsame z ustaleniem ostatecznej lokalizacji obiektów budowlanych, organ uzgadniający po analizie działek, nie ma możliwości pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji. Jednocześnie organ zaznaczył, że wydanie decyzji zgodnie z wnioskiem inwestora naruszałoby ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych ze względu na niespełnienie przesłanki wynikającej z art. 7 ust. 2a ustawy. W tym miejscu organ wskazał, że w dniu 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688, dalej u.z.u.p.z.p). Przedmiotowy akt w art. 14 pkt 2 nadał nowe brzmieniem. in. art. 7 ust. 2a ustawy. Aktualnie z treści tego przepisu wynika, że nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III położonych na obszarze uzupełnieniu zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei pojęcie obszaru uzupełnienia zabudowy wymienione zostało w art. 13a ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) - W planie ogólnym: 1) określa się: a) strefy planistyczne, b) gminne standardy urbanistyczne; 2) można określić: a) obszary uzupełnienia zabudowy, b) obszary zabudowy śródmiejskiej. Sama definicja zaś przywołanego pojęcia znajduje się w uzasadnieniu do u.z.u.p.z.p. i brzmi: W planie ogólnym będzie można wyznaczyć granice obszarów uzupełnienia zabudowy – czyli obszarów, na których dopuszczalne będzie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których wprowadzane będą dodatkowe zasady dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Organ stwierdził, iż ustawodawca nie przewidział w tekście ustawy przepisu przejściowego dla regulacji zmienionej przepisem art. 14 u.z.u.p.z.p. Mając na uwadze, iż postępowanie administracyjne z wniosku inwestora zostało wszczęte w dniu 6 listopada 2023 r. oraz fakt, iż na dzień złożenia wniosku o uzgodnienie Gmina P. nie posiada planu ogólnego, w związku z tym nie jest możliwe zastosowanie przez organ przywołanego przepisu, a tym samym stanowi to również brak podstaw prawnych do pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. Z zachowaniem ustawowego terminu P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie. Spółka zarzuciła zaskarżonemu postanowieniu: I naruszenie przepisów prawa materialnego: a) art. 52 ust. 2 pkt 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 54 pkt 3 w związku z art. 61 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.) poprzez błędną ich wykładnię polegającą na przyjęciu, że decyzja o warunkach zabudowy odnosić się może tylko i wyłącznie do całej działki o określonym numerze ewidencyjnym, a nie do jej części określonej przez wnioskodawcę; b) art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 4 i 5 u.p.z.p. poprzez błędne ich zastosowanie i przyjęcie, iż w tym stanie faktycznym zachodzi konieczność zmiany przeznaczenia użytków rolnych na cele nierolnicze, podczas gdy teren inwestycji ogranicza się do gruntów niewymagających takiej zmiany, a tym samym uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi na taką zmianę, co w sposób jasny wynika ze znajdującej się w aktach kopii mapy ewidencyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; c) art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez odmowę uzgodnienia projektu decyzji warunków zabudowy dla wyodrębnionego terenu, na którym występują grunty rolne klasy IV, niewymagające uzyskania zgody na przeznaczenie ich na cele nierolnicze, co doprowadziło do naruszenia prawa własności; d) art. 6 k.p.a. i art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez pominięcie w swoich rozważaniach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE.L.2018.328.82 z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.), jak również ustawy o odnawialnych źródłach energii. II. Naruszenie przepisów postępowania, mającego istoty wpływ na wynik sprawy, tj.: a) art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., które polegało na niewyczerpującym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego i przyjęciu, że pojęcie "teren" i "działka" wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy traktować jako pojęcia tożsame oraz można je stosować zamiennie, w sytuacji gdy ustawodawca wprowadził rozróżnienie tych pojęć; b) art. 8 k.p.a. polegające na rozstrzygnięciu wątpliwości co do treści normy prawnej na niekorzyść skarżącej wbrew zasadzie in dubio pro libertate oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, mimo braku spornych interesów stron i osób trzecich, co stanowi przejaw braku kierowania się przez organ administracyjny zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania i podważa tym samym zasadę dot. pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa; c) art. 6 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 9 k.p.a. i art. 10 § 1 k.p.a., poprzez nieprzyczynienie się przez organ do starannego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia postępowania, mającego zagwarantować równość wobec prawa oraz podważenie zasady dot. pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, a w konsekwencji uniemożliwienie stronie realizacji inwestycji ze względu na pozaprawne kryteria; d) art. 107 § 1 pkt 6 k.p.a. przez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na braku racjonalnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, w szczególności sprzecznego z u.o.g.r.1., interesem społecznym i słusznym interesem obywateli, w oparciu o dowolne, pozaprawne kryteria, a tym samym powstania wątpliwości co do zasadności i logiki rozstrzygnięcia. W oparciu o tak sformułowane zarzuty skarżąca wniosła, na podstawie art. 144 k.p.a. w zw. z art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. oraz 138 § 2 k.p.a., aby: 1. organ odwoławczy uchylił w całości postanowienie Starosty Złotoryjskiego z dnia 20 listopada 2023 r., nr NŚ.6123.4.1.2023, w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr [...] oraz [...] położonych w obrębie W.(1), gmina P. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Staroście Złotoryjskiemu, gdyż postanowienie zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie; ewentualnie: 2. organ odwoławczy uchylił w całości postanowienie i orzekł co do istoty sprawy przez uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. W uzasadnieniu zażalenia Spółka podniosła, iż zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 listopada 2023 r. Starosta Złotoryjski odmówił uzgodnienia projektu decyzji ustalającego warunki zabudowy. Spółka stwierdziła, iż nie zgadza się z przedstawioną w kwestionowanym postanowieniu argumentacją faktyczną i prawną Starosty Złotoryjskiego. W pierwszej kolejności skarżąca podkreśliła, iż w obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, która nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji (vide np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Gd 634/19, wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 stycznia 2023 r., sygn. akt II SA/Łd 729/22). Zaznaczyła, iż ma świadomość, że do niedawna pojawiał się również pogląd przeciwny, który prezentowany był w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, i na który to powołuje się Starosta Złotoryjski w wydanym przez siebie postanowieniu o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w tej sprawie. Jednak podkreśliła, iż pogląd ten - już wcześniej podważany w przeważającej części orzecznictwa w tym zakresie - stracił ostatecznie na aktualności wraz ze zmianą przepisów dotyczących ustalania warunków zabudowy. I tak w zmienionym z dniem 3 stycznia 2022 r. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), wydanym w wykonaniu upoważnienia zawartego w art. 61 ust. 6 ustawy, wyraźnie rozróżnia się pojęcia działki i terenu. Minister w tym zakresie zastosował się w pełni do wytycznych dotyczących treści tego aktu w zakresie wymagań dotyczących ustalania wymagań odnoszących się do nowej zabudowy (zob. art. 61 ust. 7 pkt 2 ustawy). Pojęcia "działki ewidencyjnej" i "terenu" na użytek rozpoznawania spraw o ustalenie warunków zabudowy nie są więc pojęciami tożsamymi i brak jest podstaw do zamiennego stosowania tych pojęć w stosunku do innych przepisów ustawy. Taka wykładnia powołanych przepisów jest w pełni zgodna z wolą ustawodawcy, o czym świadczy nowelizacja art. 61 u.p.z.p., która weszła w życie 3 stycznia 2022 r. Polega ona na dodaniu do tego przepisu ust. 5a, zgodnie z którym w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1a, na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy obszar analizowany w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów, i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1. Przepisy te pozwalają na ustalenie kierunku wykładni, który jest zgodny z wolą ustawodawcy. Skoro ustawodawca w odniesieniu do określenia granic terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zastąpił konsekwentnie pojęcie: ,,działki" pojęciem: ,,terenu", to oznacza, że decyzja ta może odnosić się nie tylko do działki (działek) jako całości, ale również części działki, o ile będzie to teren jednoznacznie wyodrębniony. Co najistotniejsze, ustawodawca wskazał wprost na możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy co do części działki w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, o czym świadczy umieszczenie w pkt. 7 ogólnopolskiego wzoru wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy w rubryce 7 - CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI - podrubryki 7 .2. SPOSÓB WYZNACZENIA TERENU INWESTYCJI, pola wskazującego na opcje wyboru przez wnioskodawcę - ,,teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych", przy czym zgodnie z pouczeniem (8) we wniosku - ,,w przypadku określenia granic terenu objętego wnioskiem jako część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych wymagane jest określenie granic terenu w formie graficznej". Skarżąca stwierdziła, iż bezsprzecznie taki załącznik w formie graficznej załączyła do wniosku o ustalenie warunków zabudowy, ze wskazaniem, że wniosek ten dotyczy wskazanych we wniosku części działki nr [...] w części pomijającej grunty oznaczone jako Br-ŁIII, Br-PsIII, ŁIII, PsIII, W-PsIII, a więc w części niewymagającej uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia jej na cele nierolnicze. Powyższe wyraźnie wskazuje na wolę ustawodawcy polegającą na umożliwieniu wydania decyzji o warunkach zabudowy na część działki lub działek. Dlatego – a contrario - interpretacja, że co do zasady nie można wydać decyzji w sprawie warunków zabudowy dla części działki - jest niezgodna z przepisami i nie da się pogodzić z ratio legis określonym w przepisach. W obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawnych nie tylko więc nie ma przepisu z którego wynikałoby, aby teren inwestycji, dla którego ustala się warunki zabudowy musiał obejmować działki ewidencyjne tylko w całości, ale wręcz - jak przytoczono wyżej - jest obecnie wyraźne wskazane, że decyzja o warunkach zabudowy może dotyczyć i odnosić się również do części działki. Argumentacja odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w niniejszej sprawie sprowadzała się bowiem tylko do przyjęcia jednego z kierunków pojawiających się interpretacji - akurat niekorzystnego dla strony (co nota bene byłoby wbrew Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2019 r., zgodnie z którą organy administracji państw członkowskich zobowiązane są do wspierania rozwoju energii odnawialnej, uwzględniania specyfiki odnawialnych źródeł energii i w przypadku braku jednoznacznych zapisów w prawie krajowym, do dokonywania wykładni prawa w sposób korzystny do ich rozwoju i wbrew zasadzie rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony - art. 7a § 1 k.p.a.) - podczas gdy obecne przepisy potwierdzają, że prawidłowa i zgodna z intencją ustawodawcy była i jest interpretacja wskazująca na możliwość wydania decyzji co do części działki. Na powyższe bardzo dobitnie wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w wyroku z dnia 27 lipca 2022 r., sygn. akt II SA/ Łd 496/22, który wskazuje, że: ,,w orzecznictwie ukształtowanym na gruncie przepisów obowiązujących po zmianie u.p.z.p. dokonanej ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz u.p.z.p. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1986), wskazuje się, że wniosek złożony po dacie wejścia w życie tej ustawy, tj. po dniu 3 stycznia 2022 r. wskazujący część działki ewidencyjnej jako teren inwestycji, powinien być oceniany w kontekście zmiany u.p.z.p. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co oznacza możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na części działki ewidencyjnej. Wprowadzony bowiem do u.p.z.p. art. 61 ust. 5a posługuje się, przy określeniu sposobu wyznaczania obszaru analizowanego, pojęciem "terenu objętego wnioskiem", nie zaś "działki ewidencyjnej". Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, spółka stwierdziła, że do postępowania, które w niniejszej sprawie zostało wszczęte przez skarżącą złożonym do organu gminy w dniu 20 października 2023 r. wnioskiem, niewątpliwie mają więc zastosowanie przepisy obecnie obowiązujące, wprowadzone nowelizacją, która weszła w życie dnia 3 stycznia 2022 r., która potwierdziła, że możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki ewidencyjnej. Nadto spółka podniosła, iż nie może również ujść z pola widzenia, że jednym z atrybutów prawa własności jest korzystanie z rzeczy, w tym nieruchomości, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, tyle tylko, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego (art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny). Rozwinięciem tej zasady jest regulacja zawarta w art. 6 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p., w myśl której każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. O ile zatem wyraźny przepis ustawy nie stoi temu na przeszkodzie, właściciel ma prawo do zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zgodnie z jego wolą. Odmowa wydania właścicielowi decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wyodrębnionego terenu, niewymagającego zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleśne mogłaby być uznana jako naruszenie konstytucyjnie chronionego prawa własności (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Spółka wskazała także, iż w niniejszej sprawie wyodrębnienie we wniosku o ustalenie warunków zabudowy konkretnej części działki jako terenu inwestycji nie może być postrzegane - zwłaszcza w aktualnym stanie prawnym - jako próba obejścia obowiązujących przepisów prawa, w tym zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pomijając już nawet kwestię nowelizacji wskazanych wyżej przepisów zauważyć należy, iż ta część mogłaby wszak stanowić samodzielną działkę ewidencyjną i wówczas ten sam teren inwestycji zamknąłby się w granicach działki. Nadto skarżąca spółka zarzuciła, iż Starosta Złotoryjski, uzgadniając projekt decyzji o warunkach zabudowy, wbrew obowiązującym przepisom i zasadom ogólnym postępowania administracyjnego przyjął niekorzystną dla skarżącej interpretację przepisów, tj. wydał postanowienie wbrew: a) zasadzie in dubio pro libertate, tj. przyjaznej dla strony postępowania interpretacji przepisów, wykraczającej poza przesłanki wskazane w art. 7a § 1 k.p.a. Jak wskazuje Hanna Knysiak-Sudyka w komentarzu Kodeks Postępowania administracyjnego, Komentarz, wyd. III, opubl.: WKP 2023: ,,Zasada przyjaznej interpretacji przepisów była uznawana za istniejącą zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych już przed wprowadzeniem do Kodeksu art. 7a § 1. Przykładem powyższej linii orzeczniczej jest wyrok z 11.01.2012 r., II GSK1365/10, LEX nr 1124037, w którym NSA stwierdził, że: ,,Zasada wykładni zgodnej z Konstytucją w doktrynie rozumiana jest jako dyrektywa wyboru, której treścią jest odrzucenie takich możliwości interpretacyjnych przepisów, które prowadzą do rezultatów niezgodnych z zasadami konstytucyjnymi (por. B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001, s. 166). Co istotne, zasada ta jest w pełni akceptowalna w orzecznictwie zarówno sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Konstytucyjnego. W uchwale z 6.09.1995 r. (W 20/94) TK wyraźnie podkreślił, że zawsze wtedy, gdy możliwe jest takie zinterpretowanie przepisu, aby był on zgodny z Konstytucją, należy z tej możliwości skorzystać, odrzucając takie możliwości interpretacyjne, które prowadzą do odczytania przepisu jako niekonstytucyjnego (technika wykładni zgodnie z Konstytucją)" (por. również orzeczenia TK: z 18.10.1994 r., K2/94 OTK 1994/2, poz. 36; z 7.06.1994 r., Kl 7/93, OTK 1994/1, poz. 11; z 4.10.1995 r., K8/95, OTK 1995/2, poz. 8). (...) Także w doktrynie prawa administracyjnego dopuszczalność stosowania zasady in dubio pro libertate nie budziła wątpliwości. Podnoszono, że mimo iż przepisy prawa administracyjnego są bezwzględnie obowiązujące (ius cogens), nie ma przeszkód do jej stosowania. Zdaniem W. Jakimowicza (Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006. s. 541) w procesach wykładni w prawie administracyjnym zasada ta powinna mieć szerokie zastosowanie, w szczególności w sytuacjach, gdy organy administracji publicznej mają kompetencje do ingerowania w sposób realizowania tzw. praw wolnościowych". Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, zdaniem spółki, uznać należy, że niezasadne jest wydanie przez organy administracji orzeczenia niezgodnego z wolą skarżącej i uznanie tego stanu za prawidłowy w sytuacji, gdy nie było przeszkód, by zastosować interpretację przepisu korzystną dla skarżącej, potwierdzoną dodatkowo w opisanych wyżej nowelizacjach przepisów; b) prounijnej wykładni prawa krajowego, która dotyczy organów administracji państw członkowskich oraz sądów krajowych. W tym przypadku wykładnia prawa krajowego powinna być zgodna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, która to została wdrożona do polskiego ustawodawstwa ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Podstawą prawną dla obowiązku prowspólnotowej wykładni prawa krajowego stanowi art. 10 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tą Dyrektywą, organy administracji państw członkowskich zobowiązane są do wspierania rozwoju energii odnawialnej, uwzględniania specyfiki odnawialnych źródeł energii oraz w przypadku braku jednoznacznych zapisów w prawie krajowym, do dokonywania wykładni prawa w sposób korzystny do ich rozwoju. Jednocześnie zgodnie z pkt. 41 Dyrektywy "zostało wykazane, że brak przejrzystych przepisów i koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia utrudnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Z tej przyczyny specyficzna struktura sektora energii odnawialnej powinna zostać wzięta pod uwagę przez organy krajowe, regionalne i lokalne przy dokonywaniu przeglądu procedur administracyjnych stosowanych przy wydawaniu zezwoleń na budowę i eksploatację obiektów...". Spółka stwierdziła, iż potwierdzeniem powyższego jest wyrok Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości w sprawie sygn. akt C-2/10, w którym stwierdzono, że państwa członkowskie są zobowiązane ,,( ... ) do dokonania oceny ram ustawowych i wykonawczych w odniesieniu do procedur administracyjnych, w szczególności przyznawania pozwoleń mających zastosowanie do przedsiębiorstw elektromagnetycznych wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Ta procedura ma na celu racjonalizację i ograniczenie przeszkód administracyjnych, jak również zapewnienie obiektywności, przejrzystości i niedyskryminującego charakteru zasad obowiązujących w odniesieniu do tego rodzaju urządzeń". Również zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie von Colson i Kamann przeciwko Nadrenii Północnej - Westfalii (sygn. akt C-14/83) i po myśli Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, organy administracji państwowej są zobowiązane stosować przepisy prawa krajowego na korzyść rozwoju odnawialnych źródeł energii, jakimi niewątpliwie są instalacje fotowoltaiczne. Zasadność prounijnej wykładni przepisów prawa krajowego potwierdził także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 marca 2011 r., (sygn. akt II OSK 2251/10): ,,Na koniec godzi się podkreślić, że Naczelny Sąd Administracyjny w obecnym składzie podziela również przedstawiony w skardze kasacyjnej pogląd, iż z uwagi na zobowiązania międzynarodowe Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie osiągnięcia określonych standardów w zakresie stosowania energii odnawialnej, przepisy prawa, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy stosować z zachowaniem prounijnej wykładni prawa. Zakłada ona m. in. prowadzenie działań zmierzających do ogólnie pojmowanej ochrony środowiska". W związku z powyższym, w ocenie spółki, uznać należy, że Starosta Złotoryjski dokonał wykładni niekorzystnej dla skarżącej (pomimo możliwości zastosowania korzystnej), skutkującej pozbawieniem strony możliwości realizacji inwestycji, a nadto wbrew obowiązkowi dokonywania wykładni w sposób korzystny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie, odmowa Starosty Złotoryjskiego uzgodnienia projektu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej stanowi naruszenie przepisu art. 10 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej poprzez niezastosowanie się do obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Skarżąca dodatkowo podniosła, że organ powinien uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia zgodnie z aktualną tezą wyrażoną m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Gl 609/18, ,,W przypadku, gdy rezultat przeprowadzonej wykładni, mimo zastosowania różnych metod interpretacji, pozwala na przyjęcie alternatywnych względem siebie treści normy prawnej, prawidłowym rozwiązaniem jest wybór znaczenia, które jest korzystne dla strony". W niniejszej sprawie, zdaniem spółki, nie ma bowiem przeszkód, aby uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji na części działki nr [...] i [...] - zgodnie z wnioskiem skarżącej, a kierowanie się przez organ uzgadniający dowolnymi, pozaprawnymi poglądami nie może uzasadniać odmowy uzgodnienia projektu decyzji. Konkludując, spółka stwierdziła, iż uznać należy, że wydanie postanowienia o odmowie uzgodnienia projektu przez Starostę Złotoryjskiego było arbitralne i nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania administracyjnego. Analizując zarzuty podniesione w zażaleniu na tle zgromadzonego materiału dowodowego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy ustaliło, że w sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zwanej dalej "u.p.z.p.". Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Stosownie zaś do art. 53 ust. 4 pkt 6 w związku z art. 64 ust. 1 u.p.z.p., decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Za tego rodzaju nieruchomości uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (por. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - w myśl przepisu art. 53 ust. 5 u.p.z.p., uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. Stosownie zaś do regulacji wynikającej z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 82) zwanej dalej ,,u.o.g.r.l.", organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta. Mając na względzie powyższe przepisy obowiązkiem organu I instancji, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, jest uzgodnienie jej ze starostą w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne. Celem uzgodnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., jest ochrona rolnego charakteru gruntów. Realizacja przedsięwzięcia nie może bowiem prowadzić do naruszenia wartości chronionych przepisami ustawy szczególnej, która to ochrona polega na ograniczaniu przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze lub nieleśne, jak i zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej (art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.g.r.l.). Wymaga to ustalenia, że planowana inwestycja będzie służyć rolniczemu wykorzystaniu terenu. Jak wynika z akt sprawy Wójt Gminy P. pismem z dnia 6 listopada 2023 r. przesłał do Starosty Złotoryjskiego, zgodnie z dyspozycją art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem uzgodnienia projekt decyzji o ustaleniu na rzecz P. Sp. z o.o. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr [...] oraz [...] część w obrębie W.(1), gm. P., o pow. do [...] ha wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia. Bezspornym jest w sprawie, iż z wypisów z ewidencji gruntów wynika, że: - działka oznaczona w ewidencji gruntów nr [...] ma łączną powierzchnię [...] ha i stanowią ją grunty rolne oznaczone jako RIVa, - działka oznaczona w ewidencji gruntów nr [...] ma łączną powierzchnię [...] ha i stanowią ją grunty rolne szczególnie chronione oznaczone jako: Br-ŁIII o pow. [...] ha, Br-PsIII o pow. [...] ha, LIII o pow. [...] ha, PsIII o pow. [...] ha, oraz grunty rolne klas o niższej przydatności rolniczej oznaczone jako: RIVa o pow. [...] ha, RIVb o pow. [...] ha, W-PsIII o pow. [...] ha. SKO wyjaśnia, iż stosownie do art. 2 u.o.g.r.1., gruntami rolnymi są grunty określone w ewidencji jako użytki rolne. Skoro według art. 6 powołanej ustawy na cele nierolnicze można przeznaczyć przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne o najniższej przydatności, to organy administracji prowadząc postępowanie w sprawie warunków zagospodarowania terenu mają obowiązek ustalić na podstawie danych z ewidencji jaki jest rodzaj użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych. Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące gruntów, ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych. Artykuł 21 ust. 1 ustawy stanowi zaś, że podstawę planowania przestrzennego stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów. W dokumentacji geodezyjnej przedstawiono w sposób jednoznaczny charakter gruntów objętych planowanym przedsięwzięciem. Natomiast według art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a. Kolegium w tym miejscu wyjaśnia, iż od dnia 24 września 2023 r. obowiązuje mający zastosowanie w niniejszej sprawie art. 7 ust. 2a u.o.r.l. w brzmieniu: ,,Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, położonych na obszarze uzupełnienia zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Jak wynika z powyższego - ustawodawca rozróżnił tereny gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I-III wymagające zgody właściwego organu na zmianę przeznaczenia (art. 7 ust. 2) oraz tereny gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, które takiej zgody nie wymagają, gdyż są zlokalizowane w obszarze uzupełnienia zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 7 ust. 2a u.o.g.r.1.). Zmiana przeznaczenia tych pierwszych terenów, uwarunkowana wymogiem uzyskania zgody właściwego organu, może nastąpić tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co wyklucza w świetle art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. możliwość ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji na takim terenie. Natomiast w przypadku gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, które spełniają warunek z art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. i które w związku z tym nie wymagają zgody właściwego organu na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, możliwe jest uzyskanie warunków zabudowy dla inwestycji realizowanej na takim terenie. Zatem nie ulega wątpliwości, że ochrona gruntów rolnych przewidziana w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, realizowana jest m.in. w drodze regulacji art. 7 u.o.g.r.1., ograniczających przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, które to zapisy dotyczą użytków rolnych o wyższej klasie, tj. w klasie I-III, ale nie obejmują użytków rolnych klasy I-III nie wymagających zgody właściwego organu na zmianę ich przeznaczenia, a także gruntów rolnych o niższej klasie i niższej przydatności produkcyjnej. Analizując warunki określone w art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l., stwierdzić należy, iż organ uzgadniający zasadnie przyjął, iż nie został spełniony warunek określony w tym przepisie, gdyż działki nr [...] i [...] nie są położone na obszarze uzupełnienia zabudowy. Organ wyjaśnia, iż obszar uzupełnienia zabudowy będzie fakultatywnie wyznaczany w planie ogólnym gminy, który jest nowym aktem planistycznym określonym w art. 13a i następnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który niejako zastąpił dotychczasowe studia zagospodarowania przestrzennego, przy czym w odróżnieniu od studium, plany ogólne są aktami prawa miejscowego (art. 13a ust. 7). Kwestią istotną w niniejszej sprawie było rozstrzygnięcie, czy możliwe jest ustalenie warunków zabudowy dla części działki nr [...], obręb W.(1), tak jak to zakreślił inwestor we wniosku oraz Wójt Gminy P. w przesłanym projekcie decyzji o warunkach zabudowy. W ocenie kolegium, jeśli wnioskodawca ogranicza swoim wnioskiem rozpoznanie sprawy o ustalenie warunków zabudowy dla części działki lub działek, to nie tylko organ wydający decyzję, ale również organ uzgadniający ma prawo i obowiązek ocenić ten fakt (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 września 2020 r., sygn. akt II SA/Kr 481/20, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Bd 756/19, wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 99/20). Zdaniem składu orzekającego kolegium w niniejszej sprawie, nie ma podstaw do uznania za prawidłowe zgłoszenia tylko części działki. Spółka w zażaleniu podniosła, iż określając granice terenu objętego wnioskiem wskazała obszar całej działki ewidencyjnej nr [...] i części działki ewidencyjnej nr [...], obręb W.(1), który nie obejmował gruntów rolnych kl. III. Kolegium wyjaśnia, iż użyte w art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. pojęcie "określenie granic terenu objętego wnioskiem", jak też wskazany w art. 61 ust. 1 pkt 4 tej ustawy termin "teren" (który nie wymaga uzyskania zgody albo jest objęty zgodą), należy rozumieć jako istniejące prawnie granice, których przebieg ustalony został w trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami, co wyklucza wskazywanie przez inwestora terenu stanowiącego tylko część działki ewidencyjnej. Kolegium powołuje się przy tym na wyrok NSA dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. akt II OSK 1826/06 i szereg innych orzeczeń powołanych w decyzji. Przy czym owa ocena przekłada się bezpośrednio na wniosek, że poprzez grunty rolne, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 u.o.g.r.l., których przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga uprzedniej zgody ministra należy rozumieć wyłącznie działkę lub działki ewidencyjne, nigdy zaś wyłącznie jej część (wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt II OSK 2561/17). Zatem weryfikacja przesłanek z art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. powinna obejmować całą działkę nr [...] i całą działkę nr [...], obręb W.(1), do której nie mają zastosowania przepisy dot. ustalenia warunków zabudowy, a nie wyłącznie część zgłoszoną przez inwestora we wniosku. Kolegium ma świadomość, że od dnia 3 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały, w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nowym rozporządzeniu wykonawczym, ujednolicenia terminologiczne, w tym zwłaszcza zastąpienie wyrażenia "front działki" wyrażeniem "front terenu", zostały uściślone w nowo dodanym art. 61 ust. 5a u.p.z.p., który w zd. 2 jednoznacznie przewiduje, iż przez "front terenu" należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę. Także wzór formularza przyjęty w wydanym na podstawie art. 64b ust. 2 u.p.z.p. rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2462) w pkt 6 "Teren objęty wnioskiem" zawiera m.in. ,,Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych". Nadto, oświadczenie dotyczące sposobu wyznaczenia terenu inwestycji, w ramach którego wskazać można, że teren ten obejmuje część działki lub działek ewidencyjnych, zamieszczono w rzeczonym formularzu dopiero w pkt 7 "Charakterystyka inwestycji". W ocenie Kolegium rozwiązanie to jest uzasadnione przyjmowanymi w dotychczasowym orzecznictwie szczególnymi przypadkami, w których decyzja o warunkach zabudowy dotyczyć może części, a nie całości działki ewidencyjnej. W każdym bądź razie działka ewidencyjna niezmiennie pozostaje podstawowym punktem odniesienia dla oznaczenia terenu, wobec którego wydana ma zostać decyzja o warunkach zabudowy. Dalej organ podkreśla, że pojęcie "działki ewidencyjnej" ma uniwersalne znaczenie w całym systemie prawnym, a co ważne daje gwarancję pewnego i prawnie weryfikowalnego wyznaczenia granic terenu inwestycji (por. wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 743/17, wyrok WSA Poznań z dnia 22 listopada 2022 r., sygn. akt II SA/Po 658/22). Podkreślenia, zdaniem kolegium, także wymaga, iż decyzja o warunkach zabudowy dotyczy terenów, na których nie doszło do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pełni ona zatem podobną funkcję, gdyż pozwala na kształtowanie warunków zabudowy w pewien uporządkowany sposób, według reguł pozwalających na zachowanie zasady dobrego sąsiedztwa. Szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu zagospodarowania zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla ustalenia warunków zabudowy, a więc zapewnienia harmonijnego zagospodarowania przestrzeni, zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa, właściwy organ wyznacza obszar analizowany w celu ustalenia właściwych parametrów zabudowy i funkcji. W zażaleniu spółka wskazała na pojawiające się orzeczenia, które akceptowały wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki i tym samym, przedstawiony do uzgodnienia fragment działki. Odnosząc się do powyższego Kolegium zauważa, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych nie wykluczono wyjątkowych stanów faktyczno-prawnych, w których dopuszczalne jest ustalenie warunków zabudowy dla części działki ewidencyjnej. Dotyczy to np. sytuacji, gdy część działki objęta jest planem miejscowym, a część nie jest objęta planem miejscowym. W takim przypadku przyjmuje się, że dla tej części nieruchomości, która nie jest objęta miejscowym planem może być wydana decyzja o warunkach zabudowy (por. wyrok NSA z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt II OSK 491/14, wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 743/17, wyrok NSA z dnia 17 lipca 2019 r., sygn. akt II OSK 1881/18). Podobnie ustalenie warunków zabudowy jedynie dla fragmentu działki dopuszczalne jest, np. w przypadku inwestycji liniowych, które z natury rzeczy obejmują jedynie część działek przy znacznej ich liczbie lub też działek drogowych, na których realizowane są jedynie określone obiekty, np. zjazdy (por. np. wyrok NSA z dnia 21 października 2016 r., sygn. akt II OSK 12/14, wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 647/17, wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 490/14). Jednakże - jak wyżej zaznaczono - nie stanowi to reguły, lecz dotyczy jedynie sytuacji wyjątkowych. Nadto, ze stanowiska wyrażonego przez WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Bk 599/19, wynika, że obowiązek określenia granic terenu objętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz linii rozgraniczających teren inwestycji na etapie wydawania decyzji powinien być realizowany z wykorzystaniem danych dotyczących działek ewidencyjnych, uwidocznionych na stosownej mapie, toteż ocena spełnienia przez inwestora warunku, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. nie może odnosić się do terenu, którego określenie granic będzie miało charakter dowolny, wynikający wyłącznie z woli inwestora, w szczególności będzie sprowadzone do wskazania tylko tej części nieruchomości gruntowej, która będzie planowo faktycznie zabudowana lub w inny sposób zagospodarowana. Kolegium podziela stanowisko zawarte w orzeczeniach sądów administracyjnych, iż nie ma najmniejszej wątpliwości, że teren inwestycji należy utożsamiać z terenem w sensie prawnym jako teren działek ewidencyjnych, nie zaś zaznaczony we wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i załączonej do niego mapie, teren faktycznej inwestycji (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 maja 2021 r., sygn. akt II SA/Łd 768/20). W orzecznictwie tym wskazuje się bowiem, że nawet określenie granic terenu inwestycji, poprzez wskazanie ich liniami rozgraniczającymi nie może zmieniać przyjętego zapatrywania, iż teren inwestycji rozumiany musi być jako cała działka ewidencyjna, na której planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego (por wyroki: WSA w Gorzowie Wielkopolskim: z dnia 12 maja 2021 r. sygn. akt II SA/Go 298/21 i inne, wymienione w orzeczeniu. Podobnie w wyroku NSA z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt II OSK 2447/17, wskazuje się, że przez "teren", o którym mowa art. 59 ust. 1, a także w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., należy co do zasady rozumieć "obszar jednej lub kilku konkretnie określonych działek ewidencyjnych, a nie fragment działki ewidencyjnej, na którym inwestor zaplanował realizację inwestycji. Tylko w drodze wyjątku przyjmuje się dopuszczalność objęcia decyzją o warunkach zabudowy części działki ewidencyjnej, gdy wynika to ze szczególnych uwarunkowań np. normatywnych lub faktycznych (np. część działki objęta ustaleniami planu miejscowego czy decyzją wydaną w trybie tzw. specustaw) - por. też wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 maja 2021 r., sygn. akt II SA/Go 277/21. Przywołać należy również najnowsze orzeczenie NSA w tej materii, tj. wyrok z dnia 3 sierpnia 2021 r., sygn. akt II OSK 13 51/21, potwierdzający zaprezentowane wyżej stanowisko. Z kolei w wyroku z dnia 23 września 2020 r. sygn. akt II OSK 1069/20, odnośnie interpretacji przepisu art. 7 ust. 2a u.o.g.r.1. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przepis ten nie może być interpretowany w oderwaniu od treści art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., który nakazuje ustalić, czy "teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne". "Terenem" w rozumieniu tego przepisu jest teren, którego dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, czyli obszar jednej lub kilku konkretnie określonych działek ewidencyjnych, na których planowana jest realizacja danej inwestycji. Z przepisów u.p.z.p. wynika, że teren, którego dotyczy wniosek, powinien być w tym wniosku konkretnie oznaczony i przedstawiony na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 52 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p.), linie rozgraniczające teren inwestycji określane są bowiem w decyzji o warunkach zabudowy (art. 54 pkt 3 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p.). Ustalenie warunków zabudowy odnosi się zatem do działki objętej wnioskiem, jako całości, nie zaś jedynie tej jej części, która w wyniku realizacji inwestycji będzie faktycznie zabudowana lub w inny niż dotychczas sposób zagospodarowana. Decyzja ustalająca warunki zabudowy, co do zasady, przesądza jedynie, że na konkretnej działce, wskazanej we wniosku, istnieje możliwość realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia, z określonymi jego parametrami, nie określa natomiast dokładnego położenia inwestycji na działce. W konsekwencji zatem, na tym etapie nie rozstrzyga się, która część działki przeznaczona będzie na cele nierolnicze (nieleśne). Organ nie może zawężać swoich ustaleń w zakresie przeznaczenia gruntów tylko do wyznaczonego fragmentu działki inwestycyjnej (por. wyrok NSA z dnia 31 maja 2016 r., sygn. II OSK 2328/14, LEX nr 2108482). Odnosząc się do powyższego oraz mając na uwadze istnienie odmiennych poglądów w judykaturze, na które powołuje się inwestor w zażaleniu, kolegium wskazuje, iż podziela pogląd orzecznictwa sądów administracyjnych, iż przez "teren", o którym mowa art. 59 ust. 1 i art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., należy rozumieć obszar jednej lub kilku konkretnie określonych działek ewidencyjnych, a nie fragmenty działek ewidencyjnych, na którym inwestor planuje realizację inwestycji. Organ odwoławczy zgadza się przy tym również z tą linią orzeczniczą, która dopuszcza ustalenie warunków zabudowy dla części działki ewidencyjnej jako rozwiązanie zastrzeżone wyłącznie dla nietypowych stanów faktyczno-prawnych. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy tylko część działki objęta jest planem miejscowym. Zdaniem składu orzekającego kolegium, w niniejszej sprawie nie zachodzi żadna uzasadniona przyczyna, dla której organ uzgadniający, analizując spełnienie warunków z zakresu ochrony gruntów rolnych, miałby poddać analizie jedynie część działki nr [...], obręb W.(1), z pominięciem gruntów kl. III, na których, jak twierdzi inwestor, nie będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie. Kolegium ma świadomość, iż planowana inwestycja stanowi odnawialne źródło energii, które w obecnej sytuacji jest inwestycją pożądaną. Niemniej jednak nie może to powodować, iż lokalizowanie odnawialnych źródeł energii, które mają jak w niniejszej sprawie charakter przemysłowy, będzie dopuszczało lokalizowanie ich na gruntach rolnych objętych szczególną ochroną prawną i będzie zaburzało rolny charakter gruntów zlokalizowanych w jej sąsiedztwie. W ocenie kolegium ustalenie warunków zabudowy i przeprowadzenie postępowania uzgodnieniowego w zakresie ochrony gruntów rolnych w taki sposób jak tego oczekuje wnioskująca spółka, tj. z pominięciem gruntów kl. III, prowadziłoby do obejścia przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dodatkowo kolegium zauważa, iż odnawialne źródła energii o charakterze przemysłowym nie są traktowane priorytetowo przez ustawodawcę, jeżeli chodzi o lokalizowanie ich na gruntach kl I-III i na gruntach klasy IV. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, iż na mocy art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) dodany został, do art. 14, ust. 6a o treści: ,,Zmiana zagospodarowania terenu, dotycząca: 1) obiektów handlu wielkopowierzchniowego, 2) niezamontowanych na budynku instalacji odnawialnych źródeł energii lokalizowanych: a) na użytkach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych, b) na użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, c) na gruntach innych niż wskazane w lit. a i b, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW - następuje na podstawie planu miejscowego." Z powyższego wynika zatem, iż na użytkach rolnych klasy I-III, podlegających szczególnej ochronie prawnej oraz na gruntach rolnych innych klas, także prawnie chronionych, w przypadku instalacji o określonej w tym przepisie mocy, możliwe jest lokalizowanie odnawialnych źródeł energii jedynie w planach miejscowych. Z powyższego można wnioskować, iż ustawodawca widzi potrzebę ochrony gruntów rolnych prawnie chronionych, przed nadmierną zabudową ich przez przedsięwzięcia przemysłowe nawet jeżeli stanowią one odnawialne źródła energii. Przechodząc dalej podkreślić należy, iż nie ulega wątpliwości, że przedmiotem ochrony są nie tylko grunty rolne klasy I-III, lecz także klasy IV-V, a nawet klasy VI. Co istotne, "szczególność" ochrony gruntów klasy I-III, nie niweczy ochrony gruntów klasy IV-VI. Nie może więc budzić wątpliwości, że organ uzgadniający powinien przede wszystkim kierować się wskazanymi przez ustawodawcę zasadami ochrony gruntów (por. wyrok NSA z dnia 19 października 2022 r., sygn. akt II OSK 1528/21). Zdaniem organu wskazać należy, iż teren objęty wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy stanowią grunty rolne oprócz klasy III także klasy RIVa i RIVb. Działki przeznaczone są na cele rolne w rozumieniu art. 92 ust. 2 u.g.n. Tymczasem zamierzona na takich gruntach inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zauważyć należy, iż teren na którym planowana jest realizacja inwestycji otoczony jest kompleksem gruntów rolnych o wysokiej klasie bonitacji. Tym samym wnioskowana inwestycja w sposób oczywisty nie jest związana z rolniczym wykorzystaniem działek, a ma charakter działalności produkcyjnej. Nadto należy organ zauważa, iż w okresie eksploatacji farmy fotowoltaicznej, który nie jest krótki i może trwać nawet od 15 do 29 lat, grunt na którym zostanie posadowiona taka inwestycja nie będzie służył produkcji rolnej. W tym okresie z pewnością grunt utraci więc dotychczasowy charakter rolny, który to charakter podlega niekwestionowanej ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i - co do zasady - na gruntach tych jest zakaz zabudowy. Zdaniem kolegium, w takich warunkach wprowadzenie na działce funkcji zabudowy produkcyjnej, jest bardzo odległe w swym rodzaju od rolniczego charakteru gruntów rolnych. Co więcej, niewątpliwe nie służyłoby właściwemu wykorzystaniu zasobów glebowych, jak i utrzymaniu produktywności rolniczej przestrzeni. Nadto w okolicznościach niniejszej sprawy, zdaniem kolegium, przyznanie priorytetu interesowi społecznemu, polegającemu na ochronie zwartego gruntu rolnego przed pozbawieniem go tego charakteru, nie może być uznane za niewyważenie interesu publicznego i słusznego interesu strony. Co więcej, w niniejszej sprawie zaakceptowanie w ramach postępowania wpadkowego (uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych) przedsięwzięcia, w kształcie wynikającym z wniosku o ustalenie warunków zabudowy, prowadziłoby do naruszenia dóbr chronionych przepisami szczególnymi, tj. z naruszeniem powołanej na wstępie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Organ uzgadniający, biorąc pod uwagę stan faktyczny na danym terenie i obowiązek ochrony gruntów rolnych, która polega, m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.o.g.r.l.), może odmówić uzgodnienia takiej decyzji, nawet gdy dotyczy ona gruntów rolnych klas innych niż I-III. To, że właściciel nieruchomości lub też inny inwestor, występuje o warunki zabudowy działki stanowiącej grunt rolny, który nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze nie oznacza, że musi takie warunki zabudowy uzyskać, gdyż organ uzgadniający może uznać, że planowana inwestycja na gruntach rolnych jest sprzeczna z celami ochrony gruntów rolnych przewidzianymi w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (por. wyrok NSA z 29 listopada 2018 r., sygn. akt II OSK 34/17). W ocenie kolegium niezasadny jest także zarzut pełnomocnika spółki o niezastosowaniu w niniejszej sprawie przez organ I instancji przyjaznego stosowania przepisów prawa i rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść skarżącej spółki, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 7a k.p.a. Według tego przepisu, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Kolegium wyjaśnia, iż z treści tego przepisu jasno wynika, że zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony dotyczy prawidłowego ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego zaistniałego w rozpatrywanej sprawie. W ocenie kolegium w niniejszej sprawie przepisy regulujące kwestię ochrony gruntów rolnych są jasne i nie budzą wątpliwości interpretacyjnych. Z tych też względów powołany przepis art. 7a k.p.a. nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie. Mając zatem na względzie omówione wyżej okoliczności faktyczne i prawne, w ocenie składu orzekającego Kolegium w niniejszej sprawie, Starosta Złotoryjski zasadnie odmówił uzgodnienia przesłanego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce [...] i części działki nr [...], obręb W.(1), gmina P., z uwagi na niespełnienie przez grunty rolne klasy III warunku określonego w art. 7 ust. 2a u.o.g.r.1. oraz z uwagi na prawną ochronę gruntów rolnych klasy IVa i IVb. Z opisanych wyżej względów zarzuty zażalenia należy uznać za nieuzasadnione. Działając w imieniu P. sp. z o.o. z siedzibą w W., na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ,,p.p.s.a.") w zw. z art. 52 § 1 p.p.s.a., art. 53 § 1 p.p.s.a., 54 § 1 p.p.s.a. i 57 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. oraz w zw. z art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a., zaskarżono postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 7 marca 2024 roku o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr [...] oraz nr [...] w obrębie W.(1), gmina P. Postanowienie zostało zaskarżone w całości i na podstawie art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a. zarzucono: I. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: a) art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. oraz 80 k.p.a., które polegało na niewyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy oraz niewyczerpującym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego i przyjęciu, że pojęcie "teren" i "działka" wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy traktować jako pojęcia tożsame oraz można je stosować zamiennie, w sytuacji gdy ustawodawca wprowadził rozróżnienie tych pojęć; b) art. 8 k.p.a. polegające na rozstrzygnięciu wątpliwości co do treści normy prawnej na niekorzyść skarżącej wbrew zasadzie in dubio pro libertate oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, mimo braku spornych interesów stron i osób trzecich, co stanowi przejaw braku kierowania się przez organ administracyjny zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania i podważa tym samym zasadę dot. pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa; c) art. 6 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 9 k.p.a. i art. 10 § 1 k.p.a. poprzez nieprzyczynienie się przez organ do starannego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia postępowania, mającego zagwarantować równość wobec prawa oraz podważenie zasady dot. pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, a w konsekwencji uniemożliwienie skarżącej realizacji inwestycji ze względu na pozaprawne kryteria. II. naruszenie przepisów prawa materialnego, będącego konsekwencją naruszenia przepisów postępowania, tj.: a) art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ,,u.p.z.p.") poprzez jego niezastosowanie oraz niewydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy w przypadku, gdy zostały spełnione wszelkie przesłanki przemawiające za jej wydaniem; b) art. 52 ust. 2 pkt 1 i la, art. 59 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że pojęcie "teren" w rozumieniu tych przepisów oznacza powierzchnię działki ewidencyjnej jako całości i nie jest możliwe wydanie warunków zabudowy dla części działki wskazanej we wniosku, podczas gdy prawidłowa wykładania wskazanych przepisów nakazuje uznanie, że "teren" i "działka ewidencyjna" są odrębnymi znaczeniowo pojęciami, a tym samym "teren" może stanowić również wyodrębnioną za pomocą linii rozgraniczających część działki ewidencyjnej, co z kolei umożliwia ustalenie warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji planowanej na części działki; c) art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dalej: ,,u.o.g.r.l.") w zw. z art. 61 ust.1 pkt 4 i 5 u.p.z.p, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że teren objęty wnioskiem wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy naruszałoby przepisy odrębne (przepisy u.o.g.r.l.), podczas gdy prawidłowa wykładnia pojęcia "teren" dopuszcza ustalenie warunków zabudowy również dla części działki ewidencyjnej, a co za tym idzie - wobec faktu, iż Skarżąca planuje inwestycję wyłącznie na gruntach klasy RIVa i RIVb - obszar objęty wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, a sama decyzja o warunkach zabudowy nie będzie naruszać przepisów odrębnych; d) art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez odmowę uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla wyodrębnionego terenu, na którym występują grunty rolne klasy RIVa i RIVb, niewymagające uzyskania zgody na przeznaczenie ich na cele nierolnicze, co doprowadziło do naruszenia prawa własności; e) art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez jego niezastosowanie i pominięcie w swoich rozważaniach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE.L.2018.328.82 z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.), jak również ustawy o odnawialnych źródłach energii. Biorąc pod uwagę podniesione zarzuty, strona skarżąca wnosi o: 1. na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia organu odwoławczego, tj. postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 7 marca 2024 roku, znak sprawy: SKO/PP-412/84/2023; 2. na podstawie art. 135 p.p.s.a. o uchylenie w całości postanowienia organu pierwszej instancji, tj. postanowienia Starosty Złotoryjskiego z dnia 20 listopada 2023 roku, znak: NŚ.6123.4.1.2023, o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr [...] oraz nr [...] w obrębie W.(1), gmina P.; 3. na podstawie art. 119 pkt 2 p.p.s.a. wnoszę o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym; 4. na podstawie art. 200 p.p.s.a. w zw. z art. 205 § 1 p.p.s.a. o zasadzenie od organu kosztów postępowania według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu skarga opisuje na wstępie stan faktyczny sprawy, a kolejno przypomniano argumentację organów, którą uzasadniono odmowę uzgodnienia projektu. Dalej strona skarżąca podniosła, że z argumentacją faktyczną i prawną organu pierwszej i drugiej instancji nie sposób się zgodzić, a wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, utrzymujące w całości w mocy postanowienie Starosty Złotoryjskiego o odmowie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy, nie może ostać się w porządku prawnym jako prawnie skuteczne źródło praw i obowiązków skarżącej. W uzasadnieniu prawnym strony skarżącej pod niesiono, że itotą sporu w niniejszej sprawie jest kwestia, czy w świetle art. 7 ust. 1 i 2 u.o.g.r.l., występujące na terenie działki objętej zamierzeniem inwestycyjnym grunty chronione (Br-ŁIII, Br-PsIII, W-PsIII, Pslll, ŁIII) wymagają zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, jeżeli teren inwestycyjny został przewidziany w innej części działki, która nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Brak możliwości ustalenia warunków zabudowy dla części działki był bowiem w przyczyną odmowy uzgodnienia przez Starostę Złotoryjskiego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanej inwestycji oraz wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy postanowienia utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie organu uzgadniającego. Bezspornym w niniejszej sprawie jest, iż na działkach nr [...] oraz nr [...] w obrębie W.(1), gmina P., o łącznej powierzchni [...] ha, występują grunty klasy Br-ŁIII, Br-PsIII, -PsIII, PsIII, LIII, RIVa oraz RIVb. Skarżąca podkreśla jednak, że teren inwestycji objęty wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy stanowi jedynie grunty rolne klasy RIVa i RIVb o łącznej powierzchni do [...] ha. Inwestycja w postaci budowy farmy fotowoltaicznej ulokowana więc będzie na glebach średniej jakości, które nie są atrakcyjne pod względem przemysłu rolnego. Należy przy tym mieć na uwadze, że grunty rolne o klasie IV, V i VI nie są objęte szczególną ochroną przez uzyskanie zgody właściwego ministra i w tej sytuacji zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze nie stanowi naruszenia przepisów u.o.g.r.l. Zdaniem skarżącej nie ulega wątpliwości, że w obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, która nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Skarżąca taki załącznik w formie graficznej załączyła do wniosku o ustalenie warunków zabudowy, ze wskazaniem, że wniosek ten dotyczy części wskazanej we wniosku działki w części pomijającej grunty oznaczone jako Br-ŁIII, Br-PsIII, W-PsIII, PsIII, LIII, a więc w części niewymagającej uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia jej na cele nierolnicze. Jednocześnie skarżąca ma świadomość, że do niedawna w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiał się również pogląd przeciwny, który wskazywał, że teren inwestycji rozumiany musi być jako cała działka ewidencyjna, na której planowana jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego. Zaznaczyć jednak należy, iż pogląd ten - już wcześniej podważany w przeważającej części orzecznictwa w tym zakresie - stracił ostatecznie na aktualności wraz ze zmianą przepisów dokonaną ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1986). Na mocy tej nowelizacji, która weszła w życie 3 stycznia 2022 r., wprowadzono zmianę w treści art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p., dodano również do tego artykułu pkt 1 a oraz dokonano zmiany w art. 61 u.p.z.p. dodając ust. 5a. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1 :500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1 :2000, w postaci elektronicznej albo papierowej. Z kolei na podstawie art. 52 ust. 2 pkt la u.p.z.p. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać: określenie granic terenu objętego wnioskiem. Przywołane przepisy na mocy odesłania z art. 64, znajdują zastosowanie także do decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast na podstawie art. 61 ust. 5a u.p.z.p. w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 a, na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy obszar analizowany w odległości równej trzykrotnej szerokości frontu terenu, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 a, jednak nie mniejszej niż 50 m oraz nie większej niż 200 m i przeprowadza na nim analizę cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 a. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej, drogi wewnętrznej lub granicy działki obciążonej służebnością drogową, z której odbywa się główny wjazd na działkę. W przepisach tych jest więc wyraźnie mowa o "terenie", a nie o działce ewidencyjnej w rozumieniu prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wskazać przy tym należy, że w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej (druk sejmowy nr 1534) w zakresie zmian w art. 52 u.p.z.p. podkreślono, że nie jest zasadny wymóg oznaczania terenu inwestycji wyłącznie na kopii mapy - może to nastąpić w dowolny sposób (choćby w przypadku, gdy teren inwestycji obejmuje całą działkę ewidencyjną). Oznacza to, że teren inwestycyjny może obejmować kilka działek lub tylko część jednej, albo np. część jednej oraz drugą całą działkę. Istotne jest wykreślenie tych granic w jasny i precyzyjny sposób. Natomiast przy wprowadzeniu art. 61 ust. 5a u.p.z.p. podkreślono, że w przepisie tym został sprecyzowany sposób ustalenia obszaru analizowanego, który nie odnosi się do działki, ale do terenu inwestycji. Autor projektu zmian podkreślił zatem, że inicjatywa zmiany ustawodawczej była podyktowana koniecznością sprecyzowania przepisów, nie zaś ich zmiany. Nowelizacja zlikwidowała zatem niespójność występującą w uprzednim stanie prawnym. Strona skarżąca zwraca uwagę, że - w myśl art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. - przesłanką wydania decyzji o warunkach zabudowy jest to, że teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 u.p.z.p. Jednocześnie z treści art. 61 ust. 6 u.p.z.p. wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, uwzględniając potrzeby kształtowania ładu przestrzennego, w tym przeciwdziałania powstawaniu konfliktów przestrzennych. W konsekwencji w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) wyraźnie rozróżnia się pojęcie działki i terenu. Do pojęcia terenu ustawodawca odwołał się wprost w § 1 pkt 2, § 5 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1 tego rozporządzenia, co wskazuje, że jego zamiarem jest dopuszczenie możliwości ustalania warunków zabudowy dla fragmentów działek ewidencyjnych. Co więcej, ustawodawca wskazał wprost na możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy co do części działki w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, o czym świadczy umieszczenie w pkt 7 ogólnopolskiego wzoru wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy w rubryce 7 - charakterystyka inwestycji- podrubryki 7.2. sposób wyznaczenia terenu inwestycji pola wskazującego na opcje wyboru przez wnioskodawcę - ,,teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych", przy czym zgodnie z pouczeniem (8) we wniosku - ,, w przypadku określenia granic terenu objętego wnioskiem jako część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych wymagane jest określenie granic terenu w formie graficznej". W świetle powyższego oczywistym jest więc, że pojęcia działki i terenu na użytek rozpoznawania spraw o ustalenie warunków zabudowy nie są pojęciami tożsamymi. Powyższe wyraźnie wskazuje bowiem na wolę ustawodawcy polegającą na umożliwieniu wydania decyzji o warunkach zabudowy na część działki lub działek. Dlatego - a contrario - interpretacja, że co do zasady nie można wydać decyzji w sprawie warunków zabudowy dla części działki - jest niezgodna z przepisami i nie da się pogodzić z ratio legis określonym w tych przepisach. W obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawnych nie tylko więc nie ma przepisu, z którego wynikałoby aby teren inwestycji, dla którego ustala się warunki zabudowy musiał obejmować działki ewidencyjne tylko w całości, ale wręcz – jak przytoczono wyżej - jest obecnie wyraźne wskazanie, że decyzja o warunkach zabudowy może dotyczyć i odnosić się również do części działki. Argumentacja odmowy wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w niniejszej sprawie sprowadzała się bowiem tylko do przyjęcia jednego z kierunków pojawiających się interpretacji (sprzed wskazanej powyżej nowelizacji przepisów) - akurat niekorzystnego dla strony (co nota bene było wbrew dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2019 roku zgodnie z którą organy administracji państw członkowskich zobowiązane są do wspierania rozwoju energii odnawialnej, uwzględniania specyfiki odnawialnych źródeł energii i w przypadku braku jednoznacznych zapisów w prawie krajowym, do dokonywania wykładni prawa w sposób korzystny do ich rozwoju) - podczas gdy obecne przepisy potwierdzają, że prawidłowa oraz zgodna z intencją ustawodawcy była i jest interpretacja wskazująca na możliwość wydania decyzji co do części działki. Na powyższe bardzo dobitnie wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 27.07.2022 r., sygn. akt II SA/ Łd 496/22, w którym podkreślił, że: ,,w orzecznictwie ukształtowanym na gruncie przepisów obowiązujących po zmianie u.p.z.p. dokonanej ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz u.p.z.p. (Dz. U z 2021 r., poz. 1986), wskazuje się, że wniosek złożony po dacie wejścia w życie tej ustawy, tj. po dniu 3 stycznia 2022 r. wskazujący część działki ewidencyjnej jako teren inwestycji, powinien być oceniany w kontekście zmiany u.p.z.p. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co oznacza możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na część działki ewidencyjnej. Wprowadzony bowiem do u.p.z.p. art. 61 ust. 5a posługuje się, przy określeniu sposobu wyznaczania obszaru analizowanego, pojęciem "terenu objętego wnioskiem", nie zaś ,, działki ewidencyjnej". Ponadto prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza jednoznacznie ugruntowana już linia orzecznicza Naczelnego Sąd Administracyjny, z której warto przywołać wyroki: - wyrok z dnia 5 października 2023 r., sygn. akt: II OSK 347/23, w którym NSA stwierdził, iż: "nie znajduje aprobaty składu orzekającego stanowisko skargi kasacyjnej wskazujące, że nie jest możliwe ustalenie warunków zabudowy dla części działki inwestycyjnej. Oczywiście NSA dostrzega rozbieżności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym powstałe na tym tle i opowiada się za stanowiskiem, zgodnie z którym w świetle art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela odmiennego poglądu wyrażonego w orzeczeniach powołanych w uzasadnieniu skargi kasacyjnej"; - wyrok z dnia 13 czerwca 2023 r., sygn. akt: II OSK 964/23, gdzie wskazano, że: ,,W świetle art. 52 ust. 2pkt 1 i art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, która nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Do decyzji o warunkach zabudowy zastosowanie mieć będzie art. 54 pkt 3 ustawy, który stanowi, iż w decyzji należy określić linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali. Zazwyczaj są to granice działki ewidencyjnej, ale za pomocą linii rozgraniczających inwestycję możliwe jest również wskazanie konkretnej części działki, na której może być ona realizowana. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby określić warunki zabudowy dla wyodrębnionej liniami rozgraniczającymi części działki, bez przesądzania o konkretnym położeniu zabudowy". W wyroku tym NSA stwierdził również, że "w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, odmowa wydania właścicielowi warunków zabudowy dla wyodrębnionego terenu stanowiącego część działek ewidencyjnych, niewymagającego zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, może być postrzegana jako naruszenie prawa własności (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP). Wprawdzie właściciel może dokonać podziału działki na części wymagające i niewymagające zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze, jest to jednak zbytni formalizm, który ponadto nie spowoduje, że ochrona gruntów rolnych wyższych klas będzie bardziej skuteczna"; - wyrok z dnia 4 lipca 2022 r., sygn. akt: II OSK 1322/22, w którym NSA podkreślił, że: "w ocenie NSA, dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, która nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Pogląd taki wyraził już Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 24 maja 2018 r., sygn. akt II OSK 1634/16 i z dnia 17 lipca 2019 r., sygn. akt II OSK 1881/18, który to pogląd NSA orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela. Z tych powodów uznać należało, że zastosowana przez organ I instancji wykładnia pojęcia terenu i przyjęcie dopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu części działki ew. nr (..) była prawidłowa. Zatem zastosowanie błędnej wykładni nie powinno stanowić podstawy do uchylenia decyzji organu I instancji a tym samym nie było prawne jpodstawy do wydania decyzji kasatoryjnej"; - wyrok z dnia 19 lutego 2021 roku, sygn. akt: II OSK 2976/20, gdzie NSA uznał, że: ,, Za pomocą linii rozgraniczających teren inwestycji możliwe jest wyodrębnienie (wskazanie) konkretnej części działki, na której zamierzenie budowlane może być realizowane bez naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów. W przypadku mniejszych obszarowo działek ewidencyjnych zazwyczaj linie rozgraniczające teren inwestycji pokrywają się z granicami działki. Skarga przywołuje jeszcze szereg innych orzeczeń. Mając na uwadze powyższe, Skarżąca zwraca uwagę, iż argumentując swoje stanowisko zarówno Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy, podobnie jak i Starosta Złotoryjski, w treści skarżonego postanowienia powoływało się na orzeczenia sądów administracyjnych z lat 2008-2021. Judykaty te wydane zostały więc w stanie prawnym sprzed wskazanej już nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 17 września 2021 roku, która weszła w życie w dniu 3 stycznia 2022 r. Fakt ten jednoznacznie wskazuje, że cytowane orzeczenia są już nieaktualne, a prezentowane w nich stanowiska nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w niniejszej sprawie, wszczętej wnioskiem z dnia 20 października 2023 roku, mają zastosowanie przepisy wprowadzone wskazaną nowelizacją, która jednoznacznie potwierdziła, że możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki ewidencyjnej. Na marginesie skarżąca pragnie zaznaczyć, iż także w orzecznictwie sądowym sprzed nowelizacji ukształtowała się również linia orzecznicza, zgodnie z którą w świetle art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. dopuszczalne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, która nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji (zob. np. wyrok NSA z dnia 24 maja 2018 r., sygn. akt: II OSK 1634/16; wyrok NSA z dnia z dnia 17 lipca 2019 r. i inne, cytowane w skardze). Zatem, również na gruncie art. 52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. w uprzednim brzmieniu dopuszczalne było wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, jeżeli teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy nie wzięło tych orzeczeń pod uwagę, przyjmując tym samym pogląd najbardziej niekorzystny dla skarżącej. Dodatkowo w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia samo Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy wskazało, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych nie wykluczono wyjątkowych stanów faktyczno-prawnych, w których dopuszczalne jest ustalenie warunków zabudowy dla części działki ewidencyjnej, np. gdy część działki objęta jest planem miejscowym, a część nie lub w przypadku inwestycji liniowych, które z natury rzeczy obejmują jedynie część działek przy znacznej ich liczbie. Organ odwoławczy pominął jednak fakt, iż w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego zauważa się, że do owych szczególnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, uzasadniających wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, należy zaliczyć również sytuację, w której teren inwestycji, na który składa się część działki ewidencyjnej, obejmuje wyłącznie grunty niewymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a równocześnie teren ten można jednoznacznie wyodrębnić i przedstawić na załączniku graficznym do decyzji. Na poparcie swojego stanowiska przywołano wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2023 r., sygn. akt: II OSK 2598/21 i inne wskazując, że taka wykładnia stanowi wyraz należytego wyważenia konstytucyjnie chronionych wartości, takich jak prawo własności (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.) oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój (art. 5 i art. 74 Konstytucji RP w zw. z art. 1 ust. 1 in fine u.p.z.p.) (zob. wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2023 r., sygn. akt: II OSK 2598/21). W kontekście powyższego, nie może ujść z pola widzenia, że jednym z atrybutów prawa własności jest korzystanie z rzeczy, w tym nieruchomości, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, tyle tylko, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego (art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny). Rozwinięciem tej zasady jest regulacja zawarta w art. 6 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p., w myśl której każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. O ile zatem wyraźny przepis ustawy nie stoi temu na przeszkodzie, właściciel ma prawo do zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zgodnie z jego wolą. Odmowa wydania właścicielowi decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wyodrębnionego terenu, niewymagającego zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleśne mogłaby być uznana jako naruszenie konstytucyjnie chronionego prawa własności (art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Zdaniem strony skarżącej wskazać także należy, iż w niniejszej sprawie wyodrębnienie we wniosku o ustalenie warunków zabudowy konkretnej części działki jako terenu inwestycji nie może być postrzegane - zwłaszcza w aktualnym stanie prawnym - jako próba obejścia obowiązujących przepisów prawa, w tym zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pomijając już nawet kwestię nowelizacji wskazanych wyżej przepisów oraz uwzględniającej je ugruntowanej już linii orzeczniczej zauważyć należy, iż ta część mogłaby wszak stanowić samodzielną działkę ewidencyjną i wówczas ten sam teren inwestycji zamknąłby się w granicach działki. Taki sposób wyodrębnienia terenu inwestycji nie może być również wskazany jako uznanie usytuowania inwestycji w ściśle określonym miejscu. Czym innym jest bowiem określenie w decyzji o warunkach zabudowy terenu inwestycji za pomocą linii rozgraniczających ten teren, a czym innym wskazanie usytuowania obiektu w konkretnym miejscu. Skarżąca zarzuca również, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy, a także wcześniej Starosta Złotoryjski, wydając postanowienie w niniejszej sprawie, wbrew obowiązującym przepisom i zasadom ogólnym postępowania administracyjnego przyjęło niekorzystną dla skarżącej interpretację przepisów, tj. wydało rozstrzygnięcie wbrew: a) zasadzie in dubio pro libertate, tj. przyjaznej dla strony postępowania interpretacji przepisów, wykraczającej poza przesłanki wskazane w art. 7a § 1 k.p.a. Jak wskazuje Hanna Knysiak-Sudyka w komentarzu Kodeks Postępowania administracyjnego, Komentarz, wyd. III, opubl.: WKP 2023: ,,Zasada przyjaznej interpretacji przepisów była uznawana za istniejącą zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych już przed wprowadzeniem do Kodeksu art. 7a § 1. Przykładem powyższej linii orzeczniczej jest wyrok z 11.01.2012 r., II GSK 1365/10, LEXnr 1124037, w którym NSA stwierdził, że: ,,Zasada wykładni zgodnej z Konstytucją w doktrynie rozumiana jest jako dyrektywa wyboru, której treścią jest odrzucenie takich możliwości interpretacyjnych przepisów, które prowadzą do rezultatów niezgodnych z zasadami konstytucyjnymi (por. B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001, s. 166). Co istotne, zasada ta jest w pełni akceptowalna w orzecznictwie zarówno sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Konstytucyjnego. W uchwale z 6.09.1995 r. (W 20/94) TK wyraźnie podkreślił, że zawsze wtedy, gdy możliwe jest takie zinterpretowanie przepisu, aby był on zgodny z Konstytucją, należy z tej możliwości skorzystać, odrzucając takie możliwości interpretacyjne, które prowadzą do odczytania przepisu jako niekonstytucyjnego (technika wykładni zgodnie z Konstytucją)"(por. również orzeczenia TK: z 18.10.1994 r., K2/94 OTK 1994/2, poz. 36; z 7.06.1994 r., K17/93, OTK 1994/1, poz. 11; z 4.10.1995 r., K8/95, OTK 1995/2, poz. 8). (.. .) Także w doktrynie prawa administracyjnego dopuszczalność stosowania zasady in dubio pro libertate nie budziła wątpliwości. Podnoszono, że mimo iż przepisy prawa administracyjnego są bezwzględnie obowiązujące (ius cogens), nie ma przeszkód do jej stosowania. Zdaniem W. Jakimowicza (Wykładnia wprawie administracyjnym, Kraków 2006, s. 541) w procesach wykładni w prawie administracyjnym zasada ta powinna mieć szerokie zastosowanie, w szczególności w sytuacjach, gdy organy administracji publicznej mają kompetencje do ingerowania w sposób realizowania tzw. praw wolnościowych". Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy uznać należy, że niezasadne jest wydanie przez organ odwoławczy, a wcześniej organ uzgodnieniowy, postanowienia niezgodnego z wolą skarżącej i uznanie tego stanu za prawidłowy w sytuacji, gdy nie było żadnych przeszkód, by zastosować interpretację przepisu korzystną dla skarżącej, potwierdzoną dodatkowo w opisanych wyżej nowelizacjach przepisów; b) prounijnej wykładni prawa krajowego, która dotyczy organów administracji państw członkowskich oraz sądów krajowych. W tym przypadku wykładnia prawa krajowego powinna być zgodna z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/200 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE.L.2018.328.82 z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.). Podstawą prawną dla obowiązku prowspólnotowej wykładni prawa krajowego stanowi art. 10 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tą Dyrektywą, organy administracji państw członkowskich zobowiązane są do wspierania rozwoju energii odnawialnej, uwzględniania specyfiki odnawialnych źródeł energii oraz w przypadku braku jednoznacznych zapisów w prawie krajowym, do dokonywania wykładni prawa w sposób korzystny do ich rozwoju. Potwierdzeniem powyższego jest wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sygn. akt C-2/10, w którym stwierdzono, że państwa członkowskie są zobowiązane ,, (. ..) do dokonania oceny ram ustawowych i wykonawczych w odniesieniu do procedur administracyjnych, w szczególności przyznawania pozwoleń mających zastosowanie do przedsiębiorstw elektromagnetycznych wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Ta procedura ma na celu racjonalizację i ograniczenie przeszkód administracyjnych, jak również zapewnienie obiektywności, przejrzystości i niedyskryminującego charakteru zasad obowiązujących w odniesieniu do tego rodzaju urządzeń". Zasadność prounijnej wykładni przepisów prawa krajowego potwierdził także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 marca 2011 r., (sygn. akt II OSK 2251/10): ,,Na koniec godzi się podkreślić, że Naczelny Sąd Administracyjny w obecnym składzie podziela również przedstawiony w skardze kasacyjnej pogląd, iż z uwagi na zobowiązania międzynarodowe Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie osiągnięcia określonych standardów w zakresie stosowania energii odnawialnej, przepisy prawa, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy stosować z zachowaniem prounijnej wykładni prawa. Zakłada ona m.in. prowadzenie działań zmierzających do ogólnie pojmowanej ochrony środowiska". W związku z tym uznać należy, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy oraz Starosta Złotoryjski dokonali wykładni niekorzystnej dla skarżącej (pomimo możliwości zastosowania korzystnej), skutkującej pozbawieniem Inwestora możliwości realizacji wnioskowanej inwestycji, a nadto orzekli wbrew obowiązkowi dokonywania wykładni w sposób korzystny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Odnosząc się do zarzutu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy jakoby wnioskowana inwestycja miała być sprzeczna z celami ochrony gruntów rolnych przewidzianymi w ustawie u.o.g.r.l. Skarżąca wskazuje, że grunty rolne o klasie IVa i IVb nie są objęte szczególną ochroną przez uzyskanie zgody właściwego ministra i w tej sytuacji - wbrew twierdzeniu organu odwoławczego - zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze nie stanowi naruszenia u.o.g.r.l. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 u.o.g.r.l.: ,,Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a, 2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby, 3) (uchylony), 4) (uchylony), 5) pozostałych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. " Jak wynika z powyższego zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze wymagana jest co do zasady tylko dla gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III. U.o.g.r.l. nie wymaga natomiast uzyskania takiej zgody dla gruntów o najniższej przydatności rolniczej kl. IV, V i VI. Skarżący wskazuje, że celem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych było zapewnienie ochrony tylko gruntom określonych najlepszych klas bonitacyjnych - o czym świadczy art. 3 ust. I w zw. art. 6 ust. I w zw. z art. 7 ust. 2 u.o.g.r.l. Mając na względzie powyższe uregulowania prawne, pod inwestycje fotowoltaiczne można oddać grunty rolne, których zmiana przeznaczenia na inne cele nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Dlatego na farmy fotowoltaiczne przeznacza się grunty klasy IV, V i IV. Skarżąca podkreśla, że o ile nie budzi już obecnie wątpliwości w orzecznictwie sądowym, że odmowy ustalenia warunków zabudowy nie mogą uzasadniać wyłącznie normy ogólne, w tym zadaniowe czy celowościowe, tak i w przypadku uzgodnienia, stanowisko organu współdziałającego, a dalej organu odwoławczego, nie może sprowadzać się do argumentacji opartej na niezgodności planowanej inwestycji wyłącznie z celem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Trzeba dalej dostrzec, że chociaż zakres przedmiotowy art. 3 ust. 1 pkt 1 u.o.g.r.l. rozciąga się na grunty rolne wszystkich bonitacyjnych, to wykładnia systemowa ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca szczególną ochronę przewiduje dla gruntów rolnych o klasach bonitacyjnych I-III (art. 7 u.o.g.r.l.). W ocenie skarżącej stanowisko to wzmocnione jest przez treść art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., z którego jasno wynika zakaz wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, w którym teren wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo nie jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1, co dotyczy właśnie gruntów o klasach I-III. Analiza powyższego prowadzi do oczywistej konstatacji, że w niniejszej sprawie, zarówno organ odwoławczy, jak i organ uzgodnieniowy, dopuścili się naruszenia art. 77 k.p.a. poprzez nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego. Organom tym również wytknąć należy, że wbrew art. 7 k.p.a. nie podjęli wszelkich niezbędnych kroków celem dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, a zwłaszcza faktu, iż możliwe jest - mając na uwadze aktualne przepisy prawa - wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla części działki. Oględna ocena oraz brak wyjaśnienia na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego okoliczności faktycznych naruszyły wyrażoną w art. 8 k.p.a. zasadę zaufania do władzy publicznej. Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy nie wzięło pod uwagę argumentów zawartych w treści złożonego przez skarżącą zażalenia, co w konsekwencji prowadzi do powstania uzasadnionych wątpliwości, co do rzetelnego i głębokiego rozważenia oraz ocenienia przez organ drugiej instancji wszystkich okoliczności faktycznych prawnych sprawy, których wydane rozstrzygnięcie winno być logiczną konsekwencją. Prowadząc postępowanie administracyjne organy administracyjne związane są bowiem przede wszystkim zasadą praworządności zawartą w art. 6 k.p.a. i w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która wymaga bezwzględnej zgodności z prawem każdej czynności procesowej. W ścisłym związku z przywołaną wyżej zasadą praworządności pozostaje zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.). W doktrynie podkreśla się wynikający z tej zasady obowiązek organów administracji publicznej wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych, związanych z określoną sprawą, aby w ten sposób stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisu prawa (W. Dawidowicz - "Ogólne postępowanie administracyjne", s.108). Natomiast realizacji wyrażonej w art. 7 k.p.a. zasady prawdy obiektywnej służy przepis art. 77 § 1 k.p.a. stanowiący, że organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, a obowiązek ten obciąża nie tylko organ pierwszej instancji, ale również organ odwoławczy. Wyczerpujące rozpatrzenie materiału dowodowego polega zaś na takim ustosunkowaniu się do każdego ze zgromadzonych w sprawie dowodów, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między nimi, aby uzyskać jednoznaczność ustaleń faktycznych i prawnych. Ocena materiału dowodowego następuje natomiast zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów określoną w art. 80 k.p.a. Należyte zastosowanie tych przepisów pozwala bowiem na wydanie postanowienia o przekonującej treści, a także załatwienie sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Resumując, zdaniem skarżącej, skonstatować należy, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. do wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla wnioskowanego przez skarżącą przedsięwzięcia. Nie ma bowiem wątpliwości, że w obowiązującym stanie prawnym możliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla części działki, zatem w przedmiotowej sprawie nie zachodzi konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ teren inwestycyjny został przewidziany w tej części działki, która nie obejmuje gruntów rolnych klasy Br-ŁIII, Br-Pslll, W-PsIII, Pslll oraz LIll, więc nie wymaga uzyskania takiej zgody. W świetle powyższego, stanowisko zarówno organu odwoławczego, jak i organu uzgadniającego, uznać należy za całkowicie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto zauważyć także należy, że w niniejszej sprawie -w związku z art. 61 ust. 3 u.p.z.p. - nie podlega badaniu przesłanka z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. (tzw. zasada "dobrego sąsiedztwa")- analogicznie jak przesłanka określona w art. 61 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. (dostęp do drogi publicznej), czego również oba organy administracyjne nie zauważyły. Mając na uwadze przedstawione wszystkie powyżej okoliczności faktyczne oraz prawne nie ulega wątpliwości, że zarówno skarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, jak również postanowienie Starosty Złotoryjskiego, wydane zostały z naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, co doprowadziło do naruszenia prawa materialnego, przez co nie mogą one ostać się w porządku prawnym. W doręczonej sądowi odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o oddalenie skargi. Jednocześnie, na podstawie art. 119 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, złożono wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym. W kolejnym piśmie procesowym strona skarżąca podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie. Dodatkowo spółka zwróciła uwagę, że w odpowiedzi na skargę, SKO w Legnicy ponownie przytoczyło nieaktualne orzecznictwo na poparcie swojego stanowiska - t. j. sprzed daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.) z 17 września 2021 r., która weszła w życie od dnia 3 stycznia 2022 r. Strona ponawia krytyczną ocenę stanowiska kolegium. Powtórzyła argumentację zawartą w skardze. Mając na uwadze wspomnianą nowelizację w stanie prawym obowiązującym od 3 stycznia 2022 r., zdaniem strony skarżącej, nie ma już wątpliwości o słuszności wskazanych w skardze poglądów orzeczniczych. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2492, ze zm.) sądy administracyjne są właściwe do badania zgodności z prawem zaskarżonych aktów administracyjnych. Przy czym w myśl art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2023 r. poz. 1634 ze zm.) - dalej jako: p.p.s.a., rozstrzygając w granicach danej sprawy sąd nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną jednakże powyższe regulacje nie pozwalają sądowi na stosowanie przy orzekaniu zasad współżycia społecznego lub zasad słuszności. Uchylenie decyzji lub postanowienia, względnie stwierdzenie ich nieważności przez Sąd, następuje tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania lub prawa materialnego, odpowiednio mogących mieć lub mających wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 p.p.s.a.). Oceniając legalność zaskarżonego postanowienia w tak zakreślonych granicach Sąd uznał, że wydane zostało z naruszeniem przepisów prawa materialnego oraz prawa procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Kontroli Sądu w niniejszej sprawie podlega opisane na wstępie postanowienie SKO utrzymujące w mocy postanowienie organu I instancji, którym odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej. Podstawę rozstrzygnięcia stanowił przepis art. art. 53 ust. 4 pkt 6 - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Istota sporu w sprawie sprowadza się do oceny, czy dopuszczalne jest ustalenie warunków zabudowy dla objętej wnioskiem inwestycji na części działek geodezyjnych w sytuacji gdy działki te mają charakter rolny, a planowana inwestycja ma obejmować te fragmenty działek o klasie bonitacyjnej RIVa i RIVb w sytuacji gdy pozostała ich część ich gruntów wyższej klasie (która wymagałaby wyłączenia z produkcji rolnej) ma pozostać niezainwestowana. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, regulującym przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy decyzja taka może być wydana w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków, m.in. (ust. 1 pkt 4) takiego, że teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. Stosownie zatem do treści art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. Przepis ten należy interpretować jako normę, której celem pozostaje przede wszystkim ochrona gruntów rolnych i leśnych przed niekontrolowaną zmianą przeznaczenia, a nie blokowanie inwestycji. Można zatem wydać decyzję o warunkach zabudowy, ale jedynie dla przedsięwzięcia, które służy rolnemu bądź leśnemu wykorzystaniu terenu na terenach rolnych lub leśnych. Niemożliwe jest zatem wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, kiedy planowane zagospodarowanie terenu będzie sprzeczne z jego aktualnym przeznaczeniem jako gruntu rolnego bądź leśnego. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy mimo istnienia wymogu uzyskania zgody na zmianę jego przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleśne oznaczać będzie, że decyzja ta będzie naruszała art. 61 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 u.p.z.p., gdyż jednocześnie będzie niezgodna z przepisami odrębnymi, tj. przepisami ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Powołany przez organy brak możliwości ustalenia warunków zabudowy dla części działki o klasie bonitacyjnej RIVa i RIVb był w niniejszej sprawie (co istotne!) nie jedyną przyczyną wydania postanowienia odmawiającego uzgodnienia. Jednakże szeroki zakres uzasadnienia organu odwoławczego odnosi się do kwestii (zdaniem Kolegium) niedopuszczalności ustalenia warunków zabudowy dla części działki ewidencyjnej. Badanie zaskarżonego postanowienia oraz akt sprawy dołączonych do odpowiedzi na skargę wskazuje, że skarga zasługuje na uwzględnienie jednakże nie z przyczyn w niej podniesionych. Zdaniem Sądu, zasadnicze znaczenie przy dokonywaniu oceny legalności zaskarżonego postanowienia mają przepisy art. 53 ust. 4 pkt 6 i art. 64 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., które stanowią, że decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uprzednim uzgodnieniu tej decyzji z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zakres tego uzgodnienia określa przepis art. 7 ust. 1 i ust. 2a u.o.g.r.l. Zgodnie z tym unormowaniem przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 7 ust. 1). Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 7 ust. 2 pkt 1), gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby (art. 7 ust. 2 pkt 2), pozostałych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażonej po uzyskaniu opinii izby rolniczej (art. 7 ust. 2 pkt 5). Natomiast przepis art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. wprowadza wyjątek do obowiązku uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I-III przy łącznym spełnieniu wskazanych w tym przepisie warunków. W zakwestionowanym postanowieniu oraz poprzedzającym je postanowieniu organy stwierdziły, że nie jest dopuszczalne ustalenie warunków zabudowy dla terenu stanowiącego część działki ewidencyjnej, bo stanowiłoby to obejście przepisów u.o.g.r.l. w zakresie użytków chronionych klasy IIIb, co uzasadniało odmowę uzgodnienia. Zdaniem Sądu w tym składzie, taka sytuacja musi prowadzić do uchylenia obu postanowień. Przyjęta bowiem przez organy ocena prawna, stanowiąca przesłankę odmowy uzgodnienia, nie mieści się w zakresie postępowania uzgodnieniowego. Jest to kompetencja, którą ustawodawca przypisał wyłącznie organowi rozstrzygającemu sprawę główną, czyli postępowania, przedmiotem której jest wydania decyzji w zakresie ustalenia warunków zabudowy. Kompetencja zajęcia przez organ uzgadniający stanowiska w sprawie dotyczy wyłącznie zgodności przedłożonej do uzgodnienia decyzji z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych. Organ uzgadniający nigdy nie może jednak zastępować organu wydającego decyzję co do istoty sprawy i nie może wkraczać w sferę nieobjętą jego właściwością. (por. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 lutego 2021 r. II SA/Go 38/21, z dnia 26 maja 2022 r. II SA/Go 169/22). Jak wynika z akt sprawy organy uzgadniające zamiast zająć się wyłącznie kwestią, która jest im przypisana kompetencyjnie, przeprowadziły ocenę możliwości prawnej wydania decyzji dla części działki w zakresie gruntu nieobjętego ochroną wynikającą z przepisów szczególnych. Jest to jednak kwestia, która musi być rozstrzygnięta wiążąco wyłącznie w postępowaniu głównym, a nie postępowaniu uzgodnieniowym. Z racji szczególnego charakteru postępowania uzgodnieniowego kompetencje organów w tym postępowaniu nie mogą być wykładane rozszerzająco. Przyjęcie stanowiska prezentowanego przez organy, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 października 2020 r. II OSK 1867/20, prowadziłoby do niedozwolonego i nieaprobowanego z przyczyn systemowych dualizmu ocen i rozstrzygnięć w odniesieniu do tego samego zagadnienia z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie sposób przy tym twierdzić, że takiej kompetencji nie ma organ w postępowaniu głównym. Zatem nie może to być kwestia rozstrzygana w postępowaniu uzgodnieniowym. Mając na uwadze dotychczasowe uwagi Sąd stwierdził, że przedłożony projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy winien być przedmiotem uzgodnień organów współdziałających jedynie w zakresie spełnienia przesłanek ze wskazanego wyżej art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l., tj. zajęcia stanowiska wyłącznie co do tego, czy teren inwestycji spełnia normatywne wymogi wynikające z tego przepisu. Okoliczność zaś dotycząca dopuszczalności objęcia wnioskiem inwestora części terenu inwestycji podlega analizie innego organu, prowadzącego postępowanie w przedmiocie warunków zabudowy, który wiążąco może wypowiedzieć się w tej kwestii. Reasumując Sąd uznał, że organy dopuściły się naruszenia art. 6 k.p.a. w zw. z art. 19 k.p.a. i art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p., art. 77, art. 80, 107 § 3 k.p.a. mającego wpływ na wynik sprawy, co - na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c w zw. z art. 135 p.p.s.a. - prowadziło do uchylenia zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia organu pierwszej instancji. Ocena legalności zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia nie ma potrzeby odnoszenia się do zarzutów skargi. W przypadku decyzji negatywnej dla inwestora podniesione w niej kwestie mogą być przedmiotem oceny organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie warunków zabudowy jako postępowaniu głównym. Ponownie rozpoznając sprawę organy dokonają oceny przedłożonego projektu decyzji o warunkach zabudowy jedynie w aspekcie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 2a u.o.g.r.l. W pkt II wyroku Sąd orzekł o zasądzeniu na rzecz skarżącej kosztów postępowania na podstawie art. 200 p.p.s.a.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI