II SA/Gd 1763/02
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuWojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę M.M. na decyzję Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia choroby zawodowej, uznając brak związku przyczynowego między schorzeniem a wykonywaną pracą.
Skarżący M.M. domagał się stwierdzenia choroby zawodowej w postaci łokcia tenisisty. Po wieloletnim postępowaniu administracyjnym, obejmującym liczne decyzje organów i wyroki NSA, WSA w Gdańsku oddalił skargę. Sąd uznał, że mimo długiego stażu pracy jako maszynista, brak jest dowodów na związek przyczynowy między schorzeniem a warunkami pracy, wskazując na predyspozycje osobnicze i późne pojawienie się objawów.
Sprawa dotyczyła skargi M.M. na decyzję Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia choroby zawodowej (łokieć tenisisty). Postępowanie było długotrwałe i skomplikowane, obejmując kilka decyzji organów administracji oraz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dwukrotnie uchylał decyzje organów z powodu nieprawidłowości proceduralnych i braków w uzasadnieniu. Kluczowym problemem było ustalenie związku przyczynowego między schorzeniem a warunkami pracy, zwłaszcza w kontekście długiego stażu pracy skarżącego (od 1979 r.) oraz różnych opinii lekarskich. Ostatecznie, po ponownym rozpoznaniu sprawy przez organy i uwzględnieniu zaleceń NSA, WSA w Gdańsku oddalił skargę. Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na opinii Instytutu Medycyny Pracy, która stwierdziła brak związku przyczynowego między zapaleniem nadkłykcia kości ramiennej lewej a wykonywaną pracą. Wskazano na późne pojawienie się objawów (po ok. 5 latach od zakończenia pracy), brak zgłaszania dolegliwości w trakcie pracy oraz predyspozycje osobnicze jako czynniki wykluczające chorobę zawodową.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Nie, jeśli brak jest jednoznacznego związku przyczynowego między schorzeniem a warunkami pracy, a istnieją inne czynniki (np. predyspozycje osobnicze, późne pojawienie się objawów) wskazujące na inną etiologię.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że definicja choroby zawodowej wymaga zarówno formalnego wskazania choroby w wykazie, jak i udowodnienia związku przyczynowego z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy. W analizowanej sprawie, mimo długiego stażu pracy, opinie lekarskie wskazywały na brak takiego związku, a objawy pojawiły się po latach od zaprzestania pracy w narażających warunkach.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalono_skargę
Przepisy (12)
Główne
Dz. U. nr 65, poz. 294 art. § 1 ust. 1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych
Za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.
k.p.a. art. 7
Kodeks postępowania administracyjnego
Zasada praworządności i dochodzenia prawdy obiektywnej.
k.p.a. art. 77 § 1
Kodeks postępowania administracyjnego
Obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego.
k.p.a. art. 80
Kodeks postępowania administracyjnego
Ocena, czy dana okoliczność została udowodniona na podstawie całokształtu materiału dowodowego.
k.p.a. art. 84 § 1
Kodeks postępowania administracyjnego
Opinia biegłego musi nosić cechy opinii biegłego i być wszechstronnie uzasadniona.
k.p.a. art. 107 § 3
Kodeks postępowania administracyjnego
Uzasadnienie decyzji musi odzwierciedlać działania organu w zakresie oceny dowodów.
Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi art. 151
Podstawa do oddalenia skargi.
Pomocnicze
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych art. 12
Pozycja w wykazie chorób zawodowych obejmująca przewlekłe choroby narządu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, nadmiernym przeciążeniem.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych art. 9
Organ sanitarny winien rozważyć przeprowadzenie kolejnego badania lekarskiego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych art. 7 ust. 4
Dokumenty niezbędne do ustalenia związku przyczynowego obejmują dochodzenie epidemiologiczne, informacje o zagrożeniach zawodowych, dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia.
Dz. U. Nr 153, poz. 1271 art. 97 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Przekazanie spraw nierozstrzygniętych do WSA.
Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi art. 106 § 3
Możliwość dopuszczenia dowodu z dokumentu przez sąd.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Brak związku przyczynowego między schorzeniem a warunkami pracy, co potwierdzają opinie lekarskie. Późne pojawienie się objawów choroby (po latach od zaprzestania pracy) wyklucza związek z pracą. Istnienie predyspozycji osobniczych jako alternatywna przyczyna schorzenia.
Odrzucone argumenty
Zarzuty skarżącego dotyczące nieprawidłowości wywiadu środowiskowego i badań klinicznych. Twierdzenie skarżącego o ścisłym związku choroby z wykonywaną pracą. Wniosek o przesłuchanie świadków i dopuszczenie dowodu z dokumentacji medycznej przez sąd.
Godne uwagi sformułowania
definicja prawna choroby zawodowej składa się z dwóch elementów, z których jeden jest formalnie wskazany w określonym wykazie, a drugi dotyczy związku przyczynowego objętej wykazem choroby z warunkami wykonywanej pracy nie może ograniczać się do lakonicznego stwierdzenia, ale powinno być wszechstronnie uzasadnione organ na podstawie całokształtu materiału dowodowego ocenia, czy dana okoliczność została udowodniona
Skład orzekający
Jacek Hyla
przewodniczący sprawozdawca
Elżbieta Kowalik-Grzanka
członek
Anna Orłowska
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Ustalanie związku przyczynowego w sprawach o choroby zawodowe, wymogi proceduralne dotyczące opinii lekarskich i wywiadów środowiskowych, ocena materiału dowodowego przez organy administracji."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji schorzenia narządu ruchu i konkretnych przepisów dotyczących chorób zawodowych.
Wartość merytoryczna
Ocena: 5/10
Sprawa ilustruje trudności w udowodnieniu choroby zawodowej, zwłaszcza gdy pojawiają się wątpliwości co do związku przyczynowego i istnieją inne potencjalne przyczyny schorzenia. Pokazuje też długotrwałość postępowań administracyjnych.
“Choroba zawodowa czy predyspozycje? Sąd rozstrzyga o związku łokcia tenisisty z pracą.”
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyII SA/Gd 1763/02 - Wyrok WSA w Gdańsku Data orzeczenia 2004-12-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2002-07-12 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Sędziowie Anna Orłowska Elżbieta Kowalik-Grzanka Jacek Hyla /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęg Sygn. powiązane II OZ 525/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-23 Skarżony organ Inspektor Sanitarny Treść wyniku Oddalono skargę Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący NSA Jacek Hyla (spr.) Sędziowie: WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka NSA Anna Orłowska Protokolant: Hanna Tarnawska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2004r na rozprawie sprawy ze skargi M. M. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia 11 czerwca 2002 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Uzasadnienie Decyzją z dnia 22 stycznia 1998 r. nr [...]Inspektor Sanitarny na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych odmówił stwierdzenia u skarżącego M. M. choroby zawodowej w postaci łokcia tenisisty lewego stawu łokciowego. Wydając powyższą decyzję organ pierwszej instancji oparł się na wywiadzie środowiskowym z dnia 30 lipca 1997 r. oraz orzeczeniu lekarskim Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej z dnia 26 września 1997 r., stwierdzającym uogólnioną chorobę zwyrodnieniową -zniekształcającą stawów, która u osoby poniżej 40 roku życia wskazywała predyspozycję osobniczą. Ponadto w uzasadnieniu orzeczenia lekarskiego wskazano, że analiza czasu powstania dolegliwości, stopnia ich zaawansowania, brak poprawy mimo zaprzestania pracy wskazują na brak jednoznacznego związku z zawodowym obciążeniem narządu ruchu. W odwołaniu od powyższej decyzji M. M. wnosił o jej uchylenie zarzucając, że wywiad środowiskowy z dnia 30 lipca 1997 r. sporządzony był nieprawidłowo i zawierał fakty niezgodne z prawdą, zaś badania kliniczne przeprowadzone w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej były niefachowe i niewystarczające do stwierdzenia choroby zawodowej. Rozpoznając odwołanie skarżącego Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 22 kwietnia 1998 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że z wywiadu środowiskowego wynika, iż skarżący był zatrudniony na stanowisku maszynisty maszyny drukarskiej fleksograficznej w firmie "A" Sp. z o.o. od 18 lipca 1994 r. do 6 lipca 1997 r. Praca skarżącego polegała na montowaniu, demontowaniu i przenoszeniu 7 wałków dziennie o wadze 5,20 kg każdy. Wspólnie z drugą osobą montował rolki o wadze 68 kg do maszyny drukarskiej (średnio około 3-5 rolek miesięcznie). Organ odwoławczy podniósł, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy orzeczeniem lekarskim z dnia U sierpnia 1997 r. nie rozpoznał u skarżącego choroby zawodowej - łokcia tenisisty lewego stawu łokciowego, zaś Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej rozpoznał u skarżącego na skutek przeprowadzonej obserwacji klinicznej oraz wyników badań radiologicznych i historii choroby - chorobę zwyrodnieniową - zniekształcająca stawów. W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący ponowił zarzuty podniesione w odwołaniu. Nadto wskazał, że choroba zmusiła go do poddania się zabiegowi operacyjnemu. Wyrokiem z dnia 29 marca 2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu swego stanowiska Sąd podniósł, iż inspektora sanitarnego prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie choroby zawodowej obowiązują wszystkie reguły dotyczące przebiegu postępowania w szczególności art. 7 i 77 § 1 k.p.a., zaś orzeczenie lekarskie mające być podstawą rozstrzygnięcia, szczególnie w sprawach spornych i wątpliwych musi nosić cechy opinii biegłego w rozumieniu art. 84 § I k.p.a., a zatem nie może ograniczać się do lakonicznego stwierdzenia, ale powinno być wszechstronnie uzasadnione, a wszelkie wątpliwości wyjaśnione w sposób dostępny dla stron, organu prowadzącego postępowanie oraz sądu administracyjnego. Sąd wskazał, iż w przedmiotowej sprawie co do rozpoznania choroby miał wątpliwości nie tylko skarżący, ale także organ orzekający, co wynika z pisma organu z dnia 9 marca 1998 r., w którym zwracał się do Kliniki Chorób Zawodowych i Tropikalnych Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej celem uzupełnienia opinii z dnia 26 września 1997 r. Opinia uzupełniająca z dnia 6 marca 1998 r. stanowiła jednak w ocenie Sądu polemikę z zarzutami skarżącego podniesionymi w odwołaniu i w związku z tym nie mogła być traktowana jako uzupełnienie opinii. Sąd wskazał, że wobec niekwestionowanych warunków pracy skarżącego stanowiących zagrożenie dla zdrowia organ sanitarny winien rozważyć zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych przeprowadzenie kolejnego badania lekarskiego przez Instytut Medycyny Pracy. Rozpoznając ponownie sprawę Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 17 października 2000 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ wskazał, iż zwrócił się do Instytutu Medycyny Pracy o przeprowadzenie stosownych badań i wydanie orzeczenia lekarskiego w sprawie choroby zawodowej skarżącego. W orzeczeniu z dnia 12 września 2000 r. Instytut Medycyny Pracy rozpoznał u skarżącego : zapalenie ścięgnisto-okostowe nadkłykcia bocznego kości ramieniowej lewej, uogólnioną chorobę zwyrodnieniową dotyczącą przede wszystkim kręgosłupa odcinka./ szyjnego i piersiowo-lędźwiowego oraz zniekształcenie koślawe paluchów stop % dużymi zmianami zwyrodnieniowymi przy jednoczesnym braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej narządu ruchu. Instytut w opinii wskazał, że choroby układu ruchu wymienione w pkt 12 wykazu chorób zawodowych, których czynnikiem etiologicznym jest sposób wykonywania pracy ujawniają się po kilkunastoletnim okresie pracy wymagającej wykonywania ruchów monotypowych, powtarzalnych w długich przedziałach czasowych obciążających nadmiernie poszczególne części układu ruchu. Pierwsze dolegliwości u skarżącego związane ze schorzeniem lewego łokcia ujawniły się już po upływie 2,5 roku od podjęcia pracy. Analiza czynności zawodowych przedstawiona w wywiadzie środowiskowym oraz w pismach skarżącego pozwala stwierdzić, że niektóre czynności wykonywane przez skarżącego wymagały dużego wysiłku fizycznego, ale żadne z nich nie wymagały wykonywania powtarzalnych monotypowych ruchów odwracania, nawracania, prostowania i zginania stawów łokciowych, które mogłyby stwarzać warunki nadmiernego przeciążenia tego stawu i być czynnikiem etiologicznym zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej lewej. Za tłem pozazawodowym zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej lewej przemawia fakt braku wykonywania w środowisku pracy czynności mogących spowodować chorobę, krótki staż pracy oraz utrzymywanie się dolegliwości pomimo przerwania pracy. Skarżący cierpi na chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów, co z uwagi na młody wiek wskazuje na predyspozycje osobnicze. W tej sytuacji organ drugiej instancji nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji. W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego M. M. ponowił argumenty zawarte w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji. Wskazał, że orzeczenie Instytutu Medycyny Pracy wydane zostało bez uwzględnienia ciągłości pracy, czasu narażenia zawodowego, gdyż organ w skierowaniu na badania wskazał, iż jako drukarz zatrudniony był od 1994 r. do 1997 r., podczas gdy pracę zawodową na tym stanowisku rozpoczął w 1979 r. W konkluzji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji. Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu swego stanowiska Sąd podniósł, iż z treści orzeczenia Instytutu Medycyny Pracy wynika, iż jednostka ta swoją ocenę odniosła wyłącznie do okresu zatrudnienia skarżącego w firmie "A" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od 18 lipca 1994 r. do 6 lipca 1997 r., pomijając okoliczność, i skarżący przy obsłudze maszyn drukarskich zatrudniony był od 1979 r. Sąd wskazał, że § 7 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych dokumenty niezbędne do ustalenia wystąpienia związku przyczynowego między rozpoznaną chorobą a narażeniem pracownika na działanie występującego w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla zdrowia uznaje dochodzenie epidemiologiczne, informacje o zagrożeniach zawodowych, dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia. Oznacza to, że materiały dowodowe muszą być zgromadzone w postępowaniu, ale ocenione zgodnie z zasadami przewidzianymi w k.p.a. Stosownie do treści art. 80 k.p.a. organ na podstawie całokształtu materiału dowodowego ocenia, czy dana okoliczność została udowodniona. Jego działania w tej mierze muszą znaleźć odbicie w uzasadnieniu decyzji w myśl art. 107 § 3 k.p.a. Sąd podniósł, iż organy obu instancji nie wzięły pod uwagę i nie oceniły całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Za przesądzające o braku przesłanki wystąpienia związku przyczynowego między rozpoznaną chorobą a narażeniem na występowanie w środowisku pracy czynników szkodliwych uznały brak tych czynników w ostatnim miejscu zatrudnienia skarżącego. Nie dokonały natomiast oceny, czy czynniki te występowały w okresie wcześniejszym. Rozpoznając odwołanie skarżącego Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 11 czerwca 2002 r., nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ drugiej instancji wskazał, że stosując się do zaleceń zawartych w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2002 r. zwrócił się do Inspektora Sanitarnego oraz Inspektora Sanitarnego o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych we wszystkich zakładach, w których skarżący był zatrudniony w latach 1979 - 1997. Zwrócił się również do Instytutu Medycyny Pracy o wydanie opinii uzupełniającej uwzględniającej całokształt narażenia zawodowego skarżącego na działanie czynników szkodliwych. Organ wskazał, że z opinii Instytutu Medycyny Pracy z dnia 21 maja 2002 r. wynika, iż brak jest podstaw do rozpoznania choroby zawodowej u skarżącego. M. M. od 1979 r. pracował w kilku zakładach pracy na stanowisku maszynisty maszyn typograficznych. Pomiędzy zakończeniem pracy w ostatnim zakładzie a podjęciem w lutym 1994 r. pracy w firmie "A" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością skarżący przez 2 lata zarejestrowany był jako bezrobotny i nie pracował zawodowo. Jak wynika z dokumentacji lekarskiej pierwsze objawy choroby wystąpiły u skarżącego w maju 1996 r., a więc po upływie około 5 lat po zakończeniu pracy na stanowisku maszyn typograficznych. Nadto w okresie pracy zawodowej obejmującej lata 1979 - 1992 skarżący nie zgłaszał dolegliwości ze strony kończyn górnych, zaś w latach 1992 - 1994 nie wykonywał czynności obciążających kończyny górne w szczególności lewy staw łokciowy. W tej sytuacji organ drugiej instancji nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji. W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący wskazał, iż zaskarżona decyzja jak i poprzedzające ją decyzje były błędne, gdyż opierały się na niekompletnym i nieprawidłowo sporządzonym wywiadzie środowiskowym z dnia 30 lipca 1997 r. przez lekarza z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Podniósł, że organy administracji nie korzystały z dostarczanej przez niego dokumentacji medycznej jak i dokumentów odnoszących się do warunków pracy i narażeń na przeciążenia w czasie wykonywania zawodu drukarza w latach 1979 - 1997. W ocenie skarżącego jego choroba spełnia wszelkie wymogi do uznania jej jako choroby zawodowej. W związku z tym skarżący wniósł o przesłuchanie świadków, którzy potwierdzą, że jego choroba ma ścisły związek z wykonywaną pracą. W odpowiedzi na skargę wniesiono ojej oddalenie. Stosownie do przepisu art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sadów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.). Rozpoznając skargę "Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65, poz. 294 ze zm.) za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Z powyższego wynika, że definicja prawna choroby zawodowej składa się z dwóch elementów, z których jeden jest formalnie wskazany w określonym wykazie, a drugi dotyczy związku przyczynowego objętej wykazem choroby z warunkami wykonywanej pracy. W pozycji 12 wykazu chorób zawodowych ujęto przewlekłe choroby narządu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, nadmiernym przeciążeniem: zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenie łękotki, mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka, zapalenie nadkłykci kości ramieniowej, zmęczeniowe złamanie kości. Rozpatrujący ponownie sprawę organ administracji zastosował się do zaleceń zawartych w wyroku NSA z dnia 22 stycznia 2002 r. i doprowadził do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z odmową uznania schorzenia występującego u skarżącego za chorobę zawodową, a przede wszystkim zaś organ rozważył okoliczność, że skarżący zatrudniony był przy obsłudze maszyn drukarskich od 1979 r. poczynając. Również wydająca orzeczenie lekarskie w sprawie jednostka służby zdrowia - Instytut Medycyny Pracy (IMP) miał możliwość uwzględnienia wywiadów środowiskowych, w których dokonano ustaleń dotyczących charakteru czynności wykonywanych przez skarżącego w czasie trwania jego zatrudnienia. Brak jest w tej sytuacji podstaw do zakwestionowania wniosków wynikających z uzupełniającej opinii. IMP zarówno w opinii uzupełniającej jak i w orzeczeniu lekarskim z dnia 12 września 2000 r. stwierdził, że zapalenie nadkłykcia kości ramiennej lewej występujące u skarżącego nie jest następstwem sposobu wykonywania pracy przez skarżącego. Zdaniem zespołu orzekających lekarzy ocenę taką uzasadnia to, że w okresie pracy zawodowej w latach 1979 - 1992 skarżący nie zgłaszał dolegliwości ze strony kończyn górnych, a w latach 1992- 1994 nie wykonywał czynności obciążających kończyny górne, a w szczególności lewego stawu łokciowego (skarżący przebywał w tym czasie na zasiłku dla bezrobotnych). Skoro z dokumentacji lekarskiej i z wywiadu od skarżącego wynika, że pierwsze objawy choroby wystąpiły u niego w maju 1996 r., a więc po upływie około 5 lat po zakończeniu pracy na stanowisku maszynisty maszyn typograficznych, to okoliczność ta pozwala na wykluczenie poprzedniego okresu pracy zawodowej jako pozostającego w związku przyczynowym z chorobą skarżącego. We wcześniejszym orzeczeniu lekarskim z dnia 12 września 2000 r. IMP wskazał, ze choroby układu ruchu wymienione w pozycji 12 wykazu chorób zawodowych, w których czynnikiem etiologicznym jest sposób wykonywania pracy ujawniają się po wieloletnim okresie pracy wymagającej wykonywania monotypowych powtarzalnych w długich przedziałach czasowych ruchów obciążających nadmiernie poszczególne części ; układu ruchu. Skarżący zatrudniony był w firmie "A" Sp. z o.o. w okresie od 1994Ł r. do 1997 r., a wykonywane przez niego czynności nie wymagały wykonywań13 powtarzalnych monotypowych ruchów odwracania, nawracania, prostowania i zginania w stawach łokciowych, a szczególnie lewym, które mogłyby stwarzać warunki do nadmiernego przeciążenia tego stawu i być czynnikiem etiologicznym zapalenia nadkłykcia kości ramiennej lewej. Nadto IMP wskazał, iż za pozazawodową etiologią powstania choroby u skarżącego przemawia utrzymywanie się dolegliwości pomimo przerwania pracy zawodowej. Uznać zatem należy, że zakład medycyny pracy w sposób przekonywający wyjaśnił z jakich przyczyn choroby skarżącego nie można uznać za chorobę zawodową. Brak związku przyczynowego między schorzeniem a działaniem szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy wyklucza możliwość uznania choroby za chorobę zawodową. Podnieść należy, iż naczelnymi zasadami postępowania administracyjnego są -określone w art. 6 i 7 k.p.a. - zasada praworządności oraz dochodzenie prawdy obiektywnej. Nakładają one na organy prowadzące postępowanie obowiązek wszechstronnego zbadania sprawy tak pod względem faktycznym jak i prawnym, w celu ustalenia stanu rzeczywistego sprawy. W myśl art. 77 § 1 k.p.a. organy administracji państwowej zobowiązane są w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Organy administracji sprostały tym wymogom. Zarzuty skargi są jedynie polemiką z należycie umotywowanymi wnioskami orzeczeń lekarskich, na których organy administracji oparły rozstrzygnięcie sprawy. Wbrew twierdzeniom skarżącego potwierdzeniem choroby zawodowej nie może być orzeczenie o niepełnosprawności bowiem takowe orzeczenie nie stanowi przesłanki do uznania schorzenia za chorobę zawodową. Podnieść nadto trzeba, że ustawa Prawo o ! postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie dopuszcza możliwości j przeprowadzania przez Sąd dowodu z zeznań świadków. Podstawą orzekania dla Sądu , jest cały materiał faktyczny i dowodowy sprawy zgromadzony w postępowaniu przed organem administracji. Art. 106 § 3 powołanej ustawy stanowi, że Sąd może dopuścić przeprowadzenie dowodu z dokumentu, jeżeli w jego ocenie jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Z tego też powodu wniosek skarżącego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków nie mógł być uwzględniony. Niezależnie od powyższego w ocenie Sądu wszelkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności zostały przez organy administracji wyjaśnione należycie. Z tych względów, Sąd na mocy art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w wyroku.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI