I SA/Wr 4522/02

Wojewódzki Sąd Administracyjny we WrocławiuWrocław2005-04-12
NSApodatkoweŚredniawsa
wartość celnaKodeks celnyprace badawczo-rozwojowekoszty dodatkoweimportkontrola celnapostępowanie celneWSAWrocław

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę podatnika na decyzję Dyrektora Izby Celnej, uznając za prawidłowe doliczenie kosztów prac badawczo-rozwojowych do wartości celnej importowanej herbaty.

Sprawa dotyczyła ustalenia wartości celnej importowanych herbat i akcesoriów. Organ celny doliczył do wartości transakcyjnej koszty prac badawczo-rozwojowych, które zostały udokumentowane rachunkami od niemieckiej firmy. Podatnik kwestionował to doliczenie, twierdząc, że nie ma związku z wartością celną towaru. Sąd uznał jednak, że koszty te, zgodnie z przepisami Kodeksu celnego, powinny być wliczone do wartości celnej, a postępowanie organów celnych było prawidłowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpoznał skargę M. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., która utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. o ustaleniu nieprawidłowej wartości celnej importowanego towaru (herbaty i akcesoria). Organ celny, w wyniku kontroli postimportowej, ujawnił rachunki za usługi badawczo-rozwojowe, szkolenia i analizy marketingowe od niemieckiej firmy "B GmbH". Strona skarżąca zaksięgowała te koszty jako "prace badawczo-rozwojowe". Naczelnik Urzędu Celnego doliczył kwotę z jednego z rachunków do wartości transakcyjnej importowanego towaru. Dyrektor Izby Celnej utrzymał tę decyzję w mocy. Skarżący zarzucił naruszenie przepisów Kodeksu celnego i Ordynacji podatkowej, w tym błędne ustalenie wartości celnej i niewłaściwe zastosowanie przepisów. Sąd, analizując stan faktyczny i przepisy prawa, uznał, że organy celne prawidłowo zastosowały art. 23 § 1 w zw. z art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) Kodeksu celnego, doliczając koszty prac rozwojowych do wartości celnej. Sąd podkreślił, że materiał dowodowy, w tym informacje uzyskane od niemieckich władz celnych, potwierdził zasadność ustaleń organów celnych. Stwierdzono, że rachunki za usługi badawczo-rozwojowe różniły się od rachunków za koszty znajdujących się w księgowości niemieckiej firmy, a także że nie przedstawiono pisemnego zamówienia na te usługi. Sąd oddalił skargę, uznając postępowanie organów celnych za zgodne z prawem.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (4)

Odpowiedź sądu

Tak, koszty prac badawczo-rozwojowych, które nie zostały ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary, powinny być doliczone do wartości celnej zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) Kodeksu celnego.

Uzasadnienie

Sąd uznał, że program badawczo-rozwojowy, obejmujący tworzenie nowych gatunków herbat, szkolenia i analizy marketingowe, stanowił prace rozwojowe w rozumieniu przepisów celnych. Koszty tych prac, poniesione przez importera, nie zostały ujęte w cenie zakupu towaru, a miały na celu rozwój działalności importera i sprzedaż przywożonych towarów, dlatego powinny być doliczone do wartości celnej.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

oddalono_skargę

Przepisy (15)

Główne

k.c. art. 23 § 1

Kodeks celny

Wartością celną towaru jest wartość transakcyjna, czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny, ustalana z uwzględnieniem art. 30 i 31.

k.c. art. 30 § 1

Kodeks celny

Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej dodaje się m.in. wartość towarów i usług dostarczonych przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów, w zakresie w jakim ta wartość nie została ujęta w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej - prac techniczno-inżynieryjnych, rozwojowych, artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza polskim obszarem celnym i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów.

Pomocnicze

k.c. art. 30 § 2

Kodeks celny

Koszty dodane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej powinny być doliczane jedynie na podstawie obiektywnych i wymiernych danych.

k.c. art. 83 § 1

Kodeks celny

Jeżeli kontrola zgłoszenia celnego stworzy podstawy do ustalenia, że przepisy celne zastosowano na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, organ celny podejmuje niezbędne działania w celu właściwego zastosowania przepisów prawa celnego, uwzględniając nowe dane.

k.c. art. 65 § 4

Kodeks celny

Organ celny wydaje decyzję, w której uznaje zgłoszenie celne za nieprawidłowe.

k.c. art. 65 § 5

Kodeks celny

Decyzja o uznaniu zgłoszenia celnego za nieprawidłowe może być wydana w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.

Ord. pod. art. 233 § 1

Ordynacja podatkowa

Organ odwoławczy może utrzymać w mocy, uchylić lub zmienić decyzję organu pierwszej instancji.

Ord. pod. art. 120

Ordynacja podatkowa

Organy celne działają na podstawie przepisów prawa.

Ord. pod. art. 121 § 1

Ordynacja podatkowa

Postępowanie powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów celnych.

Ord. pod. art. 122

Ordynacja podatkowa

Organ celny jest zobowiązany do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.

Ord. pod. art. 187 § 1

Ordynacja podatkowa

Organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć materiał dowodowy.

Ord. pod. art. 191

Ordynacja podatkowa

Organ celny dokonuje oceny dowodów w sposób swobodny, na podstawie własnego przekonania, opartego na wszechstronnym rozważeniu zebranego materiału dowodowego.

P.u.s.a. art. 1 § 2

Ustawa - Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

P.p.s.a. art. 145 § 1

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Sąd administracyjny uchyla decyzję administracyjną w przypadku naruszenia prawa materialnego lub postępowania, jeżeli naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

P.p.s.a. art. 151

Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W przypadku braku podstaw do uchylenia decyzji, sąd oddala skargę.

Argumenty

Skuteczne argumenty

Koszty prac badawczo-rozwojowych powinny być doliczone do wartości celnej importowanego towaru na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) Kodeksu celnego. Organy celne prawidłowo przeprowadziły postępowanie dowodowe i oceniły materiał dowodowy. Informacje uzyskane od niemieckich władz celnych potwierdziły zasadność ustaleń organów polskich. Decyzja organu odwoławczego korygująca podstawę prawną była zgodna z przepisami.

Odrzucone argumenty

Naruszenie przepisów Kodeksu celnego (art. 23, 24, 25-28, 30 § 1 pkt 2 lit. d)) poprzez błędne ustalenie wartości celnej. Naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej (art. 120, 121, 122, 180, 187, 191) poprzez prowadzenie sprawy w sposób sprzeczny z prawem, zaniechanie wyjaśnienia stanu faktycznego, jednostronną ocenę dowodów. Wydanie decyzji przez organ niewłaściwy. Wydanie decyzji po upływie terminu przewidzianego w art. 65 § 5 Kodeksu celnego.

Godne uwagi sformułowania

Wartość celna towaru jest wartością transakcyjną, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny, ustalana o ile jest to konieczne z uwzględnieniem art. 30 i 31 ustawy. Koszty dodane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej powinny być doliczane jedynie na podstawie obiektywnych i wymiernych danych. Organy celne działały na podstawie przepisów prawa, co oznacza, że czynności tych organów muszą mieć podstawę w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów celnych wymaga od tych organów przestrzegania przepisów procesowych oraz prawidłowego stosowania przepisów prawa materialnego z uwzględnieniem szczególnie zasady prawdy obiektywnej.

Skład orzekający

Bogumiła Kalinowska

przewodniczący

Anetta Chołuj

sędzia

Józef Kremis

sprawozdawca

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Średnia

Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów Kodeksu celnego dotyczących doliczania kosztów prac rozwojowych do wartości celnej towarów importowanych, zwłaszcza w kontekście usług świadczonych przez zagranicznych kontrahentów."

Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy specyficznego stanu faktycznego związanego z importem herbat i usługami rozwojowymi, ale jego zasady mogą być stosowane do innych towarów i usług.

Wartość merytoryczna

Ocena: 5/10

Sprawa dotyczy złożonej kwestii ustalania wartości celnej, co jest istotne dla przedsiębiorców zajmujących się handlem zagranicznym. Pokazuje, jak organy celne weryfikują koszty związane z importem i jak sądy oceniają te działania.

Jak koszty rozwoju produktu wpływają na cło? Sąd wyjaśnia zasady ustalania wartości celnej.

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
I SA/Wr 4522/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu
Data orzeczenia
2005-04-12
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2002-12-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Anetta Chołuj
Bogumiła Kalinowska /przewodniczący/
Józef Kremis /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Sygn. powiązane
I GSK 3179/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
*Oddalono skargę
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska Sędziowie Asesor WSA Anetta Chołuj NSA Józef Kremis (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Dziok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2005 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzje Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...]Nr [...] w przedmiocie ustalenia wartości celnej towaru oddala skargę.
Uzasadnienie
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
UZASADNIENIE
Firma "A" M.B. zgłosiła w dniu [...], według dokumentu SAD nr [...], do procedury dopuszczenia do obrotu towar -różne gatunki herbaty oraz akcesoria do spożywania herbaty. Do zgłoszenia celnego załączono m.in. rachunki nr [...],[...],[...]z [...]., obejmujące importowane towary na łączną kwotę [...].
W wyniku kontroli postimportowej przeprowadzonej w firmie przez funkcjonariuszy Referatu Powtórnej Kontroli Celnej w L., Urzędu Celnego we W. (protokół nr [...], z dnia [...]), ujawniono m. in. 19 rachunków opiewających na łączną kwotę [...], wystawionych przez niemiecką firmę "B GmbH na rzecz polskiego podmiotu, obejmujących: usługi tworzenia produktów, szkolenia współpracowników, badania i analizy marketingowe. Rachunki te zostały zaksięgowane po stronie kosztów określonych według dowodów wewnętrznych jako "prace badawczo - rozwojowe".
W związku z tym organ pierwszej instancji postanowieniem nr [...] z dnia [...], wszczął z urzędu postępowanie sprawie zgłoszenia celnego, a następnie Naczelnik Urzędu Celnego w L. wydał w dniu [...]decyzję nr [...], uznającą zgłoszenie za nieprawidłowe w części dotyczącej wartości celnej importowanego towaru, i określił ją ponownie, doliczając do wartości transakcyjnej kwotę z ujawnionego rachunku, wystawionego we wrześniu 1999 r., tj. nr [...]z dnia [...].
W odwołaniu od tej decyzji Strona wniosła o jej uchylenie i uznanie prawidłowości zgłoszenia celnego.
Dyrektor Izby Celnej we W. przed wydaniem decyzji pismem poinformował stronę o prawie do czynnego jej udziału w postępowaniu i możliwości, zgodnie z art. 200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego.
Strona w piśmie z dnia [...]podtrzymała wyrażone uprzednio stanowisko co do treści ustaleń poczynionych w firmie w H. przez niemieckie władze celne.
Dyrektor Izby Celnej decyzją Nr [...]z dnia [...]utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. Nr [...]z dnia [...].
W skardze do Naczelnego Sadu Administracyjnego strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej jej decyzji organu pierwszej instancji i o zasądzenie kosztów postępowania według przewidzianych norm.
Skarżący zarzucił organom podatkowym naruszenie: 1) przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r., a mianowicie:
* art. 23 § 1, poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, ustalającego wartość celną towarów w sposób niezgodny z dyspozycją normy prawnej wyrażonej tym przepisem,
* art. 23 § 2, poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, w którym nie przyjęto wartości transakcyjnej wbrew zasadom wyrażonym tą normą,
art. 24 § 1 oraz art. 25-28, poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji ustalającego wartość celną towarów objętych zaskarżoną decyzją w sposób niezgodny z treścią tych przepisów oraz przy zastosowaniu metod nie znajdujących odbicia w przepisach prawa,
- art. 30 § 1 pkt 2 lit. d), poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia organu pierwszej
instancji, który błędnie przyjął, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki do jego
zastosowania;
2
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
2) przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a mianowicie:
art. 233 § 1, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie, a w szczególności poprzez uchylenie w części zaskarżonej decyzji w sytuacji, gdy z jej części dyspozytywnej wynika, iż organ odwoławczy utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję organu pierwszej instancji,
- art. 120 i 121 § 1, poprzez prowadzenie sprawy w sposób sprzeczny z dyspozycjami
tych przepisów,
art. 122, poprzez zaniechanie jakichkolwiek działań zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy,
art. 180 i 187 § 1, poprzez niewykonanie dyspozycji zamieszczonych w tych przepisach,
- art. 191 poprzez jednostronną ocenę zebranego materiału dowodowego.
W piśmie złożonym w Sądzie w dniu [...]strona skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji pierwszoin-stancyjnej, zarzucając dodatkowo:
1) wydanie zaskarżonej decyzji przez organ niewłaściwy, co narusza art. 247 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej;
2) wydanie zaskarżonej decyzji po upływie terminu przewidzianego w art. 65 § 5 Kodeksu celnego, co narusza art. 247 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej;
3) utrzymanie zaskarżoną decyzją decyzji organu niewłaściwego - Urzędu Celnego w L..
W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej podtrzymał stanowisko zaprezentowane w zaskarżonej decyzji.
Według tego organu, bezzasadny jest zarzut strony co do naruszenia art. 23 § 1 i § 2, art. 24 § 1 oraz art. 25-28, art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) ustawy Kodeks celny.
Przepis art. 24 § 1 Kodeksu celnego stanowi, iż jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie art. 23, ustala sieją stosując w kolejności art. 25-28. W rozpoznawanej sprawie nie miał zastosowania art. 24 § 1 tejże ustawy (a co za tym idzie kolejno art. 25-28), bowiem wartość celna importowanego przez stronę skarżącą towaru została ustalana na podstawie art. 23 § 1 z uwzględnieniem art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) Kodeksu celnego.
Zgodnie z art. 23 § 1 ustawy Kodeks celny, wartością celną towaru jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny, ustalana o ile jest to konieczne z uwzględnieniem art. 30 i 31 ustawy.
W celu określenia wartości celnej z zastosowaniem art. 23, do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się m. in. określoną w odpowiedniej proporcji wartość towarów i usług, dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów, w zakresie w jakim ta wartość nie została ujęta w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej - prac techniczno-inżynieryjnych, rozwojowych, artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza polskim obszarem celnym i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów (art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) Kodeksu celnego). Koszty dodane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej powinny być doliczane jedynie na podstawie obiektywnych i wymiernych danych (art. 30 § 2). Zastosowanie przez organy celne art. 23 § 1 z uwzględnieniem art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) Kodeksu celnego było w pełni uzasadnione zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.
Z akt sprawy wynika, że przeprowadzona przez funkcjonariuszy Referatu Powtórnej Kontroli Celnej w L. Urzędu Celnego we W. kontrola w firmie "A" M. B. z L., ujawniła m. in. 19 rachunków na łączną kwotę
3
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
[...], wystawionych przez firmę "B" GmbH z H. Wszystkie rachunki zawierały obciążenie strony skarżącej kwotami należności za tworzenie produktów, szkolenia współpracowników oraz badania i analizy marketingowe.
Strona w toku postępowania wyjaśniła, że w 1999 r. na jej zlecenie, został wypracowany przez firmę "B" GmbH z H. autorski program badawczo-rozwojowo-szkoleniowy. W ramach jego uczestnictwa strona niemiecka przygotowała nowe rodzaje smakowo-zapachowe herbat, szkolenie w zakresie poznawania metod oceny jakości towaru, warunków pakowania oraz przechowywania, przekazywanie informacji dotyczących specyfiki rynku w zakresie sprzedaży detalicznej. Program miał na celu promocje sieci specjalistycznych sklepów z herbatą i akcesoriami do jej parzenia w centrach handlowych na terenie Polski. W tym celu w laboratoriach importera została wykreowana duża ilość nowych rodzajów herbat, których próbki przedstawiane były systematycznie na szkoleniach, a następnie wysyłane do kontrahenta w Polsce. Importer nie prowadził rozmów ze stroną niemiecką na temat nabycia ewentualnych praw, co do opracowanych wyrobów. Ponadto, w ramach programu przeprowadzono szereg szkoleń mających na celu rozróżnianie produktów i oceny jakości herbat.
Strona skarżąca w trakcie postępowania dowodowego twierdziła, i nadal podtrzymuje w skardze, iż nie ma żadnego związku miedzy płatnościami za usługi niematerialne, tj. realizację programu szkoleniowo-rozwojowego, a zaniżeniem wartości celnej importowanego towaru.
Zdaniem Dyrektora Izby Celnej, uczestnictwo strony skarżącej w programie, określanym w jej dokumentach wewnętrznych jako "prace badawczo-rozwojowe", wyczerpuje zakres przedmiotowy pojęcia prac rozwojowych według art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) ustawy Kodeks celny, i - wbrew temu co twierdzi strona - korekta wartości transakcyjnej wynikająca z tego przepisu dotyczy nie tylko wartości usług związanych z produkcją, ale i sprzedażą przywożonych towarów.
W trakcie kontroli postimportowej ustalono, iż na przełomie 1998/1999 nastąpił znaczny rozwój firmy skarżącego, poprzez zwiększenie sieci sklepów detalicznych tzw. butików herbacianych, czego następstwem był znaczny wzrost obrotów firmy w 1999 r. w stosunku do 1998 r. o około [...]i dochodu o około [...]. Rentowność firmy wzrosła bardziej niż jej obroty.
Przystąpienie do programu, za realizację którego skarżąca zapłaciła niebagatelną kwotę [...], nie było dokumentowane. Nie przedstawiono jakiegokolwiek kontraktu czy też korespondencji (w czasie uczestnictwa w programie) w sprawie tematyki i zakresu szkoleń, czasu ich trwania, wysokości zapłaty za ich przeprowadzenie, terminu płatności bądź też uregulowań związanych np. z nieterminową płatnością za rachunki. Dopiero w czasie kontroli (na wezwanie kontrolujących) strona skarżąca przedstawiła, przesłane przez kontrahenta niemieckiego, zestawienie tematów szkoleń oraz kalkulacje i specyfikacje wykreowanych dla firmy "A" M. B. gatunków herbat.
Biorąc pod uwagę wymienione przepisy oraz ustalony stan faktyczny, organ pierwszej instancji uznał, iż strona skarżąca - płacąc za ujawnione rachunki - poniosła nie ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej, koszty prac rozwojowych, które zgodnie z przepisami ustawy Kodeks celny powinny być wliczone do wartości celnej towaru.
Wartość ujawnionego rachunku nr [...]została doliczona do wartości importowanych przez firmę towarów, zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu za zgłoszeniem celnym. Jako kryterium przyjęto datę wystawienia rachunku oraz datę importu towarów handlowych. Wartości wskazane w rachunku za prace badawczo-rozwojowe, doliczono proporcjonalnie do wszystkich wartości pozycji SAD. Prawidłowość zastosowanej przez organ pierwszej instancji metody przyporządkowania wydatków związanych z ujawnionymi fakturami do poszczególnych dostaw, biorąc pod uwagę daty wystawienia
4
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
tych faktur oraz daty dokonania zakupu towaru handlowego, potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 czerwca 1998 r. (I SA/Ka 1751-1771/96).
Wiarygodność przyjętego przez organ celny założenia, iż koszt prac badawczo-rozwojowych był świadczeniem części ceny za sprowadzone towary, potwierdziły dodatkowo materiały porównawcze zgromadzone w toku postępowania. Ceny sprowadzanych z Niemiec herbat, na warunkach dostawy EXW (z takiego samego kraju i na takich samych warunkach dostawy, jak w tej sprawie) kształtowały się na poziomie 10-40 DEM/kg, tymczasem importowane przez Skarżącą były o wiele niższe - średnio ok. 5-6 DEM/kg, pomimo, iż należały do wysokogatunkowych i sprzedawane były w ekskluzywnych butikach. Trudno doszukiwać się w takim porównaniu manipulowania przez organ celny cenami sprowadzanych herbat, który to zarzut strona postawiła w skardze.
Zasadność wydania zaskarżonej decyzji potwierdził materiał dowodowy pozyskany w trakcie postępowania prowadzonego przez organ drugiej instancji. Przepis art. 2 Protokołu nr 6 Układu Europejskiego o wzajemnej pomocy w sprawach celnych (załącznik do Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38) stanowi, iż władze celne umawiających się stron udzielą sobie wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Artykuł 11 Protokołu nr 6 precyzuje, że informacje uzyskane w wyniku badania przeprowadzonego przez władze celne sprawdzające stanowią dowody mogące być wykorzystywane w postępowaniu sadowym i administracyjnym.
Wnioskiem z dnia [...] (nr [...]) Biuro Współpracy Międzynarodowej Głównego Urzędu Ceł, na podstawie wniosku Dyrektora Urzędu Celnego we W. (nr [...]) z dnia [...], wystąpiło do niemieckich władz celnych o udzielenie pomocy, odnośnie do przeprowadzenia weryfikacji dostaw przez firmę "B" GmbH (P. [...], [...], H.) do polskiego kontrahenta firmy "A M. B. (z siedzibą w L.), podając jednocześnie wykaz faktur za towar, załączanych do zgłoszeń celnych w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2000 r., oraz wykaz ujawnionych faktur za prace badawczo-rozwojowe.
Na podstawie przepisów Układu z dnia 29 lipca 1992 r. pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską o współpracy i pomocy wzajemnej administracji celnych oraz Protokołu nr 6 Układu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r. zawartego pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Rzeczpospolitą z drugiej strony, Celny Urząd Kryminalny w K. przesłał za pismem z dnia [...] raport o ustaleniach Głównego Urzędu Celnego w H. z dnia [...].
Niemiecka administracja celna stwierdziła, że "wykazane w rachunkach sumy za towar oraz poniesione koszty nie zgadzają się z zaksięgowanymi przez firmę "B GmbH pojedynczymi sumami na koncie kredytowym, wykazywanymi przez M. B.. Suma zaksięgowanych należności odpowiada sumie należności z rachunków za towary i poniesione koszty. W firmie, której dotyczy raport, dostępne są elektroniczne wydruki zamówień, z których wynikają wynegocjowane ceny za towar. Zamówienia można przyporządkować poszczególnym rachunkom za towar, między innymi na podstawie numerów zamówień. Porównanie notowanych w zamówieniach cen i rachunków za towar pokazuje, że w rachunkach za towar została wykazana tylko połowa ceny towarów. Różnice między cenami zgodnie ze zleceniem i cenami z rachunków za towar wyrównane zostały rachunkami za poniesione koszty. Zaksięgowane zostały sumy, które przy pojedynczych dostawach wynikają z cen zamówień. Rachunki za poniesione koszty nie zostały potem w ogóle zaksięgowane".
5
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
W załączniku nr 1 do raportu zestawiono sporządzone za okres od czerwca 1999 r. do czerwca 2000 r., z rozbiciem na każdy miesiąc, wielkości kwot z rachunków za towar i poniesione koszty, zaksięgowane sumy jak również wartości zamówień.
Z analizy materiału dowodowego wyraźnie wynika, że zaksięgowane przez eksportera sumy zgadzają się jedynie z sumami z zamówień, nie zgadzają się natomiast z kwotami z rachunków za towar. Różnice pomiędzy należnościami z rachunków za towary (rubryka 1 i 4 zał. nr 1 do raportu) i sumami zaksięgowanymi (odpowiadającymi wartościom z zamówień) zostały wyrównane przez rachunki za poniesione koszty (rubryka 2 i 4 zał. nr 1).
Dalej niemiecka administracja celna stwierdziła, iż "rachunki za poniesione koszty, nadesłane przez polską administrację celną, nie zgadzają się, wyłączywszy należność końcową i numer rachunku, z przedkładanymi przez firmę "B" GmbH rachunkami za poniesione koszty. Rachunki przedłożone przez firmę, której dotyczy raport, wykazują jako uzasadnienie obciążenie kosztami: załadunku na ciężarówkę, kosztami za składowanie towaru i kosztami za fazę rozwojową nowych gatunków herbaty. Z rachunków nadesłanych przez polską administrację celną wynika, że obciążenie dotyczy fazy rozwojowej nowego produktu, szkolenia pracowników, marketingu, badań i analiz".
Kopie przedłożonych przez firmę "B" rachunków za poniesione koszty stanowią załącznik nr 3 do raportu.
Z dokumentacji tej jednoznacznie wynika, że ujawnione w firmie "A" M. B.rachunki za tak zwane "prace badawczo-rozwoiowe" odbiegają w swej treści od rachunków za koszty, zalegających w księgowości niemieckiej firmy "B". Te ostatnie wskazują bowiem na obciążenie kosztami za fazę rozwojową oraz kosztami załadunku na ciężarówkę i składowania towaru (które to koszty - zgodnie z art. 30 § 1 pkt 5 Kodeksu celnego - w celu określenia wartości celnej towaru dodaje się do ceny transakcyjnej towaru). Również kontrahent zagraniczny, jak wynika z raportu, nie przedstawił pisemnego zamówienia M. B. na usługi marketingowe, fazę rozwojową, szkolenie pracowników, badania i analizy.
W skardze strona stwierdza, że fakturowanie usług przez kontrahenta niemieckiego następowało post factum, to znaczy po odbyciu szkoleń i fizycznym otrzymaniu przez skarżącego wykreowanych próbek towarów. Strona skarżąca podnosi także, iż doskonale wiedziała, za co faktura została wystawiona, albowiem miała w każdej chwili wgląd do dokumentacji firmy niemieckiej. Płacąc za usługę, doskonale orientowała się za jakie czynności dokonuje zapłaty.
Zdaniem organu, takie twierdzenia strony wydają się niewiarygodne w kontekście dowodów nadesłanych przez niemieckie władze celne, albowiem faktury za koszty ujawnione w firmie "A M. B. różnią się w swej treści od faktur za koszty, (sygnowanych takim samym numerem), ujawnionych w niemieckiej firmie eksportującej towar. Ponadto, wśród kopii rachunków za poniesione koszty, przedłożonych przez firmę "B" (zał. nr 3 do raportu) nie ma w ogóle niektórych faktur, ujawnionych u skarżącego.
Materiał dowodowy, uzyskany od niemieckich służb celnych w ramach pomocy w sprawach celnych, został oceniony przez organy celne w kontekście innych dowodów uzyskanych w toku postępowania, tj. ustaleń kontroli postimportowej przeprowadzonej w firmie skarżącej, kontroli dokumentacji księgowej, materiału porównawczego dotyczącego cen sprowadzanego towaru.
Nie przemawia na korzyść strony skarżącej brak jakiejkolwiek umowy pisemnej z firmą niemiecką, której przekazywano bardzo duże kwoty, co od strony formalnej nie podważa możliwości istnienia takiego kontraktu, brakuje jednakże dowodu na faktyczne istnienie umowy.
6
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
Dyrektor Izby Celnej podnosi również, że czynności handlu zagranicznego dochodzą do skutku przez zawarcie umów (potocznie określanych mianem kontraktu). Kontrakt jest dokumentem określającym przedmiot transakcji, prawa i obowiązki stron, ich odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań i warunki, po których spełnieniu może nastąpić przeniesienie prawa własności rzeczy lub usług.
W polskim systemie prawnym istnieje wymóg, aby przy zawieraniu umów powyżej określonej kwoty była zachowana tzw. zwykła forma pisemna dla celów dowodowych. Przepis art. 75 Kodeksu cywilnego przewiduje, że czynność prawna obejmująca rozporządzenie prawem, którego wartość przenosi dwa tysiące złotych, jak również czynność prawna, z której wynika zobowiązanie do świadczenia wartości przenoszącej dwa tysiące złotych, powinna być stwierdzona pismem.
Przepisy prawa celnego obciążają szeregiem obowiązków m. in. podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą. Przepis art. 64 § 2 Kodeksu celnego nakłada na zgłaszającego obowiązek dołączenia dokumentów, których przedstawienie jest wymagane do objęcia towaru daną procedurą celną. W przypadku procedury dopuszczenia do obrotu są to m. in. dokumenty określające rzeczywistą wartość celną towaru (faktury, deklaracja wartości celnej). Oznacza to, że podmioty te powinny kształtować treść umów z kontrahentami zagranicznymi w taki sposób, by nie obchodzić bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa celnego, dotyczących wartości celnej towaru, i zamieszczać w deklaracji wartości celnej wszystkie elementy składające się na pojęcie wartości celnej towaru (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 1997 r. (V SA 1519/96).
Strona w skardze podnosi, iż w ewidencji księgowej swojej firmy nie były ujmowane koszty wyjazdów związanych z realizacją kwestionowanego "programu", co wynikało z faktu nieponoszenia przez skarżącego żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w "programie".
Na uwagę zasługuje również fakt, iż M. B. w trakcie postępowania oświadczył, iż produkty wytworzone przez stronę niemiecką w ramach "programu" były sukcesywnie przekazywane w postaci próbek towarów i służyły jego firmie do badań i testów. Próbki te (na które nie były wystawiane faktury) - jak stwierdziła strona w protokole przesłuchania z dnia [...]- nie były zgłaszane jako takie w urzędzie celnym. Przesyłano je pocztą, w niewielkich ilościach.
Zdaniem Dyrektora Izby Celnej, zarzut niewłaściwego zastosowania art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) Ordynacji podatkowej, nie jest uzasadniony. Decyzję reformatoryjną organ odwoławczy wydaje wówczas, gdy po rozpoznaniu sprawy stwierdza, że rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest w całości lub w części niezgodne z prawem z uwagi na niewłaściwe zastosowanie przepisu prawa materialnego lub wadliwą ocenę okoliczności faktycznych. Dyrektor Izby Celnej uznając, że zaskarżona decyzja nie budzi zastrzeżeń merytorycznych, skorygował decyzję w części dotyczącej podstawy prawnej (prawa materialnego). Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycznia 2001 r. (I SA/Po 934/99), działanie organu odwoławczego polegające na usunięciu wady jaką jest błędne powołanie podstawy prawnej mieści się w przysługujących mu na mocy art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) Ordynacji podatkowej kompetencjach reformatoryjnych. W wyroku z dnia 29 września 1987 r. (IV SA 220/87) Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się następująco: uchylenie decyzji w toku instancji z powodu błędnego powołania podstawy prawnej oraz niewłaściwego jej uzasadnienia jest sprzeczne z przepisami proceduralnymi i wadliwości takie powinien usunąć organ odwoławczy.
Organy celne zgromadziły wyczerpujący materiał dowodowy i dopiero po dokonaniu jego oceny wydały decyzję w sprawie.
Nietrafne są zatem, podniesione w skardze, zarzuty naruszenia przepisów ustawy Ordynacja podatkowa m. in. art. 120, art. 121 § 1, poprzez prowadzenie sprawy w sposób
7
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
sprzeczny z dyspozycjami tych przepisów. Przepis art. 120 Ordynacji podatkowej stanowi, że organy celne działają na podstawie przepisów prawa, co oznacza, że czynności tych organów muszą mieć podstawę w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Konstytucja RP w art. 87 zalicza do nich oprócz samej Konstytucji, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. W rozpoznawanej sprawie organy celne oparły swoje działania wyłącznie na podstawie tych przepisów prawa.
Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów celnych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej) wymaga od tych organów przestrzegania przepisów procesowych oraz prawidłowego stosowania przepisów prawa materialnego z uwzględnieniem szczególnie zasady prawdy obiektywnej (art. 122 Ordynacji). Z zasadą tą współbrzmi procesowa zasada zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej) stanowiąca, że organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć materiał dowodowy. Obowiązek zebrania i rozpatrzenia całokształtu materiału dowodowego jest wyrazem tego, że organ nie jest związany w gromadzeniu materiału dowodowego wnioskami strony, lecz sam zakreśla granice postępowania wyjaśniającego, kierując się własnym rozeznaniem co do konieczności udowodnienia pewnych faktów. Dążąc do realizacji zasady prawdy obiektywnej organ celny podjął wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy przez wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie.
Przeprowadzona przez funkcjonariuszy Referatu Powtórnej Kontroli Celnej w L. kontrola w przedmiocie prawidłowości obrotu towarowego z zagranicą w firmie "A M.B., ustaliła określony stan faktyczny, zgodny z rzeczywistością, co znalazło odzwierciedlenie w protokole nr [...] i w zgromadzonym materiale dowodowym (m. in. faktury, asygnaty bankowe, wyjaśnienia strony, materiał porównawczy odnoszący się do cen herbat). Na każdym etapie postępowania strona miała, zgodnie z art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, możliwość wypowiedzenia się, czego wyrazem są jej liczne pisma i wyjaśnienia. Zgromadzony materiał dowodowy w końcowej fazie pozwolił na właściwe rozstrzygnięcie sprawy, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 120 Ordynacji podatkowej. W tym kontekście nie znajduje potwierdzenia w aktach sprawy zarzut zaniechania przez organ celny działań zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.
Bezpodstawny jest również zarzut naruszenia art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez jednostronną ocenę zebranego materiału dowodowego. Przepis ten konstytuuje zasadę swobodnej oceny dowodów. Wynika z niej, że organ celny przy ocenie wiarygodności poszczególnych dowodów nie jest skrępowany żadnymi regułami ustalającymi wartość poszczególnych dowodów, lecz dokonuje tej oceny w sposób swobodny, na podstawie własnego przekonania, opartego na wszechstronnym rozważeniu zebranego materiału dowodowego. Ocena ta powinna być jednak zgodna z wymogami wiedzy, doświadczenia i logiki. W rozpoznawanej sprawie organy celne, mając na uwadze zasadę prawdy obiektywnej oraz reguły postępowania dowodowego, przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy dokonały za pośrednictwem funkcjonariuszy Referatu Powtórnej Kontroli Celnej w L. ustaleń w zakresie obrotu towarowego z zagranicą u strony skarżącej. Ocena materiału dowodowego, dostatecznego do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, dawała podstawę do twierdzenia, iż faktury załączone do zgłoszenia celnego nie zasługują na pozytywną ocenę.
Potwierdzeniem prawidłowości stanowiska organów celnych były wyniki kontroli przeprowadzonej przez niemieckie służby celne w ramach pomocy celnej, udzielonej w myśl art. 2 Protokołu nr 6 Układu Europejskiego o wzajemnej pomocy w sprawach celnych. W myśl art. 11 Protokołu nr 6, informacje uzyskane w wyniku badania przeprowadzonego przez władze celne sprawdzające stanowią dowody mogące być wykorzystywane
8
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Dyrektor Izby Celnej podkreślił, iż w sytuacji gdy organy celne przeprowadziły postępowanie mające na celu dokonanie prawidłowego wymiaru należności celnych, a działanie takie - chociaż nie satysfakcjonujące dla strony - nie może być uznane za niezgodne z prawem.
Jeśli z kontroli zgłoszenia celnego wynika, że przepisy regulujące procedurę celną zostały zastosowane na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub dokumentów, organ celny podejmuje niezbędne działania w celu właściwego zastosowania przepisów prawa celnego, biorąc pod uwagę nowe dane (art. 83 § 3 Kodeksu celnego). Organ celny stosuje wówczas art. 65 § 4 pkt 2 Kodeksu celnego, tj. wydaje decyzję, w której uznaje zgłoszenie celne za nieprawidłowe. Należy mieć na względzie fakt, iż decyzja może zostać wydana w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego. W tym zakresie Dyrektor Izby Celnej nie stwierdził uchybień.
Odnosząc się do zarzutów zawartych w piśmie procesowym złożonym przez stronę skarżącą w dniu [...], Dyrektor Izby Celnej nie zgodził się najpierw z twierdzeniem o wydaniu zaskarżonej decyzji przez organ niewłaściwy. Z treści obu decyzji wynika bowiem jednoznacznie, że decyzje wydały kompetentne organy - pierwszoinstancyj-ną Naczelnik Urzędu Celnego w L., drugoinstancyjną zaś Dyrektor Izby Celnej we W.
Co do zarzutu naruszenia przez organ drugiej instancji art. 65 § 5 Kodeksu celnego, Dyrektor Izby Celnej we W. powołał się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (m. in. wyroki z 20 lipca 2004 r., GSK 675/04 i GSK 675/04), które przyjęło, że zastrzeżony w art. 65 § 5 Kodeksu celnego trzyletni termin dotyczy wydania decyzji przez organ pierwszej instancji, gdyż do kompetencji tego organu należy weryfikacja wadliwego zgłoszenia celnego. Przepis ten nie wymaga, by decyzja wydana na jego podstawie miała przymiot ostateczności. W rozpoznawanej sprawie decyzja pierwszoinstancyjna o uznaniu zgłoszenia celnego za nieprawidłowe została wydana (i doręczona) stronie przed upływem trzech lat od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, a więc z zachowaniem terminu określonego w art. 65 § 5 Kodeksu celnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do dyspozycji art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.), sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W sprawach tych stosuje się jedynie dotychczasowe przepisy o wpisie i innych kosztach sądowych (art. 97 § 2).
Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy).
Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje również orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), w tym także na decyzje wydane na podstawie norm prawa celnego.
9
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
Kryterium legalności przewidziane w art. 1 § 2 ustawy ustrojowej umożliwia sądowi administracyjnemu wyeliminowanie z obrotu prawnego zarówno decyzji administracyjnej uchybiającej prawu materialnemu, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a), jak też rozstrzygnięcia dotkniętego wadą warunkującą wznowienie postępowania administracyjnego (lit. b), a także wydanego bez zachowania reguł postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit.
c).
Skarga nie może wzruszyć kwestionowanej decyzji, gdyż znajduje ona dostateczne podstawy w obowiązującym prawie materialnym, jej zaś wydanie zostało poprzedzone postępowaniem, w którym nie naruszono reguł proceduralnych w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Należy najpierw zauważyć, że organy celne niewadliwie zastosowały - zawarte w ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (zwanej dalej w skrócie "kcel") - unormowania stanowiące podstawy prawne wydania decyzji. Odnosi się to w szczególności do art. 262 kcel, według którego do postępowania celnego w sprawach celnych stosuje się przepisy działu IV Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego. Prawidłowo powołano się również na art. 83 kcel, przewidujący tzw. kontrolę postimportową, umożliwiającą kontrolę zgłoszeń celnych, obejmujących towary zwolnione, tj. używane na polskim obszarze celnym zgodnie z procedurą, którą zostały objęte. Według art. 83 § 2 kcel, po zwolnieniu towarów organ celny w celu upewnienia się o prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu celnym, może kontrolować np. dokumenty i dane handlowe dotyczące przywozu lub wywozu towarów objętych zgłoszeniem celnym. Kontrole takie mogą być przeprowadzane u podmiotu zgłaszającego, jak to wystąpiło w rozpoznawanej sprawie. Jeżeli kontrola stworzy podstawy do ustalenia, że przepisy celne zastosowano na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, wówczas organy celne podejmują działania zmierzające do właściwego zastosowania prawa celnego, z uwzględnieniem nowych danych (art. 83 § 1 kcel). W takim wypadku zastosowanie znajduje art. 65 § 4 pkt 2 kcel, na podstawie którego organ celny wydaje decyzję, w której uznaje zgłoszenie celne za nieprawidłowe. Decyzja taka może być wydana w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.
Organy celne niewadliwie ustaliły i przyjęły, że uczestnictwo strony w programie, określanym w dokumentach wewnętrznych jako "prace badawczo-rozwojowe", mieści się w zakresie pojęcia "prac rozwojowych" według art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) kcel, zwłaszcza gdy się uwzględni, że w prawodawstwie przez prace rozwojowe rozumienie się "prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod" (art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), a także "prowadzenie prac doświadczalnych opartych na istniejącej wiedzy uzyskanej z badań naukowych i/lub doświadczeń praktycznych, ukierunkowane przede wszystkim na wyprodukowanie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń, a także zastosowanie nowych procesów technologicznych, systemów i usług oraz na ulepszenie już istniejących" [rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844].
Program ten ułatwił stronie skarżącej rozwój sieci sklepów detalicznych (tzw. butików herbacianych), co spowodowało znaczne zwiększenie obrotów firmy i jej dochodów.
Uwzględniając ustalony stan faktyczny i odnosząc go do przywołanych przepisów, organy celne prawidłowo przyjęły, że strona skarżąca - płacąc za ujawnione rachunki -poniosła nieujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej, koszty prac rozwojowych, które na podstawie wspomnianych przepisów kcel powinny być wliczone do wartości celnej towaru.
10
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
Wartość ujawniona w rachunku (nr [...]z [...]) została doliczona do wartości importowanych przez stronę skarżącą towarów, zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu za zgłoszeniem celnym. Za kryteria przyjęto datę wystawienia rachunku oraz datę importu towarów handlowych. Wartości wskazane w wymienionym rachunku za prace badawczo-rozwojowe doliczono proporcjonalnie do wszystkich wartości pozycji SAD, co pozostaje w zgodzie z metodą przyporządkowania wydatków związanych z ujawnionymi fakturami do poszczególnych dostaw, z uwzględnieniem daty wystawienia ujawnionych faktur oraz daty zakupów towaru.
W kontekście niewadliwych ustaleń organów celnych nie znajdują dostatecznego uzasadnienia zarzuty naruszenia art. 23 § 1 i 2, art. 24 § 1, art. 25-28 i art. 30 § 1 pkt 2 lit. d) kcel.
Nie można również organom celnym zarzucić wadliwości co do posłużenia się w postępowaniu dokumentami zgromadzonymi i zbadanymi przez organy celne Republiki Federalnej Niemiec (raport o ustaleniach Głównego Urzędu Celnego w H. z dnia [...], co do przeprowadzenia weryfikacji dostaw przez firmę "B" GmbH polskiemu kontrahentowi A M. B., przesłany z pismem Celnego Urzędu Kryminalnego w K. z [...]), który to materiał dowodowy potwierdził zasadność wydania kwestionowanych przez stronę skarżącą decyzji.
Z dokumentacji tej niedwuznacznie wynika, ujawnione w firmie M. B. rachunki za tzw. prace badawczo-rozwojowe odbiegają w swej treści od rachunków za koszty, znajdujących się w księgowości niemieckiej firmy.
Z raportu wynika, że kontrahent zagraniczny nie przedstawił pisemnego zamówienia M.B. na usługi marketingowe, fazę rozwojową, szkolenie pracowników, badania i analizy.
Całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, materiały porównawcze, potwierdzają wiarygodność prawidłowość przyjętego przez organ celny założenia, że koszt prac badawczo-rozwojowych był świadczeniem części ceny za sprzedawane towary. Informacja strony niemieckiej potwierdziła wcześniejsze ustalenia organów polskich (kontrola u strony skarżącej), iż w rachunkach za towar została wykazana tylko część faktycznej ceny towarów, która była wyrównywana rachunkami za poniesione koszty.
Ocena postępowania prowadzonego przez organy celne nie pozwala podzielić stanowiska strony skarżącej o naruszeniu zasad procedury celnej. Wbrew zarzutom skargi organy celne działały na podstawie prawidłowo wskazanych przepisów prawa (art. 120 Ordynacji podatkowe), bez uchybienia regule ujętej w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Niewadliwie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające pozwoliło ustalić stan faktyczny sprawy, co czyni zadość wymaganiom art. 122 w związku z art. 180 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Nie można również zarzucić organom podatkowym naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów (art. 191 Ordynacji podatkowej), gdyż dokonując takiej oceny nie przekroczyły reguł poprawnego rozumowania, czy też zasad wynikających z doświadczenia życiowego. Nie jest także uchybieniem dyskwalifikującym zaskarżoną decyzję uchylenie pierwszoinstancyjnej decyzji w części dotyczącej podstawy prawnej i przekwalifikowanie jej z art. 65 § 4 pkt 2 lit. a) na art. 65 § 4 pkt 2 lit. b) kcel (z jednoczesnym utrzymaniem w mocy pozostałej części decyzji). Wprawdzie - w ocenie Sądu - zabieg taki nie wymagał częściowego uchylania decyzji, gdyż organ odwoławczy mógł dokonać stosownej korekty w uzasadnieniu swojego orzeczenia (podstawa prawna nie należy bowiem do osnowy decyzji), jednakże okoliczność ta nie miała wpływu na wynik sprawy.
Nie zasługują na uwzględnienie zarzuty strony skarżącej podniesione w piśmie uzupełniającym skargę.
Wbrew stanowisku strony, rozstrzygnięcia wydane zostały przez organy właściwe - naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej, i podpisane przez osoby upoważnione.
11
Sygnatura akt 3 I SA/Wr 4522/02
Należy bowiem zauważyć, że zaskarżona decyzja została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej we W., zaś rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne - z upoważnienia Naczelnika Urzędu Celnego w L., co jest dopuszczalne na podstawie art. 262 kcel w związku z art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej. Posłużenie się w nagłówku decyzji pieczęcią Urzędu Celnego w L. oraz Izby Celnej we W., przy jednoczesnym wydaniu decyzji przez funkcjonariusza celnego upoważnionego do takiej czynności przez właściwy organ celny (odpowiednio Naczelnika Urzędu Celnego w L. i Dyrektora Izby Celnej we W.), nie dyskwalifikuje takiego aktu. Nie ma zatem podstaw do sformułowania skutecznego zarzutu o naruszeniu art. 279 § 1 pkt 1 kcel, a tym samym do stwierdzenia nieważności decyzji obu instancji według art. 247 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
Niezasadny jest także zarzut naruszenia przez organy celne art. 65 § 5 kcel. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto, że przewidziany w tym przepisie trzyletni termin do wydania decyzji o uznaniu zgłoszenia celnego za nieprawidłowe dotyczy wydania decyzji przez organ pierwszej instancji, gdyż do kompetencji tego organu należy weryfikacja wadliwego zgłoszenia celnego. Przepis art. 65 § 5 kcel nie wymaga bowiem, by decyzja wydana na podstawie art. 65 § 4 kcel była decyzją ostateczną.
Odmiennego stanowiska nie uzasadnia podniesiony przez stronę skarżącą argument, że w stanie prawnym poprzedzającym nowelizację kcel (dokonaną ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej - Dz. U. Nr 120, poz. 1122), w terminie zastrzeżonym w art. 65 § 5 kcel, oprócz decyzji organu pierwszej instancji konieczne było wydanie decyzji ostatecznej przez organ odwoławczy. Przyjęcie takiego założenia było nieuprawnione. Celem dokonanej nowelizacji -polegającej na dodaniu w art. 230 § 5 kcel (mającego odpowiednie zastosowanie do wydania decyzji, o której mowa w art. 65 § 4 w związku art. 65 § 5a kcel) wniesienia odwołania, jako dodatkowej przyczyny powodującej zawieszenie biegu terminu do wydania decyzji - było wydłużenie czasu, w którym możliwe będzie uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe. Mając na uwadze ten zamiar ustawodawcy, nie można wykorzystywać faktu dodania art. 65 § 5a kcel, jako argumentu na rzecz wykładni art. 65 § 5 kcel idącej w kierunku przeciwnym - prowadzącej do skrócenia okresu, dającego organowi celnemu prawo zakwestionowania zgłoszenia celnego.
Przy ocenie kwestii dopuszczalności wydania przez organ odwoławczy (w stanie prawnym sprzed noweli z 23 kwietnia 2003 r.) decyzji ostatecznej po upływie terminu przewidzianego w art. 65 § 5 kcel, należy mieć na uwadze, iż przedawnienie prawa do wydania decyzji zostało ustalone w interesie dłużnika celnego, a to oznacza, że upływ terminu przedawnienia dopiero w postępowaniu odwoławczym nie może powodować, aby wadliwie ustalona przez organ pierwszej instancji kwota wynikająca z długu celnego nie mogła być skorygowana przez organ odwoławczy, na korzyść dłużnika celnego, jeżeli decyzja organu pierwszej instancji została wydana przed upływem terminu przewidzianego w art. 65 § 5 kcel.
W konsekwencji, nie znajduje uzasadnienia zarzut strony skarżącej o naruszeniu przez organy celne art. 65 § 5 kcel, a tym samym nie zaistniało sugerowane w skardze wydanie decyzji bez podstawy prawnej, co miałoby prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji według art. 247 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
Ponieważ wszczęte skargą M. B. postępowanie sądowe nie dostarczyło podstaw do postawienia organom celnym zarzutu naruszenia prawa według art. 145 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przeto - stosownie do dyspozycji art. 151 tej ustawy - należało orzec, jak w sentencji wyroku.
12

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI