II KK 172/10
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Najwyższy oddalił kasację obrońcy skazanego w sprawie o wydanie wyroku łącznego, uznając, że podobieństwo przestępstw nie zawsze jest okolicznością łagodzącą.
Sąd Najwyższy rozpoznał kasację obrońcy skazanego Mirosława G. w sprawie o wydanie wyroku łącznego. Obrońca kwestionował sposób połączenia wyroków i wymierzenia kary łącznej, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego. Sąd Najwyższy oddalił kasację, wskazując na błędy Sądu Rejonowego w zakresie łączenia kar i stosowania przepisów, ale jednocześnie podkreślając, że Sąd Okręgowy prawidłowo utrzymał w mocy błędne orzeczenie ze względu na zakaz reformationis in peius. Sąd Najwyższy wyjaśnił również, że podobieństwo popełnianych przestępstw nie zawsze stanowi okoliczność łagodzącą.
Sąd Najwyższy w Izbie Karnej rozpoznał kasację wniesioną przez obrońcę skazanego Mirosława G. od wyroku Sądu Okręgowego w O., który utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P. w sprawie o wydanie wyroku łącznego. Skazany był objęty pięcioma wyrokami różnych sądów. Sąd Rejonowy w P. wydał wyrok łączny, łącząc dwa z wyroków i orzekając karę łączną 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, a w pozostałych sprawach postępowanie umorzył. Obrońca zaskarżył ten wyrok, podnosząc zarzuty obrazy prawa materialnego (art. 85 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k.), błędu w ustaleniach faktycznych oraz rażącej niewspółmierności kary łącznej. Sąd Okręgowy uznał apelację za oczywiście bezzasadną. Następnie obrońca złożył kasację, powtarzając zarzuty i dodając zarzuty naruszenia prawa procesowego (art. 434 § 1 k.p.k., art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k.). Sąd Najwyższy oddalił kasację. W uzasadnieniu wskazał, że pierwszy zarzut obrony, dotyczący błędnego połączenia wyroków przez Sąd Rejonowy, był zasadny, ale skierowany przeciwko orzeczeniu sądu pierwszej instancji, a nie sądu odwoławczego, co wykluczało jego uwzględnienie w postępowaniu kasacyjnym. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że Sąd Rejonowy popełnił błąd, nie stosując zasady pierwszeństwa przy łączeniu kar i nie uwzględniając możliwości orzeczenia kary łącznej z warunkowym zawieszeniem wykonania. Sąd Okręgowy, mimo lakonicznego uzasadnienia, prawidłowo ocenił, że błędne orzeczenie Sądu Rejonowego w zakresie kary łącznej, choć wadliwe, musiało się ostać ze względu na zakaz reformationis in peius. Sąd Najwyższy odrzucił również zarzut błędnej wykładni art. 53 § 1 i 2 k.k. oraz art. 86 § 1 k.k., podkreślając, że podobieństwo popełnianych przestępstw nie zawsze jest okolicznością łagodzącą, a może świadczyć o niepoprawności sprawcy lub premedytacji.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (4)
Odpowiedź sądu
Nie, podobieństwo popełnianych przestępstw nie zawsze stanowi okoliczność łagodzącą, ponieważ może również świadczyć o niepoprawności sprawcy, jego konsekwencji, a nawet premedytacji w dążeniu do łamania porządku prawnego.
Uzasadnienie
Sąd Najwyższy uznał, że ocena podobieństwa przestępstw jako okoliczności łagodzącej zależy od kontekstu. Może ono świadczyć o negatywnych cechach sprawcy, a niekoniecznie o jego skrusze czy chęci poprawy.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalenie kasacji
Strona wygrywająca
Skarb Państwa
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| Mirosław G. | osoba_fizyczna | skazany |
| obrońca skazanego | inne | obrońca |
Przepisy (10)
Główne
k.k. art. 85
Kodeks karny
k.p.k. art. 569 § § 1
Kodeks postępowania karnego
k.k. art. 89 § § 1
Kodeks karny
Pomocnicze
k.k. art. 69
Kodeks karny
k.p.k. art. 519
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 434 § § 1
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 433 § § 2
Kodeks postępowania karnego
k.p.k. art. 457 § § 3
Kodeks postępowania karnego
k.k. art. 53 § § 1 i 2
Kodeks karny
k.k. art. 86 § § 1
Kodeks karny
Argumenty
Skuteczne argumenty
Pierwszy zarzut kasacji dotyczący obrazy art. 85 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. przez Sąd Rejonowy był zasadny, ale nie mógł być uwzględniony w postępowaniu kasacyjnym.
Odrzucone argumenty
Zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego przez Sąd Okręgowy. Zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego przez Sąd Okręgowy. Twierdzenie, że podobieństwo popełnianych przestępstw zawsze stanowi okoliczność łagodzącą.
Godne uwagi sformułowania
Nie można przyjąć, że podobieństwo popełnianych przestępstw zawsze stanowi okoliczność łagodzącą w sprawie, ponieważ może również świadczyć o niepoprawności sprawcy i jego konsekwencji, czy wręcz premedytacji w dążeniu do łamania porządku prawnego. Elementarną konsekwencją takiego rozumienia dyspozycji art. 85 k.k. jest konieczność zaakceptowania, że nie istnieje możliwość tworzenia alternatywnych konfiguracji kar łącznych w zależności od tego, które z rozwiązań będzie najkorzystniejsze dla skazanego, lecz obowiązuje zasada pierwszeństwa. Zmiana orzeczenia skutkowałaby naruszeniem zakazu reformationis in peius wyrażonego w art. 434 § 1 k.p.k.
Skład orzekający
J. Grubba
przewodniczący-sprawozdawca
M. Laskowski
członek
A. Tomczyk
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dotyczących wyroku łącznego, zasady orzekania kary łącznej, stosowania zakazu reformationis in peius oraz oceny podobieństwa przestępstw jako okoliczności łagodzącej."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji zbiegu kar orzeczonych w różnych wyrokach, w tym z warunkowym zawieszeniem wykonania.
Wartość merytoryczna
Ocena: 6/10
Sprawa dotyczy złożonych kwestii związanych z wyrokiem łącznym i karą łączną, a także ważnej zasady procesowej reformationis in peius. Wyjaśnienie, że podobieństwo przestępstw nie zawsze jest okolicznością łagodzącą, jest istotne dla praktyki.
“Czy podobieństwo przestępstw zawsze działa na korzyść skazanego? Sąd Najwyższy wyjaśnia.”
Sektor
inne
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyPOSTANOWIENIE Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. II KK 172/10 Nie można przyjąć, że podobieństwo popełnianych przestępstw zawsze stanowi okoliczność łagodzącą w sprawie, ponieważ może również świadczyć o niepoprawności sprawcy i jego konsekwencji, czy wręcz premedytacji w dą- żeniu do łamania porządku prawnego. Przewodniczący: sędzia SN J. Grubba (sprawozdawca). Sędziowie SN: M. Laskowski, A. Tomczyk. Prokurator Prokuratury Generalnej: B. Drozdowska. Sąd Najwyższy w sprawie Mirosława G., o wydanie wyroku łącznego, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 5 stycznia 2011 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 9 lutego 2010 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 6 listopada 2009 r., o d d a l i ł kasację (...). 2 U Z A S A D N I E N I E Mirosław G. skazany został wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w W. z dnia 12 lutego 2002 r., III K 339/01, za czyn po- pełniony 28 grudnia 2000 r. na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolno- ści (po zmianie przez sąd odwoławczy), 2. Sądu Rejonowego w P. z dnia 24 kwietnia 2006 r., II K 156/06, za czyn po- pełniony 14 listopada 2005 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie (w postępowaniu wykonawczym w trybie art. 152 k.k.w.) warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 5 lat, 3. Sądu Rejonowego w W. z dnia 22 maja 2006 r., III K 446/06, za czyn po- pełniony w okresie od 9 maja 1995 r. do 22 września 2000 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 lat, 4. Sądu Rejonowego w M. z dnia 18 czerwca 2007 r., III K 241/06, za czyn popełniony 10 września 2004 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, 5. Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 czerwca 2007 r., II K 161/07, za czyn popełniony 1 grudnia 2006 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolno- ści (po zmianie przez sąd odwoławczy). Skazany złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego. Sąd Rejonowy w P. wyrokiem łącznym z dnia 6 listopada 2009 r., II K 406/09, połączył wyroki powyżej wymienione w pkt 4 i 5 i orzekł wobec ska- zanego karę łączną 4 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Natomiast co do pozostałych wyroków, na podstawie art. 572 k.p.k., postępowanie o wydanie wyroku łącznego umorzył. 3 Wyrok ten zaskarżył apelacją obrońca skazanego, podnosząc w niej za- rzuty: 1. obrazy prawa materialnego, tj. art. 85 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. pole- gającej na wydaniu wyroku łącznego w zakresie kar wymierzonych za przestępstwa niepozostające w realnym zbiegu i zaniechaniu orzeczenia kary łącznej w stosunku do kar spełniających te warunki (wymierzonych wyrokami wymienionymi powyżej w pkt 2 i 4), 2. błędu w ustaleniach faktycznych, który miał wpływ na treść orzeczenia, w szczególności polegającego na przyjęciu, że do skazanego nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 69 k.k., 3. rażącej niewspółmierności orzeczonej kary łącznej. Podnosząc powyższe, obrona wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez uchylenie orzeczenia o karze łącznej oraz o połączenie wyroków Są- dów Rejonowych w P. i M. i wymierzenie kary łącznej 2 lat pozbawienia wol- ności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy w O. wyrokiem z dnia 9 lutego 2010 r., II Ka 13/10, utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, a apelację uznał za oczywiście bezza- sadną. Kasację od tego orzeczenia złożył obrońca skazanego podnosząc w niej zarzuty: 1. obrazy prawa materialnego, tj. art. 85 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k., pole- gającej na wydaniu wyroku łącznego w zakresie kar wymierzonych za przestępstwa niepozostające w realnym zbiegu i zaniechaniu orzeczenia kary łącznej w stosunku do kar spełniających te warunki (wymierzonych wyrokami wymienionymi powyżej w pkt 2 i 4), 4 2. rażącego naruszenia prawa materialnego, a to art. 53 § 1 i 2 k.k. oraz art. 86 § 1 k.k., poprzez błędną wykładnię, że jako okoliczności obciążające przy wymiarze kary łącznej w wyroku łącznym można przyjąć, „że kara łączna powinna odzwierciedlać wszystkie popełnione przez skazanego przestępstwa”, „że kara łączna powinna odzwierciedlać wagę popełnionych przez skazanego przestępstw”, „popełnienie nie jednego przestępstwa”, „popełnienie przestępstw przeciwko mieniu, popełnienie ich w stosunkowo krótkich odstępach czasu, podobieństwo ich”, a także błędną wykładnię skutkującą przyjęciem, że podobieństwo to nie stanowi okoliczności łago- dzącej, 3. naruszenia prawa procesowego – art. 434 § 1 k.p.k., poprzez błędną wy- kładnię, że przepis ten daje podstawę do orzekania wbrew obowiązującym przepisom prawa materialnego, w sytuacji, gdy możliwe jest rozstrzygnię- cie niepogarszające sytuacji skazanego i nienaruszające prawa material- nego, 4. naruszenia prawa procesowego – art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k., poprzez uchylenie się przez Sąd Odwoławczy od rozważenia wszystkich zarzutów apelacyjnych. Podnosząc powyższe obrona wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje. Kasacja nie zasługiwała na uwzględnienie. Niewątpliwie największą dozą zasadności wśród podniesionych zarzu- tów charakteryzuje się pierwszy z nich. Tyle tylko, że został on skierowany przeciwko rozstrzygnięciu zawartemu w wyroku Sądu pierwszej instancji. Ja- ko taki zaś nie mógł zostać uwzględniony w postępowaniu kasacyjnym, w któ- rym zgodnie z dyspozycją art. 519 k.p.k. dopuszczalne jest jedynie skarżenie 5 orzeczeń sądów odwoławczych. Bezsprzecznie natomiast Sąd pierwszej in- stancji wydał swój wyrok z obrazą art. 85 k.k. oraz art. 569 § 1 k.p.k. W istocie bowiem tylko pozornie zadeklarował on, że jego orzeczenie pozostaje w zgo- dzie z mającą moc zasady prawnej uchwałą Sądu Najwyższego z 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, OSNKW 2005, z. 2, poz. 13, której teza wskazuje, że zawarty w art. 85 k.k. zwrot: „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa. Elementarną konsekwencją ta- kiego rozumienia dyspozycji art. 85 k.k. jest konieczność zaakceptowania, wbrew poprzednio wyrażanym stanowiskom w tej kwestii, że nie istnieje moż- liwość tworzenia alternatywnych konfiguracji kar łącznych w zależności od te- go, które z rozwiązań będzie najkorzystniejsze dla skazanego (oskarżonego), lecz obowiązuje zasada pierwszeństwa, której skutkiem jest możliwość każ- dorazowego skonstruowania tylko jednej obligatoryjnej kary łącznej. Zasada ta ma daleko idące konsekwencje dla niniejszej sprawy, oznacza bowiem, że z wymierzonych w odrębnych wyrokach kar, w pierwszej kolejności połącze- niu podlegają te, które orzeczone zostały w sprawach Sądów Rejonowych w W. z dnia 12 lutego 2002 r., III K 339/01 oraz z dnia 22 maja 2006 r., III K 446/06. Ponieważ jedna z kar pozbawienia wolności orzeczonych w tych wy- rokach została wymierzona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a druga bez takiego zawieszenia, zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym (art. 89 § 1 k.k.) możliwe było orzeczenie kary łącznej jedynie w sy- tuacji, gdyby Sąd wydający wyrok łączny uznał za możliwe orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności i warunkowym zawieszeniu jej wykonania. Tak jednak w niniejszej sprawie się nie stało. W tej sytuacji, z pozostałych trzech wyroków możliwe stało się utworze- nie kolejnej kary łącznej. Możliwe bowiem było połączenie wyroków Sądu Re- 6 jonowego w P. z dnia 24 kwietnia 2006 r., II K 156/06, za czyn popełniony 14 listopada 2005 r. oraz Sądu Rejonowego w M. z dnia 18 czerwca 2007 r., III K 241/06, za czyn popełniony 10 września 2004 r. Jak słusznie w apelacji wska- zał obrońca skazanego, taka możliwość połączenia wyroków przez Sąd Rejo- nowy ani nie została przyjęta w skarżonym wyroku łącznym, ani omówiona w jego uzasadnieniu. Słusznie zatem podniesiono w apelacji zarzuty z tym związane. Obrona jednak składając kasację nie uwzględniła już tego, że sytu- acja ta przedstawiała się odmiennie na etapie postępowania odwoławczego. Sąd Okręgowy sporządził w niniejszej sprawie co prawda wyjątkowo lako- niczne uzasadnienie, ale zdołał w nim wskazać, że istnieje potencjalna możli- wość połączenia wyroków zapadłych w sprawach III K 241/06 oraz II K 156/06, ale podobnie, jak w omówionej poprzednio sytuacji, wobec ewentual- ności łączenia względnej i bezwzględnej kary pozbawienia wolności, zależne jest to od uznania, że spełnione zostały warunki z art. 69 k.k. Jednocześnie Sąd ten nie uznał, aby w niniejszej sprawie orzeczenie takie było słuszne, od- syłając w tym zakresie do tożsamych wywodów zawartych w uzasadnieniu Sądu Rejonowego, które akceptuje i które w jego ocenie mają również odnie- sienie i do tej kary łącznej. W następnej kolejności zauważyć należy, że skoro z pięciu wyroków którymi skazano Mirosława G. jedynie możliwe było utworzenie dwóch kar łącznych obejmujących skazania zawarte w czterech wyrokach (z możliwości orzeczenia tych kar łącznych Sądy rozpoznające sprawę z przyczyn uzasad- nionych ustawowo – art. 89 § 1 k.k. – nie skorzystały), to piąty z tych wyroków nie kwalifikował się do połączenia. Sąd Rejonowy postąpił jednak inaczej i z obrazą art. 85 k.k. oraz art. 569 § 1 k.p.k. połączył skazania ze spraw III K 241/06 oraz II K 161/07. Sąd Okręgowy w tej sytuacji słusznie ocenił, że orze- czenie w tym zakresie choć błędne, to przy braku środka odwoławczego na 7 niekorzyść skazanego, musi się ostać, gdyż zmiana orzeczenia skutkowałaby naruszeniem zakazu reformationis in peius wyrażonego w art. 434 § 1 k.p.k. Nie jest bowiem tak, jak twierdzi obrona przy okazji zarzutu z pkt 3 kasacji, że możliwe jest skonstruowanie kary łącznej zgodnej z obowiązującymi przepi- sami i jednocześnie korzystniejszej niż orzeczona w wyroku Sadu Rejonowe- go. Obrona opiera swoje twierdzenia wyłącznie na możliwości przyjęcia, że kara łączna pozbawienia wolności zostałaby orzeczona z warunkowym za- wieszeniem jej wykonania, ale taką możliwość, na co wskazywano już wyżej, Sąd Okręgowy odrzucił. Raz jeszcze natomiast przypomnieć należy, że pra- widłowo rozważona sytuacja procesowa zaistniała w niniejszej sprawie, pro- wadziłaby do konkluzji, że orzeczenie jakiejkolwiek kary łącznej w niniejszej sprawie, w ogóle nie było możliwe (przy założeniu, że sądy nie dostrzegały możliwości wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania). Ostatnią kwestią podniesioną w kasacji jest postawiony przez obronę zarzut błędnej wykładni art. 53 § 1 i 2 k.k. oraz art. 86 § 1 k.k. W tej części ka- sację należy ocenić jako bezzasadną w stopniu oczywistym. Bezsprzecznie przecież Sąd Odwoławczy nie mógł naruszyć art. 86 § 1 k.k., skoro sam wy- miaru kary łącznej nie kreował. Co więcej, kara ta z całą pewnością nie zosta- ła orzeczona z przekroczeniem ustawowych granic. W pełni prawidłowo przy- jęto też, że to dopiero sąd wydający wyrok łączny ma możliwość „dostrzec” pełnię osądzonej działalności przestępczej skazanego, która była uprzednio przedmiotem rozstrzygania w różnym czasie, przez różne sądy. Właśnie tę okoliczność sądy powinny uwzględnić przy ustalaniu wysokości kary łącznej. Nie można też jednoznacznie, jak chciałaby tego obrona, przyjąć, że podo- bieństwo popełnianych przestępstw zawsze stanowi okoliczność łagodzącą w sprawie, ponieważ może również świadczyć o niepoprawności sprawcy i jego 8 konsekwencji, czy wręcz premedytacji w dążeniu do łamania porządku praw- nego. Z tych względów, nie sposób przyjąć, że Sąd Rejonowy, a w ślad za nim Sąd Okręgowy w sposób rażący naruszył przepisy prawa materialnego określające zasady wymiaru kary. Sądy te nie przekroczyły ustawowo przy- znanej im swobody ferowania wymiaru kary, a w szczególności ocenienia okoliczności, które miały wpływ na możliwość zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Kierując się przedstawionymi względami Sąd Najwyższy nie uwzględnił żadnego z zarzutów podniesionych w kasacji i orzekł jak na wstępie.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI