I PKN 161/99

Sąd Najwyższy1999-07-21
SAOSPracyrozwiązanie stosunku pracyŚrednianajwyższy
kodeks pracyrozwiązanie umowyniezdolność do pracychorobaokres zatrudnieniastaż pracyochrona pracownikaSąd Najwyższy

Sąd Najwyższy orzekł, że do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia, od którego zależy możliwość rozwiązania umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby, nie wlicza się okresu samej niezdolności do pracy.

Sprawa dotyczyła pracownika, którego umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej niezdolności do pracy (powyżej 3 miesięcy), mimo że przepracował u pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. Pracownik kwestionował takie rozwiązanie, domagając się wliczenia okresu choroby do stażu pracy. Sąd Najwyższy oddalił kasację, potwierdzając, że do wymaganego 6-miesięcznego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy nie wlicza się okresu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Przedmiotem sprawy była interpretacja art. 53 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, który pozwala na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, pod warunkiem przepracowania u danego pracodawcy okresu nie krótszego niż 6 miesięcy. Powód, Piotr T., został zwolniony w tym trybie, mimo że jego staż pracy u pozwanego pracodawcy był krótszy niż 6 miesięcy. Sąd Rejonowy i Sąd Wojewódzki oddaliły jego powództwo, uznając rozwiązanie umowy za zgodne z prawem. W kasacji powód zarzucił naruszenie prawa materialnego, twierdząc, że do okresu zatrudnienia powinien być wliczony okres niezdolności do pracy. Sąd Najwyższy uznał kasację za bezzasadną. Podkreślił, że wymagany okres 6 miesięcy zatrudnienia dotyczy faktycznego wykonywania pracy u danego pracodawcy i nie obejmuje okresu niezdolności do pracy z powodu choroby. Zaliczenie tego okresu prowadziłoby do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika. Sąd powołał się na wcześniejszą uchwałę Sądu Najwyższego (I PZP 18/77) oraz komentarz do Kodeksu pracy, potwierdzając, że okresy zatrudnienia wymienione w art. 53 § 1 KP oznaczają okresy pracy przed powstaniem niezdolności do pracy.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (1)

Odpowiedź sądu

Nie, do okresu zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, nie dolicza się okresu tej niezdolności.

Uzasadnienie

Sąd Najwyższy uznał, że wymagany okres 6 miesięcy zatrudnienia dotyczy faktycznego wykonywania pracy u danego pracodawcy i nie obejmuje okresu niezdolności do pracy z powodu choroby. Rozszerzająca wykładnia tego przepisu jest niedopuszczalna i prowadziłaby do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

oddalono kasację

Strona wygrywająca

„W.” S.A. w K.

Strony

NazwaTypRola
Piotr T.osoba_fizycznapowód
„W.” S.A. w K.spółkapozwany

Przepisy (2)

Główne

KP art. 53 § 1

Kodeks pracy

Okres zatrudnienia krótszy niż 6 miesięcy, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1 lit. a, oznacza okres faktycznego wykonywania pracy u danego pracodawcy, poprzedzający powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby. Nie wlicza się do niego okresu niezdolności do pracy.

Pomocnicze

KP art. 41

Kodeks pracy

Okres 3 miesięcy niezdolności do pracy, po upływie którego pracodawca jest uprawniony do niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy, jest okresem ochronnym w rozumieniu art. 41 KP.

Argumenty

Skuteczne argumenty

Okres zatrudnienia krótszy niż 6 miesięcy, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP, oznacza okres faktycznego wykonywania pracy u danego pracodawcy, poprzedzający powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby. Nie wlicza się do niego okresu niezdolności do pracy.

Odrzucone argumenty

Do okresu zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy należy wliczyć okres niezdolności do pracy z powodu choroby, gdyż jest to okres ochronny.

Godne uwagi sformułowania

do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, nie dolicza się okresu tej niezdolności. Rozszerzająca wykładnia określenia zatrudnienia u danego pracodawcy nie jest dopuszczalna. okres ten należy rozumieć jako zatrudnienie, a nie korzystanie z zasiłku chorobowego. prowadziłoby to do niczym nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika

Skład orzekający

Walerian Sanetra

przewodniczący

Roman Kuczyński

sprawozdawca

Andrzej Wasilewski

członek

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Średnia

Powoływalne dla: "Interpretacja art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP dotycząca wliczania okresu niezdolności do pracy do stażu pracy przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia."

Ograniczenia: Dotyczy sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy i zachorował na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Wartość merytoryczna

Ocena: 5/10

Orzeczenie jest istotne dla praktyków prawa pracy, ponieważ precyzuje ważną kwestię interpretacyjną dotyczącą warunków rozwiązania umowy o pracę z powodu choroby. Nie jest jednak przełomowe ani szczególnie zaskakujące.

Czy choroba skraca Ci staż pracy? Sąd Najwyższy wyjaśnia.

Sektor

praca

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
Wyrok z dnia 21 lipca 1999 r. I PKN 161/99 Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, nie dolicza się okresu tej niezdolności. Przewodniczący: SSN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Andrzej Wasilewski. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 1999 r. sprawy z powództwa Piotra T. przeciwko „W.” S.A. w K. o odszkodowanie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 15 grudnia 1998 r. [...] o d d a l i ł kasację. U z a s a d n i e n i e Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 1998 r. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Katowicach oddalił powództwo Piotra T. przeciwko Spółce Akcyjnej „W.” w K. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika w trybie art. 53 § 1 KP z uzasadnieniem, że powód przepracował u poz- wanej od zatrudnienia do zachorowania okres krótszy niż 6 miesięcy, wobec czego rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące było zgodne z przepisem art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP. Wyrokiem z dnia 15 grudnia 1998 r. Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych w Katowicach oddalił apelację powoda, podzielając stanowisko Sądu pierwszej instancji. W kasacji od powyższego wyroku powód zarzuca naruszenie prawa material- 2 nego – art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP, kwestionując wykładnię, iż wymaganie przepraco- wania u danego pracodawcy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy dotyczy okresu pracy przed zachorowaniem, gdyż jego zdaniem do okresu zatrudnienia winien być wliczony okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Sąd Najwyższy rozważył, co następuje: Kasacja jest oczywiście bezzasadna. Nie zawiera ona zarzutu naruszenia prawa procesowego, wobec czego Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami fak- tycznymi dokonanymi przez Sąd pierwszej instancji i nie zakwestionowanymi przez Sąd drugiej instancji, zaś z ustaleń tych w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że powód był zatrudniony w pozwanej spółce przez okres krótszy niż 6 miesięcy, zaś jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwała dłużej niż 3 miesiące. W takim stanie faktycznym rozwiązanie z powodem umowy o pracę bez wypowiedzenia od- powiada dyspozycji przepisu art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP, natomiast wykładnia przyjęta przez kasację nie zasługuje na akceptację. Niewątpliwie wskazany w omawianym przepisie okres trwania niezdolności do pracy do 3 miesięcy, po upływie których, pra- codawca jest uprawniony do niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy jest okre- sem ochronnym w rozumieniu art. 41 KP, w którym pracodawca nie może wypowie- dzieć umowy o pracę. Ustanawiając taki okres ochronny ustawodawca jednocześnie uzależnia go od długości zatrudnienia i to nie u wszystkich dotychczasowych praco- dawców, ale u danego pracodawcy, wymagając, aby nie przekraczał on 6 miesięcy. Tak więc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesię- cy, to niezdolność do pracy wskutek choroby trwająca dłużej niż 3 miesiące upoważ- nia tego pracodawcę do niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy. Rozszerzająca wykładnia określenia zatrudnienia u danego pracodawcy nie jest dopuszczalna i w kwestii tej wypowiedział się już Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 maja 1977 r., I PZP 18/77 (OSNCP 1977 z. 11, poz. 210). Skoro nie jest możliwe zaliczenie do tego okresu innego okresu zatrudnienia, nawet w razie przejścia pracownika do następ- nego zakładu pracy na podstawie tzw. porozumienia zakładów pracy, to nie można podzielić poglądu kasacji, iż okres pobierania zasiłku chorobowego po zachorowaniu, jest, na równi z okresem urlopu bezpłatnego, czy wychowawczego, okresem zatrud- nienia i że okres ten winien być zliczony z okresem zatrudnienia poprzedzającym zachorowanie, a krótszym niż 6 miesięcy. Niewątpliwie bowiem rzeczywiste wyko- 3 nywanie zatrudnienia tyle, że u innego pracodawcy zasługiwałoby na zaliczenie do przedzasiłkowego stażu pracy u drugiego pracodawcy, skoro jednak w świetle przyjętej przez Sąd Najwyższy wykładni przepisu art. 53 § 1 pkt 1 lit. a KP nie jest to możliwe, gdyż wymagany jest stosowny okres pracy „u danego” pracodawcy, to okres ten należy rozumieć jako zatrudnienie, a nie korzystanie z zasiłku chorobowe- go. Tym samym nie jest możliwe doliczenie do 6 miesięcznego okresu zatrudnienia okresu niezdolności do pracy z tytułu choroby, gdyż prowadziłoby to do niczym nie- uzasadnionego uprzywilejowania pracownika, który posiadając krótki okres zatrud- nienia u danego pracodawcy (krótszy niż 6 miesięcy) długo chorował – w stosunku do pracownika, który zachorowałby dopiero po przepracowaniu u tego pracodawcy 6 miesięcy. Także według Komentarza do Kodeksu pracy, pod red. J. Jończyka ( War- szawa 1977, s. 212) okresy zatrudnienia (krócej niż 6 miesięcy i dłużej niż 6 miesię- cy) wymienione w art. 53 § 1 KP – (w ówczesnej redakcji tego przepisu w stosunku do której zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lutego 1996 r., Dz. U. Nr 24, poz. 1110 - mają tylko charakter redakcyjny) oznaczają okresy zatrudnienia przed pows- taniem niezdolności do pracy, gdyż „odmienna wykładnia prowadziłaby do zupełnego zatarcia ustanowionego kodeksem zróżnicowania okresu ochronnego przed rozwią- zaniem umowy o pracę, który uzależniony jest od stażu pracy w danym zakładzie pracy i byłaby sprzeczna z celem tych przepisów”. Pogląd ten, nie budzący dotąd w orzecznictwie kontrowersji, należy w całej rozciągłości zaakceptować. W tym stanie rzeczy Sąd Najwyższy nie znalazł usprawiedliwionych podstaw do uwzględnienia kasacji i w oparciu o art. 39312 KPC orzekł jak w sentencji wyroku. ========================================

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI