II SA/GL 1241/21
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuWojewódzki Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, uznając, że Sejmik Województwa miał prawo ustalić zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu województwa, w tym tryb przetargowy, poprzez odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących zasobu gminnego.
Sprawa dotyczyła skargi Województwa Śląskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, które stwierdziło nieważność uchwały Sejmiku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych. Wojewoda zarzucił Sejmikowi naruszenie prawa poprzez wprowadzenie trybu przetargowego jako podstawowej zasady wynajmu oraz nieprawidłowe określenie zasad postępowania w stosunku do osób pozostałych w lokalu po śmierci najemcy. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze, uznając, że Sejmik działał w granicach prawa, stosując odpowiednio przepisy dotyczące zasobu gminnego do zasobu wojewódzkiego, co pozwalało na wprowadzenie takich rozwiązań jak przetarg.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpoznał skargę Województwa Śląskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, które stwierdziło nieważność uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego województwa. Wojewoda uznał uchwałę za nieważną, zarzucając Sejmikowi naruszenie przepisów prawa materialnego, w tym wprowadzenie trybu przetargowego jako podstawowej zasady wynajmu lokali, co miało być sprzeczne z ustawą o ochronie praw lokatorów, oraz nieprawidłowe określenie zasad postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy. Sąd administracyjny, analizując przepisy ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, uznał, że Sejmik Województwa miał prawo ustalić zasady wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego województwa, stosując odpowiednio przepisy dotyczące zasobu gminnego. Sąd podkreślił, że 'odpowiednie stosowanie' przepisów pozwala na modyfikację ich treści w celu dostosowania do specyfiki jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest województwo. W ocenie Sądu, wprowadzenie trybu przetargowego oraz określenie zasad postępowania w stosunku do osób pozostałych w lokalu nie stanowiło naruszenia prawa, a jedynie racjonalne dostosowanie przepisów do realiów zasobu mieszkaniowego województwa. W konsekwencji, Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, uznając je za podjęte z naruszeniem prawa.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Tak, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, inny niż gmina, może ustalać zasady wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego województwa, w tym stosować tryb przetargowy, poprzez odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących zasobu gminnego, z uwzględnieniem specyfiki zasobu wojewódzkiego.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że pojęcie 'odpowiedniego stosowania' przepisów pozwala na modyfikację ich treści w celu dostosowania do specyfiki jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest województwo. W związku z tym, Sejmik Województwa miał prawo ustalić zasady wynajmu lokali, w tym tryb przetargowy, stosując odpowiednio przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylono_decyzję
Przepisy (7)
Główne
u.s.w. art. 82 § 1 i 5
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Określa podstawę stwierdzenia nieważności uchwały organu samorządu województwa w przypadku istotnego naruszenia prawa.
p.p.s.a. art. 148
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Reguluje podstawę uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonego aktu nadzoru.
u.o.p.l. art. 20 § 4
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Stanowi podstawę do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy do zasobu mieszkaniowego innych jednostek samorządu terytorialnego.
u.o.p.l. art. 21 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Upoważnia radę gminy do uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
u.o.p.l. art. 21 § 3
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Określa szczegółowe elementy, które powinny być zawarte w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Pomocnicze
u.o.p.l. art. 7 § 1
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Reguluje zasady ustalania stawek czynszu za lokale wchodzące w skład publicznego zasobu mieszkaniowego.
u.s.w. art. 14 § 1
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Określa zadania samorządu województwa.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Sejmik Województwa miał prawo ustalić zasady wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego województwa, stosując odpowiednio przepisy dotyczące zasobu gminnego. Tryb przetargowy jest dopuszczalny w przypadku zasobu mieszkaniowego województwa. Określenie zasad postępowania w stosunku do osób pozostałych w lokalu po śmierci najemcy jest zgodne z prawem. Sądowa kontrola aktu nadzoru powinna polegać na badaniu zgodności z prawem uchwały organu samorządu terytorialnego.
Odrzucone argumenty
Uchwała Sejmiku narusza przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów poprzez wprowadzenie trybu przetargowego. Uchwała Sejmiku nieprawidłowo określa zasady postępowania w stosunku do osób pozostałych w lokalu po śmierci najemcy. Zasób mieszkaniowy województwa ma inne cele niż zasób gminny, co wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów.
Godne uwagi sformułowania
odpowiednie stosowanie przepisów prawa oznacza dokonanie modyfikacji treści stosowanej normy prawnej w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na konieczność "dopasowania" jej treści do przepisu odsyłającego nie ma podstaw do stawiania znaku równości pomiędzy mieszkaniowym zasobem gminy i mieszkaniowym zasobem województwa nie chodzi zatem o każdą sprzeczność z prawem, a o sprzeczność polegającą na istotnym naruszeniu prawa nie chodzi bowiem jedynie o sprzeczność z prawem rozumianą jako istotne naruszenie wszystkich (jakichkolwiek) przepisów prawa, ale o sprzeczność polegającą na naruszeniu przepisów o istotnym (konstytutywnym) znaczeniu dla kontrolowanej uchwały (istotne naruszenie istotnych przepisów)
Skład orzekający
Stanisław Nitecki
przewodniczący
Andrzej Matan
sprawozdawca
Artur Żurawik
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja pojęcia 'odpowiedniego stosowania' przepisów prawa w kontekście zasobów mieszkaniowych jednostek samorządu terytorialnego innych niż gminy, a także dopuszczalność trybu przetargowego w wynajmie lokali z zasobu wojewódzkiego."
Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy specyficznej sytuacji prawnej zasobu mieszkaniowego województwa i jego relacji do przepisów dotyczących zasobu gminnego. Może wymagać analizy w kontekście innych przepisów dotyczących gospodarowania mieniem samorządowym.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy ważnej kwestii interpretacji przepisów prawa administracyjnego w kontekście gospodarowania mieniem samorządowym, co jest istotne dla prawników specjalizujących się w prawie samorządowym i nieruchomościach. Pokazuje, jak sądy podchodzą do 'odpowiedniego stosowania' przepisów.
“Czy województwo może wynajmować mieszkania w przetargu? WSA w Gliwicach rozstrzyga kluczową kwestię interpretacji prawa.”
Sektor
nieruchomości
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyII SA/Gl 1241/21 - Wyrok WSA w Gliwicach
Data orzeczenia
2022-01-14
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2021-10-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Andrzej Matan /sprawozdawca/
Artur Żurawik
Stanisław Nitecki /przewodniczący/
Symbol z opisem
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Gospodarka mieniem
Sygn. powiązane
I OSK 1374/22 - Wyrok NSA z 2022-12-20
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uchylono akt nadzoru
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 913
art. 82 ust. 1 i 5
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa - tekst jedn.
Dz.U. 2022 poz 329
art. 148
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki, Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.), Sędzia WSA Artur Żurawik, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Zemlińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r. sprawy ze skargi Województwa Śląskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 lipca 2021 r. nr NPII.4131.1.783.2021 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu województwa uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
Uzasadnienie
Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.783.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. stwierdził nieważność w całości uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/34/12/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda wskazał, że upoważnienie do podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego województwa stanowi art. 20 ust. 4 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy. Sejmik Województwa Śląskiego w § 4 ust. 1 uchwały postanowił, że najem lokali mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 5, następuje w drodze przetargu. Tym samym w uchwale wprowadzono zasadę, zgodnie z którą przetarg stanowi podstawowy tryb wynajmu lokali stanowiących własność Województwa Śląskiego. Powyższe implikuje brak możliwości realizacji delegacji ustawowej zawartej w ww. przepisach ustawy. Ponadto ustanowienie w przedmiotowej uchwale trybu przetargowego dla wynajmu lokali stanowi obejście art. 7 ust. 1 ustawy, który dotyczy ustalania stawek czynszu za lokale wchodzące w skład publicznego zasobu mieszkaniowego. Przepis ten wskazuje na czynniki, które należy uwzględnić przy ustalaniu stawek czynszu, tymczasem zastosowanie trybu przetargowego ze swej istoty skutkuje tym, że wysokość stawki czynszu zostaje uwarunkowana przebiegiem licytacji, co prowadzi do obejścia prawa. Tymczasem w § 6 ust. 1 przedmiotowej uchwały wskazano, że stawki czynszu ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów utrzymania lokalu jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk. Ponadto § 6 ust. 2 uchwały stanowi, że wywoławcza stawka czynszu do przetargu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu winna być ustalana na zasadach określonych w ust. 1. Organ nadzoru podkreślił w treści rozstrzygnięcia nadzorczego, że ustalenie wywoławczej stawki czynszu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu, siłą rzeczy oznacza, że stawka ostateczna, której wysokość warunkuje przebieg licytacji, odbiegałaby od wymogów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy.
Organ nadzoru stwierdził także, że uchwała nieprawidłowo określiła zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, co przekracza delegację wskazaną w art. 21 ust. 3 pkt 6 (w rozstrzygnięciu omyłkowo powołano art. 20 ust. 3 pkt 6 ustawy) w zw. z art. 20 ust. 4 ustawy.
Skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wniósł Sejmik (dalej: Skarżący), reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, podnosząc zarzuty dotyczące naruszenia przepisów prawa materialnego, a to art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 20 ust. 4 w związku z art. 21 ust. 3 i w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j, Dz. U. z 2020 roku poz. 611 z późn. zm.), poprzez niewłaściwe ich zastosowanie i uznanie, że badana rozstrzygnięciem nadzorczym uchwała Sejmiku podjęta została bez podstawy prawnej i z przekroczeniem granic upoważnienia, podczas gdy odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów [...] w odniesieniu do mieszkaniowego zasobu województwa pozwala na twierdzenie przeciwne.
W pierwszym rzędzie skarżący podkreśla, że w ustawie zasadniczy nacisk kładziony jest na gminę, a to ze względu na jej zadania własne. Tak więc, co wynika wprost z art. 4 ust. 1 ustawy, zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Ponadto to gmina, na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (vide art. 4 ust. 2 ustawy). Nie obciążył natomiast ustawodawca pozostałych jednostek samorządu terytorialnego (powiatu, województwa) obowiązkiem (zadaniem własnym) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych danej wspólnoty samorządowej. Zdefiniował prawodawca termin "publicznego zasobu mieszkaniowego" jako lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa (vide art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy), podczas gdy przez "mieszkaniowy zasób gminy" - wedle ustawodawcy - należy rozumieć lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące własność gminy lub jednoosobowych spółek gminnych, którym gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem społecznych inicjatyw mieszkaniowych, oraz lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy).
W Rozdziale 3 ustawy ("Mieszkaniowy zasób gminy") ustawodawca przewidział, iż do mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz praw i obowiązków organów takich jednostek stosuje się odpowiednio przepisy: art. 20 ust. 2 ustawy, wedle których lokale mogą być co do zasady wynajmowane tylko na czas nieoznaczony; art. 20 ust. 3 ustawy, stanowiącego o możliwości wydzielenia lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy; art, 21 ust. ust. 1 pkt 2 ustawy, upoważniającego organ stanowiący jst do uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu jst, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; art. 21 ust. 3 ustawy, zawierający przykładową zawartość zasad wynajmowania lokali, art. 21a-21c ustawy, umożliwiające innej (niż gmina) jest wypowiedzenie umowy najmu w przypadku przekroczenia normy powierzchni użytkowej lokalu.
Dostrzegł w rozstrzygnięciu Organ nadzoru, iż wymienione powyżej przepisy ustawy w odniesieniu do innych niż gmina jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio. Odpowiednie stosowanie konkretnych przepisów prawa oznacza dokonanie modyfikacji treści stosowanej normy prawnej w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na konieczność "dopasowania" jej treści do przepisu odsyłającego [...] (podobnie wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2013 roku, sygn. akt: II SA/GI 845/13). [...] sformułowanie "odpowiednie stosowanie" oznacza stosowanie tych przepisów z pewnymi modyfikacjami. W tym przypadku "odpowiedni" należy odczytywać jako: przydatny, właściwy, nadający się, należyty (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 marca 2018 roku, sygn. akt: I SA/Gd 82/18). Ustawowe odesłanie, nakazujące odpowiednie stosowanie określonego przepisu prawa, upoważnia organ do takiej wykładni i stosowania przepisów odesłania, która najpełniej uwzględnia specyfikę prowadzonego postępowania, determinowaną charakterem rozstrzyganej sprawy (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 września 2019 roku, sygn. akt: IV SA/Po 35/19).
Norma kompetencyjna do podjęcia unieważnionej rozstrzygnięciem uchwały (art. 20 ust. 4 ustawy) odsyła do odpowiedniego stosowania wymienionych w niej przepisów ustawy w odniesieniu do mieszkaniowego zasobu innych jst.
Nie zawarł przy tym ustawodawca definicji mieszkaniowego zasobu województwa. Z pewnością chodzić będzie w tym przypadku o publiczny zasób mieszkaniowy, gdyż są nim lokale stanowiące własność m.in. województwa. Nie ma natomiast w ustawie podstaw do stawiania znaku równości pomiędzy mieszkaniowym zasobem gminy i mieszkaniowym zasobem województwa. Mieszkaniowy zasób gminy służy gminie (a nie innej jst) jako narzędzie do tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz do zapewnia lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych, a także do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 1 i 2 ustawy).
Natomiast ustawodawca nie przewidział dla mieszkaniowego zasobu województwa realizacji takich celów, jak dla mieszkaniowego zasobu gminy. Wydaje się to rozróżnienie oczywiste ze względu na odrębny charakter zadań tych jednostek samorządu terytorialnego. Rozróżnienie to ma też walor praktyczny. Województwo skupia na swoim terenie wiele gmin i trudno oczekiwać, że będzie województwo zaspokajało potrzeby mieszkaniowe mieszkańca gminy X na terenie gminy Y, gdyż tam posiada województwo lokal stanowiący mieszkaniowy zasób województwa.
W realiach Województwa Śląskiego posiada ono lokale mieszkalne, stanowiące jego własność, rozsiane po całym jego terenie. Województwo jest regionalną wspólnotą samorządową.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1668 z późn. zm.), dalej "usw", samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, a pośród nich brak jest zadania polegającego na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych regionalnej wspólnoty samorządowej; nie ma też samorząd województwa obowiązku posiadania zasobu mieszkaniowego. Nie wskazuje tego ani ustawa, ani ustawa o samorządzie województwa. Województwo nie ma także obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, a w konsekwencji nie musi wskazywać lokali mieszkalnych biorąc pod uwagę dochody potencjalnych najemców, sporządzać list oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony czy w ramach najmu socjalnego lokalu, ustalać stawki czynszu wyłącznie w oparciu o przesłanki wskazane w art. 7 ustawy.
Podejmując wzruszoną rozstrzygnięciem uchwałę, opierając się na realiach regionalnej wspólnoty mieszkaniowej, jej zadaniach, zrezygnowano z części regulacji ustawy i zastosowano przetarg jako sposób ustalania stawek czynszów oraz określono zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy ustalając kryteria jakie powinny spełnić ww. osoby by wstąpić w stosunek najmu.
Godzi się nadmienić, że podobne rozwiązania zawarte były w dotychczasowej uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 11/48/15/2006 z dnia 22 maja 2006 roku i nie były one kwestionowane przez Organ Nadzoru.
Ponadto tożsame z aktualnie kwestionowanymi rozwiązania stosują także inne jednostki samorządu terytorialnego. Rozwiązanie takie wprowadzono (vide § 7) w uchwale Nr XXX/437/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Kujawsko- Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2021 r., poz. 1509). Identyczną zasadę wyłaniania najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu województwa przyjęto (vide § 2 ust. 2) w uchwale Nr XXXIII/625/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2021 r., poz. 5976).
Przyjmując wzruszone rozstrzygnięciem zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Śląskiego odpowiednio zmodyfikowano zakres stosowania ww. przepisów, dostosowując je do zadań administracyjnych ustawowo nałożonych na województwo oraz możliwości wojewódzkiego zasobu mieszkaniowego, który jest rozproszony terytorialnie i pozostaje we władaniu wojewódzkich jednostek organizacyjnych (najczęściej SPZOZ-ów).
Przyjęto też w uchwale zasadę (§ 6 ust. 1), że stawki czynszu ustalane są zgodnie z przepisami ustawy. Tak ustalona stawka czynszu stanowi następnie stawkę wywoławczą w przetargu (§ 6 ust. 2).
Odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do mieszkaniowego zasobu województwa, przy uwzględnieniu specyfiki tej jednostki samorządu terytorialnego pozwala na pominięcie w uchwalonych zasadach norm ustawy, wyartykułowanych w rozstrzygnięciu, a których zastosowanie prowadziłoby w praktyce do niemożności ich wdrożenia. Przyjęcie zatem zasady przetargowego wyłaniania najemców mieszkaniowego zasobu województwa jest racjonalne i uzasadnione. Nie stanowi też naruszenia wskazanych przez organ nadzoru przepisów ustawy, gdyż pozwala na to odpowiednie ich stosowanie w tym przypadku.
Organ w rozstrzygnięciu zarzucił także, że uchwała przekroczyła delegację ustawową, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy (w uzasadnieniu rozstrzygnięcia błędnie powołano w tym kontekście art.' 20 ust. 3 pkt 6 ustawy), zgodnie z którym zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (tu: odpowiednio województwa) powinny określać w szczególności (m.in.) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy. W uchwale kwestia ta unormowana jest w § 10.
Uzasadniając swe stwierdzenie w tym zakresie, powołał się Organ na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2021 roku (sygn. akt: III SA/Łd 1002/20), którym rozpatrzył Sąd Administracyjny skargę na uchwałę organu stanowiącego gminy - która, jak wynika z powyższych rozważań ma odmienny od województwa zakres zadań odnośnie gospodarowania zasobem mieszkaniowym.
Również i w tym zakresie nie można także tracić z pola widzenia, że w przypadku omawianej uchwały, przepis art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy ma odpowiednie zastosowanie do mieszkaniowego zasobu województwa. Ponadto wprowadzenie do wyliczenia w ust. 3 art. 21 ustawy ma charakter otwarty, a wyliczenie tam zawarte jest jedynie przykładowym, na co wskazuje zwrot "w szczególności".
Tak więc i w tym zakresie stosując "odpowiednio" przepisy ustawy w odniesieniu do
mieszkaniowego zasobu województwa należy je odpowiednio zmodyfikować, aby nadawały się do zastosowania w realiach właściwych dla tej właśnie jednostki samorządu terytorialnego (wniosek wypływający z wyroku WSA w Gdańsku z dnia 20 marca 2018 roku, sygn. akt: I SA/Gd 82/18; por. także wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2019 roku, sygn. akt: iGSK 497/19).
Nie należy zatem w określonych w § 10 uchwały przesłanek zawarcia umowy najmu z osobą tam wymienioną upatrywać przekroczenia ustawowej delegacji. Wszak wymienione w § 10 przesłanki stanowią w istocie przesłanki wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy. Osoby, o których traktuje § 10 uchwały nie są jeszcze najemcami, gdyż dopiero o ten status się ubiegają. Może i powinien zatem organ stanowiący innej niż gmina jednostki samorządu terytorialnego uzależnić zawarcie z takimi osobami umowy najmu od - najogólniej mówiąc - zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania dotychczas takiego lokalu. Wszak pomiędzy opuszczeniem lub śmiercią dotychczasowego najemcy do chwili zawarcia z osobą w lokalu takim pozostającą upływa czas, w którym osoba taka może wyczerpywać przesłanki nienależytego wykorzystywania lokalu
W ocenie skarżącego również § 10 uchwały nie narusza prawa, a tym samym nie stanowi przekroczenia ustawowej delegacji. Należy bowiem odczytywać upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego z uwzględnieniem treści pozostałych przepisów ustawy upoważniającej i dopiero po rozpoznaniu całokształtu tych regulacji ustalać przedmiot i zakres upoważnienia ustawowego (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 24września 2020roku, sygn. akt: II SA/Bk 377/20).
W odpowiedzi na skargę Wojewoda Śląski, reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł o jej oddalenie w całości oraz o rozpoznanie sprawy bez przeprowadzania rozprawy.
Zdaniem organu nadzoru, ustawodawca dostrzegając w szerszym aspekcie potrzebę uregulowania zasad wynajmowania lokali w ramach publicznego zasobu mieszkaniowego, przesądził o odpowiednim stosowaniu m.in. art. 21 ust. 3 również w odniesieniu do powiatów i województw. Odpowiednie stosowanie art. 21 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 4 ustawy, w jego ocenie, polega na modyfikacji elementów delegacji tam zawartej w niezbędnym zakresie, uzasadnionym całokształtem treści tej ustawy.
W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że inne niż gmina jednostki samorządu terytorialnego nie określają zasad dotyczących najmu socjalnego lokalu, bowiem zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, to gmina na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego lokalu i lokale zamienne. Tym samym modyfikacji ulegają przepisy art. 21 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy, poprzez brak ich stosowania w zakresie, w jakim odnoszą się do najmu socjalnego lokalu.
Dodatkowo, w ocenie organu nadzoru, w uchwałach dotyczących zasad najmu lokali podejmowanych przez organ stanowiący województwa nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 3 pkt 6b ustawy, dotyczący zasad przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy. Z przepisu art. 4 ust. 2b ustawy wynika, że gmina może przeznaczać lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Natomiast w pozostałym zakresie, zarówno powiat jak i województwo, ustalając zasady najmu lokali wchodzących w skład ich zasobów mieszkaniowych, związane są regulacjami zawartymi w art. 21 ust. 3 ustawy.
W konsekwencji tych ustaleń, zdaniem organu nadzoru, wyłączone jest zastosowanie trybu przetargowego jako zasady wyłaniania najemców ww. lokali. Podobny pogląd wyraził również Wojewoda Warmińsko-Mazurski w rozstrzygnięciu nadzorczym nr PN.4131.293.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku dotyczącym uchwały rady powiatu w przedmiocie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność tego powiatu. W treści ocenianej uchwały, podobnie jak na gruncie niniejszej sprawy, rada powiatu ustanowiła zasadę, zgodnie z którą lokale mieszkalne należące do zasobu powiatu miały być wynajmowane w drodze przetargu. Organ nadzoru w powołanym rozstrzygnięciu wskazał, że taka regulacja stanowi naruszenie prawa, bowiem: Ustawa o ochronie lokatorów nie przewiduje wynajmowania lokali mieszkalnych należących do zasobu jednostek samorządu terytorialnego w trybie przetargu (...). Tryb przetargowy oznacza bowiem, iż jedynym kryterium wyboru najemcy jest wysokość wylicytowanego czynszu. Tymczasem, stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, to niskie dochody gospodarstwa domowego i złe warunki mieszkaniowe wnioskującego o zawarcie umowy najmu, winny być brane pod uwagę przy wyłanianiu najemcy.
Przeciwko możliwości stosowania trybu przetargowego świadczy również treść art. 7 ust.1 ustawy, który ma charakter przepisu ius cogens. Niewątpliwie stanowi on, kto ustala stawki czynszu i w jaki sposób. Akceptacja stawki czynszu ustalonej w drodze przetargu jest obejściem tego przepisu (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2009 roku, sygn. akt IV SA/Wr 107/09). Przepis ten w swojej treści wprost odnosi się do lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, a zatem rada powiatu lub sejmik województwa podejmując uchwałę w przedmiocie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład ich zasobów mieszkaniowych, nie są uprawnione do zastosowania trybu przetargowego.
Należy w tym miejscu przytoczyć również pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2009 roku, sygn. akt IV SA/Wr 155/09, zgodnie z którym trudno byłoby przyjąć, że ustalanie czynszu przez właściciela może odbywać się w drodze publicznego przetargu, w której to czynności w istocie rzeczy biorą udział jedynie osoby stające do przetargu, a wysokość czynszu zostaje uzależniona od możliwości nabywczych uczestników tej czynności. Dodatkowo trzeba przyjąć, iż wprowadzenie instytucji przetargu na grunt stosunku najmu wymagałoby wyraźnego rozstrzygnięcia prawnego takiego, jakie występuje np. w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Tymczasem Strona skarżąca stoi na stanowisku, że przyjęcie trybu przetargowego wyłaniania najemców jest racjonalne i uzasadnione oraz nie stanowi naruszenia przepisów ustawy, która pozwala na odpowiednie ich stosowanie. Strona skarżąca twierdzi ponadto, że zastosowanie norm ustawy wyartykułowanych w rozstrzygnięciu nadzorczym prowadziłoby w praktyce do niemożności ich wdrożenia w przypadku województwa, jednak nie wyjaśnia, na czym owa niemożność polega. Na poparcie swoich twierdzeń Strona skarżąca powołała się na dwie uchwały sejmików województw, w których również jako zasadę wyłaniania najemców przyjęto tryb przetargowy. Należy jednak również wskazać, że ustalenie kręgu najemców w oparciu o wysokość dochodu gospodarstwa domowego znalazło zastosowanie w uchwale Nr XL/505/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Województwa Lubelskiego (§ 6 i § 7 uchwały) oraz w szeregu uchwał podjętych przez organy stanowiące powiatów – tytułem przykładu: uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego (§ 4 i § 5 uchwały), uchwała Nr XII/113/2019 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Jędrzejowskiego (§ 4 i § 6 uchwały), uchwała Nr XXI/158/2017 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Przysuskiego (§ 4 i § 5 uchwały).
Strona skarżąca wskazuje również, że użyte w art. 21 ust. 3 ustawy wyrażenie "w szczególności" prowadzi do wniosku, że wyliczenie zawarte w tym przepisie ma charakter otwarty i przykładowy. Należy jednak podkreślić, że powyższe nie oznacza dowolności organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w ustalaniu zasad wynajmu lokali (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2010 roku, sygn. akt I OSK 732/10).
W opinii organu nadzoru powyższe rozważania należy ponadto uzupełnić o szerszy kontekst statusu prawnego publicznego zasobu mieszkaniowego i jego funkcji, co w dalszej kolejności implikuje zakres odpowiedniego stosowania art. 21 ust. 3 ustawy w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego jaką jest województwo.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy przez publiczny zasób mieszkaniowy należy rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Z powyższego wynika, że pojęcie publicznego zasobu mieszkaniowego jest pojęciem szerszym od zasobu mieszkaniowego gminy, który stanowi jego element. Konstrukcja publicznego zasobu mieszkaniowego nie ma charakteru jednolitego, bowiem cechuje się wielością podmiotów właścicielskich. Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, natomiast brak jest analogicznej regulacji expressis verbis nakładającej taki obowiązek na pozostałe jednostki samorządu terytorialnego.
Należy jednak podkreślić, że ramy prawa własności zostały określone w art. 140 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. W piśmiennictwie wyrażono pogląd, że konieczne staje się zwrócenie uwagi na społeczno-gospodarcze przeznaczenie własności, do którego odwołuje się ustawodawca. Już intuicyjnie można stwierdzić, że inne jest przeznaczenie własności prywatnej, a inne własności publicznej, gdyż, jak się wydaje, ta pierwsza zaspokaja potrzeby o charakterze jednostkowym, partykularnym, a ta druga - potrzeby o charakterze ponadjednostkowym, społecznym. (M. Habdas, Publiczna własność nieruchomości, Warszawa 2011).
W powyższym kontekście istotne jest również zwrócenie uwagi na ustrojową rolę jednostek samorządu terytorialnego, która polega na zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 listopada 2003 roku, sygn. akt K 37/02, podkreślił, że pozycja jednostki samorządu terytorialnego jako podmiotu własności istotnie różni się od sytuacji podmiotów prywatnoprawnych. Własność komunalna musi być przede wszystkim postrzegana jako instrument realizacji zadań publicznych i ochrony interesów zbiorowych społeczności lokalnej (por. zwłaszcza art. 163 Konstytucji). Z tych też powodów, ścisłe rozgraniczenie sfery imperium i dominium nie jest możliwe w odniesieniu do własności komunalnej i dostrzegać tu należy przenikanie się obu sfer. Jak zauważa się w piśmiennictwie, w kontekście rozproszonej struktury właścicielskiej publicznego zasobu mieszkaniowego, mienie samorządowe, zgodnie z ustawami ustrojowymi dotyczącymi jednostek samorządu terytorialnego, obejmuje mienie gminy, powiatu i województwa samorządowego oraz tworzonych przez te podmioty samorządowych osób prawnych. Ustawodawca wprowadził więc zasadę wielopodmiotowości mienia komunalnego, które jednak na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego w związku z zasadami oraz celami, dla których jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć samorządowe osoby prawne, podporządkowane jest ogólnej zasadzie realizacji celów publicznych, polegających na zaspokajaniu potrzeb publicznych wspólnoty samorządowej (M. Habdas, 4.1. Zarządzanie i ochrona mienia jednostek samorządu terytorialnego [w:] Publiczna własność nieruchomości, Warszawa 2011).
Dodatkowo należy podnieść kwestię obowiązku gospodarowania mieniem jednostek samorządu terytorialnego w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, wynikającego z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Chociaż ustawodawca nie przydzielił innym podmiotom publicznym zadania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, to przecież nie zwalnia ich to z obowiązku prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym. Skoro gminom brakuje lokali, a w tym samym czasie inne podmioty publiczne posiadają odrębne zasoby, konieczne jest całościowe spojrzenie na sposób korzystania z mienia publicznego na terenie danej gminy nawet gdy stanowi ono własność różnych podmiotów publicznych. W odniesieniu do publicznych zasobów mieszkaniowych konieczne jest kierowanie się modelem "dobrego gospodarza", co w sferze gospodarki mieszkaniowej powinno przejawiać się we wzajemnej współpracy podmiotów publicznych i koordynacji działań w zakresie gospodarowania tym mieniem (I. Szymczak, Prawidłowe gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania wysokości czynszu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Iuris Stetinensis 9, nr 859, 2015, s. 102).
Wobec powyższego, w ocenie organu nadzoru, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego innej niż gmina, uchwalając zasady wynajmu lokali nie może działać w zupełnym oderwaniu od realizowania potrzeb wspólnoty samorządowej. Podejmując uchwałę w przedmiocie zasad wynajmu lokali, która stanowi akt prawa miejscowego, organy stanowiące tych jednostek zobowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa.
Nawiązując do zakwestionowania przez organ nadzoru treści § 10 przedmiotowej uchwały, Strona skarżąca wyjaśniła w treści skargi, że uzasadnieniem dla wprowadzenia warunków wskazanych w treści tej regulacji jest odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do realiów właściwych dla województwa jako jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy zasady wynajmowania lokali powinny obejmować w szczególności zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
W ocenie organu nadzoru modyfikacja przepisu stosowanego odpowiednio nie może polegać na ingerencji w materię podlegającą regulacji. Z treści art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy wynika, że w uchwale dotyczącej zasad wynajmu lokali należy określić zasady postępowania w stosunku do ww. osób. Oznacza to, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien określić tryb (tok) czynności podejmowanych wobec tych osób – tymczasem w przedmiotowej uchwale Sejmik Województwa wskazał warunki, jakie mają spełnić te osoby.
Strona skarżąca zakwestionowała także zacytowane przez organ nadzoru orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2021 roku, sygn. akt III SA/Łd 1002/20 podnosząc, że w przyjętej uchwale nie zamieszczono krytycznie ocenionych przez ten Sąd postanowień. W treści powyższego judykatu Sąd wyraził pogląd, że w pojęciu zasad postępowania, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 6 ustawy nie mieści się określanie dla wyżej wymienionych osób dodatkowych warunków zawarcia umowy najmu lokalu takich jak stałe zamieszkiwanie z dotychczasowym najemcą przez okres minimum 5 lat, wpłacenie przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej, regularne opłacanie należności z tytułu użytkowania lokalu, całkowite spłacenie zobowiązań wobec właściciela z tytułu dotychczasowego najmu lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami czy utrzymywanie lokalu w należytym stanie technicznym. Tymczasem Sejmik Województwa uzależnił możliwość zawarcia umowy najmu od braku zaległości z tytułu czynszu i innych opłat (§ 10 pkt 3 uchwały) czy też utrzymywania lokalu w należytym stanie technicznym (§ 10 pkt 4 uchwały).
Odnosząc się do twierdzeń Strony skarżącej dotyczących § 10 uchwały, organ nadzoru wskazuje, że Sejmik Województwa w treści powołanej regulacji nałożył na osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, niewynikające z ustawy ograniczenia, stanowiące w istocie dodatkowe kryteria zawarcia umowy najmu. Należy przy tym podkreślić, że nadmiernie szerokie zakazy lub dodatkowe obowiązki bądź ograniczenia wprowadzane w aktach prawa miejscowego są przekraczaniem granic upoważnienia ustawowego prowadzącym w konsekwencji do ograniczenia praw jednostek bez podstawy prawnej, co należy ocenić jako rażące naruszenie zasad stanowienia aktów prawa miejscowego, prowadzące w konsekwencji do ich derogacji z systemu prawnego (D. Dąbek, 2.3.1. Nałożenie obowiązków lub ograniczeń nieprzewidzianych w ustawie [w:] Prawo miejscowe, Warszawa 2020).
Konkludując, argumentacja przedstawiona w skardze Województwa Śląskiego nie wpłynęła na zmianę stanowiska zawartego w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, które organ nadzoru podtrzymuje w całości. Nieprawidłowości uchwały wskazane w rozstrzygnięciu nadzorczym należy uznać za istotnie naruszające prawo, a ich wystąpienie w pełni uzasadnia stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości. Wobec powyższego skarga, jako bezzasadna, powinna zostać oddalona.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:
1. Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. z 2021r., poz. 137) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę zgodności z prawem działalności administracji publicznej, która w myśl art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej "p.p.s.a.", odbywa się na zasadach określonych w przepisach tej ustawy. W ramach kontroli działalności administracji publicznej przewidzianej w art. 3 p.p.s.a., w tym aktów nadzoru nad samorządem terytorialnym, sąd jest uprawniony do badania, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania, nie będąc przy tym związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.), zaś jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest zakaz przewidziany w art. 134 § 2 p.p.s.a.
2. Przepis art. 148 p.p.s.a., jak również ustawy samorządowe, nie określają podstaw uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonego aktu nadzoru. Nie budzi jednak wątpliwości, iż kryterium sądowej kontroli zgodności z prawem aktów nadzoru nad samorządem terytorialnym pozostaje w bezpośrednim związku z kryterium stosowanym przez organ nadzoru w przypadku podjęcia określonego środka nadzoru. W piśmiennictwie pojawia się pogląd, iż rozpoznając skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze, obowiązkiem Sądu jest najpierw zbadanie zgodności z prawem samej uchwały (zarządzenia) organu samorządu terytorialnego, a dopiero w następnej kolejności badanie legalności rozstrzygnięcia nadzorczego, mocą którego stwierdzono nieważność tej uchwały (por. J. Zimmermann: Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, PiP 1991, nr 10, s. 48). Taki tok postępowania ma celu ustalenie czy organ nadzoru stwierdzając nieważność uchwały uczynił to zgodnie z prawem.
3. W świetle postanowień art. 171 ust. 1 Konstytucji RP działalność samorządu terytorialnego podlega kontroli z punktu widzenia legalności, jednakowoż ustawy samorządowe precyzują treść tego kryterium wobec poszczególnych środków nadzoru. W przypadku rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały organu samorządu województwa, z którym mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie, kryterium zastosowania tego aktu nadzoru określone zostało w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668, dalej: u.s.w.). Stosownie do tego przepisu, analogicznie jak w przypadku uchwały rady gminy (art. 91 ust. 1 u.s.g.), uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna. Analiza postanowień art. 82 ust. 1 i 5 u.s.w. prowadzi do wniosku, iż sprzeczność uchwały z prawem zachodzi w sytuacji, kiedy takiemu aktowi można postawić zarzut "istotnego naruszenia prawa". Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 5 u.s.w. w przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, że wydano ją z naruszeniem prawa. Chodzi zatem nie o każdą sprzeczność z prawem, a o sprzeczność polegającą na istotnym naruszeniu prawa
4. Tak określone kryterium nadzoru, będące jednocześnie kryterium kontroli sprawowanej przez sąd administracyjny, wymaga jednak doprecyzowania. Nie chodzi bowiem jedynie o sprzeczność z prawem rozumianą jako istotne naruszenie wszystkich (jakichkolwiek) przepisów prawa, ale o sprzeczność polegającą na naruszeniu przepisów o istotnym (konstytutywnym) znaczeniu dla kontrolowanej uchwały (istotne naruszenie istotnych przepisów).
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się w szczególności, że sprzeczność z prawem uchwały organu samorządu terytorialnego zachodzi w sytuacji, gdy doszło do wydania aktu z naruszeniem przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz naruszenia przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (por. m.in. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r., II SA/Wr 1459/97, LEX nr 33805). Sprzeczność uchwały z prawem powinna być ponadto oczywista i bezpośrednia (wyrok WSA w Warszawie z 21.03.2007 , IV SA/Wa 2296/06 , LEX nr 320813).
Wśród wskazanych przepisów, a więc przepisów prawa materialnego wyznaczających podstawy prawne podejmowanych uchwał, przepisów ustrojowych (określających kompetencje), oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwała trzeba poszukiwać tych, które uznajemy za istotne dla aktu. Najogólniej rzecz ujmując, będą to przepisy decydujące o prawnym bycie aktu (warunkujące jego podjęcie oraz obowiązywanie).
5. Organ nadzoru jest uprawniony do stwierdzenia nieważności uchwały w całości w sytuacji, w której obarczona jest ona wadami kwalifikowanymi jako sprzeczność z prawem.
Chodzi o takie wady, które odnoszą się do całości aktu. Jeśli wadą nieważności obarczona jest część postanowień zawartych w akcie, a postanowienia te mogą zostać unieważnione bez szkody dla całości aktu, to organ nadzoru zobowiązany jest do unieważnienia aktu tylko w tych częściach.
Wobec tego rozważenia wymaga to, czy wskazane w rozstrzygnięciu nadzorczym uchybienia miały charakter istotny, w szczególności zaś czy były one oczywiste, wyraźne i bezpośrednie. Jeśli uznamy że tak, to następnie trzeba będzie ustalić czy naruszenie (a) uznane za istotne dyskwalifikowało (y) całą Uchwałę.
6. Przedmiotem rozpoznania Sądu jest skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze w ramach którego Wojewoda stwierdził nieważność aktu prawa miejscowego, stanowiący załącznik do uchwały nr VI/34/12/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego (Uchwała).
Zarzuty organu nadzoru sprowadzają się w istocie do uznania aktu za sprzeczny z prawem ze względu na naruszenie norm prawa materialnego stanowiących podstawę prawną jego wydania. Ściślej rzecz ujmując, chodzi o naruszenie norm kształtujących upoważnienie ustawowe do przyjęcia przez sejmik województwa zasad wynajmu lokali mieszkalnych pozostających w zasobie mieszkaniowym województwa samorządowego.
7. W kontekście wcześniej poczynionych ustaleń sprzeczności z prawem aktu prawa miejscowego, należy poszukiwać przede wszystkim w naruszeniu przepisów składających się na podstawę prawną (upoważnienie ustawowe) oraz przepisów wyznaczających granice samodzielności prawotwórczej. Zarzut sprzeczności z prawem (istotnego naruszenia istotnych przepisów prawa) będzie można postawić w sytuacji, w której organ wydający akt prawa miejscowego uprawnień prawotwórczych ewidentnie nadużył. Chodzi przede wszystkim o wykroczenie poza granice wynikające z upoważnienia ustawowego bądź naruszenie obowiązku wyczerpującego uregulowania materii przekazanej do regulacji podustawowej w upoważnieniu ustawowym (pominięcie w regulacji prawnej niektórych prawnie relewantnych jej elementów). Sprzeczność z prawem może być także odnoszona do istotnego naruszenia norm prawa powszechnie obowiązującego, bowiem organy samorządu terytorialnego wyposażone w uprawnienia prawotwórcze, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Poza tym, stosując kryterium legalności celu, sprzeczność aktu prawa miejscowego z prawem może polegać na wydaniu go dla realizacji innych, niż przewidziane przez ustawodawcę, celów.
8. Akty prawa miejscowego, jak zauważono wyżej, podejmowane są "na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego". Wobec tego ocena w zakresie sprzeczności z prawem tego aktu będzie wymagała od sądu administracyjnego w pierwszym rzędzie, zrekonstruowania podstawy prawnej do wydania uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali, następnie ustalenia czy przepisy kształtujące tą podstawę prawną zostały naruszone w stopniu istotnym, a także zbadania czy regulacje w nim zawarte mieszczą się w granicach upoważnienia ustawowego. W drugim rzędzie, ocena sądu powinna dotyczyć ewentualnego naruszenia istotnych norm prawa powszechnie obowiązującego (sprzeczności z tymi normami).
9. Dokonanie oceny, czy przepisy składające się na upoważnienie ustawową uległy naruszeniu i czy naruszenie to można uznać za istotne, wymaga ustalenia treści tych przepisów. W tym przypadku problem jest o tyle skomplikowany, że upoważnienie do podjęcia uchwały określające zasady wynajmu lokali mieszkalnych przez samorząd wojewódzki konstruowane jest w szczególny sposób, zakładający ustalenie jego treści poprzez odpowiednie stosowanie przepisów odnoszących się do określania zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Najkrócej rzecz ujmując, treść delegacji ustawowej wymaga odpowiedniego zastosowania przepisów kształtujących upoważnienie ustawowe, na podstawie którego rada gminy będzie uprawniona do podejmowania uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych, i zrekonstruowania, przy zastosowaniu techniki odesłania, delegacji ustawowej kształtującej upoważnienie do podjęcia analogicznej uchwały przez sejmik wojewódzki.
10. Poszukując przepisów wymagających rekonstrukcji trzeba sięgnąć do art. 20 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy zawarte w art. 21 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, stanowiące delegacje ustawową dla rady gminy, o następującej treści:
Rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel (art. 20 ust. 1 pkt. 2 ).
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
6a) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
6b) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b. (art. 21 ust. 3)
11. Przytoczne przepisy, co zasygnalizowano wyżej, będą przedmiotem rekonstrukcji przeprowadzonej zgodnie z regułami odpowiedniego stosowania przepisów prawa.
Odpowiednie stosowanie przepisów prawa polega na zwykłym stosowaniu wprost określonych przepisów odniesienia (odesłania), z tym jednak, że całkowicie nie mają zastosowania bądź też w pewnej części swej treści ulegają zmianie te spośród nich, które ze względu na treść swych postanowień są bezprzedmiotowe lub sprzeczne z przepisami normującymi dane stosunki, do których mają być one zastosowane. Przy odpowiednim stosowaniu wszelkich przepisów – w razie wątpliwości co do tego, który przepis trzeba zmodyfikować – modyfikacji powinny podlegać przepisy odpowiednio stosowane, a nie te, które są przez nie uzupełniane. Tym samym należy zawsze wybierać rozwiązanie bliższe naturze stosunków podstawowych oraz specyfice i celom regulacji podstawowej (M. Hauser, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące w: "Przegląd Prawa i Administracji" 2005, t. LXV, s. 162; J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966, s. 143, 145–146; idem, Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, PiP nr 3/1964, s. 372–373).
Wedle tych zasad trzeba dokonać rekonstrukcji szeregu przepisów, które będą składały się na podstawę prawną , przede wszystkim na podstawę materialnoprawną, a także kompetencyjną i procesową.
Proces wykładni przepisu odsyłającego z zastrzeżeniem odpowiedniości podmiot stosujący prawo powinien rozpocząć od identyfikacji owego przepisu. W omawianym przypadku jest to wymieniany już wyżej przepis art. 20 ust. 4 ustawy w brzmieniu: "Przepisy ust. 2 i 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 21a-21c dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy oraz praw i obowiązków organów gminy stosuje się odpowiednio do mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz praw i obowiązków organów takich jednostek."
Kolejny etap to ustalenie, które przypadki i w jakim zakresie ustawodawca uregulował w art. 20 ust. 2 i 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 21a-21c ustawy. Czynność ta pozwoli na ustalenie, które kwestie w tych przepisach nie zostały uregulowane (czyli na ustalenie zakresu odesłania) i w związku z tym wymagają odpowiedniego zastosowania określonych przepisów (etap ustalenia zakresu odniesienia).
W ramach tego, zważywszy na przedmiot zaskarżenia, który odnosi się do aktu prawa miejscowego, szczególnej uwagi wymagają przepisy kształtujące podstawę prawną aktu podejmowanego przez radę gminy, a stosowane odpowiednio, po rekonstrukcji – przez sejmik wojewódzki.
12. Akty prawa miejscowego, jak wynika z art. 94 Konstytucji RP, wydawane są na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego Upoważnienie ustawowe do podjęcia przez sejmik wojewódzki uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wynika w zasadzie z art. 20 ust. 4 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy (przepisy odesłania) odpowiednio stosowanych (przepisów odniesienia). Odtworzenie jego pełnej treści, w tym również granic upoważnienia, wymaga uwzględnienia także innych przepisów, do których odsyła art. 20 ust. 4 ustawy, stanowiąc: "Przepisy ust. 2 i 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 21a-21c dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy oraz praw i obowiązków organów gminy stosuje się odpowiednio do mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz praw i obowiązków organów takich jednostek.".
Rozważając problem odpowiedniego stosowania przepisów wskazanych w art. 20 ust. 4 ustawy musimy mieć na uwadze także i to, że przedmiot ich regulacji (zakres odniesienia) jest różny: w art. 20 ust 2 i art. 20 ust. 3 określono pewne zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy; art. 21 ust. 1 pkt 2 zawiera upoważnienie ustawowe do podejmowania przez gminę uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali; art. 21 ust. 3 elementy treści uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które w szczególności powinny być w niej określone; art. 21a – zasady wypowiadania umowy najmu w przypadku przekroczenia normy powierzchni użytkowej lokalu; art. 21b - obowiązek złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia majątkowego; art. 21c - okresowa weryfikacja spełniania przez najemcę kryterium wartości dochodu.
Już to powoduje, że zakres odesłania nie musi się pokrywać z zakresem odniesienia.
13. Jeśli poszukujemy przepisów, na podstawie których mamy dokonać rekonstrukcji norm składających się na upoważnienie ustawowe do podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu województwa, to poczynione wyżej spostrzeżenia prowadzą do następujących wniosków:
po pierwsze – odpowiedniego stosowania wymaga art. 21 ust. 1 pkt. 2 i art. 21 ust. 3;
po drugie – bezpośredniego zastosowania do uchwały sejmiku nie znajdują postanowienia art. 20 ust. 2 i ust. 3 ustawy, dotyczą bowiem nie samej uchwały, ale zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Uchwała powinna je respektować (odpowiednio), ale nie będą elementem upoważnienia ustawowego (podstawy prawnej);
po trzecie – nie znajduje zastosowania art. 21a ustawy, który dotyczy lokali użytkowych podczas gdy uchwała odnosi się jedynie do lokali mieszkalnych;
po czwarte – na tym etapie trudno jeszcze odnieść się do stosowania art. 21b i 21 c ustawy, powiązanych z zasadami ustalania czynszu. Przesądzą o tym dopiero ustalenia dotyczące odpowiedniego stosowania art. 21 ust. 3a, zwłaszcza pkt. 1, do uchwały sejmiku.
14. Rozważania należy rozpocząć od przepisów art. 20 ust. 2 i 20 ust. 3 ustawy, nie kształtujących podstawy prawnej uchwały (upoważnienia ustawowego), ale koniecznych do uwzględnienia ze względu na wpływ na jej treść oraz ustalenie organu właściwego do pewnej czynności związanej z aktem.
Zgodnie z art. 20 ust. 2: Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali będących przedmiotem najmu socjalnego i lokali, o których mowa w ust. 3, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
Odpowiednie zastosowanie art. 20 ust. 2 do określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem województwa, zważywszy na brak w tym zasobie lokali socjalnych, prowadzi do wniosku, że jego treść powinna być następująca: Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób województwa, z wyjątkiem lokali, o których mowa w ust. 3, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy: Rada gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
Przepis odpowiednio stosowany wymaga jedynie niewielkiej modyfikacji, polegającej na zmianie organu uprawnionego do wykonania określonej w nim kompetencji: Sejmik wojewódzki może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
15. Zasadniczy wpływ na treść upoważnienia ustawowego do podjęcia uchwały będą miały odpowiednio stosowane przepisy zawarte w art. 21 ust. 1 pkt. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy.
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 2: Rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.
Uwzględniając treść art. 20 ust. 4, przewidującego odpowiednie stosowanie postanowień dotyczących uprawnień organów gminy wobec organów samorządu województwa: Sejmik województwa uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu województwa, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie województwa wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.
Uchwała powinna zatem zawierać dwie grupy regulacji: pierwsza – regulacje określające zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu województwa; druga – regulacje określające zasady oraz kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu województwa, których najem jest związany ze stosunkiem pracy. Te drugie muszą być zawarte w uchwale, pod warunkiem jednak takim, że w mieszkaniowym zasobie województwa wydzielono lokale przeznaczone na ten cel (a więc na najem związany ze stosunkiem pracy). Regulacje pierwszej grupy dotyczą jedynie zasad wynajmowania lokali, natomiast regulacje grupy drugiej – zasad oraz kryteriów wynajmu lokali.
16. Zasadniczym elementem podstawy prawnej uchwały jest odpowiednio stosowany przepis art. 21 ust. 3 ustawy, określający szczegółowe zasady wynajmu, które będą wymagały także dostosowania do specyfiki mieszkaniowego zasobu województwa. Dostosowanie takie wymaga uwzględnienia różnic między celem i funkcją zasobu mieszkaniowego gminy, a celem i funkcją zasobu mieszkaniowego województwa. Cel, dla realizacji którego ustawodawca przewiduje powołanie mieszkaniowego zasobu gminy wynika z art. 4 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy. Do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (art. 4 ust. 2 u.o.p.l.). Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2 u.o.p.l.). Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonuje gmina wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób (art. 4 ust. 3 u.o.p.l). Zatem zasób mieszkaniowy gminy ma stanowić jedną z form zaspakajania potrzeby mieszkaniowych mieszkańców gminy, a ściślej rzecz ujmując mieszkańców prowadzących gospodarstwa domowe o niskich dochodach oraz zapewnienia lokali socjalnych i lokali zamiennych w przypadkach wynikających z ustawy. Poza tym, przepis art. 4 ust. 2b ustawy dopuszcza możliwość przeznaczenia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej W art. 4 ust. 2a i 2b.
17. Odczytując postanowienia art. 21 ust. 3 ustawy w kontekście poczynionych wyżej ustaleń, przyjąć trzeba, że odpowiednie ich stosowanie do samorządu województwa prowadzi do następujących wniosków:
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu województwa samorządowego powinny określać w szczególności:
1/ wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu (pkt. 1)
Przepis nie znajduje zastosowania skoro mieszkaniowy zasób województwa nie ma służyć zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych osób prowadzących gospodarstwo o niskich dochodach. A w takim przecież celu kwestie związane z wysokością dochodu powinny być określone w gminnych zasadach wynajmu lokali.
2/ warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy (pkt. 2);
Także nie znajduje zastosowania, skoro zasób mieszkaniowy województwa nie ma celu poprawy warunków mieszkaniowych
3/ kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu (pkt. 3);
Znajdzie zastosowanie w pierwszej części, a więc z wyłączeniem pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego .
W § 8 pkt. 1-3 Uchwały określone zostały zasady pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony
4/ warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach (pkt. 4)
Należy zastosować bez zasadniczej modyfikacji, jedynie zmienić zasób gminny na zasób mieszkaniowy województwa.
W § 9 pkt. 1-3 Uchwały określone zostały zasady zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego.
5/ tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej (pkt. 5);
Sprawia pewien problem przy odpowiednim stosowaniu, bowiem formalnie rzecz biorąc, zasady wynajmu lokali pozostających w zasobie mieszkaniowym będą określały pewne przywileje wynajmujących na czas nieznaczony np. wynikające z pierwszeństwa i przynajmniej w tej części tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków oraz kontrola społeczna powinny być uregulowane. Można jednak przyjąć, że poddanie kontroli społecznej ma sens w odniesieniu do lokali spełniających funkcje socjalne, która to funkcja jest związana z mieszkaniowym zasobem gminy jako jednostki powołanej do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Wobec tego nie można jej odnosić do zasobu mieszkaniowego województwa, a co za tym idzie nie ma potrzeby określania w uchwale sposobu poddania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony.
Nawet jeśli uznamy, że ta część przepisu znajdzie odpowiednie zastosowanie, to brak w uchwale stosownych regulacji nie może zostać uznany za istotne naruszenie istotnych przepisów. W takim przypadku nie mamy do czynienia z niewypełnieniem delegacji ustawowej, skoro upoważnienie w tej części byłoby konstruowane na zasadzie odpowiedniego stosowania przepisu dotyczącego wprost wynajmu lokalu pozostających w mieszkaniowym zasobie gminy do lokali wchodzących w skład zasobu województwa samorządowego o innym jednak przeznaczeniu (nie służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych regionalnej wspólnoty samorządowej (art. 1 ust. 1 u.s.w.).
6/ zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy /pkt. 6/;
Ten z kolei przepis znajdzie w pełni zastosowanie, bo nie ma żadnych powodów, aby nie stosować go z odpowiednimi modyfikacjami, bądź nie stosować go w ogóle.
W § 10 pkt. 1-7 Uchwały określone zostały zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
6a) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
6b) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b
18. Według organu nadzoru przeciwko możliwości stosowania trybu przetargowego świadczy nie tylko odesłanie art. 21 ust. 3 ustawy, ale także treść art. 7 ust.1 ustawy (mającego charakter przepisu ius cogens).
Przepis reguluje zasady ustalania czynszu w stosunku do lokali znajdujących się w publicznych zasobach mieszkaniowych (samorządowych i skarbu państwa), przy czym nie wynika z niego, przynajmniej wprost, wykluczenie trybu przetargowego.
Zgodnie z art. 7 ust. 1, właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności: 1) położenia budynku; 2) położenia lokalu w budynku; 3) wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu; 4) ogólnego stanu technicznego budynku.
Jeżeli jednak właścicielem lokali mieszkalnych jest jednostka samorządu terytorialnego, to zgodnie z art. 8 ustawy, stawki czynszu, o których mowa w art. 7, ustala organ wykonawczy tej jednostki: 1) w przypadku gminy - zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4; 2) w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z uchwałą rady powiatu lub sejmiku województwa w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność tych jednostek.
Przepis art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustaw odnosi się do treści wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
Zatem organ wykonawczy gminy przy ustalaniu stawek czynszu będzie związany zasadami polityki czynszowej oraz warunkami obniżania czynszu, określonymi w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Natomiast w przypadku zasobu wojewódzkiego, wobec którego ustawa nie przewiduje obowiązku uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym, zarząd województwa będzie związany regulacjami zawartymi w uchwale sejmiku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność województwa samorządowego, podejmowanymi w oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy. W upoważnieniu ustawowym wynikającym z tego przepisu nie ma mowy o zasadach ustalania zasad polityki czynszowej oraz warunkach obniżania czynszu.
Wobec tego przepis art. 7 skierowany jest nie do sejmiku, a do zarządu województwa, stąd nie mógł zostać naruszony przedmiotową Uchwałą. Teza ta koresponduje z poczynionymi wyżej ustaleniami dotyczącymi odpowiedniego stosowania art. 20 ust. 3 pkt. 1 ustawy.
Zatem stawki czynszu, w przypadku gdy właścicielem zasobu mieszkaniowego jest województwo samorządowe, ustala jego organ wykonawczy – zarząd województwa , na zasadach określonych w uchwale podejmowanej przez sejmik.
Organ nadzoru powołując w uzasadnieniu odpowiedzi na skargę stanowisko zaprezentowane w wyroku WSA we Wrocławiu z 28 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr (zaakceptowana przez NSA w wyroku z 12 marca 2010 r., sygn. akt I OSK 1656/09) nie dostrzegł, że w rozpatrywanej sprawie chodziło zasób mieszkaniowy gminy. Tryb przetargowy nie znajduje tam oczywiście zastosowania.
19. Sąd nie podziela wniosków, jakie organ nadzoru formułuje odwołując się szerszego kontekstu statusu prawnego publicznego zasobu mieszkaniowego i jego funkcji. W jego bowiem ocenie, tak status prawny, jak i funkcje zasobu mieszkaniowego województwa, są analogiczne jak zasobu mieszkaniowego gminy. Zdaniem Wojewody, implikuje to zakres odpowiedniego stosowania art. 21 ust. 3 ustawy w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego województwa samorządowego. Powinien to być zakres wskazany w rozstrzygnięciu nadzorczym oraz w odpowiedzi na skargę.
Stanowisko Sądu, wyrażone wyżej, jest inne tak co do statusu prawnego, jak i funkcji. Status prawny zasobu mieszkaniowego województwa, pozostającego częścią zasobu publicznego, jest właśnie inny (różny) od zasobu mieszkaniowego gminy, bowiem inna jest jego zasadnicza funkcja, określona jako "socjalna". W żaden sposób przywoływane w odpowiedzi na skargę ustalenia doktryny, Przytoczone w odpowiedzi na skargę argumenty, oparte na ustaleniach doktryny, w żaden sposób nie uzasadniają tezy, iż treść upoważnienia ustawowego do podjęcia aktu prawa miejscowego w postaci zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego województwa była analogiczna, jak w przypadku aktu odnoszącego się do zasobu mieszkaniowego gminy.
20. W konkluzji trzeba stwierdzić, że unieważniona przez Wojewodę uchwała oceniana wedle zrekonstruowanego, zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi odpowiedniego stosowania prawa, wzorca normatywnego upoważnienia do podjęcia przez sejmik wojewódzki aktu prawa miejscowego w postaci zasad wynajmu lokali mieszkalnych, nie narusza prawa (przepisów odniesienia). Wobec tego, rozstrzygnięcie nadzorcze, które mogło być podjęte jedynie w sytuacji, w której zachodziła sprzeczność z prawem, uznać trzeba podjęte z naruszeniem prawa
21. W tym stanie rzeczy Sąd uwzględniając skargę na akt nadzoru postanowił akt ten uchylić na podstawie art. 148 p.p.s.a.Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI