I UK 293/13
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, uznając, że nieważna umowa o pracę nakładczą nie może stanowić tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli była częściowo realizowana.
Sprawa dotyczyła ustalenia obowiązku ubezpieczenia społecznego R. W. z tytułu umów o pracę nakładczą. Sąd Okręgowy częściowo zmienił decyzje ZUS, a Sąd Apelacyjny oddalił apelację organu rentowego, uznając, że umowy te, mimo wadliwości (nieosiąganie minimalnego wynagrodzenia), mogły stanowić tytuł do ubezpieczeń w pewnych okresach. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, podkreślając, że nieważna czynność prawna (art. 58 k.c.) nie może wywoływać żadnych skutków prawnych, w tym stanowić tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego, który oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego. Sprawa dotyczyła ustalenia podlegania przez R. W. ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów o pracę nakładczą zawartych z C. i T. Sąd Okręgowy ustalił, że umowy te były nieważne z powodu pozorności wynagrodzenia, ale uznał, że w pewnych okresach (czerwiec 2006 r., wrzesień 2007 r., grudzień 2008 r.) wnioskodawca podlegał ubezpieczeniom. Sąd Apelacyjny, oceniając umowy przez pryzmat art. 58 k.c. (czynność sprzeczna z prawem lub zmierzająca do obejścia prawa), uznał je za nieważne, ale jednocześnie stwierdził, że w wymienionych miesiącach rodziły one skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną za uzasadnioną, wskazując, że Sąd Apelacyjny popełnił błąd, uznając, że nieważna czynność prawna (art. 58 k.c.) może wywoływać skutki prawne. Podkreślono, że nieważność bezwzględna oznacza, iż czynność prawna nie wywołuje żadnych skutków prawnych od samego początku (ex tunc). W związku z tym nieważna umowa o pracę nakładczą nie może stanowić tytułu do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym, nawet jeśli była częściowo realizowana i przyniosła wykonawcy wynagrodzenie.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Nie, nieważna umowa o pracę nakładczą nie może stanowić tytułu do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym, nawet jeżeli w jej wykonaniu wykonawca uzyskał wynagrodzenie.
Uzasadnienie
Nieważność czynności prawnej z mocy art. 58 k.c. jest nieważnością bezwzględną, co oznacza, że czynność taka nie wywołuje żadnych skutków prawnych od samego początku (ex tunc). W związku z tym, nieważna umowa nie może stanowić podstawy do powstania stosunku prawnego w sferze ubezpieczeń społecznych.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
Strona wygrywająca
organ rentowy
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| R. W. | osoba_fizyczna | odwołujący |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | organ_państwowy | organ rentowy |
| C. S. C. | spółka | zainteresowany |
| T. | spółka | zainteresowany |
Przepisy (5)
Główne
k.c. art. 58 § § 1 i 2
Kodeks cywilny
Czynność prawna dotknięta wadą powodującą jej nieważność z uwagi na dokonanie tej czynności z zamiarem obejścia prawa, może być nieważna. Nieważność ta jest bezwzględna i datuje się od samego początku (ex tunc), co oznacza, że nieważna czynność prawna nie wywołuje i nie może wywołać żadnych skutków prawnych.
ustawa systemowa art. 6 § ust. 1 pkt 2 i 5
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Określenie tytułów do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.
ustawa systemowa art. 9 § ust. 2
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Prawo wyboru tytułu do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Pomocnicze
k.c. art. 83 § § 1
Kodeks cywilny
Pozorność oświadczenia woli jako podstawa nieważności czynności prawnej.
Rozporządzenie Rady Ministrów § § 3
Warunek konstrukcyjny umowy o pracę nakładczą dotyczący minimalnej ilości pracy i wynagrodzenia.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Nieważna czynność prawna z mocy art. 58 k.c. nie może wywoływać żadnych skutków prawnych, w tym stanowić tytułu do ubezpieczeń społecznych. Nieważność bezwzględna czynności prawnej datuje się od samego początku (ex tunc).
Odrzucone argumenty
Umowy o pracę nakładczą, mimo wadliwości, mogły stanowić tytuł do ubezpieczeń społecznych w określonych okresach, ponieważ były częściowo realizowane i przyniosły wynagrodzenie.
Godne uwagi sformułowania
nieważna czynność prawna nie wywołuje i nie może wywołać żadnych skutków prawnych objętych wolą stron Nieważność ta powstaje z mocy prawa i datuje się od samego początku (ex tunc) Nieważna umowa o pracę nakładczą nie może zatem stanowić tytułu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym
Skład orzekający
Józef Iwulski
przewodniczący
Maciej Pacuda
członek
Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
sprawozdawca
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Potwierdzenie zasady, że nieważna czynność prawna nie rodzi skutków prawnych, w tym w zakresie ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli była częściowo realizowana."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji umów o pracę nakładczą i ich potencjalnej nieważności z uwagi na przepisy dotyczące wynagrodzenia.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy ważnego zagadnienia prawnego dotyczącego skutków nieważności czynności prawnych w kontekście ubezpieczeń społecznych, co jest istotne dla wielu przedsiębiorców i pracowników.
“Nieważna umowa o pracę nakładczą nie chroni przed ZUS – kluczowe orzeczenie Sądu Najwyższego!”
Sektor
praca
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionySygn. akt I UK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie z odwołania R. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z udziałem zainteresowanych: C. S. C. i in. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 6 marca 2014 r., skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w […] z dnia 16 stycznia 2013 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Decyzjami z dnia 2 lipca 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że w okresach od 1 stycznia 2004 r. do 31 października 2005 r. R. W. nie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu umowy zlecenia, zaś w okresie od 1 listopada 2005 r. do 16 maja 2008 r. - ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę nakładczą, zawartymi z płatnikiem składek C. Decyzją z dnia 2 lipca 2010 r. organ rentowy stwierdził, że w okresie od 17 maja 2008 r. do 28 lutego 2009 r. wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę nakładczą zawartej z płatnikiem składek T. Wyrokiem z dnia 16 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w K. zmienił częściowo powyższe decyzje ustalając, że wnioskodawca podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w czerwcu 2006 r. i wrześniu 2007 r. - z tytułu umowy o pracę nakładczą zawartej z C. oraz w grudniu 2008 r. - z tytułu umowy o pracę nakładczą zawartej z firmą T., zaś w pozostałej części odwołania wnioskodawcy oddalił. Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia. Wnioskodawca prowadził w latach 1999-2009 działalność gospodarczą w zakresie transportu osób. W dniu 27 października 2005 r. zawarł z C. umowę o pracę nakładczą na czas określony od 1 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. Zobowiązał się w niej do ręcznego wytwarzania materiałów reklamowych według instrukcji i z materiałów powierzonych przez nakładcę. Strony określiły minimalną miesięczną ilość pracy na 170 sztuk, nie więcej niż 250, za wynagrodzeniem 2,50 zł za sztukę. Na mocy aneksu z dnia 27 grudnia 2007 r. strony przedłużyły umowę do 31 grudnia 2008 r. oraz określiły minimum pracy wykonawcy na 226 sztuk miesięcznie. W okresie od 1 listopada 2005 r. do 17 maja 2008 r. wnioskodawca był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych emerytalnego i rentowych z tytułu wykonywania pracy nakładczej. Podstawy wymiaru jego składek wynosiły od 13,75 zł do 200 zł, z wyjątkiem czerwca 2006 r. - 450 zł i września 2007 r. - 470 zł. W dniu 16 maja 2008 r. wnioskodawca zawarł z firmą T. umowę o pracę nakładczą na czas określony do dnia 31 grudnia 2008 r. W umowie tej zobowiązał się do ręcznego wytwarzania materiałów reklamowych według instrukcji i z materiałów powierzonych mu przez nakładcę. Strony określiły minimalną miesięczną ilość pracy na 226 sztuk, nie więcej niż 250, za wynagrodzeniem 2,50 zł za sztukę. Z tytułu tej umowy w okresie od 17 maja 2008 r. do 1 marca 2009 r. był zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu wykonywania pracy nakładczej. Podstawy wymiaru jego składek wynosiły od 11,25 zł do 75 zł, z wyjątkiem grudnia 2008 r., w którym podstawa ta wyniosła 563 zł. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, że łączące wnioskodawcę z C. oraz firmą T. umowy o pracę nakładczą były nieważne z mocy art. 83 § 1 k.c., gdyż strony złożyły pozorne oświadczenia woli w zakresie umówionego wynagrodzenia, które we wskazanym okresie (za wyjątkiem czerwca 2006 r., września 2007 r. i grudnia 2008 r.) nie uzyskało poziomu co najmniej połowy najniższego wynagrodzenia, o jakim stanowi § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze zm., dalej jako: „rozporządzenie z 1975 r.”). Aczkolwiek określona w umowach o pracę nakładczą minimalna ilość pracy i odpowiadająca jej kwota wynagrodzenia przewyższała wymagane 50% najniższego wynagrodzenia, to wnioskodawca - za wyjątkiem czerwca 2006 r., września 2007 r. oraz grudnia 2008 r. - w spornych okresach od 1 listopada 2005 r. do 16 maja 2008 r. i od 17 maja 2008 r. do 28 lutego 2009 r. takiego wynagrodzenia nie wypracował. Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację organu rentowego od powyższego wyroku. W ocenie Sądu drugiej instancji, ponieważ sporne umowy o pracę nakładczą były wykonywane, ich ważność należy ocenić z punktu widzenia art. 58 § 1 i 2 k.c. Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., III UK 73/07, Sąd drugiej instancji wywiódł, że § 3 rozporządzenia z 1975 r. stanowi warunek konstrukcyjny umowy o pracę nakładczą, odróżniający ją od pozostałych umów cywilnoprawnych, co oznacza, że istotnym elementem tej umowy jest określenie minimalnej miesięcznej ilości pracy, a tym samym zapewnienie wykonawcy określonego wynagrodzenia. Zatem umowa o pracę nakładczą musi być zawarta z zamiarem wykonania przez wykonawcę pracy w ilości zapewniającej mu wynagrodzenie nie niższe niż wskazane w rozporządzeniu z 1975 r. W rezultacie, zgodnie z art. 9 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej jako: „ustawa systemowa”) wnioskodawca w czerwcu 2006 r., wrześniu 2007 r. i grudniu 2008 r. „spełniał warunki umożliwiające wybór pracy nakładczej jako tytułu do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, podczas gdy w rzeczywistości tych warunków nie spełniał”. W skardze kasacyjnej organ rentowy zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj.: 1) art. 58 § 1 k.c., przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że czynność prawna dotknięta wadą powodującą jej nieważność z uwagi na dokonanie tej czynności z zamiarem obejścia prawa, może wywoływać skutki prawne w zakresie kreowania tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym w miesiącach czerwcu 2006 r., wrześniu 2007 r. oraz grudniu 2008 r., tj. w okresie, w którym strony realizowały postanowienia umowy zawartej z naruszeniem art. 58 § 1 k.c.; 2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy systemowej oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia z 1975 r., przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie wyrażające się w stwierdzeniu podlegania przez wnioskodawcę ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę nakładczą w miesiącach czerwcu 2006 r., wrześniu 2007 r. oraz grudniu 2008 r., a w konsekwencji w przyznaniu wnioskodawcy prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą, w odniesieniu do tego okresu, prawa wyboru tytułu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w sytuacji, gdy umowa o pracę nakładczą zawarta z zamiarem obejścia prawa nie stanowi uprawnionego tytułu podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Wskazując na powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie odwołania w całości. Sąd Najwyższy zważył, co następuje. Skarga kasacyjna jest usprawiedliwiona. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przeważa pogląd, że gdy umowa o pracę nakładczą jest przez strony wykonywana, nie może być mowy o jej pozorności w rozumieniu art. 83 § 1 k.c. Nie wyklucza to jednak możliwości badania, czy umowa ta była sprzeczna z prawem, zmierzała do jego obejścia lub naruszała zasady współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c.). Z odwołania się przez Sąd drugiej instancji do tego ostatniego przepisu oraz § 3 rozporządzenia z 1975 r. zdaje się wynikać, że uznał on sporne umowy za nieważne w rozumieniu art. 58 § 1 k.c. z uwagi na ich sprzeczność z prawem, gdyż „umowa o pracę nakładczą musi być zawarta przez strony z zamiarem wykonywania przez wykonawcę pracy w ilości zapewniającej mu wynagrodzenie nie niższe niż wskazane w wymienionym rozporządzeniu”. W odniesieniu do takiej argumentacji należy zauważyć, że czym innym jest sprzeczność czynności prawnej z prawem, a czym innym obejście prawa. Jeżeli w umowie o pracę nakładczą strony określiły ilość pracy zapewniającą uzyskanie przez wykonawcę co najmniej połowy najniższego wynagrodzenia (§ 3 ust. 1 rozporządzenia z 1975 r.), to taka umowa nie może być uznana za sprzeczną z prawem z tego względu, że nie była w takim rozmiarze realizowana. Może ona jednak być uznana (podobnie jak umowa, której wykonywanie było formalnie poprawne) za umowę mającą na celu obejście prawa, a więc umowę, której treść z formalnego punktu widzenia nie sprzeciwia się ustawie, ale w rzeczywistości zmierza do zrealizowania celu, którego osiągnięcie jest przez nią zakazane, np. gdy umowę o pracę nakładczą zawarto wyłącznie w celu niepłacenia wyższych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu równocześnie prowadzonej działalności gospodarczej (por. wyroki z dnia 19 stycznia 2010 r., I UK 261/09, LEX nr 577825 oraz z dnia 5 lipca 2012 r., I UK 101/12, LEX nr 1250560 i powołane w nich orzecznictwo). Istotne dla uznania skargi kasacyjnej organu rentowego za oczywiście uzasadnioną jest jednak to, że Sąd drugiej instancji, pomimo oceny, iż sporne umowy o pracę nakładczą są dotknięte nieważnością w rozumieniu art. 58 k.c., jednocześnie przyjął, że w miesiącach czerwcu 2006 r., wrześniu 2007 r. oraz grudniu 2008 r. rodziły one skutki z punktu widzenia prawa ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy systemowej). Uszło uwadze Sądu odwoławczego, że nieważność, o której stanowi art. 58 k.c., dotyczy czynności prawnej (oświadczenia woli, umowy) stanowiącej podstawę powstania określonego stosunku prawnego i jest nieważnością bezwzględną, co oznacza, że nieważna czynność prawna nie wywołuje i nie może wywołać żadnych skutków prawnych objętych wolą stron. Nieważność ta powstaje z mocy prawa i datuje się od samego początku ( ex tunc ), to znaczy od chwili dokonania nieważnej czynności prawnej. Inaczej rzecz ujmując, dotknięta bezwzględną nieważnością czynność prawna nie może wywołać skutku w postaci nawiązania między dokonującymi ją stronami stosunku prawnego i wynikających z niego konsekwencji w sferze ubezpieczenia społecznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2010 r., II UK 357/09, OSNP 2011, nr 19-20, poz. 258). Nieważna umowa o pracę nakładczą nie może zatem stanowić tytułu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym, nawet jeżeli w jej wykonaniu wykonawca uzyskał wynagrodzenie w wysokości określonej w § 3 ust. 1 rozporządzenia z 1975 r. Z tych względów orzeczono jak w sentencji wyroku na podstawie art. 398 15 § 1 oraz odpowiednio stosowanego art. 108 § 2 k.p.c.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI