II FSK 2646/14
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuNSA oddalił skargi kasacyjne organu i podatnika, częściowo uwzględniając zarzuty podatnika dotyczące sposobu ustalania dochodów nieujawnionych, co skutkowało uchyleniem decyzji organu pierwszej instancji i koniecznością uzupełnienia postępowania dowodowego.
Sprawa dotyczyła zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, uznając częściowo zasadność skargi podatnika. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu, uznając ją za bezzasadną. Skargę kasacyjną podatnika częściowo uwzględniono, wskazując na konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego w zakresie pochodzenia środków z rachunków bankowych i papierów wartościowych, jednakże wyrok WSA uznano za odpowiadający prawu, co skutkowało oddaleniem skargi kasacyjnej podatnika.
Sprawa dotyczyła rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r., od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, uwzględniając skargę podatnika. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargi kasacyjne obu stron. Skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej oddalono jako bezzasadną. Skarga kasacyjna podatnika została częściowo uwzględniona w zakresie zarzutów dotyczących nieuwzględnienia jako pokrycia wydatków poniesionych w 2007 r. przychodów z kapitałów pieniężnych (certyfikaty depozytowe, lokaty bankowe, papiery wartościowe). NSA wskazał, że organy podatkowe nie powinny skupiać się na legalności pochodzenia środków na nabycie certyfikatów, jeśli zostały one nabyte w roku poprzedzającym rok, w którym wydatkowano środki z ich sprzedaży. Należało zbadać, czy przychód ze zbycia certyfikatów był opodatkowany lub zwolniony, a także uzupełnić postępowanie dowodowe w zakresie środków na rachunkach bankowych i papierach wartościowych. Mimo częściowo błędnego uzasadnienia wyroku WSA, NSA uznał, że odpowiada on prawu, co skutkowało oddaleniem skargi kasacyjnej podatnika, ale z koniecznością uzupełnienia postępowania dowodowego przez organ podatkowy.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (7)
Odpowiedź sądu
Tak, przychody ze zbycia certyfikatów depozytowych (stanowiących wcześniej zgromadzone mienie) mogą stanowić pokrycie wydatków w badanym roku podatkowym, a organy podatkowe powinny zbadać, czy przychód ze zbycia był opodatkowany lub zwolniony.
Uzasadnienie
NSA, powołując się na orzeczenia TK, wskazał, że w sytuacji gdy pierwotne gromadzenie mienia (nabycie certyfikatów) miało miejsce w innym roku niż ich zbycie i przeznaczenie środków na wydatki, organy podatkowe nie powinny badać legalności pochodzenia środków na nabycie certyfikatów, lecz jedynie czy przychód ze zbycia był opodatkowany lub zwolniony.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalono_skargę
Przepisy (17)
Główne
u.p.d.o.f. art. 20 § 3
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Opodatkowaniu podlega ta część dochodu (ujawniona poprzez czynienie wydatków lub gromadzenie mienia), która nie znajduje pokrycia w przychodach zgromadzonych wcześniej i uprzednio opodatkowanych bądź zwolnionych z opodatkowania. W okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej przepis ten winien być stosowany przez organy podatkowe i sądy administracyjne, z uwzględnieniem powodów stwierdzenia jego niekonstytucyjności i wytycznych TK.
Pomocnicze
u.p.d.o.f. art. 30 § 1
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
o.p. art. 68 § 4
Ordynacja podatkowa
Określa termin wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe.
o.p. art. 121 § 1
Ordynacja podatkowa
Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów.
o.p. art. 122
Ordynacja podatkowa
Obowiązek organu podatkowego do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego.
o.p. art. 180 § 1
Ordynacja podatkowa
Możliwość wykazywania okoliczności za pomocą wszelkich dowodów zgodnych z prawem.
o.p. art. 187 § 1
Ordynacja podatkowa
Obowiązek wszechstronnego rozpatrzenia zebranego materiału dowodowego.
o.p. art. 191
Ordynacja podatkowa
Zasada swobodnej oceny dowodów.
o.p. art. 197 § 1
Ordynacja podatkowa
P.p.s.a. art. 145 § 1
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Podstawy do uchylenia decyzji lub postanowienia przez sąd administracyjny.
P.p.s.a. art. 151
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Oddalenie skargi przez sąd administracyjny.
P.p.s.a. art. 174
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Podstawy skargi kasacyjnej.
P.p.s.a. art. 184
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Oddalenie skargi kasacyjnej.
Konstytucja RP art. 2
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Zasada demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.
Konstytucja RP art. 84
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Powszechność i równość opodatkowania.
Konstytucja RP art. 190 § 3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niekonstytucyjny.
Konstytucja RP art. 217
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Określenie podatków w ustawie.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej poprzez nieuwzględnienie jako pokrycia wydatków przychodów z kapitałów pieniężnych (certyfikaty depozytowe, lokaty, papiery wartościowe) nabytych w latach poprzednich. Niewłaściwa interpretacja art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. w kontekście lat podatkowych i badania pochodzenia mienia.
Odrzucone argumenty
Zarzuty dotyczące błędnego ustalenia stanu faktycznego w zakresie dochodów z upraw malin, aronii, hodowli tuczników, naprawy sprzętu RTV oraz pracy w Niemczech. Zarzuty dotyczące odmowy przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Zarzuty dotyczące nieuwzględnienia dochodów z kapitałów pieniężnych (w części dotyczącej ich pochodzenia).
Godne uwagi sformułowania
przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie wiążącą z mocy art.190 ust.1 Konstytucji niekonstytucyjny przepis w okresie, na który została odroczona utrata jego mocy, obowiązuje i powinien być stosowany organ winien zatem wykazać wysokość poniesionych w danym roku wydatków bądź zgromadzonego mienia, a także wysokość przychodów uprzednio opodatkowanych bądź zwolnionych od opodatkowania w przypadku zobowiązania, o którym mowa w art.20 ust.3 u.p.d.o.f., czynny udział podatnika w postępowaniu przyczynić się może do ustalenia rzeczywistego stanu sprawy organy podatkowe nie powinny skupiać się na legalności pochodzenia środków na zakup certyfikatów, skoro wydatek na ich zakup został poniesiony w roku 2006 r.
Skład orzekający
Aleksandra Wrzesińska-Nowacka
sprawozdawca
Krzysztof Winiarski
przewodniczący
Zbigniew Kmieciak
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. w kontekście lat podatkowych, badania pochodzenia mienia i dochodów nieujawnionych, a także stosowania przepisów uznanych za niekonstytucyjne w okresie odroczenia ich mocy obowiązującej."
Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy specyficznej sytuacji, w której pierwotne gromadzenie mienia miało miejsce w innym roku niż jego wydatkowanie. Wykładnia art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. może ulec zmianie po uchwaleniu nowej regulacji przez parlament.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy złożonej interpretacji przepisów podatkowych dotyczących dochodów nieujawnionych, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i jego wpływu na stosowanie prawa. Pokazuje, jak ważne jest prawidłowe ustalenie źródeł przychodów i mienia.
“Dochody nieujawnione: Jak orzecznictwo TK zmienia zasady gry w podatkach?”
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyII FSK 2646/14 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-12-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014-08-07 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /sprawozdawca/ Krzysztof Winiarski /przewodniczący/ Zbigniew Kmieciak Symbol z opisem 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania Hasła tematyczne Podatek dochodowy od osób fizycznych Sygn. powiązane II FSK 2961/12 - Postanowienie NSA z 2014-08-07 I SA/Lu 795/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-18 Skarżony organ Dyrektor Izby Skarbowej Treść wyniku Oddalono skargi kasacyjne Powołane przepisy Dz.U. 2000 nr 14 poz 176 art. 20 ust. 3, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 68 par. 4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn. Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka (sprawozdawca), Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skarg kasacyjnych Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie oraz H. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Lu 795/11 w sprawie ze skargi H. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 14 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargi kasacyjne, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie na rzecz H. R kwotę 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 795/11, uwzględnił skargę H. R. – nazywanej dalej "Skarżącym", i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 14 października 2011 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. Z uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. ustalił, iż w 2008 r. Skarżący wraz z żoną (S. R.) ponieśli wydatki, które nieznajdowały pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Tym samym, decyzją z dnia 21 stycznia 2011 r., na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.", organ ustalił Skarżącemu wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Rozpoznawszy odwołanie Skarżącego, wspomnianą na wstępie decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Zdaniem organu odwoławczego, Naczelnik Urzędu Skarbowego nie naruszył żadnej z zasad postępowania podatkowego i prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy. Odnosząc się do poszczególnych okoliczności, organ wyjaśnił, że przychody osiągnięte przez Skarżącego w latach 1969-1991 z uprawy krzewów jagodowych nie pochodziły ze źródła uprzednio opodatkowanego albo wolnego od opodatkowania. W badanym okresie uprawa krzewów jagodowych stanowiła podlegający zgłoszeniu dział specjalny produkcji rolnej. Przychód osiągnięty z tego źródła podlegał opodatkowaniu, jeżeli rozmiar plantacji przekraczał 0,4 hektara. W ocenie organu, Skarżący nie dopełnił żadnego z powyższych obowiązków, to znaczy nie zgłosił prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej, ani nie uiszczał należnych podatków. Małżonkowie R. podnieśli wprawdzie, że plantację prowadzili wraz z matką H. R., H. R., niemniej jednak wyjaśnienia te należało ocenić jako niewiarygodne. Wcześniej bowiem Skarżący twierdził, że uprawę prowadził tylko z żoną. Zdaniem organu, zmiana wyjaśnień miała na celu wykazanie, że obszar uprawy przypadający na każdą z osób był mniejszy niż 0,4 hektara. W konsekwencji tego uzyskiwany z niej przychód wolny byłby od podatku. Za powyższym wnioskiem przemawia także fakt, że po śmierci matki w 1986 r. Skarżący nie zgłosił prowadzenia plantacji – kiedy to rozmiar plantacji prowadzonej przez podatnika uległby zwiększeniu. Również z zeznań świadka A. R. wynika, że plantację prowadził Skarżący. Ponadto sam Skarżący przyznał wpierw, że nie zgłosił prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz nie płacił z tego tytułu podatków. Później natomiast podatnik wyjaśnił, że podatek uiszczał, niemniej jednak na okoliczność tą nie przedstawiono żadnych dowodów. W archiwach Urzędu Skarbowego w K. nie znaleziono jakichkolwiek dokumentów potwierdzających opodatkowanie tego źródła przychodu. Zarzut dotyczący odmowy przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego na okoliczność możliwych do osiągnięcia dochodów z uprawy krzewów owocowych organ uznał za chybiony. Wysokość dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie danych uzyskanych z ośrodka doradztwa rolniczego, Sadowniczo-Szkółkarskiego Zakładu Doświadczalnego w A., podmiotów zajmujących się skupem malin, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ogrodnictwa. Skoro do ich analizy nie była potrzebna wiedza specjalistyczna, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nie było konieczne. Organ zauważył ponadto, że w dołączonej do odwołania opinii prywatnej nie stwierdzono, aby Naczelnik Urzędu Skarbowego popełnił błąd przy ocenie zebranego materiału dowodowego. Dyrektor Izby Skarbowej zakwestionował możliwość osiągnięcia przez Skarżącego przychodów z kapitałów pieniężnych we wskazanej przez niego wielkości. Przede wszystkim z analizy materiału dowodowego wynikało, że Skarżący nie mógł osiągnąć przychodu ze sprzedaży owoców i sadzonek malin, które pozwalałyby poczynić tak znaczne oszczędności. Tym bardziej, że sprawa dotyczyła nie tyle możliwości wykorzystania oszczędności w celu uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych, co ich pochodzenia z dochodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Organ odwoławczy podzielił także stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie oceny uzyskania przez Skarżącego przychodów z prowadzenia w latach 1969-1988 hodowli tuczników i trzody chlewnej. Przede wszystkim Skarżący podniósł tę okoliczność dopiero po zakończeniu postępowania kontrolnego, chociaż wcześniej domagał się uwzględnienia znaczenie mniejszych kwot uzyskanych z innych źródeł. Tym samym, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, wskazanie hodowli tuczników, jako źródła przychodów, miało wyłącznie na celu zmniejszenie obciążenia fiskalnego. Ponadto podatnik przedstawiła na tę okoliczność jedynie dokument potwierdzający sprzedaż dwóch sztuk tuczników w 1977 r. Również wielkość gospodarstwa rolnego wskazuje, że Skarżący nie miała możliwości prowadzenia hodowli tak znacznych rozmiarów. Organ odwoławczy nie podzielił także zarzutu dotyczącego błędnego ustalenia wysokości przychodów osiągniętych przez Skarżącego z tytułu naprawy sprzętu RTV w latach 1970-1995. Nie ulegało wątpliwości, że Skarżący był zatrudniony jako radiotechnik i z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie za pracę. Niemniej jednak H. R. wskazał, że świadczył również usługi naprawy sprzętu RTV w ramach działalności gospodarczej poza godzinami pracy. Z zebranego materiału dowodowego wynika natomiast, że działalności tej nie zgłosił, a od uzyskanego przychodu nie odprowadził podatku. Tym samym przychód ten nie miał waloru legalności. W tej sytuacji przesłuchanie świadków na okoliczność wykonania napraw i wysokości wynagrodzenia – czego domagała się Skarżący – nie było konieczne. Tym bardziej, że w zamian za naprawę klienci mieli pracować na plantacji. Skarżący nie miał zatem możliwości uzyskania i kumulowania z tego tytułu środków pieniężnych. Za całkowicie bezzasadny uznano zarzut dotyczący błędnego ustalenia, że dochody z pracy w Niemczech nie zostały przeznaczone na budowę i wyposażenie kawiarni oraz zakup samochodu osobowego. Organ ocenił wyjaśnienia S. R., że w latach 1983-1991 wyjeżdżała do pracy w Niemczech, jako niewiarygodne. Z informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego wynikało bowiem, że małżonka Skarżącego otrzymała paszport dopiero w 1989 r. Ponadto jej wyjaśnienia były bardzo ogólne i nie wskazywały wysokości przychodów, ani ich źródeł. Podatniczka nie wykazała również, aby przychody z pracy w Niemczech zostały opodatkowane. Odnosząc się do pozyskania oszczędności z wymiany waluty poza oficjalnym obiegiem, organ zwrócił uwagę, że środki te nie mogły pochodzić z legalnych źródeł. Wpłacenie ich na rachunek bankowy albo książeczkę oszczędnościową nie czyniło ich środkami pochodzącymi z opodatkowanego albo wolnego od opodatkowania źródła. Z uwagi na powyższe, przesłuchanie pracownika banku na okoliczność zgromadzenia na początku lat 90-tych znacznych oszczędności – o co wnosił Skarżący – było zbędne. Z tych samych względów środki, które mieliby przechowywać Skarżący i jego żona w sejfie, nie mogły pochodzić z źródła opodatkowanego lub wolnego od opodatkowania. Ponadto część środków przechowywanych w sejfie, jak wynika z wyjaśnień H. R., nie była oszczędnościami, ale bieżącymi środkami obrotowymi uzyskanymi z działalności gospodarczej. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że zasadnie nie uwzględniono wyliczeń Skarżącego wskazujących na wysokość dochodów z odsetek i sprzedaży papierów wartościowych na koniec 2007 r. Przede wszystkim nie uwzględniono w nich nadwyżki wydatków nad przychodami w latach 1991, 1992, 1994, 1997 i 1999. Ponadto Skarżący nie przedstawił żadnych informacji o dokonanych lokatach, ich ilości, czy oprocentowaniu. Środki walutowe przechowywane od 1997 r. na rachunkach bankowych były natomiast nisko oprocentowane. W skardze na powyższą decyzję, skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, Skarżący podniósł zarzut naruszenia art. 121 § 1, art. 122, art. 180 w zw. z art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) poprzez niezebranie pełnego materiału dowodowego oraz jego wybiórczą i sprzeczną z zasadami doświadczenia życiowego ocenę. W obszernym i szczegółowym uzasadnieniu skargi przedstawiono szereg argumentów i zastrzeżeń dotyczących poszczególnych okoliczności ustalonych przez organy podatkowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał skargę za zasadną, chociaż tylko jeden z podniesionych w niej zarzutów okazał się usprawiedliwiony. Sąd administracyjny pierwszej instancji nie dopatrzył się naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej regulujących postępowanie dowodowe. W motywach wyroku wskazano, że w postępowaniu, którego przedmiotem są przychody ze źródeł nieujawnionych, to na podatniku spoczywa ciężar wykazania, iż poniesione wydatki znajdują pokrycie w przychodach już opodatkowanych, bądź wolnych od podatku. Niemniej jednak organy podatkowe podjęły wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy (art. 122 Ordynacji podatkowej), zebrały kompletny materiał dowodowy i rozpatrzyły go w wyczerpujący sposób (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej). Sąd nie podzielił także zarzutu naruszenia art. 191 Ordynacji podatkowej – w jego ocenie, organy działały zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Sąd pierwszej instancji, odnosząc się do poszczególnych okoliczności sprawy, podzielił stanowisko i argumentację Dyrektora Izby Skarbowej. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, zasadnie przyjęto, że Skarżący nie wykazał, aby prowadził uprawę krzewów owocowych wraz z matką, co obniżyć miało przypadający na nią obszar uprawy poniżej 0,4 ha. Skarżący nie przedstawił także żadnych dowodów wskazujących, że zgłosił prowadzenie w tym zakresie działalności i uiszczał podatek. Sąd pierwszej instancji zgodził się z Dyrektorem Izby Skarbowej, że oszacowanie przychodów z tytułu prowadzenia plantacji, na podstawie przekazanych przez różne instytucje informacji, nie wymagało wiedzy specjalistycznej. Opinia dr D. P. zawierała natomiast jedynie sugestie o możliwości zastosowania innych metod oszacowania przychodu, nie wskazując przy tym, które wartości zostały błędnie przyjęte przez organ. Odnosząc się do kwestii przesłuchania świadków na okoliczność wykonywania napraw sprzętu RTV oraz sposobu zapłaty, sąd pierwszej instancji stwierdził, że okoliczność ta nie miała znaczenia dla wyjaśnienia sprawy. Przychód ten nie mógł stanowić źródła pokrycia wydatków poniesionych w 2008 r., ponieważ z ustaleń organów wynikało, że nie został on opodatkowany. Sąd pierwszej instancji zgodził się z organem podatkowym, że S. R. nie uprawdopodobniła wykonywania w latach 80-tych pracy zarobkowej w Niemczech, ponieważ z informacji przekazanych przez Urząd Wojewódzki wynika, że paszport otrzymała dopiero w 1989 r. Nie przedstawiono także żadnego dowodu potwierdzającego, że przychód ten mógł pochodzić ze źródeł opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania. Dyrektor Izby Skarbowej w celu weryfikacji tej okoliczności wystąpił do administracji podatkowej Republiki Federalnej Niemiec z wnioskiem o udzielenie informacji. W sytuacji, gdy informacji takiej nie udało się uzyskać, zasadnie przyjęto, że nie wykazano, aby S. R. uzyskała we wspomnianym okresie środki finansowe z pracy w Niemczech. Sąd pierwszej instancji podzielił także konstatację organu podatkowego, że w 1990 r. Skarżąca nie posiadała znacznych środków pieniężnych, które przechowywane były w domu i na rachunkach bankowych. Środki te nie mogły przede wszystkim pochodzić z legalnych źródeł przychodów. W konsekwencji tego, wpłacenie ich na rachunek bankowy nie czyniło ich przychodem ze źródła opodatkowanego lub wolnego od opodatkowania. Następnie sąd odniósł się do tabeli zawierającej zestawienie przychodów i wydatków małżonków R. za lata 1969-2007 wskazując, że wbrew temu co podniosła Skarżąca, uwzględniono w nich przychody z odsetek. Zwrócił przy tym uwagę, że w przypadku kilku lat wydatki Skarżącego przewyższały osiągnięte przychody, czego skutecznie nie zakwestionowano. Tym samym wyliczenia Skarżącego w przedmiocie możliwości osiągnięcia przychodów z lokat, należało ocenić jako nieznajdujące potwierdzenia w materiale dowodowym. Sąd nie podzielił zarzutu Skarżącej dotyczącego zaliczenia na poczet przychodów kwoty wydatkowanej w 2006 r. na zakup bankowych certyfikatów depozytowych. Strona skarżąca nie wykazała bowiem, aby środki te pochodziły z legalnych źródeł przychodów. Zaliczono natomiast do przychodów ze źródeł opodatkowanych przychody z ich sprzedaży, osiągnięte przez Skarżącego w 2008 r. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, organ podatkowy prawidłowo ustalił, że Skarżący nie prowadził hodowli tuczników i nie osiągał z tego tytułu przychodów. Niemniej jednak zasadnym był zarzut Skarżącego, dotyczący zaliczenia do ujawnionych źródeł przychodów środków uzyskanych ze sprzedaży dwóch tuczników w 1977 r. Uchybienie to mogło mieć wpływ na treść zaskarżonej decyzji, ponieważ kwota ta może zmniejszyć nadwyżkę wydatków małżonków R. w 2008 r. nad zgromadzonym mieniem. W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku Skarżący podniósł zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 151, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c oraz art. 145 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", w zw. z art. 121, art. 122, art. 124, art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 188, art. 191 i art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej. Zdaniem autora skargi kasacyjnej, sąd pierwszej instancji nie uwzględnił, że organy podatkowe przekroczyły zasadę swobodnej oceny dowodów oraz błędnie ustaliły stan faktyczny sprawy. Tym samym sąd pierwszej instancji: - błędnie uznał za udowodnioną okoliczność, że dochody uzyskane przez Skarżącego, jego żonę oraz matkę, z uprawy krzewów jagodowych w latach 1969-1991 r. nie pochodziły ze źródła uprzednio opodatkowanego bądź wolnego od opodatkowania; zdaniem Skarżącego, w badanym okresie obszar uprawy przypadający na każdą z tych osób nie przekraczał 0,4 ha. Wobec tego zgłoszenie prowadzenia specjalnego działu produkcji rolnej nie było konieczne, a przychód pochodzący z tego źródła nie podlegał opodatkowaniu; - zaakceptował pominięcie dowodu z opinii biegłego przy oszacowaniu dochodów uzyskanych przez Skarżącego i jego żonę ze sprzedaży owoców i sadzonek krzewów owocowych w okresie 1961-1991 i 1992-1995; tymczasem organy zaakceptowały, że przychód pochodzący z tego źródła nie podlegał opodatkowaniu. Ponadto w opinii sporządzonej przez dr D. P. znalazły się zastrzeżenia w stosunku do przyjętej przez organ metody szacunku. Natomiast organy podatkowe oraz sąd pierwszej instancji nieprawidłowo przyjęły, że szacowanie tych przychodów nie wymagało wiedzy specjalistycznej; - nie uwzględnił uzyskania przez H. R. przychodów z tytułu naprawy sprzętu RTV w sytuacji, gdy dowody zgromadzone w postępowaniu potwierdzają wykonywanie przez Skarżącego, przez ponad 20 lat, dobrze płatnych usług. Klienci za naprawę płacili pracując na plantacji Skarżącego, w związku z czym nie musiała ona ponosić niektórych kosztów jej prowadzenia. Sąd ponadto niezasadnie zaaprobował odmowę przeprowadzenia przez organy podatkowe dowodu z przesłuchania świadków na okoliczność naprawy sprzętu RTV; - przyjął w sposób sprzeczny z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz doświadczeniem życiowym, że dochody uzyskane z pracy w Niemczech nie były przeznaczone na budowę i urządzenie kawiarni oraz nie mogły zostać wykorzystane do zakupu w Niemczech samochodu osobowego. Sąd ponadto uznał, że pomimo skorzystania z wystąpienia do administracji podatkowej Republiki Federalnej Niemiec, "nie udało się pozyskać żadnych informacji dotyczących spornych kwestii", a tym samym materiał dowodowy został zinterpretowany w sposób naruszający zasadę in dubio pro fisco. Tymczasem Skarżący i jego żona twierdzili, że uzyskane w latach 80-tych środki wydatkowali. Z doświadczenia życiowego wynika ponadto, że środki te inwestowano w towary, np. samochody, a następnie sprzedawano je w kraju; - zakwestionował, tak jak organ drugiej instancji, posiadanie przez Skarżącego i jego żony oszczędności, przechowywanych częściowo w bankach, częściowo w domu. W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej doszedł do błędnego wniosku, że Skarżący nie osiągnął przychodów z kapitałów pieniężnych, chociaż materiał dowodowy wskazywał co innego (między innymi zeznania H. G., byłej Dyrektor Oddziału Banku [...] S.A. w K.). - nie ustosunkował się do zarzutów skargi dotyczących uwzględnienia uzyskanych przez Skarżącego oraz jego żonę dochodów z tytułu odsetek oraz sprzedaży papierów wartościowych. Tymczasem wysokość zgromadzonych na rachunkach bankowych środków pieniężnych potwierdzała możliwość osiągnięcia przychodów we wskazanych wysokościach. Na organach podatkowych ciążył obowiązek weryfikacji przedstawionych przez stronę dowodów: wyciągów bankowych i pism z instytucji finansowych, zeznań świadków i wyjaśnień strony. Dowody te potwierdzały uzyskanie przychodów ze wspomnianego źródła. Równocześnie organy ustaliły, że dochód Skarżącego i jego żony z tytułu odsetek wynosił w 2008 r. 25.177,21 zł, a w 2009 r. 33.455,81 zł; - niezasadnie zanegował przechowywanie przez Skarżącego środków pieniężnych w sejfie i uznanie, że "sam fakt posiadania sejfu nie może świadczyć, iż przechowywano w nim środki we wskazanych wysokościach". Strona przedstawiła natomiast dowody wskazujące, że w latach 2008-2009 przechowywała w nim środki obrotowe – między innymi deponowany w nim był codzienny utarg z prowadzonej kawiarni. Z środków tych wypłacane były też należności za dostawy. Sejf ten widniał ponadto w ewidencji środków trwałych; - niezasadnie zanegował możliwość uzyskania przez Skarżącego dochodów z hodowli tuczników i przyjął za organem podatkowym, że powołując się na nowe źródło przychodów, na etapie, kiedy wiadomym było, jak duża jest dysproporcja pomiędzy poczynionymi wydatkami a przychodami, Skarżący chciał poprawić swoją sytuację procesową. Równocześnie sąd potwierdził, że Skarżący sprzedał tuczniki, gdyż wskazał, iż "organy podatkowe powinny po stronie przychodów z ujawnionych źródeł uwzględnić wartość dochodu osiągniętego ze sprzedaży, skoro fakt ten został potwierdzony dokumentem z 27 lutego 1977 r.", co stanowiło podstawę do uchylenia decyzji organu drugiej instancji. W skardze kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, pełnomocnik organu podniósł zarzut naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. polegającego na uwzględnieniu skargi i uchyleniu zaskarżonej decyzji w wyniku błędnego przyjęcia, że organ podatkowy naruszył art. 121 § 1, art. 122, art. 180 w zw. z art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej. Organ nie uwzględnił bowiem po stronie przychodów z ujawnionych źródeł dochodu ze sprzedaży dwóch tuczników w dniu 27 lutego 1977 r. Zdaniem autora skargi kasacyjnej, organ podatkowy nie naruszył wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej i prawidłowo przyjął, że pominięcie tego dochodu nie mogło zmniejszyć nadwyżki wydatków nad legalnym mieniem w 2008 r. W konsekwencji nie mogło mieć istotnego wpływu na wynik sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje: Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, uwzględniającego skargę, skargi kasacyjne złożyły obie strony. Środek odwoławczy wniesiony przez Skarżącego jest częściowo uzasadniony, jednakże mimo trafności niektórych zarzutów nie będzie skutkował uchyleniem zaskarżonego orzeczenia. Wyrok ten, mimo częściowo błędnego uzasadnienia, odpowiada bowiem prawu. Wadliwa ocena prawna, zawarta w zaskarżonym wyroku, zastąpiona jedynie zostanie przez wykładnię prawa, dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku oddalającym skargę kasacyjną. Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Skarbowej nie ma natomiast usprawiedliwionych podstaw i z tej przyczyny podlega oddaleniu. Obie skargi kasacyjnej zostały oparte wyłącznie na podstawie wskazanej w art. 174 pkt 2 P.p.s.a. Mimo to, oceniając ich zasadność, Naczelny Sąd Administracyjny musiał uwzględnić, że materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji i wyroku stanowił art.20 ust.3 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Wyrokiem z dnia 29 lipca 2014 r., w sprawie P 49/13 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ten jest niezgodny z art.2 w zw. z art.84 i art.217 Konstytucji RP. Jednocześnie też orzekł, że przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1052), a zatem w dacie orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny przepis ten nie był derogowany. Uzasadniając odroczenie utraty mocy obowiązującej Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że natychmiastowe wyeliminowanie art.20 ust.3 u.p.d.o.f. z systemu prawa wykluczałoby kontynuowanie dotychczasowych lub wszczynanie nowych postępowań przez organy administracji podatkowej. Inna sytuacja występowała w sprawie o sygn. SK 18/09, w której wyrok dotyczył stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2006 r., tj. okresu zamkniętego w czasie, wobec czego orzeczenie o odroczeniu utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niekonstytucyjny było niemożliwe. Skorzystanie z możliwości, jaką daje art.190 ust.3 Konstytucji ma na celu pozostawienie parlamentowi odpowiedniego czasu na dokonanie zmian ustawowych przywracających stan zgodności z Konstytucją, w tym także rozważenia kompleksowego uregulowania instytucji podatku od dochodów nieujawnionych. Istotne jest także zapewnienie konstytucyjnego wymagania realizacji powszechności i równości opodatkowania, w tym zwłaszcza procederu nieujawniania przychodów lub zaniżania ich wysokości. Celów tych nie dałoby się zdaniem Trybunału osiągnąć w razie niezwłocznej derogacji art.20 ust.3 u.p.d.o.f. Trybunał wskazał dalej, że w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej przepis ten winien być stosowany przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Powinny one uwzględnić powody, dla których Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej przepisu naruszającego zasady konstytucyjne, rodzaj tego naruszenia i znaczenie tego przepisu dla prawidłowego funkcjonowania systemu prawa. Kwestia skutków odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisu dla możliwości jego stosowania (do daty derogacji w wyniku orzeczenia Trybunału bądź uchylenia przepisu przez ustawodawcę) nie jest jednolicie postrzegana zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie. Według pierwszej grupy poglądów, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma moc powszechnie wiążącą z mocy art.190 ust.1 Konstytucji. Moc ta odnosi się do wszelkich orzeczeń Trybunału, a zatem również do tych, które wydawane są na podstawie art.190 ust.3 Konstytucji RP. W przypadku odroczenia utraty mocy wiążącej danego przepisu, niekonstytucyjny przepis w okresie, na który została odroczona utrata jego mocy, obowiązuje i powinien być stosowany, także przez sądy (pogląd taki prezentowany jest m.in. w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2006 r., IV CSK 28/06, OSNC z 2007 r., nr 2, poz. 31, z dnia 20 kwietnia 2011 r., I CSK 410/10, OSNC z 2012 r., nr 1, poz. 14, z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 38/06, LEX nr 39845, por. też B.Nita, glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2005 r., III KK 318/05, Przegląd Sejmowy z 2006 r., nr 3, s.164, M.Kamiński, Konsekwencje intertemporalne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych, powołane za SIP LEX). Zwolennicy tego poglądu argumentują, że przyjęcie poglądu o braku wpływu odroczenia utraty mocy przepisu na temporalny zakres jej stosowania jest sprzeczne z literalną treścią art.190 ust.3 Konstytucji i prowadzi do podważenia normatywnego sensu konstrukcji odroczenia. Stanowisko takie konsekwentnie prezentuje także Trybunał Konstytucyjny (choćby w powołanym wyżej wyroku, a także w wyroku z dnia 2 lipca 2003 r., K 25/01, OTK-A z 2003 r., nr 6, poz. 60, z dnia 27 kwietnia 2005 r., P 1/05, OTK-A z 2005 r., nr 4, poz. 42). Druga grupa poglądów opiera się na założeniu, że obalenie domniemania konstytucyjności przepisu przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wyklucza możliwość uznania takiego przepisu za podstawę orzeczenia w bieżącym procesie stosowania prawa. Przepis jest bowiem niezgodny z Konstytucją od momentu jego wejścia w życie. Odroczenie mocy ma na celu umożliwienie ustawodawcy zmianę prawa. Przedstawiciele tego poglądu zwracają uwagę, że niecelowym byłoby stosowanie przez sądy przepisu, którego zgodność z ustawą zasadniczą została obalona tylko po to, aby po utracie jego mocy obowiązującej wznawiać postępowania na podstawie procedur, o których mowa w art.190 ust.4 Konstytucji. Stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in. w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009r., III UK 96/08, (LEX nr 1001327), z dnia 23 stycznia 2007 r., III PK 96/06 (OSNP z 2008 r., nr 5-6, poz.61), w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2011 r., I OSK 1892/10, z dnia 9 marca 2010 r., I FSK 105/09, z dnia 15 lipca 2009 r., I FSK 1168/08 (wszystkie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), a także w piśmiennictwie (por. M.Jaśkowska, Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania konstytucji (w:) I. Skrzydło-Niżnik i in. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 282, M. Wilbrandt-Gotowicz, Zakres temporalny mocy wiążącej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie pytań prawnych, Oficyna 2007, ze SIP LEX). Według trzeciej grupy poglądów (prezentowanej m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r., I FSK 4/12, a także w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r., K 8/07, OTK-A z 2007 r., nr 3, poz. 26) orzeczenie Trybunału odraczające utratę mocy obowiązującej przepisu nie powoduje automatycznego skutku w postaci czy to obowiązku dalszego stosowania tego przepisu przez sądy, czy też odmowy jego stosowania. Należy zawsze rozważyć powody, dla których Trybunał odroczył utratę mocy przepisu naruszającego zasady konstytucyjne, rodzaj tego naruszenia i znaczenie tego przepisu dla systemu prawa. Trzeba także mieć na względzie to, czy odmowa stosowania przepisu nie będzie prowadziła do wtórnej niekonstytucyjności, poprzez naruszenie innej zasady konstytucyjnej, którą przepis uznany za niezgodny z Konstytucją chronił czy realizował. Organy stosujące prawo winny wówczas ocenić sytuację i wybrać środek naprawczy, który należy w ich ocenie zastosować (tak w wyroku Trybunału K 8/07). Sąd stosujący przepis, którego zgodność z Konstytucją została obalona winien ocenić skutki wyroku Trybunału i wybrać odpowiednie instrumenty i strategie działania, mając na uwadze istnienie i efektywną ochronę założonego przez Trybunał celu (por. K.Gonera, E.Łętowska, Odroczenie utraty mocy niekonstytucyjnej normy i wznowienie postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo z 2008r., nr 6, s.6). Art.20 ust.3 u.p.d.o.f. pełni niewątpliwie funkcję fiskalną, ale także, a może przede wszystkim funkcję prewencyjną. Zgodnie z art. 9 ust.1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Niezbędna jest zatem regulacja, która w przypadku ukrywania dochodów przez podatnika, umożliwi ich opodatkowanie. Takim przepisem jest właśnie art.20 ust.3 u.p.d.o.f., zgodnie z którym opodatkowaniu podlega ta część dochodu (ujawniona poprzez czynienie wydatków lub gromadzenie mienia), która nie znajduje pokrycia w przychodach zgromadzonych wcześniej i uprzednio opodatkowanych bądź zwolnionych z opodatkowania. W ten sposób ustawodawca zapewnia realizację równości i powszechności opodatkowania. Jednocześnie też obowiązywanie takiej normy daje podatnikom, wywiązującym się ze swoich obowiązków pewność, że państwo będzie egzekwowało podatki w sposób zgodny z zasadą wynikającą z art.84 Konstytucji. Winna też ona zniechęcić podatników do uchylania się od opodatkowania. Przyjęcie przez sądy administracyjne, że art.20 ust.3 u.p.d.o.f., z uwagi na utratę domniemania zgodności z Konstytucją z chwilą wydania wyroku przez Trybunał, nie może stanowić podstawy prawnej orzeczeń sądowych i orzeczeń organów podatkowych powodowałoby, że przepis ten, mimo jego formalnego obowiązywania w systemie prawa, praktycznie nie byłby stosowany. Nie byłoby zatem (do czasu uchwalenia nowej regulacji) normy, który zapewniałaby realizację zasady równości i powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskutek odmowy stosowania przepisu przez sądy, powstałaby luka w systemie prawa. Luka ta powodowałaby, że nie byłyby w pełni realizowane wartości konstytucyjne - równość i powszechność opodatkowania. Te względy, a także treść art.190 ust.3 Konstytucji, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przemawiają za stosowaniem art.20 ust.3 u.p.d.o.f. w okresie odroczenia utraty jego mocy obowiązującej, chyba że wcześniej przepis ten zostanie uchylony przez ustawodawcę. Trzeba bowiem uwzględnić, że ustawa zasadnicza, poprzez rozwiązanie zawarte w art.190 ust.3 Konstytucji, dopuszcza czasowe stosowanie przepisu, którego domniemanie zgodności z Konstytucją zostało obalone. Stosowanie przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją w okresie odroczenia wymaga jednakże, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, uwzględnienia powodów stwierdzenia jego niekonstytucyjności. Trybunał uznał, że doszło do naruszenia wyrażonej w art.2 Konstytucji zasady przyzwoitej legislacji. Użyte w tym przepisie terminy uznano za nieprecyzyjne i wieloznaczne, mogące powodować wątpliwości co do przedmiotu opodatkowania. Trybunał, zarówno w orzeczeniu z dnia 29 lipca 2014 r., P 49/13, jak i we wcześniejszym wyroku dotyczącym art.20 ust.3 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. (wyrok z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09) wskazał na wątpliwości, jakie mogą się rodzić na tle jego treści, a jednocześnie zasugerował (formułując wytyczne dla prawodawcy w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r.), jaką treść powinna mieć regulacja nowa. Stosując obecnie przepis art.20 ust.3 u.p.d.o.f. Naczelny Sąd Administracyjny przy wykładni przepisu podatkowego winien uwzględnić uwagi Trybunału tak, aby w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej wykładnia tego przepisu uwzględniała wnioski płynące z jego orzeczeń. Pierwszeństwo w tym wypadku powinna mieć wykładnia systemowa, pozostająca w zgodzie z Konstytucją. Skargi kasacyjne, jak wskazano wyżej, zawierają jedynie zarzuty procesowe. Jednakże zakres postępowania dowodowego, jakie obowiązane są przeprowadzić organy podatkowe, determinowany jest treścią normy prawnej, jaka ma mieć zastosowanie w danej sprawie. Prawidłowa wykładnia przepisu, w tym m.in. pojęć zgromadzonego mienia czy przychodów opodatkowanych bądź zwolnionych od opodatkowania ma w związku z tym znaczenie dla oceny zupełności postępowania dowodowego dla potrzeb rozstrzygnięcia, prawidłowości oceny zebranych dowodów, a tym samym rzetelności dokonanych ustaleń faktycznych. Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach bądź pochodzące ze źródeł nieujawnionych opodatkowane są ryczałtem. Podstawa opodatkowania, którą co do zasady stanowi w podatku dochodowym od osób fizycznych rzeczywisty dochód, jest w tym przypadku określana na podstawie zewnętrznych znamion zamożności. Stanowi to odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania tym podatkiem. Podatnik nie składa w tym zakresie żadnych deklaracji. Zgodnie z art.20 ust.3 u.p.d.o.f. podstawę opodatkowania stanowi różnica między wydatkami i mieniem zgromadzonym w danym roku podatkowym a przychodami uzyskanymi w tym roku i mieniem zgromadzonym w tym roku lub latach poprzednich, uprzednio opodatkowanych bądź zwolnionych od opodatkowania. Od 1 stycznia 2007 r. uzyskanie przychodu musi poprzedzić dokonanie wydatku lub zgromadzenie mienia. Art.20 ust.3 u.p.d.o.f. nie wprowadza żadnych odmiennych zasad co do ciężaru dowodu okoliczności, niezbędnych dla ustalenia podstawy opodatkowania. Obowiązują w tym zakresie zasady wynikające z Ordynacji podatkowej, a tym samym obowiązek wyjaśnienia sprawy w stopniu niezbędnym dla załatwienia sprawy ciąży na organie podatkowym. To organ powinien zatem wykazać wysokość poniesionych w danym roku wydatków bądź zgromadzonego mienia, a także wysokość przychodów uprzednio opodatkowanych bądź zwolnionych od opodatkowania, z których wydatki te lub mienie można było sfinansować. Zgodnie z art.122 Ordynacji podatkowej organ winien w związku z tym określić dowody, jakie powinny być w postępowaniu przeprowadzone, a następnie przeprowadzić te dowody. Następnie musi wszechstronnie rozpatrzeć zebrany materiał dowody (art.187 § 1 Ordynacji podatkowej) i ocenić go zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów (art.191 Ordynacji podatkowej). Oceniając działanie organów podatkowych nie można jednak zapominać, że w przypadku zobowiązania, o którym mowa w art.20 ust.3 u.p.d.o.f., czynny udział podatnika w postępowaniu przyczynić się może do ustalenia rzeczywistego stanu sprawy. Podatnik ma bowiem zwykle znacznie większą wiedzę na temat posiadanych środków pieniężnych, jak choćby kredytów, pożyczek, darowizn, środków ze sprzedaży rzeczy i praw, wolnych od opodatkowania, a stanowiących źródło finansowania wydatków. Przysługuje mu prawo do zgłaszania wniosków dowodowych (art.188 Ordynacji podatkowej), a obowiązek zapoznania podatnika z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji (wynikający z art.200 § 1 tej ustawy) umożliwia podatnikowi sprawdzenie, jeszcze przed wydaniem decyzji, czy materiał dowodowy jest zupełny i pozwala na wydanie decyzji na podstawie wszechstronnie wyjaśnionego, rzeczywistego stanu faktycznego. Okoliczności i fakty istotne dla sprawy można przy tym wykazywać za pomocą wszelkich dowodów, które są zgodne z prawem (art.180 § 1 Ordynacji podatkowej). Każdy z tych dowodów ma równą moc dowodową (art.180 § 1 Ordynacji podatkowej). Odnosząc się do wniesionej wcześniej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie (data wpływu – 20 sierpnia 2012 r.) należy zauważyć, że postawiony w niej zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. w związku z określonymi przepisami Ordynacji podatkowej zdaje się abstrahować od oceny sądu sformułowanej na s. 29 uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Wskazano w nim wyraźnie, że uchybienie w postaci pominięcia po stronie przychodów z ujawnionych źródeł wartości dochodu osiągniętego ze sprzedaży dwóch tuczników, może mieć wpływ na wynik sprawy, "bowiem kwota ta może zmniejszyć nadwyżkę wydatków małż. R. nad zgromadzonym mieniem w roku 2008, a w konsekwencji obniżyć wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego za ten rok". Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie przesądził bynajmniej kwestii, czy zabieg ten zmniejszy ową nadwyżkę, poprzestając na ogólnym spostrzeżeniu: "Uchybienie to może mieć wpływ...". Sam fakt uchybienia nie jest – jak wynika z analizy treści skargi kasacyjnej – kwestionowany, w wątpliwość poddawane jest raczej to, co ma być przedmiotem przyszłych ustaleń organu podatkowego i co objęte będzie postępowaniem zmierzającym do wykonania wskazań sądu administracyjnego. W tej sytuacji skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie trzeba uznać za oczywiście bezzasadną. Odnosząc się do drugiej ze skarg kasacyjnych (data wpływu: 7 września 2012 r.), stwierdzić należy, że znaczna część podniesionych w niej zarzutów jest nietrafna. Zarzut ujęty w pkt 8 petitum skargi kasacyjnej kłóci się z oceną prawną, do której ostatecznie doszedł Sąd pierwszej instancji, uchylając zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie. Sąd uznał bowiem fakt sprzedaży dwóch tuczników, co wynikało z dokumentu, zaś we wcześniejszej części wywodu wskazał, dlaczego ustalenia organów dotyczące prowadzenia hodowli tuczników na dużą skalę uznał za prawidłowe. Już tylko to ustalenie podważa twierdzenie, że zarzucane sądowi uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 in fine P.p.s.a.). Skoro uchylono decyzję organu podatkowego z uwagi na pominięcie po stronie przychodów z ujawnionych źródeł dochodu osiągniętego ze sprzedaży dwóch tuczników, to nie sposób wywodzić, że okoliczność ta wywołała jakiekolwiek ujemne konsekwencje dla skarżącej. Kwestionując ustalenia dotyczące przychodów z upraw malin i aronii Skarżący nie zauważa, że dokument, traktowany przezeń jako opinia z dowodu biegłego, załączony do odwołania, jest w istocie dokumentem prywatnym, mogącym co najwyżej stanowić wsparcie argumentacji Skarżącego. Przedstawione w tym przedmiocie wyjaśnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie są całkowicie przekonujące, a co więcej – spójne, logiczne i dostatecznie udokumentowane w aktach sprawy. Załączona do odwołania od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji opinia w żadnym wypadku nie mogła zostać zakwalifikowana jako dowód z opinii biegłego, podlegający wszystkim przewidzianym przez przepisy Ordynacji podatkowej rygorom prawnym. Zarówno organ podatkowy drugiej instancji, jak i sąd administracyjny odnieśli się do niej, wskazując dlaczego dla podjęcia decyzji wystarczające było oparcie się na zebranym wcześniej materiale dowodowym i poczynionych w sprawie ustaleniach (oszacowaniu przychodów). Inne twierdzenia wysunięte przez stronę w toku postępowania podatkowego, podtrzymane i rozwinięte na etapie postępowania sądowoadministracyjnego, nie wytrzymują próby krytyki z punktu widzenia zasad logiki i doświadczenia życiowego. Ponadto Skarżący zdaje się nie zauważać, że w sprawie nie jest istotne wyłącznie wykazanie uzyskania przychodów w latach poprzedzających poniesienie wydatków. Konieczne jest także udowodnienie, że środki te mogły być przeznaczone na sfinansowanie wydatków (podatnik nimi dysponował na dzień poniesienia wydatku). Tymczasem z ustaleń organów podatkowych, dokonanych w oparciu o wyjaśnienia żony Skarżącego wynikało, że już w latach 1989-1991 (budowa kawiarni) małżonkowie R. nie posiadali dostatecznej ilości pieniędzy na wykończenie lokalu kawiarni i posiłkowali się pożyczkami i darowiznami od rodziny na pokrycie kosztów budowy. Tego dowodu strona skarżąca nie podważyła, nie ma zatem wpływu na wynik sprawy ustalenie hipotetycznych dochodów z upraw malin i aronii, skoro przychody te i tak nie mogłyby być wykorzystane w badanym roku podatkowym. Nie mają też (z tych samych powodów) znaczenia ustalenia, czy przychody z tytułu upraw owoców i sprzedaży sadzonek winny być opodatkowane czy nie. Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w tym zakresie jest zatem prawidłowe. Sąd zwrócił zresztą uwagę na braki i niejasności argumentacji ujawnionej przez podatnika – tak m. in. w kwestii korzystania w latach 1989 – 1991 z pożyczek i darowizn oraz gromadzenia oszczędności uzyskanych ze skupu walut, a także ich przechowywania (s. 25 – 26). Nie ma także uzasadnionych argumentów dla podważenia ustaleń dotyczących uzyskiwania przez Skarżącego dochodów z naprawy sprzętu RTV w latach 1970-1995. Skoro w latach 1989-1991 małżonkowie R. musieli przy budowie kawiarni korzystać z pożyczek darowizn, to nie mogli mieć już oszczędności z lat wcześniejszych, w tym także z napraw sprzętu. Ponadto także w tym wypadku strona skarżąca składała sprzeczne ze sobą wyjaśnienia. Pierwotnie wskazała, że uzyskała w ten sposób 200.000 zł. Następnie wyjaśniła, że naprawa sprzętu RTV miała następować za tzw. "odrobek" w postaci pomocy przy uprawach malin i aronii. Miało to ewentualnie zmniejszyć koszty prowadzenia tych upraw. Skarżący miał napraw dokonywać w dniach wolnych i w nocy. Mając na uwadze, że w tym samym czasie on pracował w Gminnej Spółdzielni w U., prowadził plantację malin i aronii, budował kawiarnię, trudno uznać, że mógł w ten sposób uzyskać tak znaczne dochody (200 000 zł). Budzi to wątpliwości w świetle doświadczenia życiowego. Naczelny Sąd Administracyjny nie dopatrzył się zatem w dokonanych przez Sąd pierwszej instancji ocenach w tym zakresie jakichkolwiek nieprawidłowości, co oznacza, że nie sposób uznać postawione w skardze kasacyjnej zarzuty (pkt 1 oraz 2-4) za zasadne zwłaszcza w kontekście sprzeczności pomiędzy informacjami podawanymi przez podatnika i jego żonę (wskazanych na s. 28 – 29 uzasadnienia wyroku). Zasadnie natomiast podniesiono w skardze kasacyjnej zarzuty dotyczące nieuwzględnienia jako pokrycia wydatków poniesionych w 2007 r. przychodów z kapitałów pieniężnych. Nie budzi wątpliwości, że małżonkowie R. nabyli w 2006 r. certyfikaty depozytowe za kwotę 877.000 zł. Certyfikaty te zbyli w 2008 r. za kwotę 931.386,12 zł. Organy podatkowe skupiły się na tym, czy małżonkowie R. posiadali legalne (opodatkowane bądź zwolnione) środki na ich nabycie. Okoliczność ta nie miała jednakże żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy z uwagi na datę zakupu certyfikatów (wcześniejszą niż badany rok podatkowy). Odwołać się w tym miejscu należy do uzasadnienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., w sprawie SK 18/09 i z dnia 29 lipca 2014 r., w sprawie P 49/13 w części dotyczącej niejasności użytych w art.20 ust.3 u.p.d.o.f. pojęć "wydatki" i "zgromadzone mienie". Trybunał zwrócił uwagę, że ani treść tego przepisu, ani treść art.68 § 4 Ordynacji podatkowej nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, którego roku dotyczyć ma decyzja ustalająca podatek z tytułu przychodów ze źródeł nieujawnionych bądź nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w sytuacji, gdy zgromadzone mienie, stanowiące podstawę finansowania wydatków i wydatki zostaną poczynione w różnych latach podatkowych. Trybunał wskazał, że gdyby termin "zgromadzone mienie" użyty dwukrotnie w tym przepisie rozumieć tak samo, to okaże się, iż termin wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od dochodów nieujawnionych - jeżeli tylko czynności pierwotne i wtórne zostały zrealizowane przez podatnika w różnych latach podatkowych - biegnie w rzeczywistości dwukrotnie. Skoro bowiem rozważany termin liczony jest od końca roku, w którym upłynął termin złożenia zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie, mające znajdować pokrycie w mieniu zgromadzonym w latach wcześniejszych, a mamy do czynienia z tym samym rozumieniem wyrażenia "zgromadzone mienie", to decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe w związku z określonym przychodem może zostać wydana: 1) po raz pierwszy w terminie określonym w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, liczonym od końca roku, w którym upłynął termin złożenia zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym podatnik zrealizował czynności pierwotne (pierwotne zgromadzenie mienia); 2) po raz drugi w terminie określonym w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, liczonym od końca roku, w którym upłynął termin złożenia zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym podatnik zrealizował czynności wtórne (poniesienie wydatków lub wtórne zgromadzenie mienia, które zostają sfinansowane z pierwotnie zgromadzonego mienia). Zauważyć należy, że weryfikacja przez organy podatkowe czynności wtórnych, a w konsekwencji ewentualne uznanie wydatków i wtórnie zgromadzonego mienia za przychody nieujawnione oznacza również weryfikację czynności pierwotnych, czyli ustalenie, czy pierwotnie zgromadzone mienie, służące ich sfinansowaniu, pochodziło z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Taki sposób rozumowania przyjęły w tej sprawie organy podatkowe oraz Sąd pierwszej instancji. W istocie bowiem przyjęto, że w roku podatkowym 2008 można w podstawie opodatkowania uwzględnić mienie zgromadzone wcześniej, a wydatkowane dopiero w badanym roku. Trybunał Konstytucyjny (w sprawie SK 18/09) uznał jednakże, kierując się stanowiskiem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za pożądane odmienne rozumienie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. W jego ocenie, poniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia nie powinno się traktować jako przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, jeżeli znajdują pokrycie: 1) w mieniu zgromadzonym w tym samym roku podatkowym, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania (w tym zakresie organy podatkowe są zatem uprawnione do badania, czy pierwotnie zgromadzone mienie pochodzi z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania); uwzględniając okoliczność, że czynności pierwotne i wtórne zostają podjęte przez podatnika w tym samym roku podatkowym, a postępowanie podatkowe toczy się w okresie przewidzianym przez art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, w rozważanej sytuacji nie może dojść do ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, powstałego na zasadach ogólnych w związku z uzyskaniem zatajonego przychodu; 2) w mieniu zgromadzonym w latach poprzednich, niezależnie od tego, czy pochodzi z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania (w tym zakresie organy podatkowe nie są zatem uprawnione do badania, czy pierwotnie zgromadzone mienie pochodzi z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania); biorąc pod uwagę to, że w celu weryfikacji takiego mienia należałoby wszcząć odrębne postępowanie w sprawie ustalenia podatku od dochodów nieujawnionych za rok, w którym zostało ono zgromadzone, o ile byłoby to jeszcze możliwe w świetle art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, również w rozważanej sytuacji nie mogłoby dojść do ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, powstałego na zasadach ogólnych w związku z uzyskaniem zatajonego przychodu. W tej sprawie doszło właśnie do sytuacji, gdy pierwotne gromadzenie mienia (nabycie certyfikatów depozytowych) miało miejsce w innym (wcześniejszym) roku podatkowym niż ich zbycie i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na wydatki i gromadzenie mienia w badanym roku podatkowym. Organy podatkowe nie powinny zatem skupiać się na legalności pochodzenia środków na zakup certyfikatów, skoro wydatek na ich zakup, mogący skutkować powstaniem zobowiązania, o którym mowa w art.20 ust.3 u.p.d.o.f., został poniesiony w roku 2006 r. i w tamtym roku podatkowym można było badać, czy środki na nabycie certyfikatów pochodziły z przychodów opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania. Obecnie organy winny jedynie ocenić, czy przychód ze zbycia certyfikatów (wcześniej zgromadzonego mienia) był przychodem opodatkowanym bądź zwolnionym od opodatkowania, a tym samym mógł stanowić pokrycie wydatków badanego roku podatkowego. Te same uwagi odnoszą się do ewentualnych lokat bankowych. Organy uznały za zbędne przeprowadzanie postępowania dowodowego co do możliwych lokat i środków na rachunkach bankowych z uwagi na to, że środki wpłacone na rachunek nie mogły pochodzić ze źródeł opodatkowanych bądź zwolnionych, zaś wpłata na rachunek bankowy i następnie likwidacja lokaty nie czyniła tych środków legalnymi. Także w tym wypadku należało zbadać, czy lokaty takie zostały założone oraz czy i kiedy zostały zlikwidowane. O ile bowiem można było badać (pod kątem powstania zobowiązania z art.20 ust.3 u.p.d.o.f.) pochodzenie środków wpłacanych na rachunek bankowy za rok dokonania ich wpłaty, o tyle w roku likwidacji lokaty środki z niej pochodzące można było uznać za pochodzące ze źródeł opodatkowanych bądź zwolnionych od opodatkowania. Trafnie w związku z tym podniesiono w skardze kasacyjnej, że odmowa przeprowadzenia wnioskowanych przez stronę dowodów na okoliczność posiadania środków na rachunkach bankowych i uznanie przez Sąd pierwszej instancji, że postępowanie podatkowe w tym zakresie było zgodne z prawem, stanowiły naruszenie wskazanych w petitum skargi kasacyjnej Skarżącego przepisów. Postępowanie to winno być uzupełnione o dowody potwierdzające posiadanie środków na rachunkach bankowych, okresy, w jakich środki te były przechowywane na rachunkach, ustalenia dotyczące możliwych do uzyskania na rachunkach bankowych odsetek. Z tych względów zarzuty podniesione w punkcie I.5 i I.6 skargi kasacyjnej w zakresie, w jakim odnosiły się do środków na rachunkach bankowych i papierów wartościowych należało uznać za zasadne. Mając jednakże na względzie, że Skarżący wniósł skargę kasacyjną od wyroku uwzględniającego skargę, zasadność części zarzutów skutkować będzie oddaleniem jego skargi kasacyjnej na podstawie art.184 P.p.s.a. Mimo częściowo błędnego uzasadnienia, zaskarżony wyrok odpowiada bowiem prawu. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ podatkowy obowiązany będzie jednak uwzględnić ocenę prawną, zawartą w niniejszym wyroku (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2004 r., FSK 207/04 i z dnia 11 lipca 2008 r., II OSK 831/07). Powinien zatem uzupełnić postępowanie dowodowe w zakresie wielkości środków posiadanych przez stronę skarżącą na rachunkach bankowych, a także zbadać, jaki przychód strona mogła uzyskać ze zbycia certyfikatów. Skargę kasacyjną organu oddalono na podstawie art.184 p.p.s.a. jako pozbawioną podstaw prawnych. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, na które składają się wynagrodzenie pełnomocnika Skarżącego za sporządzenie odpowiedzi na skargę kasacyjną organu i stawiennictwo na rozprawie uzasadnia art.209, art.204 pkt 2 i art.205 § 2 P.p.s.a. w zw. z § 6 pkt 6, § 14 ust.2 pkt 2 lit.a i pkt 1 lit.a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013 r.,poz. 490).
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI