I SA/Wr 1902/03

Wojewódzki Sąd Administracyjny we WrocławiuWrocław2005-01-18
NSApodatkoweWysokawsa
podatek od nieruchomościnajemlokal użytkowyposiadacz zależnyrażące naruszenie prawastwierdzenie nieważności decyzjiustawa o podatkach i opłatach lokalnychNSAWSA

WSA we Wrocławiu uchylił decyzję SKO odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości dla najemcy lokalu niewyodrębnionego prawnie, uznając, że obowiązek podatkowy nie ciążył na skarżącym.

Sprawa dotyczyła skargi H.S. na decyzję SKO odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej podatek od nieruchomości za 2001 rok. Skarżący, najemca lokalu użytkowego niewyodrębnionego prawnie, argumentował, że zgodnie z uchwałą NSA z 2001 roku, nie ciąży na nim obowiązek podatkowy. SKO odmówiło stwierdzenia nieważności, uznając, że rozbieżność interpretacyjna przepisu nie stanowi rażącego naruszenia prawa. WSA we Wrocławiu uchylił zaskarżoną decyzję, podzielając stanowisko, że najemca lokalu niewyodrębnionego prawnie nie jest posiadaczem nieruchomości w rozumieniu ustawy i nie ciąży na nim obowiązek podatkowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpoznał sprawę ze skargi H.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., która utrzymała w mocy decyzję Prezydenta W. ustalającą podatek od nieruchomości za 2001 rok. Skarżący, będący najemcą lokalu użytkowego na podstawie umowy z Gminą W., wystąpił o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej, powołując się na uchwałę NSA z 2001 roku, zgodnie z którą obowiązek podatkowy nie ciąży na najemcy lokalu niewyodrębnionego prawnie. SKO odmówiło stwierdzenia nieważności, argumentując, że odmienność wykładni przepisów nie stanowi rażącego naruszenia prawa w rozumieniu Ordynacji podatkowej. WSA we Wrocławiu, podzielając stanowisko skarżącego i wcześniejsze orzecznictwo NSA, uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd podkreślił, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' w prawie podatkowym wymaga odrębnego rozumienia, a obowiązek podatkowy musi wynikać wprost z ustawy. W ocenie Sądu, najemca lokalu użytkowego, który nie stanowi odrębnej nieruchomości, nie jest posiadaczem nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a zatem nie ciąży na nim obowiązek podatkowy. Sąd wskazał, że błędna interpretacja przepisów, która prowadzi do nałożenia podatku na osobę niebędącą podatnikiem z mocy ustawy, stanowi rażące naruszenie prawa.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (3)

Odpowiedź sądu

Nie, najemca lokalu użytkowego niewyodrębnionego prawnie nie jest posiadaczem nieruchomości w rozumieniu ustawy i nie ciąży na nim obowiązek podatkowy.

Uzasadnienie

Sąd uznał, że pojęcie nieruchomości na potrzeby ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy rozumieć zgodnie z prawem cywilnym. Lokal niewyodrębniony prawnie nie jest nieruchomością, a zatem najemca nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Błędne nałożenie obowiązku podatkowego na osobę, na której nie ciąży on z mocy ustawy, stanowi rażące naruszenie prawa.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

uchylono_decyzję

Przepisy (4)

Główne

u.p.o.l. art. 2 § ust. 1 pkt 3

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Przepis ten, w brzmieniu obowiązującym w spornym okresie, nie nakładał obowiązku podatkowego na najemcę lokalu użytkowego, który nie stanowił odrębnej nieruchomości.

Pomocnicze

o.p. art. 247 § § 1 pkt 3

Ordynacja podatkowa

Dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa.

k.c. art. 46 § § 1

Kodeks cywilny

Definicja nieruchomości na potrzeby prawa cywilnego, która powinna być stosowana przy interpretacji ustawy podatkowej.

Konstytucja RP art. 217

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek podatkowy musi wynikać z ustawy.

Argumenty

Skuteczne argumenty

Najemca lokalu użytkowego niewyodrębnionego prawnie nie jest posiadaczem nieruchomości w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy nie może być domniemany i musi wynikać wprost z ustawy. Nałożenie podatku na osobę, na której nie ciąży obowiązek podatkowy z mocy ustawy, stanowi rażące naruszenie prawa.

Odrzucone argumenty

Argumentacja SKO, że rozbieżność interpretacyjna przepisu wyklucza rażące naruszenie prawa. Pogląd, że decyzja wymierzająca podatek od nieruchomości najemcy lokalu niewyodrębnionego prawnie nie naruszyła prawa w sposób rażący.

Godne uwagi sformułowania

nie można uznać, aby naruszała prawo w sposób rażący nie każdy lokal w budynku gminy stanowi nieruchomość w rozumieniu przepisów regulujących konstrukcję podatku od nieruchomości obowiązku podatkowego nie można domniemywać, gdyż musi on wynikać z ustawy zaprzeczeniem prawidłowego 'załatwienia sprawy co do jej istoty' i rażącym naruszeniem prawa jest nałożenie na obywatela podatku w sytuacji, gdy nie ciąży na nim z mocy ustawy obowiązek podatkowy

Skład orzekający

Andrzej Szczerbiński

sprawozdawca

Jadwiga Danuta Mróz

przewodniczący

Marta Semiczek

członek

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Wysoka

Powoływalne dla: "Interpretacja pojęcia 'nieruchomość' na potrzeby podatku od nieruchomości, status prawny najemcy lokalu niewyodrębnionego, pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' w postępowaniu podatkowym."

Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca 2002 roku (w zakresie definicji nieruchomości i sposobu ustalania obowiązku podatkowego). Późniejsze zmiany legislacyjne mogą wpływać na jego bezpośrednie zastosowanie.

Wartość merytoryczna

Ocena: 7/10

Sprawa dotyczy powszechnego podatku od nieruchomości i jego interpretacji, co jest istotne dla wielu podatników. Wyjaśnia kluczowe pojęcia jak 'nieruchomość' i 'rażące naruszenie prawa' w kontekście podatkowym.

Czy najemca lokalu użytkowego musi płacić podatek od nieruchomości? WSA wyjaśnia.

Sektor

nieruchomości

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
I SA/Wr 1902/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu
Data orzeczenia
2005-01-18
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-07-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Szczerbiński /sprawozdawca/
Jadwiga Danuta Mróz /przewodniczący/
Marta Semiczek
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Podatek od nieruchomości
Sygn. powiązane
II FSK 779/05 - Wyrok NSA z 2006-05-25
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 1991 nr 9 poz 31
art. 2 ust. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz, Asesor WSA Marta Semiczek, Sędzia NSA Andrzej Szczerbiński (sprawozdawca), Protokolant Anna Szokalska-Kruś, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2005r. na rozprawie sprawy ze skargi H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] nr ewid. [...] ustalającej podatek od nieruchomości za 2001 rok uchyla zaskarżoną decyzję.
Uzasadnienie
Na podstawie umowy z dnia [...]H. S. wynajął od Gminy W. na okres 5 lat lokal użytkowy o powierzchni [...] m2 we W. przy ul. G. [...]. W dniu [...] doręczono mu decyzję Prezydenta W. z dnia [...] nr ewid. [...] ustalającą podatek od nieruchomości za 2001r. w wysokości [...]. Pismem z dnia [...] podatnik wystąpił o stwierdzenie nieważności tej decyzji, powołując się na uchwałę pięciu sędziów NSA z dnia 25 czerwca 2001r. sygn. FSK 4/00, z której wynikać miało, iż nie ciąży na nim obowiązek płacenia podatku od wynajmowanej nieruchomości, nie wyodrębnionej prawnie.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z dnia [...] nr [...] odmówiło stwierdzenia nieważności podnosząc, że decyzja wymierzająca podatek od nieruchomości nie naruszyła prawa w sposób rażący w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.), podatek od nieruchomości ciążył na wszystkich osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynikało z umowy zawartej z właścicielem. Przepis ten budził wątpliwości w orzecznictwie, w związku z czym Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie pięciu sędziów, aby je wyjaśnić. Stojąc na gruncie tej uchwały przyjąć należy, że decyzja Prezydenta W. wymierzające H.S. podatek od nieruchomości od lokalu użytkowego, zajmowanego na podstawie umowy najmu i nie wyodrębnionego prawnie, jest niezgodna z prawem, nie można jednak uznać, aby naruszała prawo w sposób rażący. Powołano orzeczenia sądowoadministracyjne, w których przedstawiono pogląd, iż rażące naruszenie prawa jest wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretacji prawa, a odmienność wykładni budzących wątpliwości przepisów prawa nie może być podstawą żądania stwierdzenia nieważności decyzji, których podstawą były takie przepisy.
W odwołaniu od tej decyzji H. S. wniósł o jej uchylenie zarzucając, że interpretowanie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych nie może być dowolne i tendencyjne, nie może też prowadzić do rozstrzygnięć poszerzających zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości. Taka wykładnia jest sprzeczna z Konstytucją, a oparta na niej decyzja rażąco narusza prawo.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z dnia [...] nr [...] utrzymało swoją decyzję z dnia [...] w mocy. Podkreślono, że postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji podatkowych jest nadzwyczajnym, wyjątkowym środkiem weryfikacji takich rozstrzygnięć. W rozpatrywanej sprawie nie zaistniała żadna z przesłanek uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, o których mowa w art. 247 § 1 pkt 1-8 Ordynacji podatkowej. W szczególności w świetle nieprecyzyjnie sformułowanej i budzącej wątpliwości interpretacyjne treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych uznanie H. S. za posiadacza zależnego, na którym spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości, nie może świadczyć o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w związku z nową, odmienną interpretacją przepisu, wynikającą z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2001r. Uchwała ta wpłynie zapewne na zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej, ale nie może skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji wcześniej wydanych.
W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego H. S. podtrzymał dotychczasowe zarzuty, a organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę zajmowane dotąd stanowisko.
W związku z wniesieniem skargi przed dniem 1 stycznia 2004r. sprawa zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1271 ze zm.) podlegała rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Znaczenie prawne pojęcia "rażące naruszenie prawa" pozostaje przedmiotem sporu zarówno w doktrynie prawa jak i w orzecznictwie (por. J. Borkowski w "Ordynacja podatkowa - Komentarz 2004", Wyd. UNIMEX Wrocław 2004r. str. 841- 843, R. Kubacki "Rażące naruszenie prawa - problemy interpretacyjne" Monitor Podatkowy nr 11 z 1997r. str. 330-334 oraz H. Dzwonkowski "Stwierdzenie nieważności podatkowej decyzji wymiarowej z powodu rażącego naruszenia prawa" Monitor Podatkowy nr 9 z 2004r. str. 11- 15). Przy braku uniwersalnych kryteriów stwierdzania nieważności w zasadzie panuje jednak zgodność co do tego, iż orzekając o "rażącym naruszeniu prawa" organ podatkowy nie działa na zasadzie uznania administracyjnego, jak również co do tego, iż naruszenie prawa będzie miało cechę "rażącego", jeżeli czynność postępowania organu podatkowego lub istota załatwienia sprawy są w swej treści zaprzeczeniem obowiązującej regulacji prawnej. Stwierdzenie nieważności decyzji jest bowiem instytucją procesową stwarzającą możliwość eliminacji z obrotu prawnego decyzji dotkniętych wadami materialnoprawnymi, które powodują nieprawidłowe ukształtowanie stosunku materialnoprawnego zarówno pod względem podmiotowym jak również przedmiotowym (J. Borkowski, jw. str. 843 oraz "Zmiana i uchylanie ostatecznych decyzji administracyjnych", Warszawa 1967r. str. 115-116). Zwraca się przy tym uwagę na to, iż zasady orzekania w sprawach o stwierdzenie nieważności wypracowane dla ogólnego postępowania administracyjnego tylko w ograniczonym zakresie mogą być przydatne do orzekania w sprawach podatkowych. W tych sprawach pierwszą czynnością powinno być ustalenie, czy stosunek prawnopodatkowy został prawidłowo ujawniony i ukształtowany, tj. czy osoba, której dotyczyła decyzja była podatnikiem i czy zobowiązanie podatkowe zostało ustalone w prawidłowej wysokości. Zobowiązanie podatkowe i jego wysokość muszą mieć bowiem umocowanie w normach ustawowych kształtujących prawa i obowiązki podatnika. Konieczne w związku z tym staje się odrębne rozumienie pojęcia "rażącego naruszenia prawa" i stwierdzania nieważności decyzji podatkowej. W tych przypadkach wysokość podatku odzwierciedla prawo i wobec tego zarówno istnienie zobowiązania podatkowego jak i jego wysokość powinny być uznane za samodzielne (samoistne) kryterium oceny rażącego naruszenia prawa materialnego (H. Dzwonkowski, jw. str. 14).
W rozważaniach na temat pojęcia "rażącego naruszenia prawa" na gruncie prawa podatkowego nie można pominąć zasady zaufania obywateli do państwa i do stanowionego prawa, traktowanej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako pochodna zasady państwa prawa. Zasada ta poddaje ochronie konstytucyjnej zaufanie obywatela nie tylko do litery prawa, ale także do sposobu jego interpretacji. Przepis o niejednoznacznej (nieprecyzyjnej) treści nie może być interpretowany na niekorzyść podatnika i nie może on ponosić skutków jego błędnej interpretacji. Obowiązku podatkowego nie można domniemywać, gdyż musi on wynikać z ustawy (art. 217 Konstytucji). Niewątpliwie zaprzeczeniem prawidłowego "załatwienia sprawy co do jej istoty" i rażącym naruszeniem prawa jest nałożenie na obywatela podatku w sytuacji, gdy nie ciąży na nim z mocy ustawy obowiązek podatkowy. Fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca. W związku z tym podatnik nie powinien być obciążony żadnym świadczeniem pieniężnym poza takim, jakie jest możliwe do przewidzenia na podstawie ustawy podatkowej (por. wyrok SN z dnia 22 października 1992r., sygn. III ARN 50/92, OSNC z 1993r. nr 10, poz. 181 oraz glosa aprobująca C. Kosikowskiego, OSP z 1994r. nr 3, poz. 39).
Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić trzeba, że przepis art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach lokalnych nakładał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na wymienione w nim podmioty (w tym osoby fizyczne), które były posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub na podstawie innego tytułu prawnego. Obowiązujący do końca 1996r. art. 2 pkt 2 ustawy mówił o osobach będących posiadaczami zależnymi lub zarządzającymi nieruchomościami. Tak ustalony obowiązek podatkowy został bliżej skonkretyzowany w kolejnym przepisie – w art. 3 ustawy. Konkretyzacja ta nie mogła poszerzyć i w rzeczywistości nie poszerzała przedmiotu opodatkowania, choć właśnie na takim błędnym przekonaniu zbudowana została koncepcja opodatkowania lokali nie będących odrębnymi nieruchomościami (np. wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 1995r., sygn. I SA/Wr 40/95). Wniosek o obowiązku podatkowym nie mógł być wyprowadzany z przepisu uściślającego przedmiot opodatkowania oraz z przepisu ustalającego sposób obliczania podstawy opodatkowania.
Przy braku ustawowej definicji "nieruchomości" nie było podstaw do tego, by to pojęcie cywilnoprawne użyte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należało rozumieć inaczej aniżeli w prawie cywilnym. Na osobach, które nie były posiadaczami nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nie ciążył zatem obowiązek podatkowy. Stanowisko takie znajdowało dodatkowe wsparcie w treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis nakładał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na podmioty, które posiadały bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części. O "części nieruchomości" nie było natomiast mowy w odniesieniu do podatników, o których mowa była w art. 2 ust. 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy, tj. których posiadanie było oparte na umowie zawartej z właścicielem lub na innym tytule prawnym.
Stanowisko Kolegium, które legło u podstaw zaskarżonej decyzji, tj. iż "rażące naruszenie prawa" wykluczał sam fakt rozbieżnej interpretacji art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach wymagało uzupełnienia. Jak bowiem zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 maja 2004r. (FSK 2/04, ONSAiWSA z 2004r. nr 1, poz. 6) rozbieżność orzecznictwa sądowego sama przez się nie wyklucza możliwości, iż jeden ze sprzecznych ze sobą poglądów wyrażonych w tym orzecznictwie jest na tyle wadliwy, że jego przyjęcie przez organ podatkowy stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. O wykluczeniu naruszenia prawa w stopniu rażącym można mówić wyłącznie wówczas, gdy na gruncie danego przepisu możliwy jest wybór różnych jego interpretacji, z których każda daje się uzasadnić z jednakową mocą. Odnosząc się do wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego zauważyć należało, iż argumentacja w nich zawarta ograniczała się do wykazania istnienia obowiązku podatkowego posiadacza zależnego w związku z zawartą umową najmu nieruchomości, bez ustalenia pojęcia nieruchomości na potrzeby ustawy i oceny w tym kontekście charakteru lokalu niewyodrębnionego prawnie. Linia orzecznictwa nie była przy tym jednolita, zaś w glosach krytycznych do wyroku NSA z dnia 27 lipca 1995r. sygn. III SA 284/95 zwracano uwagę na to, iż nie każdy lokal w budynku gminy stanowi nieruchomość w rozumieniu przepisów regulujących konstrukcję podatku od nieruchomości oraz że część budynku, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest nieruchomością lokalową, jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowi odrębny przedmiot własności (vide glosy L. Etela, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego z 1997r. nr 1 poz. 25 oraz Glosa z 2000r. nr 11 str. 16-18). To krytyczne stanowisko podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, który we wskazanej już uchwale z dnia 25 czerwca 2001r. wyjaśnił, iż osoba fizyczna będąca najemcą lokalu niewyodrębnionego prawnie nie mieściła się w zakresie wyznaczonym hipotezą art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. nie ciążył na niej obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.
Poglądy przedstawione wyżej sformułował już Wojewódzki Sąd Administracyjny i szeroko uzasadnił w wyroku z dnia [...] sygn. [...]. Sąd w obecnym składzie stanowisko takie podziela.
W okolicznościach faktycznych rozpoznawanej sprawy nie budziło wątpliwości, że H.S. zawierając w dniu [...] umowę najmu stał się posiadaczem lokalu użytkowego, który nie był odrębną nieruchomością, a zatem z tego tytułu nie ciążył na nim obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Okoliczności, czy w tych warunkach adresowana do skarżącego decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe naruszyła prawo w sposób rażący w wyżej podanym rozumieniu nie były przedmiotem oceny Kolegium.
Z powyższych względów na postawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, powołanej wyżej, uchylono zaskarżoną decyzję.
Nie orzekano na podstawie art. 209 tej ustawy o zwrocie kosztów postępowania, ponieważ strona skarżąca nie złożyła stosownego wniosku, zaś z uwagi na charakter decyzji odstąpiono od orzekania o jej wykonalności.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI