I UK 317/10
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie prawa do renty, podkreślając konieczność uwzględnienia zasady proporcjonalności i interesu jednostki przy pozbawianiu świadczeń, zwłaszcza w kontekście błędów organu rentowego.
Sprawa dotyczyła prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy Grzegorza P., któremu ZUS odmówił świadczenia po wcześniejszym przyznaniu renty. Sądy niższych instancji oddaliły odwołanie, uznając, że niezdolność do pracy nie powstała w wyniku pogorszenia stanu zdrowia podczas zatrudnienia. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok, wskazując na naruszenie prawa materialnego przez Sąd Apelacyjny, który nie rozważył kwestii dopuszczalności wznowienia postępowania przez organ rentowy z urzędu, zwłaszcza w kontekście potencjalnych błędów ZUS i zasady proporcjonalności wynikającej z Konwencji o prawach człowieka.
Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną Grzegorza P. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który oddalił jego odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ubezpieczony, cierpiący na mózgowe porażenie dziecięce, wady wymowy, zeza i brak widzenia obuocznego, pobierał rentę od 1989 r., a od 1998 r. rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. ZUS wznowił postępowanie z urzędu, uznając go za częściowo niezdolnego do pracy od dzieciństwa, co skutkowało odmową prawa do renty. Sądy niższych instancji oddaliły odwołanie, uznając, że nie nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia podczas zatrudnienia. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego przez niezastosowanie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach, który reguluje wznowienie postępowania. Sąd Najwyższy podkreślił, że przy weryfikacji prawomocnych decyzji rentowych, zwłaszcza gdy błąd wynika z działań organu rentowego, należy uwzględniać zasadę proporcjonalności i interes jednostki, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aby realizacja celów publicznych nie przeważała nad nadmiernie uciążliwym dla jednostki pozbawieniem świadczenia.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Tak, ale przy weryfikacji prawomocnych decyzji rentowych, zwłaszcza gdy błąd wynika z działań organu rentowego, należy uwzględniać zasadę proporcjonalności i interes jednostki, aby realizacja celów publicznych nie przeważała nad nadmiernie uciążliwym dla jednostki pozbawieniem świadczenia.
Uzasadnienie
Sąd Najwyższy wskazał, że choć art. 114 ustawy o emeryturach i rentach pozwala na wznowienie postępowania, to przy ocenie dopuszczalności uchylenia prawomocnej decyzji przyznającej świadczenie, należy badać legalność naruszenia, uzasadniony cel oraz proporcjonalność ingerencji, biorąc pod uwagę błąd organu, czas, konsekwencje finansowe i społeczne dla ubezpieczonego.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
Strona wygrywająca
Grzegorz P.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| Grzegorz P. | osoba_fizyczna | ubezpieczony |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w Ł. | instytucja | organ rentowy |
Przepisy (6)
Główne
u.e.r. FUS art. 114 § 1
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Instytucja wznowienia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pozwala na zniwelowanie własnego uchybienia organu rentowego powstałego przy ustalaniu prawa do świadczenia. Weryfikacja decyzji jest możliwa, nawet jeśli błąd wynikał z niedbalstwa organu, ale należy uwzględnić zasadę proporcjonalności.
Pomocnicze
u.e.r. FUS art. 57 § 1
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Określa przesłankę nabycia uprawnień rentowych przez osobę częściowo niezdolną do pracy, jaką jest istotne pogorszenie stanu zdrowia podczas zatrudnienia.
k.p.c. art. 398¹³ § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach jej podstaw, a z urzędu bierze pod rozwagę tylko nieważność postępowania.
k.p.c. art. 398³ § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Skarga kasacyjna może być oparta na zarzutach naruszenia prawa materialnego lub przepisów postępowania, jeżeli uchybienia te mogły mieć wpływ na wynik sprawy.
k.p.c. art. 328 § 2
Kodeks postępowania cywilnego
Dotyczy wymogów uzasadnienia wyroku.
k.p.c. art. 316 § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Dotyczy możliwości uzupełnienia postępowania dowodowego przez sąd drugiej instancji.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Naruszenie prawa materialnego przez Sąd Apelacyjny poprzez niezastosowanie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach. Naruszenie zasady proporcjonalności i interesu jednostki przy weryfikacji prawomocnych decyzji rentowych. Potencjalne błędy organu rentowego przy wznowieniu postępowania.
Odrzucone argumenty
Argumenty Sądu Apelacyjnego o braku istotnego pogorszenia stanu zdrowia podczas zatrudnienia.
Godne uwagi sformułowania
zasada proporcjonalności tak, aby realizacja ważnych celów publicznych nie przeważała nad interesem jednostki, dla której pozbawienie świadczenia może okazać się nadmiernie uciążliwe nie można pomijać nowości normatywnej zawartej w art. 114 ust. 1a ustawy jeśli błąd przy wydaniu prawomocnej decyzji ustalającej prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego został spowodowany przez organy władzy publicznej, bez przyczynienia się jakiejkolwiek osoby trzeciej, należy zastanowić się, czy uchylenie takiej decyzji [...] nie nakłada na ubezpieczonego nieproporcjonalnego ciężaru.
Skład orzekający
Teresa Flemming-Kulesza
przewodniczący
Halina Kiryło
sprawozdawca
Roman Kuczyński
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dotyczących wznowienia postępowania rentowego, zasada proporcjonalności w prawie ubezpieczeń społecznych, ochrona praw nabytych w kontekście błędów organów administracji."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji wznowienia postępowania z urzędu przez ZUS i oceny proporcjonalności ingerencji w prawa nabyte.
Wartość merytoryczna
Ocena: 8/10
Sprawa porusza ważny temat ochrony praw nabytych i zasad proporcjonalności w kontekście błędów organów rentowych, co ma duże znaczenie praktyczne dla wielu obywateli.
“Czy ZUS może odebrać rentę przyznaną przez lata z powodu własnego błędu? Sąd Najwyższy stawia granice.”
Sektor
ubezpieczenia społeczne
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyWyrok z dna 24 marca 2011 r. I UK 317/10 W przypadku pozbawienia praw emerytalno-rentowych, należy uwzględ- niać zasadę proporcjonalności tak, aby realizacja ważnych celów publicznych nie przeważała nad interesem jednostki, dla której pozbawienie świadczenia może okazać się nadmiernie uciążliwe (art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jedno- lity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm. oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.). Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Halina Kiryło (sprawozdawca), Roman Kuczyński. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 marca 2011 r. sprawy z odwołania Grzegorza P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Spo- łecznych-Oddziałowi w Ł. z siedzibą w Z.W. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2010 r. [...] u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Ło- dzi do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosz- tach postępowania kasacyjnego. U z a s a d n i e n i e Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w Ł. decyzją z dnia 18 lipca 2008 r. odmówił ubezpieczonemu Grzegorzowi P. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, albowiem komisja lekarska orzeczeniem z 25 czerwca 2008 r. uznała go za częściowo niezdolnego do pracy, a niezdolność ta istnieje od dzieciństwa. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi wyrokiem z dnia 1 lipca 2009 r. oddalił odwołanie ubezpieczonego od powyższej decyzji. Sąd 2 pierwszej instancji ustalił, że ubezpieczony Grzegorz P. (urodzony w 1964 r.) ukoń- czył w 1983 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Głuchoniemych, po czym pracował jako kaletnik w Spółdzielni „A.” od 20 października 1983 r. do 5 stycznia 1984 r. i jako obuwnik - szwacz w Obuwniczej Spółdzielni Inwalidów od 10 stycznia 1984 r. do 18 maja 1990 r. W 1985 r. wystąpił z wnioskiem rentowym, który został załatwiony od- mownie wobec nieudokumentowania przez wnioskodawcę 5 lat zatrudnienia. W 1990 r. ponowił starania o przyznanie mu spornego świadczenia. Decyzją Zakładu Ubez- pieczeń Społecznych przyznano mu od dnia 1 września 1989 r. prawo do renty inwa- lidzkiej II grupy z powodu dziecięcego porażenia mózgowego, wady wymowy, zeza rozbieżnego i braku widzenia obuocznego. Począwszy od dnia 1 stycznia 1998 r. ubezpieczony pobiera stałą rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przeby- wając na rencie Grzegorz P. pracował jako referent do spraw administracyjno - go- spodarczych, robotnik gospodarczy, konserwator - dozorca, pracownik obsługi su- szarek, magazynier, pracownik transportu wewnętrznego, zaś od października 2008 r. jest zatrudniony w zakładzie pracy chronionej jako pracownik produkcyjny. W trybie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem orzekania o niezdolno- ści do pracy przez lekarzy orzeczników skierowano ubezpieczonego na badanie kontrolne. Komisja Lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeczeniem z dnia 26 czerwca 2008 r., po rozpoznaniu u badanego mózgowego porażenia dziecięcego, uznała go za trwale częściowo niezdolnego do pracy od dzieciństwa. Orzeczeniem Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z daty 28 październi- ka 2008 r. zaliczono wnioskodawcę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na stałe z powodu chorób neurologicznych (10 - N) oraz zaburzeń głosu, mowy i słu- chu (0,3L). Niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia, zaś tak ustalony jej stopień datuje się od 19 września 2008 r. Na podstawie opinii biegłych lekarzy specjalistów z zakresu neurologii, laryn- gologii i okulistyki Sąd Okręgowy ustalił, że ubezpieczony cierpi na mózgowe pora- żenie dziecięce i przebyty w 1996 r. uraz głowy bez następstw neurologicznych. W wyniku porażenia mózgowego doszło do uszkodzenia ośrodków odpowiedzialnych między innymi za mowę, słuch, wzrok i sprawność ruchową. Wnioskodawca jest trwale częściowo niezdolny do pracy od dzieciństwa. Występujące u badanego wady wymowy mają związek z tymże schorzeniem i nie powstały w czasie zatrudnienia. Zgłaszane obecnie dolegliwości bólowe kręgosłupa i zawroty głowy, będące symp- tomem rozpoczynającej się choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, nie implikują ogra- 3 niczenia zdolności do pracy zarobkowej. Tak w 1989 r. jak i w 1996 r. nie doszło u ubezpieczonego do pogorszenia się stanu zdrowia z przyczyn neurologicznych. W zakresie dolegliwości laryngologicznych u wnioskodawcy rozpoznaje się obustronne upośledzenie słuchu - znaczne w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Nastą- piło ono w dzieciństwie, w okresie, gdy ubezpieczony jeszcze nie mówił, a w później- szym czasie nie doszło do pogłębienia się procesu chorobowego. Zatem również z punktu widzenia tychże schorzeń badany jest trwale częściowo niezdolny do pracy od dzieciństwa. Wreszcie odnośnie do stanu narządu wzroku ubezpieczonego stwierdzono u badanego zez rozbieżny naprzemienny z przewagą oka lewego, brak widzenia obu- ocznego, praktyczną jednooczność, nadwzroczność małego stopnia obu oczu i star- czowzroczność skorygowane okularami. Po korekcji okularami ostrość wzroku obu oczu jest pełna, a ciśnienie śródoczne, pole widzenia obwodowego i obraz dna oka, prawidłowe. Przyjmując, że ubezpieczony nie spełnia tej przesłanki prawa do renty, jaką w świetle art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) jest istotne pogorszenie się stanu zdrowia podczas zatrud- nienia, Sąd pierwszej instancji orzekł o oddaleniu odwołania od decyzji organu ren- towego. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją ubezpieczonego, w której zarzu- cono mu naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 i art. 328 § 2 k.p.c., po- przez dowolną ocenę dowodów i brak wszechstronnego rozważenia zebranego ma- teriału dowodowego oraz zaniechanie wyjaśnienia sprzeczności w materiale sprawy i błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia. Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia oraz poprzedzającej go decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznanie ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2010 r. oddalił apelację. Sąd drugiej instancji uzupełnił materiał do- wodowy o akta Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz ustną opinię biegłego neurologa. Na tej podstawie ustalił, że objawy dziecięcego po- rażenia mózgowego powstały u ubezpieczonego w okresie okołoporodowym lub we wczesnym dzieciństwie. Uszkodzenia układu nerwowego, które są diagnozowane u 4 badanego, nie mogły powstać później. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi można leczyć. Nie upoważniają one do orzekania o długotrwałej niezdolności do pracy. Na- tomiast dla przyjęcia pogorszenia stanu zdrowia apelującego w okresie zatrudnienia musiałby zaistnieć u niego w tym czasie udar mózgu, uraz lub zaawansowana cho- roba kręgosłupa, zespół psychoorganiczny. Niezrozumiałe jest zatem zaliczenie ubezpieczonego do II grupy inwalidzkiej i przyznanie mu z tego tytułu prawa do renty od 1 września 1989 r., a następnie uznanie go za całkowicie niezdolnego do pracy i przyznanie z tej racji stałej renty od 1 stycznia 1998 r. Prawidłowa jest natomiast obecna kwalifikacja badanego do grona osób częściowo niezdolnych do pracy w ro- zumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Upatrując istoty sporu w pytaniu o możliwość powstania niezdolności do pracy ubezpieczonego w okresach wymienionych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r., Sąd Apelacyjny przytoczył poglądy judykatury, w myśl których dla spełnienia wynikającego z tego przepisu warunku nabycia uprawnień rentowych przez osobę częściowo niezdolną do pracy przed podjęciem zatrudnienia i wykonują- cą pracę odpowiednią do jej możliwości zdrowotnych wymagane jest pogorszenie stanu zdrowia w stopniu uniemożliwiających kontynuowanie zatrudnienia w dotych- czasowym, ograniczonym zakresie. W niniejszym przypadku materiał dowodowy sprawy przeczy zaistnieniu takiego pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego, a konkluzji tej nie podważa fakt wieloletniego wypłacania renty bez weryfikacji dokona- nej przez komisje lekarskie oceny stopnia naruszenia sprawności organizmu wnio- skodawcy. Lansowana w apelacji teza o istnieniu u ubezpieczonego części schorzeń od dzieciństwa i pojawieniu się dalszych około 25 roku życia, nie wytrzymuje kon- frontacji z materiałem dowodowym. Istotne jest zresztą nie samo występowanie konkretnych chorób, ale zmiana stanu zdrowia w stopniu implikującym ograniczenie zdolności do pracy. Sąd drugiej instancji zauważył nadto, że w orzecznictwie wyrażany jest w spornej kwestii bardziej rygorystyczny pogląd, w świetle którego przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie upoważniają do wyodrębnienia pośredniej kategorii pogorszenia stanu zdrowia w ramach określone- go rodzaju niezdolności do pracy, która w takim przypadku przestałaby być niezdol- nością częściową, lecz zarazem nie byłaby jeszcze niezdolnością całkowitą. W tym kontekście dla apelującego, który pobierał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do 5 pracy z powodu objawów dziecięcego porażenia mózgowego, pogorszenie stanu zdrowia musiałoby przekroczyć ramy nawet tego ostatniego stopnia niezdolności do pracy. Od powyższego wyroku ubezpieczony wniósł skargę kasacyjną. Skargę oparto na obydwu podstawach z art. 398³ § 1 k.p.c. W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego zarzucono naruszenia: 1) art. 114 ust. 1 i 1a w związku z art. 14 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), poprzez ich błędną wykładnię i niezastosowanie polegające na nieustaleniu przez Sąd drugiej instancji istnienia przesłanek do wszczęcia przez organ rentowy z urzędu postępowania o wstrzymanie wypłaty spornego świadczenia i pozbawieniu skarżące- go praw nabytych i 2) art. 57 ust. 1 powołanej ustawy, poprzez jego niewłaściwe za- stosowanie. Natomiast w ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzucono naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 328 § 2 i art. 316 § 1 w związku z art. 391 § 1, art. 382, art. 224 § 1, art. 227, art. 235, art. 236, art. 244, art. 278 i art. 477¹4 § 1 k.p.c., polegające na zaniechaniu ustosunkowania się do wszystkich zarzutów zawartych w apelacji i jej uzasadnieniu, odmowie wiarygodności dokumentom z akt ZUS, zwłasz- cza dokumentom Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, będącym podstawą przyznania wnioskodawcy prawa do renty na stałe, zaniechania powołania zespołu biegłych do kompleksowej oceny stanu zdrowia ubezpieczonego, braku pra- widłowego uzasadnienia wyroku w zakresie oceny podstaw wszczęcia postępowania z urzędu w trybie nadzoru Prezesa ZUS nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdol- ności do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie, dopuszczenia oceny stanu zdrowia wnioskodawcy co do daty przyznania świadczenia, która to ocena, dokonana po blisko 20 latach nie uwzględnia ówczesnego stanu wiedzy medycznej, a jest odmienną oceną dowodów dołączonych do wniosku rentowego z początku lat dziewięćdziesiątych, jak również na zaakceptowaniu naruszeń Sądu pierwszej in- stancji w powyższy zakresie. Uchybienia te miały istotny wpływ na wynik sprawy, a przede wszystkim na zastosowanie prawa materialnego. Prawidłowe procedowanie w zakresie analizy prawa materialnego i stanu faktycznego sprawy doprowadziłoby bowiem Sądy obydwu instancji do odmiennych wniosków, natomiast w konsekwencji wymienionych uchybień utrzymana została w mocy wadliwa decyzja organu rento- wego, opierająca się na bezpodstawnie wszczętym w urzędu postępowaniu kontrol- nym w sytuacji niezaistnienia przesłanek ku temu z art. 114 ust. 1 i 1a ustawy eme- 6 rytalnej, zaś ubezpieczony pozbawiony został prawa do renty, a zarazem pozbawio- ny środków do życia. Skarżący wniósł o zmianę orzeczenia przez uwzględnienie od- wołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uchylenie wyroków Są- dów obydwu instancji i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, w tym kosztach zastęp- stwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Stosownie do art. 398¹³ § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyj- ną w granicach zaskarżenia oraz w granicach jego podstaw, a z urzędu bierze pod rozwagę tylko nieważność postępowania. W świetle art. 398³ § 1 k.p.c. skarga kasa- cyjna może być oparta na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie (pkt 1) oraz na zarzutach naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienia te mogły mieć wpływ na wynik sprawy (pkt 2). Zgodnie z utrwalonym w judykaturze poglądem, pod pojęciem podstawy skargi kasacyjnej rozumie się zaś konkretne przepisy prawa, które zostały w niej wskazane z jednoczesnym stwierdzeniem, że wydanie wyroku nastąpiło z ich obrazą. W razie oparcia skargi kasacyjnej na podstawie wymienionej w art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c. konieczne jest przy tym, aby - poza naruszeniem przepisów procesowych - skarżący wykazał, iż konsekwencje wadliwości postępowania były tego rodzaju, że kształtowały treść zaskarżonego wyroku. W przedmiotowej sprawie w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej skarżący zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zasto- sowanie art. 114 ust. 1 i ust. 1a w związku z art. 14 ust. 4 - 5 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zaś w ramach podstawy drugiej naruszenia art. 328 § 2 i art. 316 § 1 w związku z art. 391 § 1, art. 382, art. 224 § 1, art. 227, art. 235, art. 236, art. 244, art. 278 i art. 477¹4 § 1 k.p.c. Pozostaje zatem rozważyć zasadność powyższych zarzu- tów. Analizę prawidłowości zaskarżonego wyroku rozpocząć wypada od przypo- mnienia, iż inicjująca niniejszy proces decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- Oddziału w Ł. z dnia 18 lipca 2008 r. zapadła w wyniku wznowienia przez organ ren- towy z urzędu postępowania z mocy art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 7 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach). Przedmiotem wznowienia było zaś postępowanie zakoń- czone decyzją organu rentowego z dnia 21 lutego 1990 r. przyznającą ubezpieczo- nemu Grzegorzowi P., począwszy od 1 września 1989 r., prawo do renty inwalidzkiej drugiej grupy, które z dniem 1 stycznia 1998 r. przekształcone zostało w prawo do stałej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Mimo że obecne postępowanie nie dotyczy nowego wniosku o przyznanie odwołującemu się uprawnień rentowych lub przedłużenia tychże uprawnień na dalszy okres, lecz dokonanej z urzędu weryfi- kacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jego wcześniejszych decyzji w tym za- kresie, ta ostatnia kwestia nie znalazła się w sferze rozważań Sądu Apelacyjnego. Tym samym słuszny jest zarzut skarżącego odnośnie do naruszenia prawa material- nego przy ferowaniu wyroku drugoinstancyjnego przez niezastosowanie powołanego przepisu. Warto zatem wyjaśnić, że uregulowana w art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (uprzednio - art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin) oraz art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) instytucja wzno- wienia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oznacza nad- zwyczajną kontynuację postępowania w tej samej sprawie, w której organ rentowy ma możliwość zniwelowania własnego uchybienia powstałego przy ustalaniu prawa do świadczenia, natomiast zainteresowany uprawniony jest do ubiegania się o świadczenie, którego mu nie przyznano, jeżeli wcześniej nie powołał się na okolicz- ności lub nie przedstawił dowodów uzasadniających powstanie takich uprawnień. W tym trybie dochodzi więc do uchylenia zarówno korzystnych jak i niekorzystnych dla zainteresowanego rozstrzygnięć (por. K. Antonów: Ponowne ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, Przegląd Sądowy 2009, nr 1, s. 59). W judy- katurze podkreśla się, iż jeżeli organ rentowy wydał, nawet na skutek własnego nie- dbalstwa, decyzję deklarującą prawo do świadczenia, które w istocie, ze względu na niespełnienie przesłanek ustawowych, nie przysługiwało i którego ubezpieczony nie mógł nabyć, zmiana tej decyzji na podstawie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest możliwa i zgodna z prawem, a powoły- wanie się na zasadę ochrony praw nabytych jest, wobec nienabycia owych praw, nieuzasadnione ( wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2004 r., II UK 228/03, 8 OSNP 2004 nr 19, poz. 341; z dnia 5 maja 2006 r., II UK 170/05, Wokanda 2006 nr 9, poz. 166; z dnia 4 kwietnia 2006 r., II UK 30/06, OSNP 2007 nr 19-20, poz. 289; z dnia 7 października 2009 r., III UK 38/09, LEX nr 560872 i z dnia 4 listopada 2009 r., I UK 141/09, LEX nr 564769). Zauważa się, że prawomocne decyzje organu rento- wego mają charakter deklaratoryjny: stwierdzają sytuacje prawne wnioskodawców ukształtowane z mocy prawa. Jeśli zatem zostaną spełnione przesłanki weryfikacji prawomocnej decyzji określone w art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w toku ponownego postępowania wyjaśniają- cego okaże się, iż prawo do świadczenia nie istniało, wówczas wypłata świadczenia zostaje wstrzymana w trybie art. 134 ust. 1 pkt 4 tego aktu. Oznacza to, że przeszko- dą w weryfikacji prawomocnej decyzji organu rentowego z urzędu, z mocy powoła- nego przepisu, nie jest fakt uchybienia tego organu obowiązującym przepisom na korzyść wnioskodawcy, które miało wpływ na ustalenie prawa do świadczenia. Za taką rygorystyczną interpretacją komentowanego przepisu opowiada się również część przedstawicieli doktryny (por. R. Babińska: Glosa do wyroku Sądu Najwyższe- go z dnia 28 stycznia 2004 r., II UK 228/03, OSP 2006, nr 10, poz. 118 oraz K. Anto- nów: Ponowne ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, Prze- gląd Sądowy 2009, nr 1, s. 68 - 69). Sformułowane w art. 114 ust. 1 ustawy w emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadzie alternatywy nierozłącznej, przesłanki wzno- wienia postępowania to przedłożenie nowych dowodów lub ujawnienie okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń bądź ich wysokość. Z treści powołanego przepisu można wyprowadzić wniosek, iż hipote- zą omawianej normy prawnej objęte są tylko okoliczności nieznane organowi rento- wemu, ale istniejące przed wydaniem decyzji, bowiem z użytego w tym przepisie sformułowania „ujawniono” wynika, że chodzi w nim o okoliczności nieznane orga- nowi rentowemu w chwili rozstrzygania o prawie do świadczenia. Nie muszą to być jednak tylko okoliczności, na które osoba ubiegająca się o świadczenie nie mogła powołać się w poprzednim postępowaniu. W grę wchodzą również okoliczności, jakie powinny być znane organowi rentowemu przy dołożeniu minimum staranności, które jednak na skutek błędu lub przeoczenia nie zostały uwzględnione przed wydanie de- cyzji ( J. Kuźniar: Ponowne ustalenie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, PiZS 2004 nr 6, s. 26 oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r., II UK 182/00, OSNAPiUS 2002 nr 17, poz. 419; z dnia 28 stycznia 2004 r., II UK 9 228/03, OSNP 2004 nr 19, poz. 341; z dnia 23 listopada 2004 r., I UK 15/04, OSNP 2005 nr 11, poz. 161 i postanowienie z dnia 5 listopada 2009 r., II UK 87/09, LEX nr 583815). Z kolei odnośnie do nowych dowodów, o jakich mowa w komentowanym przepisie, godzi się zauważyć, że na gruncie art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższy w składzie powięk- szonym podjął uchwałę dnia 5 czerwca 2003 r., III UZP 5/03, w myśl której odmienna ocena dowodów dołączonych do wniosku rentowego lub emerytalnego, przeprowa- dzona przez organ rentowy po uprawomocnieniu się decyzji przyznającej świadcze- nie, nie jest okolicznością uzasadniającą wszczęcie z urzędu postępowania o po- nowne ustalenie prawa do świadczenia (OSNP 2003, nr 18, poz. 442, z glosą apro- bującą K. Ślebzaka, OSP 2004, nr 7 - 8, poz. 84). W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że przy interpretacji powyższego przepisu trzeba mieć na względzie pełny stan prawny obowiązujący obecnie. Nie można bowiem pomijać nowości normatywnej zawartej w art. 114 ust. 1a ustawy, który został wprowadzony do tegoż aktu z dniem 1 lipca 2004 r. ustawą zmieniającą z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1264). W tym zaś nowym, normatyw- nym ujęciu poszerzona i odrębna od wznowienia postępowania administracyjnego konstrukcja ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych umoż- liwia weryfikację wcześniejszej decyzji także wtedy, gdy po jej uprawomocnieniu się okaże się, iż przedłożone dowody nie dawały podstawy do ustalenia prawa do eme- rytury lub renty (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r., III UK 38/09, LEX nr 560872). W judykaturze nie brak jednak głosów o aktualności poglądu wyra- żonego w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2003 r., III UZP 5/03, rów- nież po zmianie stanu prawnego dokonanej wspomniana ustawą nowelizującą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2008 r., I UK 195/07, OSNP 2009 nr 7-8, poz. 105). W rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia ze szczególną sytuacją. Stan zdrowia i determinowana nim zdolność do pracy ubezpieczonego jako przesłanka nabycia uprawnień rentowych były wszak przedmiotem analizy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniu poprzedzającym wydanie prawomocnych decyzji przy- znających wnioskodawcy prawo to tegoż świadczenia, stąd nie jest to okoliczność nowa w rozumieniu art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach. Z kolei opinia Komisji Lekarskiej ZUS sporządzona w toku postępowania wznowieniowego oraz opinie medyczne wydane w trakcie niniejszego procesu sądowego, zawierające od- 10 mienną ocenę stanu zdrowia skarżącego na datę przyznania mu uprawnień rento- wych nie są nowymi dowodami, istniejącymi przez wydaniem wspomnianych decyzji. W gruncie rzeczy doszło do zmiany przez organ rentowy jego wcześniejszej kwalifi- kacji stanu zdrowia skarżącego z punktu widzenia zdolności do pracy zarobkowej na dzień przyznania mu prawa do renty inwalidzkiej (renty z tytułu niezdolności do pracy), w wyniku weryfikacji dokonanej w 20 lat po wydaniu decyzji stwierdzającej owo prawo, w oparciu o tę samą co uprzednio dokumentację chorobową pacjenta (której wiarygodności nikt nie podważa), lecz na podstawie obecnego stanu wiedzy medycznej oraz aktualnych wyników badań przedmiotowych. Jeśli obecna analiza stanu zdrowia i w jego konsekwencji - inwalidztwa ( niezdolności do pracy) ubezpie- czonego na dzień przyznania mu prawa do renty jest prawidłowa, to można w tym przypadku mówić o błędzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który niewłaściwie ocenił będące w jego posiadaniu dowody medyczne i dokonał nieprawidłowych ustaleń w zakresie stanu faktycznego i prawnego sprawy, wydając zakwestionowane w trybie wznowienia prawomocne decyzje. W takiej jednak sytuacji trzeba rozważyć dopuszczalność uchylenia tychże de- cyzji i odmówienia odwołującemu się przedmiotowego świadczenia, mając na wzglę- dzie stanowisko zaprezentowane w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowie- ka z dnia 15 września 2008 r., 10373/05 w sprawie Moskal przeciwko Polska. W wy- roku tym Trybunał stwierdził, że jeśli błąd przy wydaniu prawomocnej decyzji ustala- jącej prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego został spowodowany przez organy władzy publicznej, bez przyczynienia się jakiejkolwiek osoby trzeciej, należy zastanowić się, czy uchylenie takiej decyzji w trybie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach nie nakłada na ubezpieczonego nieproporcjonalnego ciężaru. W uzasadnie- niu orzeczenia Trybunał podkreślił, że art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ogranicza państw - stron w zakresie tworzenia, określania ro- dzajów czy typów świadczeń socjalnych. Jeśli jednak państwo zdecyduje się na utworzenie takiego systemu (co może implikować obowiązek wypłaty świadczeń), takie świadczenia są uznawane za prawa majątkowe w rozumieniu powołanego przepisu, co sprawia, że mają doń zastosowanie wynikające z tejże normy ograni- czenia w zakresie pozbawienia uprawnionych owych praw. Decyzja uchylająca wcześniej przyznane świadczenie stanowi ingerencję w prawo własności chronione na podstawie tegoż przepisu. W takich przypadkach Europejski Trybunał Praw Czło- wieka bada z reguły legalność naruszenia, to czy ingerencja realizowała uzasadniony 11 cel oraz jej proporcjonalność (tj. czy środki przyjęte do realizacji uzasadnionego celu były względem niego proporcjonalne). Decyzja o pozbawieniu ubezpieczonego prawa do świadczenia emerytalnego (rentowego) w trybie i na warunkach określonych w art. 114 ustawy o emeryturach i rentach spełnia kryterium legalności. Jednocześnie wznowienie postępowania na tej podstawie realizuje uzasadniony cel. W zakresie dotyczącym praw socjalnych i eko- nomicznych interes publiczny powinien być bowiem pojmowany szeroko, przy pozo- stawieniu ustawodawcy i sądom krajowym wyraźnego marginesu oceny w tym za- kresie. Korygowanie błędnych decyzji organów ubezpieczeniowych, nawet wynikają- cych z ich własnej niestaranności i odbieranie praw emerytalnych (rentowych) przy- znanych wbrew ustawie, mieści się w interesie publicznym. Zajęcie odmiennego sta- nowiska byłoby nie do przyjęcia z trzech powodów. Po pierwsze, byłoby sprzeczne z doktryną bezpodstawnego wzbogacenia. Po drugie, byłoby niesprawiedliwe z punktu widzenia osób, które płacą składki na ubezpieczenie społeczne, a w szczególności tych, którym odmówiono świadczeń ze względu na niespełnienie ustawowych prze- słanek. Po trzecie, stanowiłoby sankcjonowanie niewłaściwego alokowania ograni- czonych środków publicznych, co samo należy ocenić jako sprzeczne z interesem publicznym. Jednakże w każdym przypadku odbierania praw majątkowych, w tym emerytalno-rentowych, należy uwzględniać zasadę proporcjonalności tak, aby reali- zacja tych ważnych celów publicznych nie przeważała nad interesem jednostki, dla której pozbawienie świadczenia może okazać się nadmiernie uciążliwe. W celu do- konania oceny, czy doszło do naruszenia zasady proporcjonalności, Trybunał porów- nał dwie wartości: 1) ochronę interesu publicznego, przejawiającego się w pozbawie- niu ubezpieczonego świadczenia nienależnego, a tym samym poczynieniu istotnych oszczędności środków publicznych oraz 2) skutki takiej decyzji dla skarżącego. W tym ostatnim zakresie wziął zaś pod uwagę to, czy przesłanką do ponownej oceny istnienia prawa do świadczenia był błąd organu rentowego i czy skarżący przyczynił się do wprowadzenia w błąd właściwych władz, czas, który upłynął od dnia przyzna- nia prawa do dnia wykrycia błędu, konsekwencje finansowe związane z ponowną decyzją Zakładu, a w szczególności fakt, czy państwu przysługiwało roszczenie o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, długość postępowania związanego z kwestionowaniem ponownej decyzji organu rentowego i wreszcie skutki społeczne wywołane tą decyzją. 12 Zdaniem Trybunału, w odniesieniu do praw majątkowych szczególnego zna- czenia nabiera zasada dobrej administracji, zgodnie z którą władze publiczne po- winny działać z najwyższą sumiennością, zwłaszcza gdy przedmiotem jest bardzo istotne z punktu widzenia jednostki zabezpieczenie społeczne. Jeśli błąd w ocenie przesłanek prawa do emerytury został popełniony przez same władze publiczne, bez udziału uprawnionego, te same organy winny inaczej ocenić proporcjonalność naru- szenia. W takiej sytuacji, gdy dodatkowo odmowa ustalenia prawa do świadczenia wiąże się w utratą jedynego źródła utrzymania, niemal z dnia na dzień, a osoba uprawniona nie ma dużych możliwości przystosowania się do tej zmiany z uwagi na wiek, stan zdrowia, bezrobocie w regionie zamieszkania - dochodzi do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a ingerencja w prawa nabyte jest nieproporcjonalna. Godzi się podkreślić, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jest elemen- tem polskiego systemu prawnego. Od momentu wstąpienia Polski do Rady Europy, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powinno być zatem uwzględniane przy interpretacji przepisów prawa polskiego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1995 r., III ARN 75/94, OSNAPiUS 1995 nr 9, poz. 106). Przenosząc powyższe rozważania na płaszczyznę rozpoznawanej sprawy wy- pada stwierdzić, że niezastosowanie przez Sąd Apelacyjny art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sprawiło, iż zasygnali- zowane kwestie nie były przedmiotem analizy tego Sądu, który - z naruszeniem nie tylko prawa materialnego, ale i wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów proce- sowych (w odniesieniu do omawianego problemu) - w ogóle nie zajął się zagadnie- niem przesłanek dopuszczalności wznowienia przez organ rentowy postępowania w trybie powołanego unormowania, co wszak stanowiło istotę niniejszego sporu. Wobec zasadności podstaw kasacyjnych Sąd Najwyższy z mocy art. 398¹5 § 1 oraz art. 108 § 2 w związku z art. 398²¹ k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku. ========================================
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI