I SA/BK 248/25

Wojewódzki Sąd Administracyjny w BiałymstokuBiałystok2025-09-09
NSApodatkoweWysokawsa
podatek dochodowy od osób prawnychspółka zagranicznazakład podatkowyumowa menedżerskakoszty uzyskania przychodówumowa o unikaniu podwójnego opodatkowaniatransparentność podatkowaspółka komandytowatransfer środkówpozorność umowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki z Malty, uznając polską spółkę komandytową za jej zakład podatkowy i odmawiając zaliczenia wydatków na umowę menedżerską do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka z Malty zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, która utrzymała w mocy decyzję Naczelnika PUCS o określeniu zobowiązania podatkowego w CIT za 2020 rok. Spór dotyczył statusu polskiej spółki komandytowej jako zakładu podatkowego skarżącej oraz możliwości zaliczenia wydatków na umowę menedżerską zawartą z J. M. do kosztów uzyskania przychodów. Sąd uznał polską spółkę komandytową za zakład podatkowy skarżącej i odmówił uznania wydatków na umowę menedżerską za koszt uzyskania przychodu, stwierdzając, że umowa miała na celu jedynie transfer środków pieniężnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznał sprawę ze skargi spółki z siedzibą na Malcie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, która utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawa dotyczyła określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 rok. Organ I instancji nie uznał za koszty uzyskania przychodów kwoty ponad 11,7 mln zł, zaliczonej przez spółkę do kosztów na podstawie umowy menedżerskiej z J. M., uznając, że miało to na celu obniżenie zobowiązań podatkowych. Organ odwoławczy podtrzymał to stanowisko, wskazując na powiązania między J. M. a spółkami oraz brak faktycznego świadczenia usług menedżerskich zgodnych z celem umowy. Skarżąca zarzucała naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o CIT i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sąd uznał, że polska spółka komandytowa, w której skarżąca posiadała udziały, stanowiła zakład podatkowy skarżącej w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, sąd zgodził się z organami, że wydatki na umowę menedżerską nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie wykazano faktycznego świadczenia usług ani związku z celem uzyskania przychodów, a umowa miała charakter pozorny i służyła transferowi środków. W konsekwencji, sąd oddalił skargę.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (2)

Odpowiedź sądu

Tak, polska spółka komandytowa stanowi zakład podatkowy zagranicznej spółki, jeśli zagraniczna spółka nie ma siedziby ani zarządu w Polsce, a spółka komandytowa jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez tę zagraniczną spółkę na terytorium Polski.

Uzasadnienie

Sąd zaaprobował stanowisko organów, że spółka komandytowa jest zakładem podatkowym zagranicznego wspólnika, opierając się na utrwalonym orzecznictwie NSA i celu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają zapobiegać nieopodatkowaniu dochodów.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

oddalono_skargę

Przepisy (14)

Główne

u.p.d.o.p. art. 3 § ust. 2

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy niemający siedziby lub zarządu w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Polski.

u.p.d.o.p. art. 3 § ust. 3

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Za dochody osiągane na terytorium Polski uważa się dochody z działalności prowadzonej na terytorium Polski, w tym poprzez zagraniczny zakład.

u.p.d.o.p. art. 15 § ust. 1

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

UPO Polska-Malta art. 5 § ust. 1

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Definicja zakładu jako stałej placówki, poprzez którą prowadzona jest całkowicie lub częściowo działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.

Pomocnicze

u.p.d.o.p. art. 4a § pkt 11

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Definicja zakładu.

UPO Polska-Malta art. 5 § ust. 2

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Przykłady placówek stanowiących zakład (miejsce zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat, kopalnia, plac budowy, prace konstrukcyjne/montażowe/instalacyjne trwające dłużej niż 12 miesięcy).

o.p. art. 120

Ordynacja podatkowa

Zasada legalizmu.

o.p. art. 122

Ordynacja podatkowa

Zasada prawdy materialnej.

o.p. art. 124

Ordynacja podatkowa

Zasada przekonywania.

o.p. art. 127

Ordynacja podatkowa

Zasada dwuinstancyjności.

o.p. art. 191

Ordynacja podatkowa

Zasada swobodnej oceny dowodów.

o.p. art. 210 § § 1 pkt 6

Ordynacja podatkowa

Wymogi uzasadnienia decyzji.

o.p. art. 210 § § 4

Ordynacja podatkowa

Brak uzasadnienia decyzji.

k.s.h. art. 102

Kodeks spółek handlowych

Zyski przedsiębiorstwa.

Argumenty

Skuteczne argumenty

Polska spółka komandytowa stanowi zakład podatkowy zagranicznej spółki. Umowa menedżerska miała charakter pozorny i służyła transferowi środków, a nie uzyskaniu przychodu. Wydatki na umowę menedżerską nie spełniają przesłanek kosztów uzyskania przychodów.

Odrzucone argumenty

Polska spółka komandytowa nie jest zakładem podatkowym skarżącej. Wydatki na umowę menedżerską są kosztami uzyskania przychodów, ponieważ były związane z potencjalnym uzyskaniem przychodu i rozwojem działalności.

Godne uwagi sformułowania

umowa menedżerska miała na celu wyłącznie transfer środków pieniężnych na zewnątrz spółki, z zachowaniem pozorów legalności transparentność podatkowa zakład podatkowy koszty uzyskania przychodów pozorność zawarcia tej umowy

Skład orzekający

Małgorzata Anna Dziemianowicz

przewodniczący

Paweł Janusz Lewkowicz

sprawozdawca

Justyna Siemieniako

członek

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Wysoka

Powoływalne dla: "Status zakładu podatkowego dla zagranicznych wspólników polskich spółek komandytowych oraz kryteria uznania wydatków na umowy menedżerskie za koszty uzyskania przychodów."

Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 2020 r. w zakresie transparentności podatkowej spółek komandytowych. Interpretacja umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być specyficzna dla umowy z Maltą.

Wartość merytoryczna

Ocena: 7/10

Sprawa dotyczy złożonych kwestii podatkowych związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym, w tym statusu zakładu podatkowego i kwalifikacji kosztów, co jest istotne dla firm działających transgranicznie.

Czy polska spółka komandytowa to zakład podatkowy dla firmy z Malty? WSA wyjaśnia.

Dane finansowe

WPS: 2 165 459 PLN

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
I SA/Bk 248/25 - Wyrok WSA w Białymstoku
Data orzeczenia
2025-09-09
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2025-06-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Justyna Siemieniako
Małgorzata Anna Dziemianowicz /przewodniczący/
Paweł Janusz Lewkowicz /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób prawnych
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 865
art. 3 ust. 2, art. 15 ust. 1
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz (spr.), sędzia WSA Justyna Siemieniako, Protokolant st. sekretarz sądowy Renata Kryńska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 września 2025 r. sprawy ze skargi I. z/s na Malcie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2025 r. nr 2001-IOD.4100.10.2024 w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 rok oddala skargę.
Uzasadnienie
Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku (dalej powoływany jako: "organ I instancji", "Naczelnik PUCS"), na mocy upoważnienia nr 318000-CKK2-1.5001.16.2023.1, przeprowadził kontrolę celno-skarbową w stosunku do spółki I. Limited z siedzibą na Malcie (dalej powoływana jako: "skarżąca", "podatnik", "Spółka"), w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r., którą zakończył wynikiem kontroli z 15 maja 2024 r.
Postanowieniem z 17 czerwca 2024 r. organ I instancji przekształcił ww. kontrolę celno-skarbową w postępowanie podatkowe o sygnaturze 318000-CKK2-1.5001.31.2024.
Decyzją z 24 października 2024 r. nr 318000-CKK2-1.5001.31.2024.12 Naczelnik PUCS określił skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r. w kwocie 2.165.459 zł, w miejsce zadeklarowanej w zeznaniu rocznym CIT-8 straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r. w wysokości 382.296,17 zł.
Uzasadniając decyzję organ I instancji stwierdził m.in., że w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 856, dalej jako: u.p.d.o.p.), nie uznał za koszty uzyskania przychodów kwoty 11.779.446,09 zł, ponieważ zaliczenie przez Spółkę tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów nie było związane z wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz J. M. w związku z Umową Menadżerską, lecz miało na celu – poprzez transfer tych środków pieniężnych na rzecz J. M. (właściciela 100% udziałów Spółki i jedynego członka jej Zarządu) – obniżenie zobowiązań podatkowych skarżącej w podatku dochodowym od osób prawnych za 2020 r. z tytułu udziału Spółki (jako komandytariusza) w spółce komandytowej I. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w K.
W następstwie wniesionego przez skarżącą odwołania decyzją z dnia 25 kwietnia 2025 r. nr 2001-IOD.4100.10.2024 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (dalej powoływany jako: "organ odwoławczy", "DIAS") utrzymał w mocy ww. decyzję.
W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że w rozpatrywanej sprawie przedmiotem sporu są wydatki w kwocie 11.779.446,09 zł, zaliczone przez skarżącą do kosztów uzyskania przychodu, powstałe wskutek zawarcia z osobą fizyczną (J. M.) umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług niematerialnych (Umowy Menadżerskiej).
Na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy DIAS stwierdził, że skarżąca zarejestrowana została na Malcie 15 kwietnia 2019 r. w Rejestrze Spółek (Malta Financial Services Authority), jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod numerem C91468. Na podstawie aktu założycielskiego i statutu Spółki stwierdzono, że głównym przedmiotem działalności handlowej Spółki jest świadczenie usług inżynieryjnych, w tym konserwacja i serwisowanie elektrowni i elektrociepłowni. Jako inne cele pomocnicze Spółki dokument wymienia m.in.: budowę rurociągów, konstrukcji stalowych i elektrowni; świadczenie usług zarzadzania projektami, konsultingowych i doradczych w zakresie inżynierii; posiadanie udziałów, papierów wartościowych lub innych udziałów kapitałowych we wszystkich spółkach handlowych, przemysłowych, finansowych i innych spółkach lub podmiotach gospodarczych na Malcie lub za granicą; udzielanie pożyczek lub zaliczek pieniężnych z zabezpieczeniem lub bez zabezpieczenia swoim spółkom zależnym.
W okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 22 kwietnia 2020 r. właścicielem (100%) udziałów Spółki (4.000 udziałów zwykłych o wartości 1 euro każdy) był J. M., zamieszkały od 3 lipca 2019 r. na Malcie ([...], Republika Malty). Od 22 kwietnia 2020 r. właścicielem udziałów Spółki została spółka gibraltarska I. Holdings Limited (nr rejestracyjny 119718), należąca w całości do J. M. (100% udziałów). Jedynym członkiem Zarządu skarżącej był J. M.. Zarządzanie i administrowanie Spółką powierzone zostało Radzie Dyrektorów, uprawnionej do sądowej i prawnej reprezentacji skarżącej. Pierwszym (jedynym) Dyrektorem został J. M..
Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr [...], sporządzonego [...] czerwca 2019 r. Spółka z dniem 1 lipca 2019 r. przystąpiła jako komandytariusz do I. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w K. W latach 2019 - 2020 I. sp. z o.o. sp.k. świadczyła usługi wynajmu pracowników oraz wykonywania zleceń spawalniczych i prac przy konstrukcjach stalowych, głównie w przemyśle: stalowym a także energetycznym i cementowym. Jej głównymi kontrahentami były firmy działające w przemyśle hutniczym, energetycznym, chemicznym, cementowym oraz rafineryjnym z krajów Unii Europejskiej, w szczególności firmy niemieckie.
W myśl zawartej umowy od 1 lipca 2019 r. udziałowcami I. sp. z o.o. sp.k., zostali:
1) I. sp. z o.o. z siedzibą w K. – komplementariusz z 1% udziałem w zyskach i stratach;
2) M. M. – komandytariusz z 15% udziałem w zyskach i stratach;
3) K. sp. z o.o. Holding Sp.j. z siedzibą w K. – komandytariusz z 15% udziałem w zyskach i stratach.
4) skarżąca – komandytariusz z 69% udziałem w zyskach i stratach.
Wskazano, że z informacji dostępnych publicznie na stronie internetowej KRS wynika, że wspólnikami K. sp. z o.o. Holding sp.j. są: K. Sp. z o.o. i M. M. – jedyny wspólnik K. sp. z o.o. – i razem z J. M. – Prezes Zarządu tej spółki.
DIAS zwrócił uwagę, że przystąpienie z dniem 1 lipca 2019 r. skarżącej do spółki I. sp. z o.o. sp.k. nastąpiło w czasie, gdy J. M. był prokurentem spółek I. sp. z o.o. sp.k. oraz I. sp. z o.o., a także właścicielem, Prezesem Zarządu i jednoosobową Radą Dyrektorów skarżącej oraz Prezesem Zarządu spółki K. Sp. z o.o. Holding Sp.j.
Według ustaleń organów w dniu 1 kwietnia 2019 r. pomiędzy skarżącą a J. M. zawarta została Umowa o pracę. Zgodnie z pkt 3. Umowy, "Pracownik zostaje zatrudniony przez Pracodawcę na stanowisku Dyrektora i zostanie przydzielony wyłącznie i w całości do pracy na rzecz oraz w lokalu B. Limited. Do obowiązków Pracownika należeć będzie: a. odbieranie rozmów telefonicznych, b. obsługa korespondencji firmowej i urzędowej, c. przyjmowanie i obsługa klientów, d. nadzór nad dokumentacją firmową i urzędową, e. udział w tworzeniu budżetu i kontrola wydatków, f. przekazywanie faktur do księgowości." Umowa przewidywała pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), za wynagrodzeniem brutto odpowiadającym wynagrodzeniu określonemu w Sekcji 1 załącznika nr 1 do Umowy, płatnym w równych miesięcznych ratach z dołu, w ostatnim dniu każdego miesiąca (ok. 1.400 euro).
Natomiast w dniu 1 lipca 2019 r. pomiędzy skarżącą a J. M. zawarta została Umowa o Świadczenie Usług Zarządzania, powierzająca J. M. funkcję Menadżera Zarządzającego Spółką. Zgodnie z treścią § 6 pkt 1 Umowy Menadżerskiej zawarta ona została na czas określony, do 30 czerwca 2020 r. Po upływie tego terminu nie została przedłużona. Stosownie do postanowień § 1 ust. 1 Umowy Menadżerskiej, "Spółka zleca Menadżerowi świadczenie usług zarządzania Spółką w obszarze dotyczącym sprawowania funkcji nadzorczej oraz doradczej w zakresie wszelkich działań spółek zależnych na terenie Polski, Malty oraz innych krajów Unii Europejskiej, wypełniając funkcje właścicielskie Spółki. Natomiast w myśl § 1 ust. 2 umowy menadżerskiej "Spółka powierza Menadżerowi zakres zadań i czynności w ramach niniejszej umowy, wynikający z Trzyletniego Planu wprowadzenia Spółki oraz spółek zależnych na rynek niemiecki i innych krajów UE (...)".Wskazany Trzyletni Pian wprowadzenia Spółki oraz spółek zależnych na rynek niemiecki i innych krajów, realizację którego powierzono Menadżerowi, obejmował m.in.: rozwój działań niezbędnych do rozpoczęcia i aktywowania działalności skarżącej i spółek zależnych w Niemczech i innych państwach Unii Europejskiej; podpisanie dużego kontraktu na montaż instalacji oczyszczania gazu, komory wielkiego pieca, pieca kadziowego i wieży chłodniczej z konwerterem w zakładzie V. KG w K. w Austrii; nabycie 50% - 80% udziałów w I. Sp. z o.o. sp.k., a przez to rozszerzenie działalności Spółki komandytowej i nawiązanie stałej współpracy z dotychczasowymi i nowymi klientami z branży stalowej na rynku niemieckim i austriackim; zapewnienie wsparcia w pozyskiwaniu nowych klientów w oparciu o obecną strukturę produktową Spółki komandytowej oraz rozszerzenie jej możliwości produktowych, co powinno przyczynić się do zwiększenia rentowności realizowanych kontraktów w krótkim okresie, a tym samym do wymiernych korzyści finansowych i budowania potencjału tej Spółki; ekspansję na rynku pracy tymczasowej w Niemczech; realizację celów biznesowych skarżącej oraz Spółki komandytowej, polegających na stworzenie planu współpracy w zakresie działalności agencji pracy tymczasowej; uzyskanie przez skarżącą, we współpracy ze Spółką Komandytową, odpowiednich zezwoleń i certyfikatów, jako warunku rozpoczęcia działalności w sektorze usług agencji pracy tymczasowej w Niemczech; przystąpienie do układów zbiorowych (zobowiązujących do równego traktowania w zakresie wynagradzania i warunków pracy), jako warunek świadczenia usług agencji pracy tymczasowej w Niemczech; realizację kontraktów na świadczenie przez skarżącą usług montażu i demontażu, przebudowy konstrukcji stalowych, serwisu maszyn, budowy rurociągów oraz prac spawalniczych w przemyśle; uzyskanie certyfikatów (w innych niż Malta państwach DE), potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji jakościowych do wykonywania prac oraz potwierdzających znajomość wymagań technicznych dla wyrobów konstrukcyjnych ze stali i aluminium oraz elementów kompozytowych, zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej. Postanowiono, że za zobowiązania podjęte przez Menadżera w imieniu Spółki, odpowiedzialność ponosi Spółka (§ 1 ust. 3 umowy). Sposób organizacji pracy (czas i miejsce) pozostawał w wyłącznej gestii Menadżera, na którego umowa nie nałożyła obowiązku dokumentowania podejmowanych czynności lub sprawozdawania organom Spółki odnośnie zakresu oraz efektów działań podjętych w wyniku realizacji Umowy Menadżerskiej. Strony Umowy postanowiły, że wynagrodzenie Menadżera z tytułu świadczonych usług za okres obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy kalendarzowych, wyniesie: 3.000.000 euro, płatne w dwunastu ratach na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na rachunek bankowy Menadżera (12 x 250.000 euro), 30% premii (900.000 euro), uzależnionej od realizacji zakresu obowiązków, płatnej przelewem, 30 dni po zakończeniu umowy, 50.000 euro z tytułu ponoszonych kosztów wynikających z wykonywania obowiązków na podstawie tej Umowy, płatne przelewem na rachunek bankowy Menadżera, po upływie co najmniej 6 miesięcy trwania Umowy. Jako że koszty Umowy Menadżerskiej ponosiła skarżąca, usługi doradcze mogły być świadczone wyłącznie na jej rzecz, nie zaś na rzecz spółek z nią współpracujących (zależnych).
Stwierdzono również, że w 2020 r. skarżąca dokonała na rachunek Menadżera – J. M. dziesięć przelewów, na łączną kwotę 2.650.000 euro: 350.000 euro w dniu 28 stycznia 2020 r.; 350.000 euro w dniu 4 marca 2020 r.; 350.000 euro w dniu 5 maja 2020 r.; 200.000 euro w dniu 3 czerwca 2020 r.; 50.000 euro w dniu 9 czerwca 2020 r.; 150.000 euro w dniu 10 lipca 2020 r.; 150.000 euro w dniu 23 lipca 2020 r.; 400.000 euro w dniu 12 października 2020 r.; 300.000 euro w dniu 2 listopada 2020 r. oraz 350.000 euro w dniu 23 listopada 2020 r. DIAS zwrócił uwagę, że ww. przelewy nie pokrywają się, zarówno co kwot jak i terminów, z harmonogramem zapłaty wynagrodzenia, wskazanych w Umowie Menadżerskiej.
Okolicznością o istotnej doniosłości dla oceny omawianej sprawy jest zdaniem organu odwoławczego również to, że stosownie do postanowień § 6 pkt 1 umowy menadżerskiej, zawarta na czas określony Umowa wygasła z dniem 30 czerwca 2020 r. (nie została przedłużona). Od 1 lipca 2020 r. J. M. nie pełnił już w Spółce funkcji Menadżera, zatem nie powinien był otrzymywać wynagrodzenia z tego tytułu.
DIAS wyjaśnił, że kwota 2.650.000 euro (przeliczona na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania przelewu) stanowiła równowartość 11.780.545 zł (i jest o 1.098,91 zł wyższa od zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu). Zauważono, że kwota ta nie różni się od łącznej kwoty przelewów (10) dokonanych w tym okresie (27 stycznia 2020 r. – 23 listopada 2020 r.) przez I. sp. z o.o. sp.k. na rzecz skarżącej tytułem zaliczek na poczet przyszłych zysków. Nie bez znaczenia dla prawidłowej oceny spornego zagadnienia jest zdaniem DIAS koincydencja czasowa pomiędzy przelewami od I. Sp. z o.o. sp.k. na rzecz skarżącej, a przelewami od skarżącej na rzecz Menadżera – J. M. tytułem wynagrodzenia za usługi menadżerskie (przelewy błędnie opisane jako: wynagrodzenie dyrektorskie). Podkreślono, że przelewy skarżącej na konto Menadżera w 9/10 przypadkach dokonywane były w tym samym dniu, lub dzień po przelaniu zaliczki na poczet przyszłych zysków z rachunku I. sp. z o.o. sp.k. na konto skarżącej.
Organ odwoławczy podkreślił, że w latach 2019-2020 skarżąca nie prowadziła na terytorium RP działalności gospodarczej, jednakże podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem CIT z tytułu posiadania (jako komandytariusz) udziałów w spółce I. sp. z o.o. sp.k., prowadzącej na terytorium RP działalność gospodarczą. W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka wykazała m.in.: przychód w wysokości 28.281.115,13 zł, odpowiadający wysokości jej udziału w I. sp. z o.o. sp.k. (69%); koszty uzyskania przychodów w wysokości 28.663.411,30 zł, będące sumą kosztów odpowiadających wysokości udziału Spółki w I. sp. z o.o. sp.k. (69%) -16.883.965,21 zł, oraz kwoty 11.779.446,09 zł – niewynikającej z ewidencji księgowej I. sp. z o.o. sp.k. ani z ewidencji prowadzonej przez skarżącą; strata w kwocie 382.296,17 zł; podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 zł.
DIAS zauważył, że z uwagi na to, że Spółka była podmiotem prawa maltańskiego z rezydencją podatkową na Malcie, kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu jej uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej należało rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w La Valetta 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r., nr 49, poz. 256 ze zm., dalej jako: "UPO Polska-Malta".
W oparciu o przedstawiony wywód prawny organ odwoławczy stwierdził, że jeżeli w Polsce znajduje się źródło przychodów rozumiane jako działalność gospodarcza spółki osobowej, stanowiąca zorganizowaną strukturę uzyskującą przychody przypadające ostatecznie jej wspólnikom i u nich opodatkowane, to można uznać, iż wspólnicy ci – w rozpatrywanej sprawie skarżąca będąca komandytariuszem I. sp. z o.o. sp.k. – uzyskują przychody z działalności gospodarczej (czyli zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm., dalej jako: k.s.h.) i w tym przypadku posiadanie udziałów nie stanowi tylko formy biernej (pasywnej) inwestycji kapitałowej. Jeżeli zatem spółka komandytowa nie istnieje sama jako podatnik, ale jednocześnie stanowi zorganizowaną strukturę uzyskującą przychody przypadające jej wspólnikom, to zachodzą podstawy, aby uznać ją za zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 UPO Polska-Malta i art. 4a pkt 11 u.p.d.o.p., za pośrednictwem którego przychody uzyskuje jej zagraniczny wspólnik (komandytariusz).
W związku z powyższym zdaniem DIAS, mając na uwadze postanowienia art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p., skarżąca podlegała obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. od dochodów osiągniętych poprzez zakład na terytorium Polski, z tytułu posiadanych od 1 lipca 2019 r. udziałów w I. sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w K.
W ocenie DIAS, zawarcie przez skarżącą spółkę z J. M. umowy o świadczenie usług menadżerskich (zarządczych i doradczych) nie miało (i nie mogło) służyć zapełnieniu luki kompetencyjnej w obszarze zarządzania Spółką przez jej właściciela (J. M.) lub Zarząd (J. M.), czy też braku decyzyjności jej pracownika na etacie Dyrektora (J. M.). Zawarcie Umowy Menadżerskiej, powierzającej Menadżerowi (J. M.) zakres zadań i czynności wynikających z Trzyletniego Planu wprowadzenia Spółki oraz spółek zależnych na rynek niemiecki i innych krajów UE, oraz zobowiązujące Menadżera do dochowania szczególnej dbałości o dobre imię oraz interesy Spółki oraz spółek zależnych (§ 2 ust. 1 UM), miało na celu wyłącznie transfer środków pieniężnych na zewnątrz spółki, z zachowaniem pozorów legalności. Zdaniem organu, taką konstatację obrazuje przyjęty przez spółki zależne (I. LIMITED Sp. z o.o. Sp.k., I. LIMITED Sp. z o.o. oraz I. LIMITED) model współpracy. Prezes Zarządu, jedyny udziałowiec spółki I. LIMITED i jej pracownik na etacie Dyrektora - J. M., współpracując na bieżąco z J. M. - prokurentem spółek zależnych (I. LIMITED Sp. z o.o. Sp.k., I. LIMITED Sp. z o.o.) uznał, że dla wzmocnienia funkcji nadzorczej oraz doradczej w zakresie wszelkich działań spółek zależnych, konieczne jest zatrudnienie menadżera - J. M.. Z uwagi na niekwestionowane, wysokie kwalifikacje menadżerskie J. M., spółka I. LIMITED określiła roczne wynagrodzenie Menadżera na kwotę 3.000.000 euro + 30% premii + 50.000 euro z tytułu ponoszonych kosztów. W ocenie organu odwoławczego, zapisy Umowy Menadżerskiej zawartej pomiędzy spółką a J. M., umożliwieniem wyprowadzenia ze Spółki kapitału (2.799.507,40 zł), stworzyły "prawną podstawę" generowania nienależnych kosztów, zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem CIT dochodu spółki I. LIMITED za rok 2020, co doprowadziło do uszczuplenia zobowiązania, w tym podatku. Zdaniem organu, niezależnie od okoliczności, że J. M. jako prokurent był zobowiązany do prowadzenia - i faktycznie prowadził - sprawy Spółki Komandytowej, to usługi świadczone przez niego w ramach Umowy Menadżerskiej (zawartej z I. LIMITED), powinny obejmować wyłącznie zakres działalności I. LIMITED. Podejmowane przez J. M. działania oraz decyzje w imieniu oraz na rzecz podmiotów powiązanych z I. LIMITED, nie miały związku z kompetencjami wynikającymi z Umowy Menadżerskiej, lecz wyłącznie z udzielonej mu prokury na rzecz tych podmiotów.
DIAS zaznaczył, że zawarcie z J. M. Umowy Menadżerskiej nie doprowadziło do realizacji założonego w niej celu, w postaci wprowadzenia którejkolwiek ze spółek zależnych na rynek niemiecki lub rynki innych państw UE. Nie nastąpiło również rozszerzenie działalności Spółki Komandytowej. W aktach sprawy brak jest dowodów na pozyskanie przez I. LIMITED (i/lub spółki zależne) kapitału do sfinansowania planowanych działań inwestycyjnych, na monitorowanie przestrzegania procedur w zakresie uzyskiwania wszelkiego rodzaju zezwoleń, certyfikatów niezbędnych do realizacji prac, wymaganych przez Agencje Pracy na Malcie i w Niemczech (ISO 9001, SCO, TUV itd.), dopełnianie wymogów formalnych w instytucjach publicznych w zakresie działań realizowanych na terenie Malty i Niemiec (AOK, VBG, IGZ, Finanzamt), przygotowanie programów sprzedaży oraz akwizycji kontraktów, stworzenie zaplecza wykonawczego dla realizowanych prac (dotyczących m.in. pracowników, środków transportu, materiałów eksploatacyjnych, narzędziowych), przygotowanie systemu szkoleń oraz procedur kontroli jakości, przeprowadzenie analiz rynku, wdrożenie rozwiązań służących minimalizacji ryzyka biznesowego, opracowanie systemu kalkulacji projektów oraz stopnia ich realizacji na poszczególnych etapach prac, czy też na monitorowanie rentowności poszczególnych projektów.
W ocenie DIAS, rozliczenie podatku CIT za 2019 r., uwzględniające zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ich uzyskania, jedynie wartości stanowiące udział I. LIMITED w I. Sp. z o.o. sp.k. (69%), oraz nie uwzględniające wydatków poniesionych na rzecz J. M. w kwocie 2.799.507,40 zł (nie ujętych w księgach podatkowych), dokonane zostało przez organ I instancji w sposób prawidłowy.
Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziła się skarżąca. W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, działający w jej imieniu pełnomocnik zaskarżył decyzję DIAS w całości i podniósł zarzuty naruszenia:
1) art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm., dalej jako: o.p.) poprzez naruszenie zasady legalizmu jako konsekwencja dokonanych naruszeń wymienionych niżej przepisów prawa,
2) art. 122 w zw. z art. 180 § 1 i 187 § 1 o.p. poprzez naruszenie zasady prawdy materialnej, polegające na błędnym ustaleniu stanu faktycznego badanej sprawy,
3) art. 124 o.p. poprzez naruszenie zasady przekonywania, ze względu na brak przedstawienia rzetelnych podstaw podjętego rozstrzygnięcia,
4) art. 127 o.p. poprzez naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowanie, polegające na oparciu się wyłącznie na ustaleniach i ocenach organu I instancji,
5) art. 191 o.p. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę wybranych przez organ dowodów,
6) art. 210 § 1 pkt 6 w związku z art. 210 § 4 o.p. poprzez brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego decyzji oraz prawnego skarżonej decyzji,
7) art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. poprzez jego błędne niezastosowanie, polegające na zakwestionowaniu możliwości zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez nią wydatków,
8) art. 5 ust. 1, 2 i 7 UPO Polska-Malta w zw. z art. 4a pkt 11 u.p.d.o.p. poprzez ich błędną wykładnię, prowadzącą do błędnego zastosowania polegającego na uznaniu, że I. sp. z o.o. sp. k. jest zakładem podatkowym Spółki.
W uzasadnieniu skargi jej autor wskazał, że wypłacone J. M. wynagrodzenie miało związek z potencjalnym osiągnięciem przychodu, gdyż uzyskanie różnych certyfikatów i formalne przejawy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, a także zawarcie umów ramowych wynajmu pracowników tymczasowych zwiększają renomę Spółki i jej spółek zależnych, tym samym zwiększając możliwości uzyskiwania przez nie przychodu. Spółka wskazuje, że przedstawiła liczne dowody działalności jej Menadżera w badanym okresie, które mogły potencjalnie wpłynąć na zwiększenie przychodu Spółki. Tym samym wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako wydatki ukierunkowane na osiągnięcie przychodu.
Stwierdza się również, że I. sp. z o.o. sp. k. nie jest zakładem skarżącej w rozumieniu UPO Polska-Malta, lecz jest odrębnym podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, a nie jako filia czy warsztat Spółki.
Mając na uwadze powyższe skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji, a także o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.
W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał dotychczasowe stanowisko
w sprawie i wniósł o jej oddalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:
Skarga okazała się niezasadna.
Przedmiot sporu w rozpoznawanej sprawie obejmuje dwie zasadnicze kwestie, tj. status skarżącej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu udziału w zysku transparentnej podatkowo spółki polskiej I. sp. z o.o. sp. k., jak również zagadnienie możliwości zakwalifikowania wydatków Spółki poniesionych na wynagrodzenie J. M. w ramach umowy menedżerskiej jako kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.
W przedmiocie pierwszego z tych zagadnień w ocenie sądu należy zaaprobować stanowisko organów, że skarżąca jest podatnikiem CIT w Polsce z tytułu udziału w zysku I. sp. z o.o. sp. k., stanowiącej zakład skarżącej w rozumieniu art. 5 ust. 1 UPO Polska-Malta.
W sprawie nie jest sporne, że skarżąca jest wspólnikiem (komandytariuszem) w I. sp. z o.o. sp. k., dysponującym w tej spółce uprawnieniem do udziału w zysku w 69%. Przymiot podatników należy przypisać wspólnikom spółki komandytowej, w tym skarżącej. W zakresie podmiotu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych należy odnosić się do przepisów u.p.d.o.f. oraz u.p.d.o.p. obowiązujących w 2020 r., gdyż aktualnie – na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) – spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
Spółka komandytowa, choć jest odrębnym podmiotem prawa na gruncie prawa cywilnego i handlowego to nie miała statusu podatnika (podmiotu) na gruncie przepisów regulujących podatki dochodowe w 2020 r. W stanie prawnym obowiązującym w 2020 r. spółka niebędąca osobą prawną (art. 4a pkt 14 i 21 u.p.d.o.p.) nie jest ani podatnikiem PIT ani CIT, natomiast podatnikami w zakresie prowadzonej przez tę spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej są jej wspólnicy, w zakresie wynikającym z art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. Pojęcie transparentności podatkowej w powyższym rozumieniu jest ugruntowane w orzecznictwie i literaturze. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1152/18 (powołane w uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych są dostępne na internetowej stronie bazy orzeczeń: http://orzeczenia.nsa.gov.pl) wskazał, że na gruncie prawa polskiego spółka komandytowa jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej. Taki status na podstawie przepisów prawa wewnętrznego (art. 5 u.p.d.o.p. i art. 8 u.p.d.o.f.), jak i w świetle postanowień umów bilateralnych wywołuje określone konsekwencje.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że w 2020 r. status podatników przysługuje wspólnikom spółki komandytowej.
Fakt, że dany wspólnik jest podmiotem niemającym siedziby lub zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej nie powoduje, że podmiot ten nie jest podatnikiem w Polsce. Po pierwsze, w myśl art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po drugie zaś, stosownie do treści art. 3 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.
W myśl art. 5 ust. 1 UPO Polska-Malta w rozumieniu niniejszej umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, poprzez którą prowadzona jest całkowicie lub częściowo działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Ust. 2 powołanego przepisu precyzuje, że określenie "zakład" obejmuje w szczególności:
a) miejsce zarządu,
b) filię,
c) biuro,
d) fabrykę,
e) warsztat,
f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych, w tym stanowiska wierceniowe w pasie przybrzeżnym,
g) plac budowy lub prace konstrukcyjne lub montażowe lub instalacyjne, jeżeli taki plac lub prace trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.
Należy zauważyć, że tożsame brzmienie przepisu definiującego pojęcie "zakładu" występuje również w innych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, np.: w konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej 14 czerwca 1995 r. w Luksemburgu (Dz.U. z 1996 r., nr 110, poz. 527) czy też w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 117, poz. 523).
Na kanwie ww. umów bilateralnych ukształtował się utrwalony już pogląd orzeczniczy, podzielany przez skład orzekający w niniejszej sprawie, że transparentny podatkowo podmiot prawa polskiego jest zakładem zagranicznego udziałowca tego podmiotu (zob. ww. wyrok z 18 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1152/18 – na kanwie spółki luksemburskiej, czy też wyrok NSA z dnia 16 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1524/13 – spółki cypryjskiej). Orzecznictwo w tego rodzaju sprawach jest w pełni adekwatne do stanu faktycznego niniejszej sprawy.
Tym samym bezzasadne okazały się podniesione w tym względzie zarzuty skargi. Podkreślana w skardze odrębność I. sp. z o.o. sp. k. ma rzeczywiście miejsce na gruncie przepisów prawa prywatnego, jednak w prawie podatkowym – w stanie prawnym obowiązującym w 2020 r. – spółka ta nie ma takiego odrębnego statusu. W szczególności jej przychody – jako podmiotu transparentnego podatkowo – przypisywane są jej wspólnikom, w tym podmiotom zagranicznym, zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego oraz umów bilateralnych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Jak zauważa się zasadnie w orzecznictwie, dla podatków dochodowych istotne znaczenie w kontekście obowiązku podatkowego ma podatkowoprawny stan faktyczny, który wyznacza z punktu widzenia wpierw obowiązku podatkowego, a następnie jego konsekwencji w postaci zobowiązania podatkowego, fakty prawne, czyli zdarzenia lub działania z określonego przedziału czasu, z którymi ustawa podatkowa wiąże określone skutki, będące z kolei podstawą powstania stosunku zobowiązaniowego (por. wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2024 r., sygn. akt II FSK 332/22). Tym samym wskazywaną "odrębność" spółki komandytowej względem skarżącej w podatkowoprawnym stanie faktycznym niniejszej sprawy bez wątpienia należy zakwestionować.
Wymaga nadto podkreślenia, że celem ww. umów bilateralnych, w tym UPO Polska-Malta jest uregulowanie stosunków w taki sposób, aby z jednej strony uniknąć podwójnego opodatkowania, ale z drugiej – uniknąć sytuacji braku opodatkowania określonych dochodów, zbieżnie m.in. z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. W swojej argumentacji skarżąca pomija, że nawet w definicji zakładu z ww. umów bilateralnych jedynie "w szczególności" wymienia się filię czy też warsztat, tym samym spółka komandytowa nie musi mieścić się ściśle wśród wymienionych w przepisie form działalności danego "zakładu". Tymczasem niewątpliwie skarżąca jako wspólnik (komandytariusz) transparentnej podatkowo polskiej spółki komandytowej osiąga w Rzeczypospolitej Polskiej przychód, w związku z czym w praktyce służy ona skarżącej jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, tj. zakład.
Nie jest przy tym istotne to, że skarżąca jest w I. sp. z o.o. sp.k. wspólnikiem "pasywnym" – komandytariuszem. W orzecznictwie kwestia ta również była już niejednokrotnie przekonująco wyjaśniana (por. wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 104/12). Zasługuje na aprobatę pogląd wyrażony w tym orzeczeniu, że "poszczególne umowy bilateralne o unikaniu podwójnego opodatkowania, wzorowane są w zasadniczej mierze na Modelowej Konwencji OECD. Pojęcia jakimi się one posługują z natury rzeczy muszą więc mieć charakter ogólny, często nie dość precyzyjny z punktu widzenia narodowych organów podatkowych, czy też samych zainteresowanych podatników. Wynika to jednak z faktu istnienia zróżnicowanych systemów prawnych (podatkowych) obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich OECD. Pojęcia te stanowić więc muszą rodzaj "wspólnego mianownika" dla ustawodawstw krajowych i z tego względu nie mogą być interpretowane tylko w sposób literalny, lecz przede wszystkim z uwzględnieniem ich celu i funkcji oraz całego kontekstu prawnego, w jakim się one pojawiają. Jeżeli chodzi natomiast o miarę zaangażowania przedsięwzięć podejmowanych przed spółkę (przedsiębiorstwo) jednego państwa na terytorium drugiego państwa - czyli udział w jego życiu gospodarczym, według kryteriów wynikających z cytowanych art. 5 ust. 1 i 2 u.p.o. oraz dalszych uregulowań zawartych w ust. 3-5 tego artykułu i podanych tam przykładów, które statuują bądź wykluczają powiązanie określonego przejawu aktywności z istnieniem zakładu, zaangażowanie się kapitałowe w działalność gospodarczą prowadzoną w formie przedsiębiorstwa transparentnej podatkowo spółki komandytowej, potwierdza również posiadanie takiego zakładu."
Zatem niezasadne jest podkreślanie, że komandytariusz nie prowadzi spraw spółki, gdyż w tym przypadku istotne jest zaangażowanie finansowe skarżącej w polskiej spółce komandytowej. Motywy wskazane w cytowanym orzeczeniu odpowiadają również na wątpliwości skarżącej co do braku wskazania wprost w UPO Polska-Malta sytuacji omawianej w niniejszej sprawie. Ogólność definicji "zakładu" jest zamierzoną cechą całego tego aktu i nie oznacza, że przez to nie obejmuje jakiejś kwestii czy wyraża wręcz cel Umawiających się Państw jako "zamierzony brak". Przeciwnie, wskazanie "w szczególności" wprost wskazuje na cel, by definicja "zakładu" była szeroka i pojemna.
Przechodząc do oceny rozstrzygnięcia w zakresie braku uznania wypłacanego J. M. wynagrodzenia jako kosztów uzyskania przychodów należy wskazać, że stanowisko organów podatkowych jest w pełni prawidłowe.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) wydatek powinien być rzeczywiście (definitywnie) poniesiony przez podatnika:
2) wydatek nie może znajdować się w określonym w art. 16 ust. 1 katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
3) powinien pozostawać w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
4) winien zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów;
5) powinien być właściwie udokumentowany.
W świetle powyższego kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zmierzające do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów, przy czym związek wydatków z przychodami nie musi być bezpośredni. Niezbędne jest, aby podatnik wykazał istnienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem (możliwością jego uzyskania), zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. W tym celu podatnik powinien dysponować dowodami zawierającymi niezbędne informacje do stwierdzenia powyższego związku. Aby uznać wydatek za spełniający to kryterium, powinien on dotyczyć zdarzenia gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą podatnika, które to zdarzenie miało lub potencjalnie mogło mieć wpływ na osiągnięcie przez podatnika przychodów (wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2194/15, opubl. na stronie internetowej: http:/orzeczenia/nsa.gov/.pl.
Wydatek uznawany jest za koszt uzyskania przychodów jedynie w przypadku, gdy obejmuje faktyczne transakcje dokonane między wykazanymi w fakturze sprzedawcą i nabywcą. Wtedy bowiem dopiero spełniony zostaje określony w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. warunek uzyskania przez podatnika potencjalnego przychodu. Skutek materialno – prawny w postaci obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu może więc nastąpić wtedy, gdy podatnik przedstawi lub wskaże środki dowodowe uzasadniające poniesienie wydatku. Zatem konieczne jest udokumentowanie przez podatnika w sposób wiarygodny, że operacja gospodarcza została wykonana w sposób udokumentowany w fakturze, w szczególności zaś, że została wykonana przez podmiot, na rzecz którego podatnik ponosi wydatek. W konsekwencji, aby wykazać, iż wydatki mają charakter zdeterminowany przepisem art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., podatnik zobowiązany jest legitymować się dowodami na faktyczne wykonanie usług w rozmiarze wskazanym w dokumentacji stanowiącej podstawę księgowania. Pojęcie kosztu podatkowego, jakkolwiek związane jest z czynnościami prawnymi, to w równie wysokim stopniu wiąże się z czynnościami faktycznymi (por. wyrok WSA w Poznaniu z 19 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Po 924/09; wyrok WSA w Poznaniu z 15 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 983/09).
Kwestia właściwej dokumentacji nabiera znaczenia w szczególności w odniesieniu do usług niematerialnych, w przypadku których dokumentacja musi potwierdzać fakt, że usługa taka rzeczywiście była świadczona, gdyż sama faktura i dowód zapłaty nie uprawniają do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jakkolwiek bowiem faktura jest dowodem stanowiącym podstawę księgowania kosztu ekonomicznego, to jednak ma jedynie charakter formalny. Dopiero wykonanie usługi i ocena realizacji efektów dają podstawy do odliczenia od przychodu wydatków poniesionych na ten cel. Zaliczenie w poczet kosztów podatkowych wydatków związanych z realizacją usług niematerialnych wymaga zatem przedstawienia konkretnych materialnych dowodów poświadczających fakt wykonania usług (wyrok WSA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 364/11). Podkreśla się przy tym, iż na podatniku spoczywa ciężar wykazania, czy usługi niematerialne zostały rzeczywiście wykonane, jakiego rodzaju czynności przedsięwziął usługodawca oraz czy ich celem było uzyskanie przychodu, a także, że wykonał je podmiot, na rzecz którego uiszczono zapłatę (wyrok NSA z 8 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 1048/10). Wykazanie w toku postępowania podatkowego, iż nie wystąpił skutek w postaci nabycia przez podatnika od jego kontrahenta stosownej usługi, na który poniesiony został wydatek, oraz ustalenie, że usługę taką wykonał inny podmiot (w ramach odrębnego stosunku prawnego), czyni bezprzedmiotowym prowadzenie dalszych rozważań dotyczących celu poniesienia spornego wydatku i jego związku przyczynowego z potencjalnymi przychodami" (por. A. Gomułowicz (w:) S. Babiarz, L. Blystak, B. Dauter, A. Gomułowicz, R. Pęk, K. Winiarski: Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2012).
W okolicznościach rozpoznawanej sprawy skarżąca zawarła z J. M. umowę menedżerską w dniu 1 lipca 2019 r. Została ona zawarta na czas oznaczony do 30 czerwca 2020 r. i nie została przedłużona. Istotne z punktu widzenia analizowanej kwestii spornej jest to, że w chwili zawierania umowy J. M. był już w skarżącej spółce zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na stanowisku dyrektora w wymiarze 40 godzin tygodniowo z wynagrodzeniem 1400 Euro. Wprawdzie wskazany w tej umowie zakres obowiązków nie zawierał obowiązków o charakterze zarządzającym, a jedynie technicznym czy "sekretarskim", to słusznie organ ocenia, że twierdzenia spółki stanowią czystą kreację ukutą na potrzeby postępowania. W pełni sąd zgadza się z organem, że doświadczenie życiowe oraz pragmatyka wskazują na to, iż zakup przez spółkę usług doradczych znajduje uzasadnienie wówczas, gdy kompetencje firmy doradczej lub osoby doradzającej są wyższe od kompetencji członków zarządu. Nie ma natomiast żadnego uzasadnienia, wręcz powinno być poczytane jako działanie na szkodę spółki, powierzanie czynności zarządczych i doradczych na podstawie odrębnych umów, de facto tym samym osobom, które zobowiązane są do wykonywania tych czynności z tytułu bycia członkiem zarządu spółki i za które to czynności pobierają one już wynagrodzenie. Tymczasem Spółka nie była w stanie wykazać, że zawarcie przez nią z J. M. umowy o świadczenie usług menadżerskich (zarządczych i doradczych), miało służyć zapełnieniu luki kompetencyjnej w obszarze zarządzania Spółką przez jej właściciela (J. M.) lub Zarząd (J. M.), czy też braku decyzyjności jej pracownika na etacie Dyrektora (J. M.).
Fakt, że J. M. był zarówno prezesem zarządu skarżącej oraz prokurentem polskich spółek zależnych, wspólnikiem oraz pracownikiem (dyrektorem) skarżącej mającym Spółkę nadzorować i jej doradzać tylko potwierdza uzasadnione wątpliwości organu co do uznania wydatków na usługi menadżerskie za koszty uzyskania przychodu spółki.
Słusznie podnosi organ w zaskarżonej decyzji, że skoro J. M. jako prokurent był zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki Komandytowej, to usługi świadczone przez niego w ramach zawartej ze skarżącą spółką umowy menadżerskiej powinny obejmować wyłącznie zakres działalności tej spółki. Podejmowane przez niego J. M. działania oraz decyzje w imieniu oraz na rzecz podmiotów powiązanych ze skarżącą spółką, nie miały związku z kompetencjami wynikającymi z Umowy Menadżerskiej, lecz wyłącznie z udzielonej mu prokury na rzecz tych podmiotów.
W zestawieniu z faktem, że planowane w umowie działania J. M. nie znalazły odzwierciedlenia w dokumentach, organy słusznie doszły do wniosku, że nie jest możliwe uznanie ww. wydatków za poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Wypada zaznaczyć, że słusznie organy podkreślają tu fakt braku przedłużenia czasu trwania umowy, gdyż okoliczność ta obniża wiarygodność wskazań Spółki, że umowa była rzeczywiście wykonywana, skoro skarżąca nie zadbała nawet o to, by J. M. był rzeczywiście w dalszym ciągu zobowiązany do świadczenia usług. Nie można byłoby z zasady wykluczyć, że umowa była kontynuowana w sposób dorozumiany, jednak w braku dokumentów wskazujących na wykonywanie usług przez J. M. fakt ten został oceniony właściwie jako wskazujący na zawarcie umowy i poniesienie wydatku wyłącznie w celu wyprowadzenia środków pieniężnych ze Spółki na rzecz kontrolującego ją J. M..
Wymowna pozostaje w sprawie okoliczność, że wynagrodzenie J. M. z tytułu umowy menedżerskiej pokrywa się praktycznie z kwotami, jakie I. Limited sp. z o.o. sp.k. wypłacała na rzecz skarżącej spółki na poczet przyszłych zysków. Kwoty te w następnym dniu były wypłacane na rzecz J. M.. W sposób ewidentny potwierdza to, że zawarcie umowy menedżerskiej miało na celu wyłącznie transfer środków pieniężnych na zewnątrz skarżącej spółki, z zachowaniem pozorów legalności.
Jak już wskazano, udowodnienie, że zostały spełnione przesłanki z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., ciąży na podatniku, bowiem tylko podatnik może posiadać wiedzę o szczegółach transakcji, która może rodzić prawo do obniżenie podstawy opodatkowania. (...) Aby dokonać oceny dopuszczalności zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, muszą istnieć dowody na okoliczność, że do wykonania usługi doszło (por. wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2025 r., sygn. akt II FSK 660/22). Tym samym organy podatkowe miały uzasadnione podstawy, by oczekiwać aktywności dowodowej od skarżącej.
W niniejszej sprawie pewne dokumenty zostały przedłożone, jednak zasadnie uznano, że wbrew twierdzeniom skarżącej nie stanowią one dowodu wykonywania umowy przez J. M.. Dokumenty te obrazują rzekome efekty działań J. M.. W materiale dowodowym brakuje jednak dowodu, że to właśnie działania J. M. doprowadziły do tych efektów, tj. kontroli dokumentów finansowych, zawarcia umów wynajmu pracowników, pozyskania niemieckich certyfikatów czy też załatwienia formalności przed organami administracji w Niemczech. Organy słusznie też wywodzą, że nie został osiągnięty założony cel w postaci podjęcia przez Spółkę działalności gospodarczej w Niemczech. Na str. 19 – 20 zaskarżonej decyzji przekonująco odniesiono się do każdego z przedstawionych dokumentów, wskazując na ich wysoce wątpliwą wartość dowodową. Podkreślenia wymaga, że zawarcie umowy menadżerskiej z J. M. nie doprowadziło do realizacji założonego w niej celu, w postaci wprowadzenia którejkolwiek ze spółek zależnych na rynek niemiecki lub rynki innych państw UE. Nie nastąpiło również rozszerzenie działalności Spółki Komandytowej. W połączeniu z faktem braku kontynuacji umowy w połowie 2020 r. wskazuje to na pozorność zawarcia tej umowy.
W przedmiocie oceny przeprowadzonych przez organy podatkowe ustaleń faktycznych należy więc stwierdzić, że wyprowadziły one prawidłowe wnioski z zebranego w sprawie w sposób wystarczający materiału dowodowego. W ocenie sądu w rozpoznawanej sprawie podjęto niezbędne działania w celu wyjaśnienia stanu faktycznego i zebrano cały dostępny materiał dowodowy, które oceniono zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Wartość materiału dowodowego oceniono bezstronnie, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, a przede wszystkim z obowiązującymi przepisami. Poszczególne dowody rozpatrzono odrębnie, jak i we wzajemnej łączności, mając na uwadze całokształt sprawy. Nie była więc to ocena dowolna. Należy dodać, że postępowanie prowadzono w sposób bezstronny, zgodnie z obowiązującym prawem. Wskazano przy tym i uzasadniono argumenty, jakimi kierowano się, rozstrzygając sprawę. Należy również zauważyć, że organ odwoławczy miał pełne podstawy, by oprzeć swoje rozstrzygnięcie na materiale dowodowym zebranym już w postępowaniu przed organem I instancji. Organ odwoławczy jest obowiązany, by samodzielnie rozstrzygnąć sprawę w sposób merytoryczny, co nie oznacza jednak, że organ ten nie może oprzeć rozstrzygnięcia na dowodach zebranych przez organ I instancji. Zarzucane naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 120, art. 122, art. 124, art. 127, art. 180 § 1, art. 181, art. 187 § 1, art. 191 oraz art. 210 § 1 pkt 6 w związku z art. 210 § 4 o.p. nie miały więc miejsca.
W tej sytuacji logiczną konsekwencją tych ustaleń było uznanie, że wydatki Spółki poniesione na rzecz J. M. nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
Sąd nie doszukał się innych naruszeń przepisów prawa materialnego czy procesowego, które uzasadniałyby konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji.
Z uwagi na powyższe sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI