I SA/WR 3602/02
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuWojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności wymiaru podatku od nieruchomości dla najemcy garażu, uznając, że obowiązek podatkowy nie ciążył na osobie niebędącej właścicielem ani samoistnym posiadaczem nieruchomości.
Sprawa dotyczyła wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wymierzających podatek od nieruchomości za lata 1996-2001 dla najemcy garażu, który nie był jego właścicielem ani samoistnym posiadaczem. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło stwierdzenia nieważności, uznając, że rozbieżność interpretacyjna przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jednak decyzje SKO, stwierdzając, że obowiązek podatkowy nie ciążył na najemcy garażu, który nie był odrębną nieruchomością, a błędne ustalenie zobowiązania podatkowego stanowi rażące naruszenie prawa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpoznał sprawę ze skargi J.K. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., które odmówiły stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. ustalających zobowiązanie w podatku od nieruchomości za lata 1996-2001. W. K., najemca garażu, wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji, argumentując, że jako najemca, a nie właściciel czy samoistny posiadacz, nie powinien być obciążany tym podatkiem, powołując się na uchwałę NSA. SKO odmówiło stwierdzenia nieważności, twierdząc, że rozbieżność w orzecznictwie dotycząca interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Sąd administracyjny uchylił jednak zaskarżone decyzje. W uzasadnieniu podkreślono, że pojęcie "rażącego naruszenia prawa" w prawie podatkowym wymaga odrębnego rozumienia, a obowiązek podatkowy musi wynikać wprost z ustawy. Sąd stwierdził, że najemca garażu, który nie był odrębną nieruchomością, nie podlegał obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości, a błędne ustalenie tego zobowiązania stanowiło rażące naruszenie prawa, uzasadniające uchylenie decyzji.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (3)
Odpowiedź sądu
Nie, najemca garażu, który nie jest odrębną nieruchomością, nie podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości.
Uzasadnienie
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na właścicielach lub samoistnych posiadaczach nieruchomości. Najemca lokalu niewyodrębnionego prawnie nie jest posiadaczem nieruchomości w rozumieniu przepisów, a zatem nie ciąży na nim obowiązek podatkowy.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylono_decyzję
Przepisy (6)
Główne
u.p.o.l. art. 2 § ust. 1 pkt 2-3
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Przepis ten budził wątpliwości interpretacyjne. Sąd uznał, że obowiązek podatkowy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 (posiadacz na podstawie umowy z właścicielem) nie obejmował najemcy lokalu niewyodrębnionego prawnie, który nie był nieruchomością w rozumieniu prawa cywilnego.
o.p. art. 247 § § 1 pkt 3
Ordynacja podatkowa
Dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa. Sąd uznał, że błędne ustalenie obowiązku podatkowego dla najemcy garażu było rażącym naruszeniem prawa.
Pomocnicze
k.c. art. 46 § § 1
Kodeks cywilny
Definicja nieruchomości na potrzeby prawa cywilnego, która powinna być stosowana również w prawie podatkowym przy braku odmiennych regulacji.
p.p.s.a. art. 145 § § 1 pkt 1 lit. a) i c)
Ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Podstawa do uchylenia zaskarżonej decyzji przez sąd administracyjny.
Ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych art. 97 § § 1
Przepis wprowadzający, określający właściwość sądu w sprawach wniesionych przed dniem 1 stycznia 2004r.
Konstytucja RP art. 217
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Obowiązek podatkowy musi wynikać z ustawy.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Najemca garażu, który nie jest odrębną nieruchomością, nie podlega obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości. Błędne ustalenie zobowiązania podatkowego wobec osoby, na której nie ciąży obowiązek podatkowy, stanowi rażące naruszenie prawa.
Odrzucone argumenty
Rozbieżność interpretacyjna przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Decyzje wymierzające podatek od nieruchomości nie naruszały prawa w sposób rażący w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.
Godne uwagi sformułowania
Obowiązku podatkowego nie można domniemywać, gdyż musi on wynikać z ustawy. Niewątpliwie zaprzeczeniem prawidłowego "załatwienia sprawy co do jej istoty" i rażącym naruszeniem prawa jest nałożenie na obywatela podatku w sytuacji, gdy nie ciąży na nim z mocy ustawy obowiązek podatkowy. Fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca.
Skład orzekający
Mirosława Rozbicka-Ostrowska
przewodniczący
Andrzej Szczerbiński
sędzia
Anetta Chołuj
asesor
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' w kontekście podatku od nieruchomości, obowiązek podatkowy najemcy lokalu niewyodrębnionego prawnie."
Ograniczenia: Dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca 2002 roku w zakresie definicji nieruchomości i obowiązku podatkowego. Późniejsze zmiany legislacyjne mogą wpływać na aktualność.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa pokazuje, jak kluczowa jest precyzyjna interpretacja przepisów podatkowych i jak istotne jest rozróżnienie między najmem a posiadaniem nieruchomości w kontekście obowiązku podatkowego. Pokazuje też, że nawet rutynowe sprawy podatkowe mogą mieć głęboki wymiar sprawiedliwości.
“Czy najemca garażu musi płacić podatek od nieruchomości? Sąd wyjaśnia kluczowe rozróżnienie.”
Sektor
nieruchomości
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyI SA/Wr 3602/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu Data orzeczenia 2004-11-16 Data wpływu 2002-10-10 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu Symbol z opisem 6115 Podatki od nieruchomości Hasła tematyczne Podatek od nieruchomości Sygn. powiązane II FSK 507/05 - Wyrok NSA z 2006-03-24 Skarżony organ Samorządowe Kolegium Odwoławcze Treść wyniku *Uchylono zaskarżoną decyzję Powołane przepisy Dz.U. 1991 nr 9 poz 31 art. 2 ust. 1 pkt 2-3 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Sentencja I SA/ Wr 3601/02- 3606/02 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Sędzia NSA Andrzej Szczerbiński, Asesor WSA Anetta Chołuj, Protokolant Michał Kazek, po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2004r. na rozprawie sprawy ze skargi J.K. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] nr ewid. [...] ustalających zobowiązanie w podatku od nieruchomości za lata 1996-2001 uchyla zaskarżone decyzje. Uzasadnienie Na podstawie umowy z dnia [...]W. K. wynajmował od Gminy W. garaż (boks) o powierzchni użytkowej 20 m2, położony przy ul. T. [...]. W dniu [...]doręczono mu sześć decyzji o numerze ewidencyjnym [...] w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za lata od 1996 do 2001. Ustalono go za poszczególne lata kolejno w kwotach [...],[...],[...],[...],[...] i [...]. Pismem z dnia [...]. W. K. wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji, a po jego śmierci w dniu [...]żona J. K. pismem z dnia [...] podtrzymała ten wniosek. Zarzucili, iż decyzje w sprawie podatku od nieruchomości wydano z rażącym naruszeniem prawa. W. K. nie był bowiem właścicielem lub samoistnym posiadaczem garażu, który nie był wyodrębniony prawnie, ale tylko jego najemcą. Powołano się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2001r. sygn. FPK 54/00, w której sąd wyraził pogląd, że posiadacz lokalu niewyodrębnionego prawnie nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzjami z dnia [...] o numerach od [...]do [...] odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji podnosząc, że decyzje wymierzające podatek od nieruchomości nie naruszały prawa w sposób rażący w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.), a od 1 stycznia 1997r. art. 2 ust. 1 pkt 3, podatek od nieruchomości ciążył na wszystkich osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynikało z umowy zawartej z właścicielem. Przepis ten budził wątpliwości w orzecznictwie, w związku z czym Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie pięciu sędziów, aby je wyjaśnić. Stojąc na gruncie tej uchwały przyjąć należy, że decyzje Prezydenta W. wymierzające W. K. podatek od nieruchomości od garażu, zajmowanego na podstawie umowy najmu i nie wyodrębnionego prawnie, są niezgodne z prawem, nie można jednak uznać, aby naruszały prawo w sposób rażący. Powołano orzeczenia sądowoadministracyjne, w których przedstawiono pogląd, iż rażące naruszenie prawa jest wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretacji prawa, a odmienność wykładni budzących wątpliwości przepisów prawa nie może być podstawą żądania stwierdzenia nieważności decyzji, których podstawą były takie przepisy. W odwołaniu od tych decyzji J. K. wniosła o ich uchylenie zarzucając, że interpretowanie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych nie może być dowolne i tendencyjne. Bezprawnie ustalono w stosunku do najemcy podatek za 5 lat, co jest niesprawiedliwe, krzywdzące i rażąco narusza prawo, skoro brak było do tego podstawy ustawowej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzjami z dnia [...]o numerach od [...] do [...]utrzymało swoje decyzje z dnia [...]. w mocy. Podkreślono, że postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji podatkowych jest nadzwyczajnym, wyjątkowym środkiem weryfikacji takich rozstrzygnięć. W rozpatrywanej sprawie nie zaistniała żadna z przesłanek uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, o których mowa w art. 247 § 1 pkt 1-8 Ordynacji podatkowej. W szczególności w świetle nieprecyzyjnie sformułowanej i budzącej wątpliwości interpretacyjne treści przepisu art. 2 pkt 2, a następnie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych uznanie W. K. za posiadacza zależnego, na którym spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości, nie może świadczyć o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w związku z nową, odmienną interpretacją przepisu, wynikającą z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2001r. Uchwała ta wpłynie zapewne na zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej, ale nie może skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji wcześniej wydanych. W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego J. K. podtrzymała dotychczasowe zarzuty, a organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę zajmowane dotąd stanowisko. W związku z wniesieniem skargi przed dniem 1 stycznia 2004r. sprawa zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1271 ze zm.) podlegała rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270). Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Znaczenie prawne pojęcia "rażące naruszenie prawa" pozostaje przedmiotem sporu zarówno w doktrynie prawa jak i w orzecznictwie (por. J. Borkowski w "Ordynacja podatkowa - komentarz 2004", Wyd. UNIMEX Wrocław 2004r. str. 841- 843, R. Kubacki "Rażące naruszenie prawa - problemy interpretacyjne" Monitor Podatkowy nr 11 z 1997r. str. 330-334 oraz H. Dzwonkowski "Stwierdzenie nieważności podatkowej decyzji wymiarowej z powodu rażącego naruszenia prawa" Monitor Podatkowy nr 9 z 2004r. str. 11- 15). Przy braku uniwersalnych kryteriów stwierdzania nieważności w zasadzie panuje jednak zgodność co do tego, iż orzekając o "rażącym naruszeniu prawa" organ podatkowy nie działa na zasadzie uznania administracyjnego, jak również co do tego, iż naruszenie prawa będzie miało cechę "rażącego" jeżeli czynność postępowania organu podatkowego lub istota załatwienia sprawy są w swej treści zaprzeczeniem obowiązującej regulacji prawnej. Stwierdzenie nieważności decyzji jest bowiem instytucją procesową stwarzającą możliwość eliminacji z obrotu prawnego decyzji dotkniętych wadami materialnoprawnymi, które powodują nieprawidłowe ukształtowanie stosunku materiałnoprawnego zarówno pod względem podmiotowym jak również przedmiotowym (J. Borkowski, jw. str. 843 oraz "Zmiana i uchylanie ostatecznych decyzji administracyjnych", Warszawa 1967r. str. 115-116). Zwraca się przy tym uwagę na to, iż zasady orzekania w sprawach o stwierdzenie nieważności wypracowane dla ogólnego postępowania administracyjnego tylko w ograniczonym zakresie mogą być przydatne do orzekania w sprawach podatkowych. W tych sprawach pierwszą czynnością powinno być ustalenie, czy stosunek prawnopodatkowy został prawidłowo ujawniony i ukształtowany, tj. czy osoba, której dotyczyła decyzja była podatnikiem i czy zobowiązanie podatkowe zostało ustalone w prawidłowej wysokości. Zobowiązanie podatkowe i jego wysokość muszą mieć bowiem umocowanie w normach ustawowych kształtujących prawa i obowiązki podatnika. Konieczne w związku z tym staje się odrębne rozumienie pojęcia "rażącego naruszenia prawa" i stwierdzania nieważności decyzji podatkowej. W tych przypadkach wysokość podatku odzwierciedla prawo i wobec tego zarówno istnienie zobowiązania podatkowego jak i jego wysokość powinny być uznane za samodzielne (samoistne) kryterium oceny rażącego naruszenia prawa materialnego (H. Dzwonkowski, jw. str. 14). W rozważaniach na temat pojęcia "rażącego naruszenia prawa" na gruncie prawa podatkowego nie można pominąć zasady zaufania obywateli do państwa i do stanowionego prawa, traktowanej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako pochodna zasady państwa prawa. Zasada ta poddaje ochronie konstytucyjnej zaufanie obywatela nie tylko do litery prawa, ale także do sposobu jego interpretacji. Przepis o niejednoznacznej (nieprecyzyjnej) treści nie może interpretowany na niekorzyść podatnika i nie może on ponosić skutków jego błędnej interpretacji. Obowiązku podatkowego nie można domniemywać, gdyż musi on wynikać z ustawy (art. 217 Konstytucji). Niewątpliwie zaprzeczeniem prawidłowego "załatwienia sprawy co do jej istoty" i rażącym naruszeniem prawa jest nałożenie na obywatela podatku w sytuacji, gdy nie ciąży na nim z mocy ustawy obowiązek podatkowy. Fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca. W związku z tym podatnik nie powinien być obciążony żadnym świadczeniem pieniężnym poza takim, jakie jest możliwe do przewidzenia na podstawie ustawy podatkowej (por. wyrok SN z dnia 22 października 1992r., III ARN 50/92, OSNC z 1993r. nr 10, poz. 181, oraz glosa aprobująca C. Kosikowskiego, OSP z 1994r. nr 3, poz. 39). Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić trzeba, że przepis art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach lokalnych nakładał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na wymienione w nim podmioty (w tym osoby fizyczne), które były posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub na podstawie innego tytułu prawnego. Obowiązujący do końca 1996r. art. 2 pkt 2 ustawy mówił o osobach będących posiadaczami zależnymi lub zarządzającymi nieruchomościami. Tak ustalony obowiązek podatkowy został bliżej skonkretyzowany w kolejnym przepisie – w art. 3 ustawy. Konkretyzacja ta nie mogła poszerzyć i w rzeczywistości nie poszerzała przedmiotu opodatkowania, choć właśnie na takim błędnym przekonaniu zbudowana została koncepcja opodatkowania lokali nie będących odrębnymi nieruchomościami (np. wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 1995r., sygn. akt I SA/Wr 40/95). Wniosek o obowiązku podatkowym nie mógł być wyprowadzany z przepisu uściślającego przedmiot opodatkowania oraz z przepisu ustalającego sposób obliczania podstawy opodatkowania. Przy braku ustawowej definicji "nieruchomości" nie było podstaw do tego, by to pojęcie cywilnoprawne użyte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należało rozumieć inaczej aniżeli w prawie cywilnym. Na osobach, które nie były posiadaczami nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nie ciążył zatem obowiązek podatkowy. Stanowisko takie znajdowało dodatkowe wsparcie w treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis nakładał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na podmioty, które posiadały bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części. O "części nieruchomości" nie było natomiast mowy w odniesieniu do podatników, o których mowa była w art. 2 ust. 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy, tj. których posiadanie było oparte na umowie zawartej z właścicielem lub na innym tytule prawnym. Stanowisko Kolegium, które legło u podstaw zaskarżonej decyzji, tj. iż "rażące naruszenie prawa" wykluczał sam fakt rozbieżnej interpretacji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach wymagało uzupełnienia. Jak bowiem zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 maja 2004r. (FSK 2/04, ONSAiWSA z 2004r. nr 1, poz. 6) rozbieżność orzecznictwa sądowego sama przez się nie wyklucza możliwości, iż jeden ze sprzecznych ze sobą poglądów wyrażonych w tym orzecznictwie jest na tyle wadliwy, że jego przyjęcie przez organ podatkowy stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. O wykluczeniu naruszenia prawa w stopniu rażącym można mówić wyłącznie wówczas, gdy na gruncie danego przepisu możliwy jest wybór różnych jego interpretacji, z których każda daje się uzasadnić z jednakową mocą. Odnosząc się do wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego zauważyć należało, iż argumentacja w nich zawarta ograniczała się do wykazania istnienia obowiązku podatkowego posiadacza zależnego w związku z zawartą umową najmu nieruchomości, bez ustalenia pojęcia nieruchomości na potrzeby ustawy i oceny w tym kontekście charakteru lokalu niewyodrębnionego prawnie. Linia orzecznictwa nie była przy tym jednolita, zaś w glosach krytycznych do wyroku NSA z dnia 27 lipca 1995r. (sygn. akt III SA 284/95) zwracano uwagę na to, iż nie każdy lokal w budynku gminy stanowi nieruchomość w rozumieniu przepisów regulujących konstrukcję podatku od nieruchomości oraz, że część budynku, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest nieruchomością lokalową, jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowi odrębny przedmiot własności (vide glosy L. Etela, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z 1997r. nr 1 poz. 25 oraz Glosa z 2000r. nr 11 str. 16-18). To krytyczne stanowisko podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, który we wskazanej już uchwale z dnia 25 czerwca 2001r. wyjaśnił, iż osoba fizyczna będąca najemcą lokalu niewyodrębnionego prawnie nie mieściła się w zakresie wyznaczonym hipotezą art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. nie ciążył na niej obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Poglądy przedstawione wyżej sformułował już Wojewódzki Sąd Administracyjny i szeroko uzasadnił w wyroku z dnia 14 października 2004r. sygn. I SA/Wr 3191-3196/02. Sąd w obecnym składzie stanowisko takie podziela. W okolicznościach faktycznych rozpoznawanej sprawy nie budziło wątpliwości, że W. K. zawierając w dniu [...]umowę najmu garażu stał się posiadaczem lokalu użytkowego, który nie był odrębną nieruchomością, a zatem z tego tytułu nie ciążył na nim obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Okoliczności, czy w tych warunkach adresowana do skarżącego decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe naruszyła prawo w sposób rażący w wyżej podanym rozumieniu nie były przedmiotem oceny Kolegium. Z powyższych względów na postawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, powołanej wyżej, uchylono zaskarżone decyzje. Nie orzekano na podstawie art. 209 tej ustawy o zwrocie kosztów postępowania, ponieważ strona skarżąca nie złożyła stosownego wniosku, zaś z uwagi na charakter decyzji odstąpiono od orzekania o jej wykonalności.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI