II GZ 198/23

Naczelny Sąd Administracyjny2025-02-28
NSAinneWysokansa
przymusowa restrukturyzacjaprawo bankoweprawo unijneTSUEprawo do sąduskuteczny środek prawnyNSAWSABankowy Fundusz Gwarancyjnypostępowanie sądowoadministracyjne

NSA uchylił postanowienie WSA o umorzeniu postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji, uznając, że prawo do sądu wymaga indywidualnej kontroli skargi każdego podmiotu, nawet jeśli zapadł już wyrok w podobnej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie w sprawie przymusowej restrukturyzacji, uznając je za bezprzedmiotowe z uwagi na prawomocny wyrok w innej, podobnej sprawie dotyczącej tej samej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił to postanowienie, powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które podkreśla prawo każdego podmiotu do indywidualnej kontroli sądowej i skutecznego środka prawnego, nawet jeśli zapadł już wyrok erga omnes.

Sprawa dotyczyła zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które umorzyło postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącą przymusowej restrukturyzacji. Sąd I instancji uznał postępowanie za bezprzedmiotowe, ponieważ kontrola legalności zaskarżonej decyzji została już przeprowadzona w innej, podobnej sprawie, a prawomocny wyrok w niej wydany jest skuteczny erga omnes. Skarżąca zarzuciła naruszenie prawa do sądu. Naczelny Sąd Administracyjny, po zawieszeniu postępowania w celu oczekiwania na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w pytaniach prejudycjalnych, uznał zażalenie za zasadne. NSA odwołał się do wyroku TSUE z dnia 12 grudnia 2024 r. (sygn. akt C-118/23), który podkreślił, że prawo do skutecznego środka prawnego (art. 47 Karty Praw Podstawowych UE) wymaga indywidualnej kontroli skargi każdego podmiotu, a umorzenie postępowania tylko z powodu wydania wyroku w innej sprawie narusza to prawo. NSA stwierdził, że Sąd I instancji nieprawidłowo umorzył postępowanie, ponieważ każda osoba dotknięta decyzją BFG powinna mieć prawo do jej zaskarżenia i przedstawienia własnych zarzutów. W związku z tym, NSA uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (3)

Odpowiedź sądu

Nie, umorzenie postępowania w takiej sytuacji narusza prawo do skutecznego środka prawnego jednostki.

Uzasadnienie

NSA, opierając się na orzecznictwie TSUE, stwierdził, że prawo do skutecznego środka prawnego wymaga indywidualnej kontroli skargi każdego podmiotu, a prawomocny wyrok w innej sprawie nie pozbawia podstaw do rozpoznania skargi złożonej przez inny podmiot.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

uchylono_decyzję

Przepisy (11)

Główne

u.o.BFG

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Implementacja dyrektywy 2014/59/UE.

Pomocnicze

p.p.s.a. art. 161 § § 1 pkt 3

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Sąd I instancji nieprawidłowo zastosował przepis o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.

p.p.s.a. art. 194 § § 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Podstawa prawna wniosku skarżącej o uchylenie postanowienia.

p.p.s.a. art. 125 § § 1 pkt 1

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Podstawa prawna postanowienia o zawieszeniu postępowania.

p.p.s.a. art. 185

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Podstawa prawna orzeczenia NSA.

p.p.s.a. art. 197 § § 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Podstawa prawna orzeczenia NSA.

Konstytucja RP art. 45 § ust. 1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wola ustrojodawcy objęcia prawem do sądu szerokiego zakresu spraw.

Konstytucja RP art. 9

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Nakaz prounijnej wykładni prawa.

Konstytucja RP art. 90

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Nakaz prounijnej wykładni prawa.

Konstytucja RP art. 91

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Nakaz prounijnej wykładni prawa.

Dz.U. 2022 poz 329

Argumenty

Skuteczne argumenty

Umorzenie postępowania przez WSA narusza prawo skarżącej do sądu i skutecznego środka prawnego. Prawo do sądu wymaga indywidualnej kontroli skargi każdego podmiotu, niezależnie od istnienia wyroku erga omnes w podobnej sprawie.

Godne uwagi sformułowania

prawo do skutecznego środka prawnego postępowanie stało się bezprzedmiotowe prawomocny wyrok jest skuteczny erga omnes naruszenie jej prawa do sądu nakaz prounijnej wykładni prawa nie pozwala uznać, że zapewniono przestrzeganie prawa do skutecznego środka prawnego w odniesieniu do każdej innej osoby

Skład orzekający

Dorota Dąbek

przewodniczący sprawozdawca

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Wysoka

Powoływalne dla: "Potwierdzenie prymatu prawa do indywidualnej kontroli sądowej nad zasadą skuteczności wyroków erga omnes w sprawach dotyczących przymusowej restrukturyzacji, zgodnie z wykładnią TSUE."

Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji przymusowej restrukturyzacji i interpretacji przepisów unijnych w kontekście polskiego prawa procesowego.

Wartość merytoryczna

Ocena: 8/10

Sprawa dotyczy fundamentalnego prawa do sądu w kontekście restrukturyzacji banków i interpretacji prawa UE przez TSUE, co ma znaczenie dla stabilności systemu finansowego i ochrony praw jednostek.

Prawo do sądu kontra wyrok dla wszystkich: NSA rozstrzyga o indywidualnej ochronie w restrukturyzacji banków.

Sektor

bankowość

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
II GZ 198/23 - Postanowienie NSA
Data orzeczenia
2025-02-28
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-05-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Dorota Dąbek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6379 Inne o symbolu podstawowym 637
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 2811/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-01-31
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...
Powołane przepisy
Dz.U. 2022 poz 329
art. 161 § 1 pkt 3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  - t.j.
Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Dorota Dąbek po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2025 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia P. Rz. pw. Św. J. O. N. w Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r., sygn. akt VI SA/Wa 2811/21 w zakresie umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi P. Rz. pw. Św. J. O. N. w Z. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r., nr DPR.721.1.2019, DPR.721.1.2020, DPR.721.2.2020, DPR.721.3.2020 w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.
Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 stycznia 2023 r., sygn. akt VI SA/Wa 2811/21, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej p.p.s.a.) umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi P. R. pw. Św. J. O. N. w Z. (dalej: skarżąca) na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r. nr DPR.721.1.2019, DPR.721.1.2020, DPR.721.2.2020, DPR.721.3.2020 w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji.
Sąd I instancji uznał, że postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe, gdyż skargę na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r. wniosły także inne podmioty i jej kontrola sądowa została przeprowadzona w postępowaniu o sygn. VI SA/Wa 317/20. W ocenie Sądu I instancji, w toku wspomnianego postępowania oceniono legalność zaskarżonej decyzji, a sąd nie dopatrzył się jej wadliwości. Sąd I instancji podkreślił, że zgodnie z art. 170 p.p.s.a. prawomocny wyrok wydany wobec zaskarżonej decyzji jest skuteczny erga omnes. Z tego powodu Sąd uznał, że skoro zaskarżona decyzja została już poddana kontroli legalności, to w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do oceny jej zgodności z prawem, przez co postępowanie stało się bezprzedmiotowe.
Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca zarzucając naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 161 §1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie w sytuacji, gdy nie znajdował on zastosowania albowiem postępowanie nie stało się bezprzedmiotowe. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 194 § 2 p.p.s.a. skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Zdaniem skarżącej stanowisko, że postępowanie w jej sprawie stało się bezprzedmiotowe z uwagi na rozstrzygnięcie w podobnych sprawach w stosunku do innych podmiotów, stanowiło naruszenie jej prawa do sądu.
Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2023 r., sygn. akt II GZ 198/23, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesił postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Powodem takiego orzeczenia było wystąpienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (postanowienie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2964/22) do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: "1. Czy art. 85 ust. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2014.173.190 ze zm.) w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U.UE.C.2007.303.1) i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/30 ze zm.) należy interpretować w ten sposób, że w przypadku wniesienia przez radę nadzorczą podmiotu w restrukturyzacji skargi do krajowego sądu administracyjnego na decyzję w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji, skuteczny środek ochrony prawnej uznaje się za zapewniony także osobom, które w zaskarżeniu tej decyzji upatrują ochrony swojego interesu prawnego, w sytuacji gdy sąd dokonując kontroli zaskarżonej decyzji nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, a prawomocny wyrok, wydany w wyniku rozpoznania tej skargi jest skuteczny erga omnes i gdy możliwość uzyskania przez te osoby ochrony ich interesu prawnego nie jest uzależniona od odrębnego wniesienia przez nie skargi do sądu administracyjnego na powyższą decyzję? 2. Czy art. 85 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE wprowadzający wymóg sprawnej kontroli sądowej oraz art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej, stanowiące o skutecznej ochronie prawnej, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie zastosowaniu przepisu proceduralnego państwa członkowskiego, który zobowiązuje krajowy sąd administracyjny do łącznego rozpoznania wszystkich skarg, jakie zostały wniesione do tego sądu na decyzję organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w sytuacji gdy zastosowanie tego przepisu wraz z innymi wymogami krajowej procedury sądowoadministracyjnej powoduje, że z uwagi na znaczną ilość takich skarg wydanie wyroku w sprawie może okazać się nadmiernie utrudnione o ile w ogóle możliwe w rozsądnym terminie? 3. Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE należy interpretować w ten sposób, że pozwala on państwu członkowskiemu na niedokonywanie strukturalnego oddzielenia - dla zagwarantowania operacyjnej niezależności i uniknięcia konfliktu interesów - funkcji organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji od innych funkcji tego organu jako ustawowego gwaranta depozytów bankowych lub kuratora banku (tymczasowego administratora) ustanowionego na podstawie decyzji krajowego organu właściwego dla nadzoru do celów rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i dyrektywy 2013/36/UE? 4. Czy art. 3 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE należy interpretować w ten sposób, że w przypadku uchybienia przez państwo członkowskie obowiązkowi ustanowienia odpowiednich uzgodnień strukturalnych dla zagwarantowania operacyjnej niezależności i uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy funkcjami nadzoru na mocy rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i dyrektywy 2013/36/UE lub innymi funkcjami odpowiedniego organu a funkcjami organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, warunek operacyjnej niezależności i uniknięcia konfliktu interesów może być uznany za spełniony, jeśli krajowy sąd administracyjny kontrolujący decyzję w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji uzna, że zastosowane inne rozwiązania organizacyjne i działania faktyczne organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, były wystarczające dla osiągnięcia tego skutku?".
Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2024 r., sygn. akt C-118/23, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie prejudycjalnym odpowiedział na zadane pytania.
Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął zawieszone postępowanie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.
TSUE we wskazanym powyżej wyroku z dnia 12 grudnia 2024 r., sygn. akt C-118/23 stwierdził, że "1. Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że: stoi on na przeszkodzie stosowaniu krajowego przepisu proceduralnego nakładającego na sąd właściwy do rozpoznania skarg na decyzję krajowego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o przyjęciu środka w zakresie zarządzania kryzysowego obowiązek połączenia wszystkich wniesionych do niego skarg na tę decyzję, jeżeli stosowanie tego przepisu jest sprzeczne z prawem do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie; 2. Artykuł 85 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r., w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że: w sytuacji gdy do sądu krajowego wniesiono większą liczbę skarg na decyzję krajowego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o przyjęciu środka w zakresie zarządzania kryzysowego, z których jedna została wniesiona przez organ instytucji objętej procedurą restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oddalenie tylko tej jednej skargi jako bezzasadnej nie pozwala uznać, że zapewniono przestrzeganie prawa do skutecznego środka prawnego w odniesieniu do każdej innej osoby, której ta decyzja dotyczy i która również wniosła na nią skargę, podnosząc zarzuty, które nie zostały uwzględnione w wydanym wyroku i które w każdym razie nie były przedmiotem kontradyktoryjnej debaty pozwalającej tej osobie na przedstawienie swojej sprawy; 3. Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy 2014/59, zmienionej dyrektywą 2019/879, należy interpretować w ten sposób, że: przepis ten ma zastosowanie, w sytuacji gdy krajowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji pełni również funkcje tymczasowego administratora w rozumieniu art. 29 tej dyrektywy, ze zmianami, lub funkcje gwaranta depozytów w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, w związku z czym nakłada on obowiązek przyjęcia uzgodnień strukturalnych w celu zapewnienia niezależności operacyjnej tego organu i uniknięcia konfliktu interesów w odniesieniu do tych funkcji; 4. Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy 2014/59, zmienionej dyrektywą 2019/879, należy interpretować w ten sposób, że: w sytuacji gdy krajowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji pełni również "funkcje nadzoru" lub "inne funkcje" w rozumieniu tego postanowienia oraz w braku wewnętrznych przepisów na piśmie mających na celu zapewnienie niezależności operacyjnej tego organu i zapobieganie konfliktom interesów między jego funkcjami w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji a innymi funkcjami, przestrzeganie tych wymogów może jednak wynikać z wprowadzenia w tym celu wystarczających środków organizacyjnych i innych środków. Wspomniany przepis nie oznacza jednak ani tego, że decyzje dotyczące funkcji w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz te dotyczące innych funkcji wspomnianego organu muszą być podejmowane przez różne jednostki decyzyjne, ani tego, że wewnętrzne działy tego samego organu nie mogą świadczyć usług wsparcia zarówno pracownikom przydzielonym do pełnienia funkcji w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jak i pracownikom przydzielonym do pełnienia innych funkcji, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej. Jeżeli istnieją przewidziane w tym postanowieniu przepisy wewnętrzne na piśmie, brak ich publikacji nie powoduje automatycznie nieważności decyzji podjętych przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, lecz oznacza w stosownej sytuacji w przypadku odwołania od decyzji tego organu, że do tego organu należy wykazanie, iż przepisy te były przestrzegane, w związku z czym decyzja ta została podjęta wyłącznie w celu osiągnięcia jednego lub kilku celów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji".
Powyższa wykładnia musi zostać uwzględniona przez sąd krajowy na podstawie wynikającego z art. 9, art. 90 i art. 91 Konstytucji RP nakazu prounijnej wykładni prawa, zmierzającej do zapewnienia pełnego zakresu stosowania norm prawa unijnego, tym samym zapobiegania pomijania ich w procesie stosowania prawa, skoro system prawny Rzeczypospolitej ma wieloskładnikową (multicentryczną) strukturę, w której system prawny UE jest systemem własnym Rzeczypospolitej, obowiązującym na jej terytorium równolegle z systemem prawa wewnętrznego (krajowego). Podkreślił to również TSUE stwierdzając w tym wyroku, że "(...) stosownie do zasady zgodnej wykładni prawa krajowego sądy krajowe w celu zapewnienia w ramach ich właściwości pełnej skuteczności prawa Unii przy rozpoznawaniu zawisłych przed nimi sporów, stosując prawo krajowe, są zobowiązane w miarę możliwości dokonywać wykładni prawa krajowego w świetle brzmienia i celu danej dyrektywy, aby osiągnąć przewidziany w niej rezultat (...)".
W świetle powyższego zaskarżone postanowienie Sądu I instancji należy poddać kontroli z uwzględnieniem konsekwencji (sposobu wykładni prawa unijnego) wynikających z orzeczenia TSUE z dnia 12 grudnia 2024 r., sygn. akt C-118/23. Wykładnia przepisów prawa krajowego dotyczących przymusowej restrukturyzacji, nie może bowiem pozostawać bez wpływu wykładni przepisów prawa unijnego – tym bardziej, że ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (j.t. Dz. U. 2024, poz. 487) stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. Również przepisy o procedurze sądowoadministracyjnej nie mogą podlegać wykładni oderwanej od treści prawa unijnego - zwłaszcza, że TSUE w cytowanym wyroku z dnia 12 grudnia 2024 r. poddał interpretacji art. 47 Karty Praw Podstawowych, z którego wynika prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem.
TSUE wskazał na podmiotowy zakres prawa złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji. TSUE uznał bowiem, że "(...) oddalenie tylko tej jednej skargi jako bezzasadnej nie pozwala uznać, że zapewniono przestrzeganie prawa do skutecznego środka prawnego w odniesieniu do każdej innej osoby, której ta decyzja dotyczy i która również wniosła na nią skargę (...)" (pkt 2 cytowanego wyroku). Podkreślenia wymaga, że prawo do skutecznego środka prawnego wynikające z art. 47 Karty Praw Podstawowych stanowi fundamentalną gwarancję ochrony indywidualnych praw podstawowych wynikających z prawa unijnego oraz demokracji konstytucyjnej, a jego naruszenie pośrednio skutkowałoby naruszeniem efektywności pozostałych praw i wolności podstawowych (zob. M. Górski, Prawo do skutecznego środka prawnego w art. 47 Karty Praw Podstawowych UE - znaczenie i deficyty, EPS 2016, nr 8).
W świetle przytoczonej treści rozstrzygnięcia TSUE podejście Sądu I instancji do rozumienia oraz zastosowania w rozpatrywanej sprawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należy uznać za nieprawidłowe. Sąd I instancji niezasadnie umorzył postępowanie sądowoadministracyjne, albowiem wszystkie osoby, których dotyczy decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, powinny mieć prawo zaskarżenia jej do sądu administracyjnego i do podniesienia własnych zarzutów i wniosków w sprawie. W tym stanie rzeczy postępowanie sądowoadministracyjne przed Sądem I instancji, nawet przy wydaniu prawomocnego wyroku wobec tej samej decyzji, nie utraciło swojego celu, którym jest kontrola decyzji administracyjnej z jednoczesnym zapewnieniem stronie prawa do wysłuchania i przedstawienia swoich zarzutów.
Ponadto należy dodać, że również z uregulowań krajowych, tj. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP wynika wola ustrojodawcy, aby prawem do sądu objąć możliwie najszerszy zakres spraw, a z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika dyrektywa interpretacyjna zakazująca zawężającej wykładni prawa do sądu, gdyż Konstytucja wprowadza swoiste domniemanie drogi sądowej (zob. np. wyrok TK z dnia 27 maja 2008 r., sygn. SK 57/06).
Mając powyższe na uwadze należy zatem uznać za zasadny podniesiony w zażaleniu zarzut naruszenia art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., ponieważ Sąd I instancji umarzając postępowanie nieprawidłowo uznał, że prawomocne rozstrzygnięcie sprawy ze skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pozbawiło podstaw (celu) rozpoznania skargi na tę decyzję złożoną przez inny podmiot, w tym stronę wnoszącą zażalenie.
W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI