I PKN 43/97
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Najwyższy orzekł, że pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy z tym samym pracodawcą, nawet jeśli wykonuje pracę tego samego rodzaju w ramach dyżurów.
Powód Krzysztof P. domagał się ustalenia istnienia odrębnej umowy o pracę na dyżury pełnione w Ambulatoryjnym Pogotowiu Chirurgicznym, twierdząc, że nie były to dyżury zakładowe. Sąd Najwyższy oddalił kasację, uznając, że pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy z tym samym pracodawcą, chyba że praca ma inny rodzaj. Sąd uznał, że dyżury powoda mieściły się w ramach jego podstawowego stosunku pracy.
Sprawa dotyczyła roszczenia powoda Krzysztofa P. o ustalenie istnienia odrębnej umowy o pracę na dyżury pełnione w Ambulatoryjnym Pogotowiu Chirurgicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w O. w okresie od lipca 1992 r. do stycznia 1995 r. Powód twierdził, że wyrok Sądu Wojewódzkiego narusza prawo materialne, błędnie interpretując § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 1974 r. i uznając dyżury za zakładowe, podczas gdy powinny być objęte odrębną umową. Sąd Najwyższy oddalił kasację, wskazując, że z zasady pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy z tym samym pracodawcą, chyba że przedmiotem pracy jest inny rodzaj pracy. Sąd uznał, że dyżury powoda w ambulatorium nie wykraczały poza rodzaj pracy wynikający z jego podstawowego zatrudnienia w szpitalu i były objęte jednym stosunkiem pracy. Podkreślono, że dla nawiązania umowy o pracę kluczowe jest zgodne oświadczenie woli stron, a powód nie miał świadomości zawarcia odrębnej umowy. Sąd Najwyższy nie zasądził kosztów postępowania kasacyjnego.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Nie, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy z tym samym pracodawcą, chyba że przedmiotem pracy jest inny rodzaj pracy niż wynikający z podstawowej umowy.
Uzasadnienie
Sąd Najwyższy oparł się na zasadzie, że stosunek pracy jest konstrukcją chroniącą pracownika, a przepisy ograniczają czas pracy. Zawarcie drugiej umowy o pracę z tym samym pracodawcą jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dotyczy pracy innego rodzaju. Dyżury powoda w ambulatorium uznano za pracę tego samego rodzaju, mieszczącą się w ramach podstawowego stosunku pracy.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalił kasację
Strona wygrywająca
Zespól Opieki Zdrowotnej w O.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| Krzysztof P. | osoba_fizyczna | powód |
| Zespól Opieki Zdrowotnej w O. | instytucja | pozwany |
Przepisy (11)
Główne
KPC art. 393 § 12
Kodeks postępowania cywilnego
Podstawa do orzekania przez Sąd Najwyższy.
Pomocnicze
k.c. art. 65 § § 2
Kodeks cywilny
Stosowany do interpretacji oświadczeń woli stron umowy o pracę.
KP art. 2
Kodeks pracy
Dotyczy konstrukcji stosunku pracy i ochrony interesów pracownika.
KP art. 18 § § 1
Kodeks pracy
Postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.
KP art. 22
Kodeks pracy
Dotyczy konstrukcji stosunku pracy.
KP art. 29
Kodeks pracy
Dotyczy konstrukcji stosunku pracy.
KP art. 142
Kodeks pracy
Dotyczy ogólnych reguł kodeksowych.
KP art. 144
Kodeks pracy
Dotyczy ogólnych reguł kodeksowych.
KPC art. 393 § 15
Kodeks postępowania cywilnego
Sąd Najwyższy związany stanem faktycznym stanowiącym podstawę wydania zaskarżonego wyroku przy reformatoryjnym rozstrzygnięciu.
KPC art. 102
Kodeks postępowania cywilnego
Podstawa do niezasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów art. 11 § § 11
Dotyczy obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia, w kontekście dyżurów zakładowych.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy z tym samym pracodawcą, chyba że praca ma inny rodzaj. Dla nawiązania umowy o pracę kluczowe jest zgodne oświadczenie woli stron i świadomość jej zawarcia. Dyżury powoda w ambulatorium mieściły się w ramach rodzaju pracy wynikającego z podstawowego stosunku pracy.
Odrzucone argumenty
Dyżury pełnione przez powoda w Ambulatorium Chirurgicznym nie były dyżurami zakładowymi i powinny być objęte odrębną umową o pracę. Zastosowanie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 1974 r. było błędne, a dyżury nie spełniały przesłanek dyżurów zakładowych.
Godne uwagi sformułowania
Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy. Dla umowy o pracę - podobnie, jak i dla istnienia wszelkich innych umów - niezbędne jest istnienie zgodnych oświadczeń woli stron, przy czym przy ich tłumaczeniu należy raczej badać, jaki był zgodny ich zamiar i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Skład orzekający
Walerian Sanetra
przewodniczący-sprawozdawca
Kazimierz Jaśkowski
sędzia
Jadwiga Skibińska-Adamowicz
sędzia
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Ustalenie, że pracownik może mieć tylko jeden stosunek pracy z tym samym pracodawcą, chyba że praca jest innego rodzaju. Interpretacja wymogów dla zawarcia odrębnej umowy o pracę."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji lekarza i dyżurów, ale zasada ogólna o jednym stosunku pracy jest szeroko stosowalna.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Orzeczenie wyjaśnia fundamentalną zasadę prawa pracy dotyczącą liczby stosunków pracy z jednym pracodawcą, co jest istotne dla wielu pracowników i pracodawców.
“Czy możesz mieć dwie umowy o pracę u tego samego szefa? Sąd Najwyższy wyjaśnia.”
Sektor
medycyna
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyWyrok z dnia 13 marca 1997 r. I PKN 43/97 Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy. Przewodniczący SSN: Walerian Sanetra (sprawozdawca), Sędziowie SN: Kazimierz Jaśkowski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 1997 r. sprawy z powództwa Krzysztofa P. przeciwko Zespołowi Opieki Zdrowotnej w O. o ustalenie istnienia umowy o pracę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z dnia 14 października 1996 r. [...] o d d a l i ł kasację i nie obciążył powoda kosztami postępowania kasacyjnego. U z a s a d n i e n i e Powód Krzysztof P. wniósł kasację od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z dnia 14 października 1996 r. [...], zaskarżając go w części dotyczącej roszczenia o ustalenie, że okres pracy powoda w Ambulatoryjnym Pogotowiu Chirurgicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w O. od dnia 1 lipca 1992 r. do dnia 31 stycznia 1995 r. stanowił okres zatrudnienia w ramach odrębnej umowy o pracę. W jego ocenie wyrok Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w tej części stanowi naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a mianowicie przez naruszenie przepisu § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326 ze zm.), w następstwie przyjęcia, że dyżury pełnione przez powoda w Ambulatoryjnym Pogotowiu Chirurgicznym ZOZ w O. w okresie od dnia 1 lipca 1992 r. do dnia 31 stycznia 1995 r. miały charakter dyżurów zakładowych i co za tym idzie odbywały się w ramach obowiązków objętych podstawowym stosunkiem pracy po- woda. Zaskarżonym kasacją wyrokiem Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie oddalił rewizję powoda od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Olsztynie z dnia 23 lutego 1995 r. [...], oddalającego jego powództwo o ustalenie, że okres pracy powoda w Ambulatorium Pogotowia Chirurgicznego stanowił okres zatrudnienia w ramach odrębnej umowy o pracę zawartej pomiędzy stronami. Podstawę rozstrzygnięcia Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jak i wcześniejszego wyroku Sądu pierwszej instancji, stanowiła teza, że dyżury pełnione przez powoda w ambulatorium w okresie objętym pozwem były dyżurami zakładowymi, a zatem nie mogły być objęte dodatkową umową o pracę. Oba Sądy przyjęły, że wszystkie dyżury pełnione przez powoda w oddziale szpitalnym, jak i w ambulatorium, są dyżurami zakładowymi z uwagi na okoliczność, iż nie jest możliwe zawarcie dwóch umów o pracę w charakterze lekarza pomiędzy tymi samymi stronami. W uzasadnieniu kasacji podnosi się, że z przepisów rozdziału trzeciego roz- porządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia wynika, iż za dyżury zakładowe mogą być uznane jedynie dyżury pełnione w placówkach całodobowych, świadczenie pracy w ramach dyżuru jest obowiązkiem pracownika, praca wykonywana na dyżurze jest tego samego rodzaju co praca w ramach czasu pracy, zaś wymiar dyżurów zakładowych nie może przekraczać sześciu w miesiącu. W dotychczasowym postępowaniu powód wykazywał, że żadna z tych przesłanek uznania dyżuru lekarskiego za dyżur zakładowy nie została spełniona w przypadku dyżurów pełnionych przez niego w Ambulatorium Chirurgicznym w okresie objętym pozwem. Stanowisko to - jego zdaniem - podzieliła strona pozwana w odniesieniu do dyżurów pełnionych przez niego po dniu 31 stycznia 1995 r., skoro zawarła z nim odrębną umowę o pracę na pełnienie po tej dacie dyżurów w ambulatorium. Kasacja w tym miejscu podkreśla, że faktyczna sytuacja pozwanego w okresie objętym pozwem, jak i po dniu 31 stycznia 1995 r. w odniesieniu do dyżurów pełnionych w ambulatorium, była identyczna. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zarzuty i rozumowanie przedstawione w kasacji nie są trafne. Powód domaga się w niej, by zostało stwierdzone, że w okresie objętym powództwem łączyły go ze stroną pozwaną dwa stosunki pracy, których źródłem były dwie odrębne umowy o pracę. Dla umowy o pracę - podobnie, jak i dla istnienia wszelkich innych umów - niezbędne jest istnienie zgodnych oświadczeń woli stron, przy czym przy ich tłumaczeniu należy raczej badać, jaki był zgodny ich zamiar i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu (art. 65 § 2 KC w związku z art. 300 KP). Oznacza to między innymi, że trudno uznać, iż dochodzi do nawiązania umowy o pracę, jeżeli strony w ogóle nie mają świadomości, iż taką umowę zawierają. Nie ulega zaś wątpliwości, że powód podejmując się wykonywania dodatkowych czynności w Ambulatorium Chirurgicznym nie miał świadomości, a tym samym i woli zawarcia odrębnej umowy o pracę. Tym bardziej takiego zamiaru i takiej woli nie można przypisać stronie pozwanej, zwłaszcza jeżeli zważyć, iż uważała ona przez cały sporny okres, że praca powoda w Ambulatorium Chirurgicznym stanowi dyżur zakładowy. W obowiązującym zaś prawie brak jest przepisów, które pozwalałyby na przyjęcie fikcji czy też domniemania, że niezależnie od tego jaka była rzeczywista treść oświadczeń woli stron (ich zamiary, wola), to w sytuacji, o którą w sprawie idzie, należy uważać, iż doszło do zawarcia odrębnej umowy o pracę i nawiązania odrębnego stosunku pracy. Założenia, które leżą u podstaw konstrukcji stosunku pracy (art. 22 KP, art. 29 KP, art. 2 KP) oraz względy związane z potrzebą szerzej rozumianej ochrony interesów pracownika, polegającej na ustaleniu limitów i ograniczeń w przedłużaniu dobowego, tygodniowego i rocznego czasu pracy, prowadzą do konkluzji, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy (może go z nim łączyć tylko jedna umowa). Stosunek ten może być wprawdzie w pewnym zakresie modyfikowany w drodze tzw. klauzul autonomicznych, ale klauzule te nie są odrębnymi umowami o pracę i nie prowadzą do powstania dodatkowego stosunku pracy między tymi samymi podmiotami, a ponadto stanowią wyjątek od reguły ogólnej. Podobnie wyjątkiem od zasady ogólnej jest dopuszczenie możliwości zawierania odrębnych umów o pracę między tymi samymi podmiotami (istnienia między nimi więcej niż jednego stosunku pracy), jeżeli ich przedmiotem ma być praca innego rodzaju niż wcześniej umówiona (wynikająca z wcześniej nawiązanej umowy o pracę). W ocenie Sądu Naj- wyższego brak jest podstaw do przyjęcia, że praca powoda w Ambulatorium Chirurgicznym wykraczała poza rodzaj pracy wynikający z jego zatrudnienia w szpitalu, a więc podstawowego miejsca wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych. Sąd Najwyższy podziela w tym względzie ustalenia faktyczne poczynione przez oba Sądy rozpoznające niniejszą sprawę (uznając, iż dyżury w Ambulatorium Chirurgicznym objęte były jednym stosunkiem pracy wynikającym z umowy zawartej przez powoda w 1988 r., przyjęły one tym samym, że jego praca w ambulatorium mieściła się w ramach rodzaju pracy wynikającego z tej umowy), którymi zresztą jest związany. Zarzuty kasacji mogą bowiem dotyczyć tylko naruszenia prawa materialnego lub procesowego i wobec tego nie mogą się sprowadzać do kwestionowania faktycznych ustaleń zawartych w zaskarżonym wyroku, chyba że podważane są one z powołaniem się na określone uchybienia proceduralne. Potwierdzeniem tego jest przepis art. 39315 KPC, przewidujący, że w razie reformatoryjnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy jest on związany stanem faktycznym stanowiącym podstawę wydania zaskarżonego wyroku. W konsekwencji brak podstaw do uznania, że z uwagi na pełnione przez powoda dyżury w Ambulatorium Chirurgicznym mógłby on pozostawać w dwóch odrębnych stosunkach pracy z tym samym pracodawcą. Przepisy ustalające maksymalne normy czasu pracy oraz określające warunki dopuszczalności świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych mają charakter bezwzględnie obowiązujący w tym znaczeniu, że nie mogą być one przekraczane, nawet jeżeli pracownik w danym przypadku się na to godzi, czy też uważa, iż leży to w jego interesie. Za dopuszczalne można uznać jedynie zaostrzenie ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, np. przez skracanie czasu pracy (przy zachowaniu wynagrodzenia w niezmienionej wysokości), czy też ustanowienie dodatkowych ograniczeń w zakresie dopuszczalności stosowania pracy w godzinach nadliczbowych. Przy takich założeniach należy interpretować przepis art. 18 § 1 KP, w myśl którego postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Ponadto w wypadku powoda nie tyle idzie o dopuszczalność zamieszczenia w zawartej przez niego umowie o pracę pewnych postanowień odbiegających od przepisów prawa pracy, które ocenia on jako dla niego korzystniejsze, lecz o uznanie, iż w ogóle dopuszczalne jest zawarcie przez niego odrębnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą, co ocenia on jako dla niego korzystniejsze, a co jednak wykracza ściśle rzecz biorąc poza ramy regulacji zawartej w art. 18 KP. Tym samym reguły przewidziane w art. 18 KP, niezależnie od tego, że rzeczywista treść oświadczeń woli strony oraz założenia konstrukcji stosunku pracy nie pozwalają na uznanie, iż powód pozostawał ze swoim pracodawcą w dwóch odrębnych stosunkach pracy, nie można zastosować do powoda w związku z dochodzonym przez niego roszczeniem o ustalenie. Innym zagadnieniem, które wykracza poza ramy rozważań i rozstrzygnięć wyznaczonych przez zarzuty kasacji, jest to, czy dyżury pełnione przez powoda w Ambulatorium Chirurgicznym słusznie zostały zakwalifikowane do kategorii dyżurów zakładowych w rozumieniu § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r., i czy wobec tego nie należałoby sięgnąć do ogólnych reguł kodeksowych przewidzianych w art. 142 i 144 KP. Mając na uwadze przepis art. 102 KPC Sąd Najwyższy nie zasądził od powoda kosztów postępowania kasacyjnego. Z powyżej przytoczonych powodów Sąd Najwyższy na podstawie wyżej wskazanych przepisów oraz art. 39312 KPC orzekł jak w sentencji. N o t k a Podobny pogląd Sąd Najwyższy wyraził w uchwale z dnia 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94 (OSNAPiUS 1994 nr 3 poz. 39) , według której umowa zlec enia zawarta przez zakład pracy z sani tariuszem, zatrudnionym w pełnym wymiarze cz asu pracy, przewidująca wykonywanie przez niego po go dzinach pracy - za ustalonym w niej wynagrodzeniem - pracy tego samego rodzaju, co określony w umowie o pracę, stanowi umowę uzupeł niającą umowę o pracę. ========================================
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI