I SA/Op 656/24
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuWojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uznając ją za przedwczesną i naruszającą przepisy o postępowaniu, mimo że nie stwierdził przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Sprawa dotyczyła decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) uchylającej decyzję Prezydenta Miasta w sprawie podatku od nieruchomości za 2018 rok i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia. Skarżąca spółka zarzucała przedawnienie zobowiązania oraz brak merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez SKO. Sąd uznał, że postępowanie karne skarbowe skutecznie zawiesiło bieg terminu przedawnienia, oddalając ten zarzut. Jednakże, Sąd stwierdził, że SKO niezasadnie zastosowało przepis o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, naruszając tym samym przepisy postępowania i zasadę szybkości postępowania, co doprowadziło do uchylenia zaskarżonej decyzji.
Przedmiotem skargi była decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z dnia 29.02.2024 r., która uchyliła decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28.11.2022 r. określającą zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2018 r. i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia. Skarżąca spółka T. Sp. z o.o. podniosła zarzuty naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej, w tym przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz braku merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez SKO. Sąd administracyjny w Opolu, po analizie akt sprawy, uznał, że zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego jest niezasadny, ponieważ wszczęcie postępowania karnego skarbowego skutecznie zawiesiło bieg terminu przedawnienia. Sąd podkreślił, że postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte w oparciu o materiał dowodowy i zawiadomienie skierowane do organu karnego skarbowego, a jego umorzenie z powodu braku znamion czynu zabronionego nie świadczy o instrumentalnym charakterze wszczęcia. Niemniej jednak, Sąd stwierdził, że SKO niezasadnie zastosowało przepis art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej, uchylając decyzję organu pierwszej instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd uznał, że organ odwoławczy nie wykazał, iż rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części, ani że nie było możliwości uzupełnienia dowodów w postępowaniu odwoławczym. W ocenie Sądu, SKO naruszyło tym samym przepisy postępowania, w tym zasadę szybkości postępowania, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W związku z tym, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO i zasądził od organu na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (3)
Odpowiedź sądu
Tak, jeśli postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte w dobrej wierze i nie miało instrumentalnego charakteru, a podatnik został o nim skutecznie zawiadomiony.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte w celu zbadania podejrzenia popełnienia przestępstwa, a nie wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Umorzenie postępowania z powodu braku znamion czynu zabronionego nie przesądza o instrumentalności jego wszczęcia, zwłaszcza gdy organ prowadzący postępowanie karne skarbowe podejmował czynności procesowe.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylono_decyzję
Przepisy (17)
Główne
O.p. art. 233 § 2
Ordynacja podatkowa
Pomocnicze
O.p. art. 70 § 1
Ordynacja podatkowa
O.p. art. 70 § 6
Ordynacja podatkowa
O.p. art. 70 § 7
Ordynacja podatkowa
O.p. art. 70c
Ordynacja podatkowa
O.p. art. 229
Ordynacja podatkowa
u.p.o.l. art. 1a § 1
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
u.p.o.l. art. 1 § 1
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
upb art. 3 § 3
Ustawa - Prawo budowlane
upb art. 3 § 3a
Ustawa - Prawo budowlane
upb art. 3 § 9
Ustawa - Prawo budowlane
upb art. 1 § 1
Ustawa - Prawo budowlane
p.p.s.a. art. 145 § 1
Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.p.s.a. art. 134 § 1
Ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
k.k.s. art. 56 § 1
Kodeks karny skarbowy
k.k.s. art. 6 § 2
Kodeks karny skarbowy
k.k.s. art. 37 § 1
Kodeks karny skarbowy
Argumenty
Skuteczne argumenty
Organ odwoławczy nie wykazał, że rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Organ odwoławczy nie wykazał, że nie było możliwości uzupełnienia dowodów w postępowaniu odwoławczym na podstawie art. 229 O.p. Długotrwałość postępowania i wielokrotne uchylanie decyzji wskazują na naruszenie zasady szybkości postępowania.
Odrzucone argumenty
Zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego - Sąd uznał, że bieg terminu przedawnienia został skutecznie zawieszony.
Godne uwagi sformułowania
organ odwoławczy niezasadnie zastosował w niniejszej sprawie przepis art. 233 § 2 O.p. organ w zaskarżonej decyzji nie wykazał konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części dotychczasowy przebieg postępowania nie daje żadnych gwarancji, iż sprawa przy ponownym jej rozpoznaniu zostanie należycie rozpatrzona
Skład orzekający
Aleksandra Sędkowska
przewodniczący sprawozdawca
Grzegorz Gocki
sędzia
Anna Komorowska-Kaczkowska
asesor sądowy
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dotyczących przekazywania spraw do ponownego rozpatrzenia przez organ odwoławczy (art. 233 § 2 O.p.) oraz zasady szybkości postępowania podatkowego."
Ograniczenia: Dotyczy specyfiki postępowania podatkowego i stosowania przepisów Ordynacji podatkowej.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy kluczowych kwestii proceduralnych w postępowaniu podatkowym, takich jak przedawnienie i rola organu odwoławczego, co jest istotne dla praktyków. Długotrwałość postępowania i wielokrotne uchylanie decyzji dodają jej dramatyzmu.
“Sąd uchyla decyzję SKO po raz trzeci – czy organy podatkowe tracą kontrolę nad terminami?”
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyI SA/Op 656/24 - Wyrok WSA w Opolu
Data orzeczenia
2025-10-15
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2024-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
A. Komorowska-Kaczkowska
Aleksandra Sędkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Grzegorz Gocki
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2023 poz 2383
art. 233 par. 2, art. 70 par. 6 pkt 1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.)
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Sędkowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Gocki Asesor sądowy WSA Anna Komorowska-Kaczkowska Protokolant Starszy inspektor sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2025 r. sprawy ze skargi T. Spółki z o.o. w D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 lutego 2024 r., nr SKO.40.94.2023.po w przedmiocie uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2018 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na rzecz strony skarżącej T. Spółki z o.o. w D. kwotę 997,00 zł (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Uzasadnienie
Przedmiotem skargi wniesionej przez T. Sp. z o.o. w D. (dalej jako: skarżąca, Spółka, strona) jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (dalej również jako: organ II instancji, SKO) z dnia 29.02.2024 r., która organ ten działając na podstawie przepisu art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) [dalej: O.p.] – uchylił decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28.11.2022 r. określającą zobowiązanie w podatku od nieruchomości na rok 2018 w wysokości 2.216.954 zł i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Zaskarżone rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.
Skarżąca Spółka wykazała w złożonej 28 stycznia 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2018, do opodatkowania:
1) grunty związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 104.601 m2.
2) budynki związane z działalnością gospodarczą o powierzchni użytkowej 47.346,01 m2,
3) budowle związane z działalnością gospodarczą o wartości 37.544.590 zł,
Kwota podatku od nieruchomości wyniosła 1.766.441 zł.
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wszczął postępowanie w sprawie określenia Spółce wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na rok 2018.
W toku postępowania doszło już uprzednio do dwukrotnego uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzji wydanych w przedmiocie określenia Spółce zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r.
Przyczyną wydania wcześniejszych decyzji kasatoryjnych przez organ II instancji każdorazowo - analogicznie jak w obecnie po raz trzeci w zaskarżonej decyzji - była wskazywana przez organ odwoławczy konieczność uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części.
Organ odwoławczy stwierdzał m.in., że opinie biegłego D. B. zarówno w zakresie powierzchni użytkowej budynków, jak i w zakresie kwalifikacji obiektów znajdujących się wewnątrz budynków, nie są wystarczające do ustalenia przedmiotów i podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz dokonania wymiaru podatku w drodze wydania i doręczenia decyzji. Również ekspertyza prywatna złożona do akt przez podatnika nie była - w ocenie Kolegium - wystarczająca do niewątpliwego stwierdzenia powierzchni użytkowej budynków. Kolegium uznało zatem, że w analizowanej sprawie zabrakło dowodów pozwalających na ustalenie, w sposób pewny i wiarygodny, przedmiotów i podstaw opodatkowania w zakresie budynków i budowli.
W ramach wcześniejszych decyzji organu I instancji ( uchylonych w ramach postępowania odwoławczego przez Kolegium):
1) decyzją z 19 stycznia 2021 r. określono Spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości na rok 2018 w wysokości 2.223.124 zł., a podatkiem objęto :
a) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 104.601 m2,
b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 64.763,78 m2,
c) budowle o wartości 43.257.068 zł;
2) decyzją 15 listopada 2021 r. określono Spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości na rok 2018 w wysokości 2.209.773 zł, również przyjmując do opodatkowania jak we wcześniejszej decyzji:
a) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 104.601 m2,
b) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 64.763,78 m2,
c) budowle o wartości 43.257.068 zł
W wyniku kolejnego ponownego rozpatrywania sprawy, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle przeprowadził w dniu 24.08.2022 r. oględziny 9 budynków, a także zwrócił się do biegłego D. B. o ustosunkowanie się do wytycznych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu zawartych w wydanej decyzji kasatoryjnej, który podtrzymał swoje wnioski zawarte w wydanych opiniach.
W związku z tym Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle - opierając się na ustaleniach wynikających z opinii biegłego - wydał decyzję z 28.11.2022 r., określającą zobowiązanie w podatku od nieruchomości na rok 2018 w wysokości 2.216.954 zł , a podatkiem tym razem objęto:
1) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 104.601 m2,
2) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. użytkowej 64.449,95 m2, w tym 64.060,10 m2 kondygnacji powyżej 2,20 m i 398,85 m2 kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m,
3) budowle o wartości 43.257.068,00 zł.
W wyniku rozpatrzenia odwołania Spółki, organ wydał opisaną na wstępie decyzję kasatoryjną z dnia 29.02.2024 r.
W uzasadnieniu wyjaśnił, że w sprawie doszło do zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie w dniu 29 października 2021 r. postępowania karno skarbowego wobec Spółki związanego z niewykonaniem przez Spółkę zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 rok. Postępowanie to zostało umorzone postanowieniem z dnia 3 listopada 2022 r. z uwagi na stwierdzenie, że na podstawie zebranego materiału dowodowego nie sposób przypisać odpowiedzialności za umyślne przestępstwo z art. 56 § 1 k.k.s. osobom reprezentującym Spółkę, co spowodowało, że brak jest znamion przestępstwa. Organ stwierdził, że wskazane postępowanie karne skarbowe nie zostało wszczęte w sposób instrumentalny, Spółka została skutecznie zawiadomiona o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zgodnie z art. 70c O.p., a w konsekwencji okres zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania wynosił 634 dni. Powyższe oznacza, że zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r., dla którego podstawowy termin przedawnienia upływał w dniu 31 grudnia 2023 r., przedawni się z upływem 25 września 2025 r. z uwagi na ziszczenie się przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 O.p.
Przechodząc do meritum wskazał, że przedmiotem sporu pozostają dwie kwestie, a mianowicie wielkość powierzchni użytkowych budynków stanowiących przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości za omawiany rok podatkowy, przy czym Spółka zakwestionowała w istocie powierzchnię użytkową dziewięciu spośród dwudziestu dziewięciu budynków oraz prawidłowe zakwalifikowanie trzydziestu czterech obiektów w postaci instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach, celem stwierdzenia, czy stanowią one budowle podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, czy też nie podlegają opodatkowaniu jako części składowe budynków.
Jak jednakże po raz trzeci stwierdził organ odwoławczy, zebrane w omawianej sprawie dowody nadal nie pozwalają na podjęcie decyzji merytorycznej, bowiem zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie jest wystarczający dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego i dokonania na jego podstawie subsumcji.
Jak dalej zauważono organ podatkowy I instancji ustalił powierzchnię użytkową budynków stanowiących własność Spółki na podstawie opinii technicznej z maja 2019 r. dot. "ustalenia powierzchni użytkowej 68 obiektów znajdujących się na terenie [...], w K. obręb B.", po jej uzupełnieniu, pismem z 23 września 2019 r., sporządzonej przez biegłego dr hab. inż. D. B. - rzeczoznawcę budowlanego, uprawnionego do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej bez ograniczeń. Opinia techniczna biegłego z maja 2019 r. została uzupełniona o uwagi, które w postępowaniu za rok 2014 zgłaszała strona pisemnie i podczas przesłuchania biegłego. Ponadto - wobec przedłożenia przez Spółkę ekspertyzy prywatnej z dnia 20 października 2021 r., z której wynika, że Spółka kwestionuje w istocie powierzchnię użytkową 9 budynków, w szczególności przyjęcie jako ich powierzchni użytkowej, powierzchni otworów (dziur) w stropie, w tym wypełnionych ażurowymi, demontowalnymi kratkami (i innymi podobnymi elementami o tej samej funkcji), a także pomiar wysokość kondygnacji, organ I instancji przeprowadził w dniu 24 sierpnia 2022 r. oględziny tych nieruchomości, co doprowadziło do uwzględnienia części formułowanych wcześniej zarzutów przez Spółkę.
W dalszej części uzasadnienia zaskarżonej decyzji organ odwoławczy w kwestii dotyczącej wielkości powierzchni użytkowych budynków stanowiących przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości za omawiany rok podatkowy – przytoczył fragmenty opinii biegłego rzeczoznawcy budowlanego i wyjaśnił szczegółowo jak należy ustalać powierzchnię użytkową budynku odwołując się m.in. do definicji powierzchni użytkowej budynku z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.; dalej: u.p.o.l.). Skonkludował, jednocześnie że we wskazanej kwestii organ I instancji uzupełnił wprawdzie materiał dowodowy zgodnie z zaleceniami Kolegium zawartymi we wcześniejszej decyzji kasatoryjnej, jednakże w związku z tym, że niniejsza decyzja także jest decyzją kasatoryjną, a nie merytoryczną, ocena podjętego w tym zakresie rozstrzygnięcia byłaby przedwczesna.
Natomiast w kwestii zakwalifikowania 34 obiektów w postaci instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach – tj. stwierdzenia czy stanowią one budowle podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, czy też nie podlegają opodatkowaniu jako części składowe budynków, organ wskazał, że w decyzji I instancji organ skupił się na wykazaniu okoliczności świadczących o tym, że ww. obiekty stanowią odrębne od budynków budowle, wskazując m.in. na odrębne ich amortyzowanie przez Spółkę, różną datę zakończenia budowy budynków i spornych budowli. Natomiast jak dalej zauważył organ odwoławczy samo stwierdzenie ich odrębności nie może stanowić wystarczającego argumentu przesądzającego dla zakwalifikowania ww. obiektów do budowli, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy czy spełniają one kryteria obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a w tym zakresie brak jest wystarczających rozważań w podjętej decyzji.
Kolejno SKO szeroko przytoczyło stosowne przepisy i orzecznictwo, które powinny zostać uwzględnione przez organ I instancji przy ponownym rozpatrywaniu sprawy. Odniosło się także do wydanej w tym zakresie opinii biegłego rzeczoznawcy.
We wniesionej skardze Spółka podniosła zarzuty naruszenia:
- art. 208 § 1 w zw. z art. 70 § 1 w zw. z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a O.p. poprzez wydanie przez SKO zaskarżonej decyzji mimo przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r. z dniem 31 grudnia 2023 r., a w konsekwencji poprzez brak wydania, zgodnie z art. 208 § 1 O.p., decyzji uchylającej III decyzję Prezydenta i umarzającej postępowanie w sprawie;
- art. 233 § 2 i § 3 w zw. z § 1 pkt 2 lit. a oraz w zw. z art. 125 § 1, art. 127 i z art. 229 O.p. - poprzez brak merytorycznego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, a tym samym nieuzasadnione uchylenie trzeciej już z rzędu decyzji Prezydenta w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, pomimo tego, że rozstrzygnięcie sprawy przez SKO w ocenie Spółki nie wymagało uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości ani w znacznej części , albowiem na obecnym już etapie niniejszego postępowania zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest kompletny i na jego podstawie wymagane jest wyłącznie dokonanie stosownej wykładni prawa materialnego.
Zwrócono przy tym uwagę, iż niezależnie od powyższego, nawet gdyby zdaniem SKO zachodziła potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego, to organ II instancji był uprawniony do przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu ewentualnego uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecenia tego działania organowi I instancji.
W uzasadnieniu skargi Spółki przedstawiła szeroką argumentację wspierająca podniesione zarzuty. W kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego Spółki za 2018 r. podnosiła, że wskutek inicjatywy Prezydenta Miasta Kędzierzyn –Koźle zostało zainicjowane wobec Spółki postępowanie karne skarbowe. Niemiej jednak inicjatywa ta nie była poparta racjonalnymi obiektywnymi przesłankami, a jedynie wolą zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok. Następnie powołując się na uchwałę 7 sędziów NSA z 24 maja 2021 r., sygn.. akt I FPS 1/21, wskazała, że w takiej sytuacji nie dochodzi do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Spółka podnosiła, że Naczelnik [...] Urzędu Celno – Skarbowego postanowieniem z 3 listopada 2022 r. umorzył śledztwo w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach na podatek od nieruchomości za lata 2015-2020 złożonych Prezydentowi Miasta Kędzierzyn – Koźle w okresie od 25 stycznia 2015 r. do 31 września 2020 r., skutkiem czego miało być uszczuplenie w podatku od nieruchomości, tj. o czyn z art. 56 § 1 w związku z art. 6 § 2 k.k.s., stwierdzając, że brak jest znamion czynu zabronionego. Spółka akcentowała, że powyższe oznacza, że znamion czynu zabronionego nie było nie tylko w momencie umorzenia postępowania karnego skarbowego, ale też od samego początku. Innymi słowy dowodzi to tego, że postępowanie karne skarbowe, obiektywnie rzecz biorąc, mając na uwadze postanowienie prokuratora, nie powinno zostać w ogóle wszczęte. W konsekwencji zdaniem Spółki zawieszenie biegu terminy przedawnienia nie wywarło skutku. Dodatkowo Spółka zarzucała, że po wszczęciu postępowania brak było realnej aktywności organów postępowania przygotowawczego. Zgodnie bowiem z udostępnionymi Spółce przez Kolegium aktami sprawy karnej skarbowej o sygn. [...], nadzorowanej przez Prokuraturę Rejonową w K., zawiadomienie złożone przez Prezydenta Kędzierzyna – Koźla o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące Spółkę, wpłynęło do [...] Urzędu Celno – Skarbowego w dniu 9 listopada 2020 r., a dopiero 29 października 2021 r. ( a więc blisko rok od zawiadomienia) wydano postanowienie o wszczęciu dochodzenia, przy czym zawiadomienie Spółki o ww. okolicznościach powodujących zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2018 r., miało miejsce dopiero 27 października 2022 r. Powyższe, zdaniem Spółki , dowodzi instrumentalnego wszczęcie postępowania karnego skarbowego.
Przechodząc do zarzutów brak merytorycznego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, a tym samym nieuzasadnione uchylenie trzeciej już z rzędu decyzji Prezydenta w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, pomimo tego, że rozstrzygnięcie sprawy przez SKOZ, Spółka podnosiła, iż nawet gdyby zdaniem SKO zachodziła potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego, to organ II instancji był uprawniony do przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu ewentualnego uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecenia tego działania organowi I instancji. Spółka zwracała przy tym uwagę, że postępowanie toczy się od września 2020 r., tj. prawie 4 lata, w tym sprawa ta była już trzykrotnie przedmiotem rozstrzygnięć Kolegium i każdorazowo kończyła się decyzjami kasatoryjnymi. Tak długi okres trwania postępowania umożliwił organom wykonanie już wszystkich czynności mających na celu zebranie kompleksowego materiału dowodowego. Jednocześnie sytuacji gdy w ramach obecnego rozpatrzenia sprawy (po raz trzeci) Kolegium dostrzegło jeszcze jakieś braki dowodowe to uprawnione było zgodnie z art. 229 O,p. do przeprowadzenia z urzędu dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecenia przeprowadzenia tego postępowania organowi I instancji.
Wskazano w uzasadnieniu skargi, iż jedną z głównych zasad postępowania podatkowego jest jego dwuinstancyjność ( art. 127 O.p.). Z zasady tej wynika, iż: "[...] organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą decyzją organu pierwszej instancji. Nie może więc ograniczyć się do kontroli decyzji organu pierwszej instancji, ale obowiązany jest ponownie rozstrzygnąć sprawę. Istota administracyjnego toku instancji polega na dwukrotnym rozstrzygnięciu tej samej sprawy, nie zaś na kontroli zasadności argumentów postawionych w stosunku do orzeczenia organu pierwszej instancji. Organy odwoławcze działają tak, jak organy pierwszej instancji, czyli przeprowadzają postępowanie i wydają powtórnie decyzję w tej samej sprawie. Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności, organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpoznać i orzec w sprawie rozstrzygniętej decyzją organu pierwszej instancji. Dwuinstancyjność postępowania jest wyrazem prawa do obrony.(...) Powyższe potwierdza także treść art. 233 O.p. z którego wynika, iż domyślnym sposobem rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy jest rozstrzygnięcie merytoryczne (tj. utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej instancji lub jej uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy) lub rozstrzygnięcie kończące postępowanie poprzez jego umorzenie. Takie rozstrzygnięcia korelują z zasadą szybkości postępowania wyrażoną w art. 125 § 1 O.p. i służą jej realizacji."
Podkreślono także że decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nie może być podjęta bez wskazania spełnienia przesłanki określonej w art. 233 § 2 O.p. i prawidłowego jej uzasadnienia. W szczególności nie może jedynie ograniczać się do lakonicznego stwierdzenia, że decyzja organu I instancji zawiera wady formalne i merytoryczne. W przeciwnym razie decyzja kasacyjna w istotny sposób narusza komentowany przepis, a w konsekwencji także art. 122,125 § 1 i art. 127 O.p., które zobowiązują organ odwoławczy do ustalenia prawdy obiektywnej w sposób wnikliwy i szybki.
Spółka podniosła, że w świetle przywołanej regulacji, wydanie przez organ odwoławczy decyzji kasacyjnej jest uprawnione wyłącznie, gdy zakres niezbędnego do przeprowadzenia postępowania dowodowego jest na tyle szeroki, że nie może być ono przeprowadzone przed organem odwoławczym. W niniejszej sprawie nie może być jednak mowy o tak szerokim zakresie niezbędnego do przeprowadzenia postępowania dowodowego, bowiem zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jest kompletny i obszerny, postępowanie toczy się od prawie 4 lat, a zasadniczy spór dotyczy różnic w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Co istotne, w przypadku uznania przez organ odwoławczy, iż niezbędne jest wydanie decyzji kasacyjnej organ zobowiązany jest przekonywująco uzasadnić swoje motywy oraz wskazać okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, natomiast Spółka analizując uzasadnienie zaskarżanej decyzji nie znalazła żadnej okoliczności, która wymagałaby potwierdzenia w ponownie przeprowadzonym postępowaniu dowodowym na poziomie organu I instancji.
Wskazano dalej w uzasadnieniu skargi, że jeśli w ocenie SKO, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy był nadal w pewnym zakresie niekompletny i wymagał wyjaśnienia, to SKO na podstawie art. 229 w zw. z art. 200a § 1 pkt 1 O.p. miało możliwość, w ramach dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, np. poprzez .:
• wezwanie Spółki lub organ I instancji do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień;
• wezwać biegłego do złożenia dodatkowej opinii uzupełniającej - pisemnej bądź ustnej a także
• zarządzić przeprowadzenie rozprawy celem wyjaśnienia istotnych okoliczności spraw;
- co w efekcie przyczyniłoby się do realizacji zasady szybkości i ekonomiki postępowania podatkowego, wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej i pozwoliłoby z jednej strony na wyjaśnienie wątpliwości SKO, a z drugiej strony na wydanie przez SKO decyzji merytorycznej w niniejszej sprawie i zakończenie postępowania wymiarowego.
Natomiast w niniejszej sprawie działanie SKO w ramach wydania zaskarżanej decyzji wskazuje wyraźnie, że organ II instancji przyjął w prowadzonym postępowaniu rolę organu kontrolnego, nie odwoławczego.
Spółka w toku całego dotychczasowego postępowania przed organami podatkowymi przedkładała wszelkie dokumenty, do przedłożenia których organ I instancji ją wzywał, udzielała na wezwania niezbędnych wyjaśnień, a także aktywnie uczestniczyła w postępowaniu wykazując tym samym inicjatywę dowodową. Kierując się dobrem przedmiotowych postępowań dążyła do zapewnienia kompletności materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.
Pomimo tego stanowisko organu I instancji wyrażone w ramach wydawanych kolejnych rozstrzygnięć jest w zasadzie analogiczne, zaś rozstrzygnięcia organu odwoławczego każdorazowo kasatoryjne.
Oceniając całokształt dotychczasowych działań organu I instancji Spółka zwróciła zatem uwagę, że obecne kolejne przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia rodzi duże prawdopodobieństwo, że organ I instancji ponownie pozyska uzupełniające pismo biegłego, w którym podtrzyma on swoje dotychczasowe stanowisko i po upływie kolejnego roku wyda analogiczne jak trzy ostatnie rozstrzygnięcie w sprawie pomimo tego, że wówczas to organ I instancji ponosi już większe konsekwencje (przynajmniej finansowe) swojej bezczynności (w postaci corocznego przedawniania się zobowiązania podatkowego za kolejne lata). Spółka podkreśla jednakże, że taki tok postępowania ma przede wszystkim znamiona rażącego naruszenia zasad postępowania podatkowego określonych w Ordynacji podatkowej, jak również co ma istotne dla niej znaczenie utrzymuje stan niepewności co do prawidłowości rozliczeń finansowych Spółki.
Dlatego też, ponieważ w ocenie Spółki ww. sposób dotychczasowego prowadzenia postępowania nie daje żadnych gwarancji, iż sprawa przy ponownym jej rozpoznaniu zostanie należycie rozpatrzona, a wydane rozstrzygnięcie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa., mając na uwadze wskazane w skardze naruszenia przepisów postępowania Spółka wniosła o uchylenie w całości zaskarżanej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez SKO oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wraz z kwotą opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przypisanych.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.
Postanowieniem z dnia 13 listopada 2024 r. Sąd zawiesił z urzędu postępowanie sądowe z uwagi na trwające postępowanie sądowoadministracyjne, którego rozstrzygnięcie może wpłynąć na wynik przedmiotowego postępowania.
Sąd wyjaśnił, że postanowieniem z 18 października 2024 r., sygn. akt I FSK 1078/24 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy wywoła skutek, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 poz. 2383 ze zm.) wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania, gdy postępowanie to zostało prawomocnie zakończone postanowieniem o umorzeniu postępowania z powodu stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego?"
Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2025 r. Sąd podjął zawieszone postępowanie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:
Kryteria sądowej kontroli zaskarżonych aktów organów administracji publicznej zostały wyznaczone przepisem art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r., poz. 935 ze.), dalej w skrócie: p.p.s.a, zgodnie z którym decyzja podlega uchyleniu w razie stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia przepisów prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania lub innego naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, jak też w razie stwierdzenia okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji (pkt 2). Równocześnie w myśl art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (z zastrzeżeniem art. 57a niemającym tu zastosowania).
Przeprowadzona przez Sąd kontrola legalności zaskarżonej decyzji wykazała, że w sprawie doszło do naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Przedmiotem kontroli Sądu jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29.02.2024 r., która organ ten działając na podstawie przepisu art. 233 § 2 O.p. – uchylił decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28.11.2022 r. określającą Spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości na rok 2018 i przekazał (po raz trzeci - uwaga Sądu) sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Przed przystąpieniem do wyjaśnienia zasadnych przyczyn uchylenia zaskarżonej decyzji, Sąd odniesie się do najdalej idącego zarzutu skargi związanego z przedawnieniem zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r.
W ocenie Sądu organ prawidłowo ocenił w zaskarżonej decyzji, ze w sprawie doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2018 r. z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 O.p.
Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 70 § 1 O.p., zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
W myśl art. 6 ust. 9 u.p.o.l., osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Jak wynika z art. 70 § 6 pkt 1 O.p., bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.
W myśl art. 70 § 7 pkt 1 O.p., bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
Przepis art. 70c O.p. wskazuje przy tym, że organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 i 1 a, oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.
Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r. - co do zasady - przedawniałoby się z dniem 31 grudnia 2023 r.
Jednakże z okoliczności sprawy wynika, że w wyniku zawiadomienia złożonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, Naczelnik [...] Urzędu Celno- Skarbowego w O. wszczął postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., sygn. akt [...], śledztwo o przestępstwo skarbowe polegające na podaniu przez Spółkę nieprawdy w deklaracjach na podatek od nieruchomości złożonych Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle, m.in. za rok 2018, czego skutkiem było uszczuplenie podatku od nieruchomości za 2018 rok, to jest o czyn z art. 56 § 1 w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s.
Zawiadomienie sporządzone w trybie art. 70c O.p. z 27 października 2022 r. zostało doręczone Spółce (do rąk jej pełnomocnika) w dniu 10 listopada 2022 r.
Ze zgromadzonego w postępowaniu karno skarbowym materiału dowodowego wynikało, że Spółka zaniżyła w złożonej deklaracji powierzchnię użytkową budynków podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz nie wykazała do opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach, co uzasadniało podejrzenie popełniania przestępstwa przez podatnika.
W trakcie prowadzonego postępowania karnego skarbowego przesłuchano pięciu świadków oraz podjęto czynności zmierzające do wyjaśnienia stanu faktycznego, niezależnie od czynności podejmowanych w toku postępowania podatkowego.
Dochodzenie zostało zakończone postanowieniem Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w O. z 3 listopada 2022 r. o umorzeniu śledztwa w sprawie [...], zatwierdzonym przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w K., utrzymanym następnie w mocy przez Sąd Rejonowy w K. Wydział [...] Karny postanowieniem z 25 lipca 2023 r., sygn. akt [...].
W uzasadnieniu postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w O. z 3 listopada 2022 r., organ postępowania przygotowawczego wskazał, że powodem umorzenia postępowania karnego skarbowego było stwierdzenie, że na podstawie zebranego materiału dowodowego nie sposób przypisać odpowiedzialności za umyślne przestępstwo z art. 56 § 1 k.k.s. osobom reprezentującym skarżącą Spółkę co spowodowało, że brak jest znamion przestępstwa.
Zdaniem Sądu organ prawidłowo ocenił, że przebieg postępowania karnego skarbowego nie świadczy o jego instrumentalnym wszczęciu.
Organ wskazał w tym zakresie na istotne argumenty, potwierdzające, że celem ww. postępowania było zbadanie czy doszło do popełnienia przestępstwa skarbowego w rozumieniu k.k.s.
Postępowanie to zostało wszczęte znacznie przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2018 rok.
Prowadząc pod nadzorem prokuratora to postępowanie, Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w O. podejmował czynności procesowe - przesłuchał pięciu świadków.
Prowadzący dochodzenie organ podejmował czynności procesowe niezależnie od czynności podejmowanych przez organ podatkowy w postępowaniu podatkowym. Celem czynności podejmowanych w dochodzeniu, prowadzonym - co należy podkreślić - in rem, było ustalenie czy zostało popełnione przestępstwo skarbowe. Efektem tych ustaleń było umorzenie postanowieniem prowadzonego śledztwa wobec stwierdzenia, że czyn podatnika nie zawiera znamion czynu zabronionego. Ustalenia takiego organ przygotowawczy dokonał na podstawie materiału dowodowego zebranego w postępowaniu podatkowym i na podstawie zeznań przesłuchanych w postępowaniu przygotowawczym świadków, co doprowadziło go do stwierdzenia, że nie można przypisać zamiaru bezpośredniego osobom kierującym Spółką.
W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że Sąd zawiesił przedmiotowe postępowanie sądowe do czasu rozstrzygnięcia sprawy toczącej się przed NSA pod sygn. akt I FSK 1078/24.
Wyrokiem z dnia 14.04.2025 r., sygn. akt I FSK 1078/24 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów oddalił skargę kasacyjną wniesioną w tej sprawie.
W ww. wyroku, NSA stwierdził, że umorzenie postępowania karnego skarbowego z powodu stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, może stanowić przesłankę bezskuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1 O.p. w związku z art. 70c O.p., ze skutkiem ex tunc, jako konsekwencja instrumentalnego wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o ile przesłanka ta oceniana jest w świetle całokształtu relewantnych w tym zakresie okoliczności danej sprawy.
NSA wskazał m.in., że na cele postępowania przygotowawczego oraz fakt posłużenia się w hipotezie art. 70 § 6 pkt 1 O.p. sformułowaniem "podejrzenia popełnienia", nie zaś "popełnieniem" przestępstwa lub wykroczenia, wiążącym się z niewykonaniem danego zobowiązania podatkowego, a uzasadniającym wszczęcie postępowania w sprawie karnej skarbowej, powodującym – pod warunkiem spełnienia przez organ wymogu z art. 70c O.p. – zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania. Zgodnie z art. 297 k.p.k. celem postępowania przygotowawczego jest przede wszystkim ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo (pkt 1), następnie zaś wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy (pkt 2) oraz zebranie danych osobopoznawczych i środowiskowych stosownie do art. 213 i 214 k.p.k. (pkt 3), a także wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody (pkt 4) oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu (pkt 5).
Dopiero ustalenia poczynione w toku postępowania przygotowawczego przesądzać mogą o dalszych losach postępowania w sprawie karnej skarbowej. W tym względzie stanowić one będą albo podstawę dla jego umorzenia (w przypadku ziszczenia się którejś z przesłanek z art. 17 k.p.k.) albo dla przedstawienia zarzutów (jeżeli zgodnie z art. 313 k.p.k., dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba). To zatem nie tyle fakt popełnienia czynu, lecz powzięcie przez organ podatkowy podejrzenia jego popełnienia, skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania, którego niewykonanie wiąże się z tym podejrzeniem, jeśli postępowanie w sprawie karnej skarbowej obejmującej ten czyn zostało wszczęte i o wszczęciu tym podatnik został poinformowany przed upływem biegu tego terminu (art. 70 § 6 pkt 1 w związku z art. 70c O.p.). Wynika to wprost z użytego w art. 70 § 6 pkt 1 O.p. sformułowania "podejrzenie popełnienia".
NSA wyjaśnił również, że celem wykazania instrumentalnego wszczęcia postępowania w sprawie karnej skarbowej, a więc ukierunkowanego tylko i wyłącznie na zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, niezbędne jest dokonanie wszechstronnej i całościowej oceny wszystkich przedmiotowo istotnych dla tej oceny okoliczności faktycznych i prawnych. Do okoliczności tych należeć oczywiście może fakt prawomocnego umorzenia postępowania karnego skarbowego, jeśli w danej sprawie miało ono miejsce, a zwłaszcza gdy dotyczyło stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, przy czym – jak wyżej wyjaśniono – okoliczność takiego umorzenia winna w tym względzie zostać poddana ocenie w kontekście całokształtu pozostałych istotnych w tym zakresie okoliczności. Nie przesądza bowiem per se o instrumentalności, a tym samym bezskuteczności zawieszenia biegu terminu zawieszenia przedawnienia.
Tym samym, ocena ziszczenia się przesłanek warunkujących wystąpienie skutku w postaci nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynikającego z art. 70 § 6 pkt 1 w związku z art. 70c O.p., przeprowadzana powinna być na podstawie wszystkich przedmiotowo dla tej oceny istotnych okoliczności faktycznych i prawnych.
Mając na uwadze powyższe Sąd podkreśla, że Naczelny Sąd Administracyjny nie przesadził, że umorzenie postępowania karnego skarbowego z powodu stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego zawsze będzie wiązało się z instrumentalnym charakterem wszczęcia postępowania karno skarbowego.
Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą skargę, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności faktycznych, doszedł do przekonania, że w sprawie nie doszło do instrumentalnego wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
Zaznaczyć przy tym należy, że w niniejszej sprawie organ podatkowy I instancji tj. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle nie jest organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze, co ma znaczenie przy ocenie omawianej kwestii.
Istotne bowiem jest, że zawiadomienia o możliwości popełnia przestępstwa skarbowego dokonał organ podatkowy, którego wiąże termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, ale już decyzję odnośnie wszczęcia postępowania karnego skarbowego i prowadzenia go celem weryfikacji ww. zawiadomienia podjął odrębny organ – Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w O. działający pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w K.
Jak wskazano już powyżej, organ prowadzący postępowanie karne skarbowe podejmował niezależne od organu podatkowego czynności ukierunkowane na zbadanie czy w sprawie doszło do popełnienia przestępstwa skarbowego, tj. ustalenia czy działanie Spółki związane ze złożeniem deklaracji na podatek od nieruchomości m.in. za badany rok, których treść została zakwestionowana przez organ podatkowy wypełniała znamiona przestępstwa skarbowego z art. 56 § 1 w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. Ostatecznie w postępowaniu tym stwierdzono, że nie sposób przypisać odpowiedzialności za umyślne przestępstwo z art. 56 § 1 k.k.s. osobom reprezentującym skarżącą Spółkę. Zaznaczyć tu trzeba, że takie ustalenia mogły być wynikiem jedynie przeprowadzonego postępowania karnego skarbowego, zaś Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w O. jako organ postępowania przygotowawczego obowiązany był zweryfikować wskazane podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa.
W tym stanie rzeczy, Sąd nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że działanie organów miało na celu wyłącznie wywołanie skutku z art. 70 § 6 pkt 1 O.p. związane z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Tym samym w tym zakresie SKO prawidłowo przyjęło, że organ podatkowy I instancji przed upływem terminu przedawnienia poinformował Spółkę, że w dniu 29 października 2021 r., Naczelnik [...] Urzędu Celno - Skarbowego w O. wszczął dochodzenie o przestępstwo skarbowe polegające na podaniu przez Spółkę nieprawdy w deklaracjach na podatek od nieruchomości złożonych Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle, m.in. za rok 2018, czego skutkiem było uszczuplenie podatku od nieruchomości za 2018 rok, to jest o czyn z art. 56 § 1 k.k.s. Doręczenie Spółce ww. zawiadomienia w dniu 10 listopada 2022 r. usuwa wszelkie wątpliwości, co do stanu jej wiedzy o toczącym się postępowaniu karnym skarbowymi i zawiera elementy niezbędne dla ziszczenia się skutku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1 O.p.
Postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, którego podejrzenie popełnienia wiąże się z niewykonaniem przez Spółkę zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r., a o którym podatnik został skutecznie zawiadomiony, zostało wszczęte 29 października 2021 r. i prawomocnie zakończone 25 lipca 2023 r., zatem okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania podatkowego wynosił 634 dni.
Tym samym, zgodnie z powyższym, zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r. na 634 dni spowodowało przedłużenie tego terminu do dnia 25 września 2025 r., co oznacza, że SKO wydając decyzję w dniu 29 lutego 2024 r. prawidłowo rozpatrzyło sprawę merytorycznie.
W tym miejscu podkreślić należy, że okres złożenia przez Prezydenta Kędzierzyna – Koźla zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące Spółkę do [...] Urzędu Celno - Skarbowego, co nastąpiło w dniu 9 listopada 2020 r., do wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia, może budzić wątpliwości co do szybkości i sprawności działań podejmowanych przez organy karne skarbowe, niemiej jednak należy zwrócić uwagę, że okresu tego nie zalicza się do okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z tego też względu okoliczność ta nie jest wystarczająca do stwierdzenia instrumentalności wszczęcia postępowania. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w orzecznictwie ukształtowanym zarówno pod podjęcie uchwały, jak w i samej uchwale NSA z 24 maja 2021 r. o sygn. I FPS 1/21 wskazywano, iż w sytuacji, w której może zachodzić podejrzenie o instrumentalne wykorzystanie instytucji zawieszenia terminu przedawnienia, uzasadnienie zastosowania przez organ podatkowy art. 70 § 6 pkt 1 Op. wymaga przedstawienia, w wydanej decyzji, stosownych dowodów i chronologii czynności karno-procesowych, wskazujących, że w danym przypadku wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie miało jedynie "instrumentalnego" charakteru, a było uzasadnione w aspekcie podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przez podatnika. Zatem wskazuje się wyraźnie, iż ocenie w tym zakresie powinien podlegać moment wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Dodatkowo w przypadku przesłanki, jaką stanowi wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kontrola ta nie może być przy tym ukierunkowana na wszechstronną i ogólną ocenę prawidłowości jego wszczęcia z punktu widzenia przepisów k.p.k. czy k.k.s. i celów w sferze prawa karnego, realizowanych przez te ustawy. Taka ocena należy bowiem do organów nadzorujących postępowanie przygotowawcze. Analiza dokonywana w ramach rozpatrywania sprawy sądowoadministracyjnej powinna w pierwszym rzędzie koncentrować się na zbadaniu kwestii formalnych związanych z wydaniem we właściwym czasie przez odpowiedni organ postępowania przygotowawczego postanowienia na podstawie art. 303 k.p.k w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. o treści, z której wynika związek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z niewykonaniem zobowiązania podatkowego. Nie można jednak w jej ramach pomijać zagadnienia merytorycznego - czy na tle okoliczności danej sprawy podatkowej, związanych z bytem zobowiązania podatkowego, wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie miało pozorowanego charakteru i nie służyło jedynie wstrzymaniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jednakże dokonanie takiej oceny powinno być wcześniej przeprowadzone przez organ podatkowy, stosujący art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c Op., przy rozpatrywaniu sprawy podatkowej. Dopuszczona przez orzecznictwo sądowe kontrola pod kątem pozorności wszczęcia postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, dotyczy momentu jego wszczęcia, co wynika z wprost z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 marca 2023 r., sygn. akt I FSK 1407/22, nie jest rolą Sądu badanie czy postępowanie karne skarbowe było prowadzone prawidłowo, czy działanie właściwych organów było efektywne. Badaniu podlega to, czy istniała wola realizacji celów postępowania karnego przez organ prowadzący postępowanie karne skarbowe.
Jak już wskazano powyższej, przeprowadzona przez Sąd analiza okoliczności dotyczących samego wszczęcia postępowania karnego skarbowego w fazie in rem nie wskazywała, aby akt wszczęcia postępowania miał charakter instrumentalny. W ocenie Sądu, na tle analizowanej sprawy nie wystąpiły "kwalifikowane i oczywiste okoliczności faktyczne i prawne", które uprawniały do wyrażenia oceny w przedmiocie "instrumentalności" wszczęcia postępowania karnego skarbowego, jako formy nadużycia prawa przez organ podatkowy. Jako instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego należy bowiem rozumieć jego wszczęcie tylko po to, aby przerwać bieg przedawnienia, bez woli realizacji celów postępowania karnego, jakimi są ustalenie czy doszło do popełnienia czynu zabronionego, wykrycie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Pod uwagę należy wziąć całokształt okoliczności danej sprawy, związanych z bytem danego zobowiązania podatkowego. Sąd dostrzega, że w niniejszej sprawie postępowanie karne skarbowe zostało umorzone ze względu, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, Niemniej jednak żeby ustalić, że w sprawie nie doszło do popełnienia czynu nie zawierającego znamion czynu zabronionego, organ był uprawniony do przeprowadzenia postępowania. we wstępnej fazie postępowania karnego skarbowego nie jest bowiem wiadome, jak dane postępowanie się zakończy. Natomiast efekt końcowy postępowania - jego umorzenie, nie może świadczyć o tym, że zostało ono wszczęte wyłącznie to po, by wydłużyć organowi podatkowemu czas na zakończenie postępowania. Tym bardziej, że jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie umarzając dochodzenie organ prowadzący postępowanie karne skarbowe, stwierdził, że przedstawicielom podmiotu gospodarczego, nie można przypisać umyślności niezbędnej dla określenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa.
Reasumując, w niniejszej sprawie postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte w oparciu o materiał dowodowy i zawiadomienie skierowane do organu karnego skarbowego przez podmiot zewnętrzny jakim jest Prezydent Miasta Kędzierzyna Koźla. Natomiast poza ramy niniejszego postępowania wykraczają pobudki i intencje Prezydenta Miasta Kędzierzyna Koźla w skierowaniu takiego zawiadomienia. Postępowanie przygotowawcze nie przeszło wprawdzie z fazy in rem do fazy ad personam, niemniej jednak nie wystąpiły "kwalifikowane i oczywiste okoliczności faktyczne i prawne", które uprawniały do wyrażenia oceny w przedmiocie "instrumentalności" wszczęcia postępowania karnego skarbowego, jako formy nadużycia prawa przez organ do którego wpłynęło owo zawiadomienie.
Z tego względu podniesione w skardze zarzuty naruszenia art. 208 § 1 w zw. z art. 70 § 1 w zw. z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a O.p. nie zasługują na uwzględnienie.
Przechodząc do meritum sprawy wskazać należy, że rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w postępowaniu podatkowym określa przepis art. 233 O.p., zgodnie z którym:
§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo
2) uchyla decyzję organu pierwszej instancji:
a) w całości lub w części - i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję - umarza postępowanie w sprawie,
b) w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
§ 3. Samorządowe kolegium odwoławcze uprawnione jest do wydania decyzji uchylającej i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. W pozostałych przypadkach samorządowe kolegium odwoławcze uwzględniając odwołanie, ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji.
W ocenie Sądu organ odwoławczy niezasadnie zastosował w niniejszej sprawie przepis art. 233 § 2 O.p.
W orzecznictwie i piśmiennictwie (zob. S. Presnarowicz [w:] Ordynacja podatkowa. Tom II. Procedury podatkowe. Art. 120-344. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2024, art. 233., źródło: LEX) na tle przepisu art. 233 § 2 O.p. wskazuje się, że decyzję, o jakiej mowa w art. 233 § 2 O.p., organ odwoławczy może wydać tylko wówczas, gdy spełnione są przesłanki wymienione w tym przepisie prawa, tj. wtedy gdy organ pierwszej instancji albo w ogóle nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego, albo przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie jest wystarczające do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy i jednocześnie brak podstawy do zastosowania przez organ odwoławczy art. 229 O.p., tj. przeprowadzenia przez organ odwoławczy uzupełniającego postępowania dowodowego. Stosując ten przepis, organ odwoławczy musi w uzasadnieniu decyzji kasacyjnej przekonująco wykazać istnienie przesłanek w nim wymienionych oraz wskazać, z jakich przyczyn nie zastosował art. 229 O.p. (wyrok NSA w Lublinie z 30.10.2000 r., I SA/Lu 860/99, LEX nr 45534).
Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nie może być podjęta bez wskazania spełnienia przesłanki określonej w art. 233 § 2 O.p. W przeciwnym razie decyzja taka w istotny sposób narusza ten przepis i w konsekwencji art. 122, 125 § 1 i art. 127 O.p., które zobowiązują organ odwoławczy do ustalenia prawdy obiektywnej w sposób wnikliwy i szybki (wyrok NSA w Lublinie z 5.04.2000 r., I SA/Lu 1817/98, LEX nr 43025). Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji nie może być podjęta w sytuacjach innych niż te, które zostały określone w art. 233 § 2 O.p. Wydanie decyzji kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji jest wyjątkiem od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, a zatem niedopuszczalna jest jego wykładnia rozszerzająca (wyrok NSA w Lublinie z 23.02.2000 r., I SA/Lu 1688/98, LEX nr 46948). Z kolei NSA w wyroku z 14.03.2017 r., I FSK 1333/15, CBOSA, stwierdził, że decyzja wydana na podstawie art. 233 § 2 nie może rozstrzygać kwestii merytorycznych, co oznacza, że nie może zawierać oceny prawnej stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania przepisów prawa materialnego.
Zgodnie natomiast z przepisem art. 229 O.p., organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że "ustawodawca na gruncie art. 229 O.p. dopuszcza możliwość prowadzenia postępowania dodatkowego samodzielnie przez organ odwoławczy lub zlecenie jego przeprowadzenia organowi pierwszej instancji. Wybór formy, w jakiej postępowanie to będzie prowadzone należy do wyłącznej kompetencji organu odwoławczego. Przy tym, rola organu pierwszej instancji prowadzącego na zlecenie organu odwoławczego postępowanie dodatkowe sprowadza się do roli organu pomocy prawnej. Może on działać tylko i wyłącznie w ramach i granicach określonych treścią postanowienia wydanego na podstawie art. 229 O.p. i nie może ich naruszać. W sensie procesowym więc, «gospodarzem» prowadzonego postępowania jest organ odwoławczy, który w tym trybie zbiera dowody, ocenia je, ustala na ich podstawie fakty, a następnie ich konsekwencje prawne adresowane do stron postępowania. W postępowaniu dowodowym prowadzonym na etapie postępowania odwoławczego, nie obowiązuje wyłączenie dopuszczalności nowych dowodów i nowych okoliczności faktycznych, ani też jakikolwiek zakaz ich uwzględniania. Z zasady prawdy obiektywnej wynika więc dla organu odwoławczego obowiązek uwzględniania tego rodzaju «nowości», chyba że wykraczają one poza granice tożsamości sprawy. Decyzji kasacyjnej – stanowiącej wyjątek od merytorycznego orzekania w sprawie i ściśle determinowanej przesłankami jej wydania określonymi w przepisie art. 233 § 2 w związku z art. 229 O.p. – towarzyszyć musi przekonujące (realizujące wskazane funkcje uzasadniania) uzasadnienie prawnych przesłanek jej wydania oraz wykazania przyczyn niezastosowania art. 229 O.p." (wyrok WSA w Lublinie z 6.11.2009 r., I SA/Lu 422/09, LEX nr 541951).
W sytuacji, gdy przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 229 O.p. umożliwiłoby temu organowi prawidłowe załatwienie sprawy, podjęcie przez organ odwoławczy decyzji kasacyjnej z tym uzasadnieniem, że rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania w całości lub w znacznej części, jest równoznaczne z naruszeniem zarówno art. 233 § 2 jak i art. 229 O.p. (wyrok NSA z dnia 30 października 2000 r., sygn. akt I SA/Lu 860/99, LEX nr 45534).
Pomimo użytego sformułowania, że organ odwoławczy "może’ przeprowadzać dodatkowe postępowanie albo zlecać przeprowadzenie postępowania innemu organowi, w literaturze przedmiotu podkreśla się, że art. 229 O.p. należy interpretować wyłącznie jako obowiązek do przeprowadzenia postępowania przez organ podatkowy. Przepis ten jest bowiem jednym ze sposobów realizacji prawdy obiektywnej przez organ prowadzący postępowanie. Wymaga to zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia – w myśl art. 187 § 1 O.p. – całego materiału dowodowego (zob. S. Presnarowicz [w:] Ordynacja podatkowa. Tom II. Procedury podatkowe. Art. 120-344. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2024, art. 229., źródło: LEX).
Odnosząc powyższe do kontrolowanej decyzji przypomnieć należy, że organ odwoławczy wskazał na dwie sporne na obecnym etapie kwestie, a mianowicie:
1. wielkość powierzchni użytkowych budynków stanowiących przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości za omawiany rok podatkowy (Spółka zakwestionowała powierzchnię użytkową 9 spośród 29);
2. zakwalifikowanie 34 obiektów w postaci instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach, celem stwierdzenia, czy stanowią one budowle podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, czy też nie podlegają opodatkowaniu jako części składowe budynków.
Zdaniem organu odwoławczego zebrane w sprawie dowody nie pozwalają na wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia, bowiem zgromadzony materiał dowodowy nie jest wystarczający dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego i dokonania na jego podstawie subsumcji.
W tym zakresie organ wskazał:
1. w kwestii dotyczącej wielkości powierzchni użytkowych budynków stanowiących przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości za omawiany rok podatkowy – przytoczył fragmenty opinii biegłego rzeczoznawcy budowlanego i wyjaśnił szczegółowo jak należy ustalać powierzchnię użytkową budynku odwołując się m.in. do definicji powierzchni użytkowej budynku z art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l. Skonkludował, że we wskazanej kwestii organ I instancji uzupełnił materiał dowodowy zgodnie z zaleceniami Kolegium zawartymi we wcześniejszej decyzji kasatoryjnej, natomiast w związku z tym, że niniejsza decyzja także jest decyzją kasatoryjną, a nie merytoryczną, ocena podjętego w tym zakresie rozstrzygnięcia byłaby przedwczesna.
2. w kwestii zakwalifikowania 34 obiektów w postaci instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach – tj. stwierdzenia czy stanowią one budowle podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, czy też nie podlegają opodatkowaniu jako części składowe budynków, organ odwoławczy przypomniał, że w ocenie Spółki, ww. obiekty budowlane stanowią instalacje i urządzenia zlokalizowane wewnątrz budynków, zapewniające możliwość wykorzystania tych budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, a zatem - jako części składowe tych budynków - nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jak wskazuje Spółka, zarówno opinia biegłego powołanego w sprawie, jak i zaskarżona decyzja, potwierdzają, że sporne obiekty znajdują się w całości wewnątrz budynków, a żaden z dowodów temu nie zaprzecza, jednocześnie analiza nazw spornych obiektów wprost przemawia za uznaniem, że wszystkie te obiekty stanowią wyposażenie budynków, w których się znajdują, nadając im cechy użyteczności. Spółka przedłożyła oświadczenie, które zawiera opis procesu technologicznego oraz zestawienie ww. obiektów będących przedmiotem postępowania ze wskazaniem sposobu, w jaki każdy z tych obiektów służy wykorzystaniu budynku, w którym się znajduje, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ze wskazaniem budynku, w którym się znajduje.
Tymczasem organ I instancji w oparciu o opinię powołanego w sprawie biegłego uznał, że ww. obiekty, jako stanowiące elementy składowe całego ciągu technologicznego, stanowią odrębne od budynków, w których się znajdują, budowle, zakwalifikowane, zgodnie z opinią biegłego, jako urządzenia techniczne, obiekty liniowe.
W tym zakresie SKO w zaskarżonej decyzji odwołało się do prezentowanego w judykaturze poglądu, zgodnie z którym, jeżeli w budynku została usytuowana budowla lub część innej budowli, która stanowi odrębny od budynku, samodzielny obiekt budowlany lub urządzenia budowlane, budowla ta stanowi wówczas odrębny od budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (por. m.in. wyroki NSA z 22 lipca 2020 r., sygn. akt II FSK 1064/20 czy też z 25 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 917/21).
SKO zarzuciło, że w uzasadnieniu decyzji organ I instancji skupił się na wykazaniu okoliczności świadczących o tym, że ww. obiekty stanowią odrębne od budynków budowle, wskazując m.in. na odrębne ich amortyzowanie przez Spółkę, różną datę zakończenia budowy budynków i spornych budowli. Natomiast samo stwierdzenie ich odrębności nie może stanowić wystarczającego argumentu przesądzającego dla zakwalifikowania ww. obiektów do budowli, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy, czy spełniają one kryteria obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 upb, a w tym zakresie brak jest wystarczających rozważań. W tej kwestii zwróciło też uwagę, że przywoływane w uzasadnieniu decyzji I instancji - na poparcie rozstrzygnięcia - orzeczenia sądowoadministracyjne, dotyczą nieadekwatnego do rozpatrywanej sprawy stanu prawnego sprzed 28 czerwca 2015 r.
Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z obowiązującą od 28 czerwca 2015 r. definicją legalną obiektu budowlanego zawartą w Prawie budowlanym: 1) wyłączone z definicji obiektu budowlanego zostały urządzenia techniczne, 2) wyłączone z definicji obiektu budowlanego zostały instalacje, które nie są instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (chyba, że instalacje takie same są odrębnymi budowlami), 3) ustawodawca ustanowił przesłankę zapewnienia przez instalacje możliwości użytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem. Budowle znajdujące się w innych obiektach budowlanych (zwłaszcza w budynkach) mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (wyrok WSA w Gliwicach z 20 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/GI 424/10). Z definicji obiektu budowlanego wynika, że maszyny lub urządzenia zlokalizowane wewnątrz obiektu budowlanego nie stanowią odrębnego obiektu budowlanego, jeżeli nie zostały wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych lub zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości instalacje położone wewnątrz obiektów budowlanych należy podzielić na: 1) instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, 2) pozostałe instalacje, które mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jako odrębne budowle. Z tego powodu, kluczowe znaczenie w kwestii opodatkowania budowli znajdujących się wewnątrz budynku, np. w hali fabrycznej, ma ustalenie, które z instalacji położonych wewnątrz tej hali stanowią instalacje niezaliczane do zbioru instalacji zapewniających możliwość użytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem są częściami obiektu budowlanego. Instalacje, takie jak: instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa - znajdujące się wewnątrz budynku, nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Natomiast instalacje, które nie zapewniają możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, np. instalacje przemysłowe zlokalizowane wewnątrz budynku, nie będą stanowiły odrębnego obiektu budowlanego, jeżeli nie zostały wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych lub zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Obiektami budowlanymi zaliczanymi przez Prawo budowlane do kategorii budowli są w szczególności: obiekty liniowe, sieci techniczne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, sieci uzbrojenia terenu, części budowlane urządzeń technicznych (...) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, zbiorniki przemysłowe - jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, sieci - jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.
Następnie organ II instancji zaprezentował szerokie wywody nawiązujące m.in. do orzecznictwa NSA, w wyniku czego stwierdził, że przewody biegnące w budynku, służące zasilaniu w energię elektryczną (lub ewentualnie wyprowadzeniu energii) znajdujących się w nim maszyn lub urządzeń, nie tworzą budowli w rozumieniu u.p.o.l. Linie kablowe mogą jednak stanowić element wolno stojącej instalacji przemysłowej lub urządzenia technicznego zaliczonego do budowli, o ile nie tworzą odrębnej budowli sieciowej lub urządzenia budowlanego. Analogiczny wniosek należy przedstawić w stosunku do rurociągów położonych w budynkach, doprowadzających lub odprowadzających płyny albo gazy związane z funkcjonowaniem maszyn lub urządzeń znajdujących się w budynkach, a także w odniesieniu do całych linii technologicznych, umieszczonych w budynku (hali przemysłowej), który zabezpiecza je przed wpływem środowiska zewnętrznego (np. zmianami temperatury, opadami itp.). Wymaga podkreślenia, że ustawa – Prawo budowlane jest podstawą kwalifikowania danego przedmiotu jako obiektu budowlanego. Natomiast o tym, czy stanowi on dla potrzeb opodatkowania budynek, czy też budowlę, rozstrzyga wyłącznie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Przy zaliczaniu do budowli określonych obiektów budowlanych, w zasadzie nie mają znaczenia klasyfikacje statystyczne, a zwłaszcza Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych oraz Klasyfikacja Środków Trwałych. Akty te określają sposoby klasyfikowania budowli na potrzeby inne niż podatkowe i nie odsyła do nich ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Nie wyklucza to jednak pomocniczego ich wykorzystania w aspekcie porządkującym majątek podatnika.
Podkreślił też organ, że przedmiotem opinii biegłego mogą być tylko okoliczności dotyczące stanu faktycznego, a nie jego ocena prawna, gdyż interpretacja i stosowanie przepisów należy do kompetencji organu podatkowego. Zaznaczył, że opinia biegłego powołanego przez organ I instancji, jak również dokumenty prywatne, którym nadano formę ekspertyzy, złożone przez podatnika, mogą być wykorzystane przez organy podatkowe wyłącznie w ten sposób, że na podstawie opisanych w nich cech charakterystycznych badanych przedmiotów, organy podatkowe dokonają kwalifikacji (lub wykluczenia) tych przedmiotów, jako obiektów należących do kategorii obiektów budowlanych, a następnie do kategorii budynków lub kategorii budowli. Opinia biegłego, jakkolwiek może być pomocna w procesie stosowania prawa, nie wiąże jednak organu podatkowego. Organ I instancji zasadnie więc postanowił dopuścić jako dowód opinię biegłego zatytułowaną "Klasyfikacja wybranych obiektów znajdujących się na terenie [...] w K. obręb B.". Przedmiotem opracowania było wydanie opinii na temat odrębności wymienionych w niej obiektów budowlanych, a dokładniej - udzielenie odpowiedzi na pytanie, który z wymienionych obiektów budowlanych jest budowlą. Opinia miała za zadanie odpowiedzieć na pytania: czy wymienione w postanowieniu o powołaniu biegłego budowle są odrębnymi od budynku obiektami budowlanymi, czy wymagałyby odrębnych (od budynków) pozwoleń na budowę, czy stanowią integralną część budynków, w których się znajdują, czy bunkier szczelinowy o nr inwentarzowym [...] jest budynkiem czy budowlą. Biegły wskazał, że większość obiektów wymienionych w opracowaniu (w tabeli 1) została wybudowana w latach 60-tych ubiegłego wieku (co wynika z kopii książek obiektów budowlanych i kart inwentarzowych), w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy prawa budowlanego z 1928 r. lub z 1961 r., nie mniej jednak obecnie obiekty te podlegają aktualnie obowiązującym przepisom Prawa budowlanego, natomiast przy rozbudowie, przebudowie i nadbudowie również przepisom wykonawczym przywoływanym przez to Prawo. Na potrzeby opinii, biegły przyjął, że instalacje (sieci) przemysłowe i energetyczne oraz sieci uzbrojenia terenu będą równoznaczne z pojęciem obiektu liniowego, a więc budowlą.
SKO podniosło, że w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów budowlanych zaliczonych do kategorii budowli, wspomniane wcześniej założenie biegłego jest błędne. Nie jest bowiem uprawnione proste utożsamianie instalacji przemysłowych lub energetycznych z obiektem liniowym, a także proste utożsamianie instalacji przemysłowych lub energetycznych z sieciami przemysłowymi lub energetycznymi (sieciami technicznymi), instalacje znajdujące się w budynku, stanowiące jego wyposażenie, nie spełniają ustawowej definicji obiektu liniowego, nie tworzą też sieci technicznej ani nie są wolno stojącymi instalacjami przemysłowymi (art. 3 pkt 3 i 3a upb). W art. 3 pkt 3a upb (obiekt liniowy) ustawodawca nie odwołał się do pojęcia budowli tylko obiektu budowlanego, którego szczególnym parametrem jest długość. Cecha ta została następnie doprecyzowana przez wskazanie przykładowych obiektów budowlanych, będących jednocześnie obiektami liniowymi. Wyliczenie to wskazuje w sposób jednoznaczny, że obiektem liniowym może być jedynie budowla stanowiąca element składowy definicji obiektu budowlanego. Obiekt liniowy swoim kształtem nie odpowiada ani definicji budynku, ani obiektu małej architektury.
Kolejno organ odwoławczy omówił pojęcia budowli jako obiektu budowlanego, instalacji – odwołał się w tym zakresie do stosownych przepisów, literatury, orzecznictwa.
Wskazał, że biegły sporządził tabelaryczne zestawienie obiektów, w którym oznaczył obiekty (nr inwentarzowy), nazwał je, wskazał ich umiejscowienie, podał ich kwalifikację i przywołał lakoniczne uzasadnienie. Biegły stwierdził, że przedmiotem opinii są głównie sieci (instalacje) wraz z urządzeniami technicznymi, znajdujące się we wnętrzu budynków, zlokalizowanych na terenie zakładu przemysłowego wytwarzającego [...]. Są one częścią i kontynuacją napowietrznych oraz zewnętrznych podziemnych, przemysłowych [...] (instalacji powiązanych ze sobą funkcjonalnie (technologicznie). Nie występuje tu taka sama zależność pomiędzy nimi a obiektami kubaturowymi, w których się znajdują (nie chodzi tu o fakt fizycznego ich połączenia). Uwaga ta dotyczy również urządzeń technicznych wchodzących w skład przedmiotowych sieci. Budynki i budowle są dla przedmiotowych instalacji obiektami chroniącymi przed środowiskiem zewnętrznym lub zamykającymi je w pewne odrębne całości, jak również mogą dla nich stanowić konstrukcje wsporcze, ale same nie są ich częścią. Zarówno budynki, jak i instalacje, zostały w większości wykonane w latach 60-tych ubiegłego wieku, są więc już znacznie zużyte, a niektóre z nich zostały wyłączone z użytkowania. Brak takich instalacji lub urządzeń, ewentualne ich uszkodzenie - nie będzie równoważne z wyłączeniem obiektu kubaturowego z użytkowania, w którym się znajdują, lecz może stać się przyczyna wyłączenia linii technologicznych, takich jak np. [...] itp., a w konsekwencji wstrzymania produkcji finalnej. Wyłączenie budynku lub budowli z użytkowania może być związane również z koniecznością przeprowadzenia w nim prac remontowo naprawczych lub też wzmacniających, a także wówczas, gdy dalsza eksploatacja instalacji może być dla niego zagrożeniem. W budynkach lub ich częściach administracyjno-socjalnych, magazynowych, warsztatowych, garażowych itp. istnieją instalacje zapewniające prawidłową ich eksploatację poprzez dostarczenie energii elektrycznej, ciepła oraz odbioru ścieków, a więc są to instalacje spełniające warunek zapewnienia możliwości użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wobec powyższego, pozostałe instalacje poza wymienionymi należy uznać za odrębne instalacje przemysłowe i energetyczne, odpowiedzialne za produkcję, w tym przypadku [...]. W momencie powstawania całego obiektu przemysłowego, jakim była [...] z pewnością zostały wydane odrębne pozwolenia na budowę obiektów kubaturowych i instalacji. Nie mniej jednak, zarówno projektowe opracowania branżowe jak również karty techniczne i książki obiektów, traktują każdy z tych obiektów osobno. W opiniowanym przypadku, to budynek lub budowla powinna zapewnić prawidłową eksploatację instalacji i urządzeń w nich się znajdujących, ponieważ pełnią w stosunku do nich rolę służebną, a nie odwrotnie. Może również tak się zdarzyć, że część takiej instalacji może być wykorzystywana do zasilania budynku w celu zapewnienia mu wymaganych parametrów użytkowych (część biurowo-socjalna itp.) lub też zapewnienia ochrony instalacjom przemysłowym i energetycznym, lecz nadal będą one częścią składową przedmiotowych tych instalacji. Podsumowując, biegły stwierdził, że instalacje i urządzenia wymienione w tabeli nr 2 opracowania, za wyjątkiem pozycji 1,2, 70 są obiektami odrębnymi od budynków, w których zostały zlokalizowane i którym należy przypisać definicję budowli. Pozycje 1 i 2 to budynki, natomiast pozycja 70 jest jedynie wewnętrzną obudową urządzeń i instalacji. Jest wydzieleniem ich z przestrzeni wewnętrznej, a więc należy ją traktować tak jakby powierzchnia obiektu została wydzielona ścianami działowymi i zamknięta niższym dachem. Szczegółową ich kwalifikację zamieszczono w tabeli 2 opracowania.
SKO wskazało, że biegły odpowiedział na pytania.
1. Czy wymienione w postanowieniu o powołaniu biegłego budowle są odrębnymi od budynku obiektami budowlanymi? Wszystkie obiekty znajdujące się na terenie [...] tworzą planowy ciąg technologiczny, składający się z kilku instalacji przemysłowych zapewniających ciągłość procesu produkcyjnego oraz wymaganą jakość produktu finalnego. Ich połączenie z budynkami ma tu charakter czysto fizyczny, co oznacza, że budynki lub ich części są dla nich konstrukcjami wsporczymi i jednocześnie przegrodami oddzielającymi poszczególne instalacje oraz przegrodami zapewniającymi ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego na procesy technologiczne. Będąc obiektami pomocniczymi, choć bardzo istotnymi dla instalacji przemysłowych oraz procesu produkcyjnego pełnią wobec nich rolę służebną. Instalacje przemysłowe nie powstały tu dla zapewnienia właściwego funkcjonowania tych obiektów lub ich prawidłowego utrzymywania w należytym stanie technicznym, lecz odwrotnie, to specyfika oraz ich wielkość zadecydowały o charakterystycznych parametrach obiektów kubaturowych, takich jak wielkość i kształt a także o właściwościach technicznych ich przegród, ilości i wielkościach strefach podziału powierzchni, rodzaju komunikacji, parametrach wytrzymałościowych, konstrukcji itp.
2. Czy wymagałyby odrębnych (od budynków) pozwoleń na budowę? W art. 29 upb wymieniono obiekty oraz roboty budowlane, których wykonanie nie wymaga pozwolenia budowlanego, natomiast w art. 30 upb wymieniono obiekty i roboty budowlane, których wykonanie wymaga zgłoszenia. Wszystkie pozostałe obiekty roboty budowlane, niewymienione w ww. artykułach będą wymagały uzyskania stosownej decyzji administracyjnej, tj. pozwolenia na budowę. Do 28 czerwca 2015 r. na wykonanie sieci elektroenergetycznych (nawet tych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV), wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, komunikacyjnych zewnętrznych oraz wewnętrznych, wymagane było uzyskanie pozwolenia budowlanego. Nowelizacja upb zniosła obowiązek uzyskiwania pozwolenia budowlanego na ww. instalacje, z wyjątkiem sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Stąd też, wszystkie instalacje, znajdujące się w obiektach technologicznych [...], poza wewnętrznymi instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem takich obiektów jak np. socjalno-administracyjne, magazynowe, garażowe, warsztatowe, zaopatrzenia w ciepło, wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz usuwanie ścieków i odpadów wymagałyby odrębnych pozwoleń, gdyby nie wchodziły w jedno wielobranżowe opracowanie. Gdyby pozwolenie było wydawane już w drugiej połowie roku 2015, instalacje wymienione w kolumnie 2 tabeli 4 na stronie 19 opracowania :sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne, przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowo, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, telekomunikacyjne linie kablowe, kanalizacja kablowa, instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne wewnątrz budynku nie wymagałyby uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Czy stanowią integralną część budynków, w których się znajdują? Nie stanowią integralnej części budynków, w których się znajdują, chociaż zostały trwale (fizycznie) z nimi połączone. Nie są one wyposażeniem tych budynków, a wręcz przeciwnie to budynki pełnią wobec nich służebną rolę.
4. Czy bunkier szczelinowy o nr inwentarzowym [...] jest budynkiem, czy budowlą? Przedmiotowy obiekt o charakterze tunelowym (przelotowym), wykonany w 1960 r. o rzucie prostokąta i długości wyraźnie przekraczającej jego szerokość, mógłby zostać uznany za budynek, gdyby został wyposażony w kompletne przegrody, w wydzielające go z przestrzeni. Tego elementu tutaj brakuje, a dokładniej brakuje jednej ze ścian szczytowych, natomiast w ścianie szczytowej zamykającej ten obiekt na drugim jego końcu znajduje się otwór pozwalający na przejazd np. składu kolejowego. Ponieważ obiekt ten nie posiada wymaganych dla budynku przegród zewnętrznych nie może być budynkiem w rozumieniu upb. Należy uznać go za budowlę.
W opinii z maja 2019 r. oraz piśmie z 17 czerwca 2021 r. biegły D. B. wyjaśnił, że obiekty (badane przez biegłego) zostały wniesione ponad 50 lat temu. Nie było celem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, ani też biegłego, wnikliwe ustalanie technologii oraz materiałów, z jakich zostały wzniesione obiekty, niemniej jednak biegły na podstawie wieloletniego doświadczenia może stwierdzić, że obiekty te, gdyby zostały realizowane obecnie, lecz wg technologii stosowanych w latach 60-tych ub. wieku to byłoby to już z użyciem wyrobów budowlanych. Wobec powyższego należy uznać, że aktualnie obiekty te mają status obiektów wykonanych z użyciem wyrobów budowlanych.
Dalej biegły wskazał, że instalacje tworzące jeden wspólny ciąg technologiczny do produkcji [...] nie są tożsame pomiędzy sobą. Każdej z nich, z osobna, przypisano inną funkcję. Niemniej jednak dopiero ich wzajemne powiązanie, lecz nie fizyczne, stanowi podstawę funkcjonowania zakładu, jakim w tym przypadku jest [...]. Są to instalacje zasilające maszyny lub urządzenia, lecz nie stanowią wyposażenia budynków. Wyposażenie obiektów stanowią odrębne instalacje, które służą tylko tym obiektom, lecz tylko po to by zapewniały wymagane warunki eksploatacji dla wspomnianych wyżej instalacji lub dla budynków towarzyszących, tj. biura, szatnie, magazyny, pomieszczenia socjalne itp. W definicji legalnej budowli, w art. 3 upb wymieniono m.in. obiekty liniowe, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, części budowlane urządzeń technicznych, sieci uzbrojenia terenu, fundamenty pod maszyny i urządzenia. W legalnych definicjach ustawy - Prawo Budowlane zabrakło wyjaśnień lub definicji uzupełniających, co te terminy mogą oznaczać. W badanym przypadku mamy do czynienia z sieciami napowietrznymi, podziemnymi oraz podwieszonymi (mocowanymi) do konstrukcji budynków, które je chronią. W budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych itp. Instalacje wewnętrzne pełnią rolę służebną dla tych obiektów i są odrębne w stosunku do instalacji technologicznych. Wykonana w 2016 r. opinia dotyczyła obiektów wymienionych w postanowieniu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr [...] z dnia 10.03.2016 r. w sprawie powołania biegłego.
W opracowaniu zawarto zestawienie tabelaryczne instalacji kolumna 3, tabela 3, które są niezbędne do funkcjonowania obiektów wymienionych w kolumnie 2, zgodnie z ich przeznaczeniem. W skład tych instalacji nie wchodzą instalacje przemysłowe wymienione w tabeli 2.
SKO nie podważyło opinii biegłego w zakresie, w jakim wykorzystuje on posiadane wiadomości specjalne, jednakże - w zakresie oceny prawnej stanu faktycznego - stwierdziło, jak następuje.
W świetle art. 3 pkt 3 upb, budowlami są wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne. Z istotnej w sprawie opinii biegłego nie wynika, by obiekty będące przedmiotem ekspertyzy posiadały cechy wolno stojących instalacji przemysłowych lub urządzeń technicznych. Przeciwnie, jak wskazano w opinii, są to obiekty chronione przez budynki. Biegły stwierdził, że - na potrzeby opinii - uznaje badane obiekty za obiekty liniowe i należy przez to rozumieć obiekty budowlane, których charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa (...), tak: art. 3 pkt 3a upb). Natomiast w aspekcie podatkowoprawnym, co do zasady, budowla obiektu liniowego istnieje jedynie do przegrody budowlanej tworzącej budynek, od tej granicy, czyli wewnątrz budynku, mamy do czynienia z instalacją wewnętrzną, nie odrębnym obiektem budowlanym - obiektem liniowym. W rozumieniu u.p.o.l. budowlą jest ponadto przyłącze (jako urządzenie budowlane) zespalające budowlę sieciową ("zewnętrzną") z siecią "wewnętrzną". Biegły uznał też, że szereg obiektów wyszczególnionych w opinii to urządzenia techniczne zaliczane do kategorii urządzeń budowlanych, a więc budowli w rozumieniu u.p.o.l. (w sprawie nie jest jasne, czy jest to rodzaj przyłącza, czy innego urządzenia budowlanego). W ocenie biegłego, urządzenia te stanowią elementy składowe ciągu technologicznego. Jednakże - według opinii biegłego – ciąg technologiczny [...] sam w sobie nie jest obiektem budowlanym i nie można też do niego odnieść pojęcia urządzenia budowlanego, jako urządzenia technicznego, związanego z obiektem budowlanym, zapewniającego możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
SKO zauważyło, że biegły stwierdził, iż obiekty tworzą planowy ciąg technologiczny składający się z kilku instalacji przemysłowych, zapewniających ciągłość procesu produkcyjnego oraz wymagana jakość produktu finalnego. Instalacje te należy uznać za odrębne instalacje przemysłowe i energetyczne, wykorzystywane do produkcji, w tym przypadku, [...].
SKO podniosło, że gdyby biegły uznał cały ciąg technologiczny [...] za budowlę, to wówczas linie elektroenergetyczne rurociągi wody, rurociągi pary wodnej, itp. stanowiłby części składowe tego ciągu, w swej sumie i całości tworząc budowlę.
Ponieważ ciąg technologiczny nie jest budowlą, to wymienione przedmioty nie mogą być utożsamiane z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 3 pkt 1 upb). Skoro biegły ocenił, że w sprawie mamy do czynienia z kilkoma instalacjami przemysłowymi, które nie są wolno stojące), zatem uzasadnione jest stwierdzenie, że linie elektroenergetyczne, rurociągi i inne sieci stanowią jedynie sieci zasilające maszyny lub urządzenia zlokalizowane w budynkach [...], są to zatem sieci wewnętrzne niebędące obiektami budowlanymi i nie tworzą budowli.
Podsumowując SKO stwierdziło, że analizowane przez biegłego sieci znajdują się w budynku, funkcją budynku jest ochrona znajdującego się w nim ciągu technologicznego, składającego się z kilku instalacji przemysłowych zapewniających ciągłość procesu produkcyjnego oraz wymaganą jakość produktu finalnego. Wspomniany ciąg technologiczny nie jest budowlą. Istotne w sprawie sieci wchodzą w skład ciągu technologicznego. Wzmiankowane sieci, w ocenie biegłego, nie stanowią wyposażenia budynku.
W ocenie SKO, analizowane przez biegłego sieci nie stanowią obiektu liniowego w rozumieniu Prawa budowlanego, a założenie biegłego, opisane w opinii, jest błędne w sensie prawnym. Sieci wchodzące w skład wyżej wymienionego ciągu technologicznego nie są sieciami technicznymi z art. 3 pkt 3 upb (kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe, tak: załącznik do upb), lecz doprowadzają one [...], [...] i [...] do maszyn i urządzeń [...] zlokalizowanych na wewnątrz budynku. Potwierdzeniem tego jest oświadczenie Spółki z 2 czerwca 2022 r. o funkcji i usytuowaniu obiektów zlokalizowanych na terenie Z. w K., w którym to oświadczeniu Spółka dokładnie wskazała w zestawieniu tabelarycznym, jaką konkretną funkcję pełni każdy z obiektów.
Ze względu na umieszczenie w budynku lub umocowanie na budynku, analizowane sieci nie posiadają cechy obiektu budowlanego "wolno stojącego" (art. 3 pkt 3 upb). Ponadto, sieć energetyczna i sieć parowa istniejące w budynku nie są sieciami w rozumieniu art. 3 pkt 11 upe. Sieć energetyczna i sieć parowa umieszczona w. budynku [...] (w hali fabrycznej) nie służy bowiem do przesyłania lub dystrybucji w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 upe, lecz jest bezpośrednio związana z procesem produkcji [...]. Również rurociągi wody i inne instalacje (gazowa, kwasu, ługu), są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem [...], a więc wytwarzaniem [...]. Biegły nie wyjaśnił dlaczego uznał większość opiniowanych obiektów za urządzenia techniczne (budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 upb), podczas gdy stanowi to kluczowe zagadnienie w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości spornych obiektów. Organ pierwszej instancji ostatecznie nie wskazuje na jakiej podstawie przyjmuje, że badane obiekty wypełniają definicję budowli z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., a więc są obiektami budowlanymi czy urządzeniami budowlanymi. Nie wiadomo również, dlaczego przyjmuje, że analizowane obiekty są elementami sieci energetycznej i dlaczego ta miałaby stanowić odnośnik w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
SKO zauważyło, że zamieszczona w przepisach upb definicja legalna urządzeń budowlanych wskazuje, że są to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plac pod śmietniki. Uwzględniając więc tę definicję trzeba w pierwszej kolejności dokonać kwalifikacji spornego elementu w ramach przykładowo wskazanych urządzeń budowlanych, a w przypadku braku takiej możliwości należy ustalić, czy zachodzi związek z obiektem budowlanym, o takim charakterze, który zapewnia możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W wyroku NSA z 29.08.2023 r. sygn. akt III FSK 693/22, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na sposób rozumienia urządzeń budowlanych z konsekwencją dla ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przywołując stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z 13 września 2011 r., P 33/09. W judykacie tym NSA wskazał zatem, iż "(...) w świetle przytoczonego wyżej stanowiska Trybunału Konstytucyjnego do urządzeń budowlanych, o których mowa art. 3 pkt 9 upb kwalifikowanych do kategorii budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., mogą natomiast zostać zaliczone jedynie: 1) urządzenia techniczne wymienione expressis verbis w art. 3 pkt 9 upb, a zatem: "przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki:, a także 2) inne urządzenia techniczne (niewymienione w art. 3 pkt 9 upb.), o ile "zapewniają możliwość użytkowania obiektu budowlanego" - w tym będącego "budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zgodnie z jego przeznaczeniem". "Urządzenia techniczne" w rozumieniu art. 3 pkt 9 upb niewymienione expressis verbis w tym przepisie, nie mają charakteru samodzielnej budowli postrzeganej przez pryzmat definicji wynikającej z art. 3 pkt 3 upb (lub innego przepisu rangi ustawowej). Są one natomiast powiązane z takim obiektem (budowlą lub obiektem zaliczanym do budynków), zapewniając możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (...)". Dokonanie kwalifikacji konkretnego obiektu do urządzenia budowlanego po myśli art. 3 pkt 9 upb z konsekwencją dla objęcia przedmiotem opodatkowania w podatku od nieruchomości wymaga zatem uwzględniania takiego sposobu jego rozumienia, co powinno stanowić punkt wyjścia do oceny czynności przeprowadzonych przez organy podatkowe.
Wskazał organ, iż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada 2023 r., sygn. akt III FSK 809/23, wskazał - który to pogląd SKO podziela - że wymóg precyzji, gdy chodzi o ustalenie w konkretnym przypadku budowli ze skutkami w ramach przyjęcia przedmiotu opodatkowania nie może przejawiać się w zbyt dowolnym kwalifikowaniu pewnych obiektów budowlanych.
Konkludując, SKO stwierdziło, że opinia biegłego D. B. w zakresie kwalifikacji obiektów znajdujących się wewnątrz budynków, nie jest wystarczająca do ustalenia przedmiotów i podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz dokonania wymiaru podatku w drodze wydania i doręczenia decyzji. W analizowanej sprawie zabrakło dowodów pozwalających na ustalenie, w sposób pewny i wiarygodny, przedmiotów i podstaw opodatkowania w zakresie budowli. Jednoznaczne ustalenie, czy sporne obiekty tworzą obiekt budowlany wraz z budynkiem, czy też stanowią część sieci elektroenergetycznej, czy też, stanowią instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - są ustaleniami w sferze faktów, a nie prawa.
SKO uznało, że materiał dowodowy zebrany w sprawie jest niekompletny, a ujawnione wady nie pozwalają na wydanie decyzji merytorycznej przez organ odwoławczy.
Mając na uwadze powyższe Sąd wskazuje, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy decyzja organu I instancji była już trzykrotnie uchylana. W sprawie tej został już zgromadzony przez organ pierwszej instancji obszerny materiał dowodowy, a sama strona w skardze nie kwestionując jego kompletności, w swoich zarzutach odnosiła się do kwestii prawidłowości samej wykładni prawa materialnego.
Jak podniósł organ odwoławczy, na obecnym etapie sprawy sporna pozostaje kwestia zakwalifikowania 34 obiektów w postaci instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach, celem stwierdzenia, czy stanowią one budowle podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, czy też nie podlegają opodatkowaniu jako części składowe budynków i tylko w tym zakresie organ wskazał na potrzebę dalszego uzupełnienia materiału dowodowego.
Jednocześnie organ odwoławczy w zaskarżonej decyzji poczynił szerokie wyżej szczegółowo przytoczone merytoryczne wywody dotyczące wskazanej kwestii, wskazał na potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego, jednakże nie wykazał, iż postępowanie dowodowe wymaga ponownego przeprowadzenia w całości lub w znacznej części. Nie wykazał też, że w sprawie nie wystąpiła możliwości uzupełnienia dowodów w postępowaniu odwoławczym na podstawie przepisu art. 229 O.p.
W tych okolicznościach sprawy organ II instancji naruszył normę art. 233 § 2 O.p.
Organ w zaskarżonej decyzji nie wykazał konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części, a okoliczności sprawy, w kontekście zebranego już w sprawie materiału dowodowego, nie wskazują, aby konieczność pozyskania nowych środków dowodowych, miało taki charakter, o jakim stanowi art. 233 § 2 O.p.
Niewątpliwie też, na co słusznie zwrócono uwagę w skardze, dotychczasowy przebieg postępowania nie daje żadnych gwarancji, iż sprawa przy ponownym jej rozpoznaniu zostanie należycie rozpatrzona, a wydane rozstrzygnięcie nie będzie – jak miało to już miejsce trzykrotnie - ponownie uchylone decyzją kasatoryjną.
Oceniając całokształt dotychczasowych działań organu I instancji Spółka zwróciła uwagę, że obecne kolejne przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia rodzi duże prawdopodobieństwo, że organ I instancji ponownie pozyska uzupełniające pismo biegłego, w którym podtrzyma on swoje dotychczasowe stanowisko i po upływie kolejnego roku wyda analogiczne jak trzy ostatnie rozstrzygnięcie w sprawie o ile nie dojdzie już w tym momencie do upływu terminu przedawnienia.
Niewątpliwie taki tok dotychczasowego postępowania dotyczącego podatku od nieruchomości za 2018 ma znamiona naruszenia zasad postępowania podatkowego określonych w Ordynacji podatkowej, w tym art. 122, art. 125 § 1 i art. 127 O.p., które zobowiązują organ podatkowe do ustalenia prawdy obiektywnej w sposób wnikliwy i szybki, jak również ma istotne znaczenie dla samej Spółki - będącej podmiotem gospodarczym – utrzymują ją przez wiele lat w stanie niepewności, co do prawidłowości jej rozliczeń finansowych, wynikających z samoobliczenia należności w podatku od nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ odwoławczy zastosuje wiążące organ wytyczne zawarte w niniejszym wyroku uwzględniając przedstawioną w tym orzeczeniu ocenę prawną dotyczącą stosowania art. 233 § 2 O.p i dokona niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy ustaleń. Organ odwoławczy zwróci uwagę aby decyzja kończąca postępowania w sprawie odpowiadała wymogom ustawowym określonym w art. 233 O.p.
O kosztach postępowania, obejmujących uiszczony w sprawie wpis od skargi w kwocie 500 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w osobie doradcy podatkowego w kwocie 480 zł oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, Sąd orzekł na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 i 4 p.p.s.a. i § 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z 2018 r., poz. 1687).Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI