I PK 649/03
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Najwyższy oddalił kasację pracownicy, potwierdzając prawo pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w przypadku długotrwałej niezdolności do pracy, niezależnie od decyzji organu rentowego.
Powódka, Janina B., domagała się przywrócenia do pracy po tym, jak pracodawca rozwiązał z nią umowę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej niezdolności do pracy (270 dni). Sąd Okręgowy oddalił jej apelację, a Sąd Najwyższy oddalił kasację. Kluczowe było ustalenie, czy powódka zgłosiła gotowość do pracy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego i czy pracodawca miał podstawy do rozwiązania umowy na podstawie art. 53 § 1 lit. b k.p.
Sprawa dotyczyła pracownicy, Janiny B., zatrudnionej jako gospodarz domu, która uległa wypadkowi przy pracy i była niezdolna do jej wykonywania przez 270 dni. Po upływie tego okresu, pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 lit. b k.p., uznając, że nie stawiła się do pracy i nie wykazała gotowości do jej podjęcia. Powódka kwestionowała to rozwiązanie, argumentując m.in. oczekiwaniem na decyzję organu rentowego w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego oraz zarzucając naruszenie przepisów proceduralnych. Sąd Najwyższy, oddalając kasację, podkreślił, że uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy w takiej sytuacji jest niezależne od postępowania przed organem rentowym. Kluczowe było ustalenie, czy pracownica faktycznie zgłosiła gotowość do pracy po wyczerpaniu okresu niezdolności, a sądy obu instancji uznały, że nie wykazała ona takiej gotowości, co uzasadniało rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (3)
Odpowiedź sądu
Nie, uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 lit. b k.p. jest niezależne od współdziałania z organem rentowym, w szczególności w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
Uzasadnienie
Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy Kodeksu pracy, w tym art. 53 § 1 lit. b k.p., regulują samodzielnie uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy w przypadku długotrwałej niezdolności pracownika do pracy. Nie ma podstaw prawnych do uzależniania tego uprawnienia od działań organu rentowego ani od spełnienia przez pracodawcę dodatkowych obowiązków, takich jak przekazywanie dokumentacji pracowniczej do ZUS w określonym terminie.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalenie kasacji
Strona wygrywająca
Spółdzielnia Mieszkaniowa C.R. w Ł.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| Janina B. | osoba_fizyczna | powódka |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa C.R. w Ł. | spółka | pozwana |
Przepisy (8)
Główne
k.p. art. 53 § § 1 lit. b
Kodeks pracy
Uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (co najmniej 6 miesięcy), a niezdolność spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
k.p.c. art. 39312
Kodeks postępowania cywilnego
Podstawa orzekania przez Sąd Najwyższy w przedmiocie oddalenia kasacji.
Pomocnicze
k.p. art. 53 § § 3
Kodeks pracy
Wyłącza możliwość rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b, jeśli pracownik stawił się do pracy.
k.p. art. 100 § § 1 i 2
Kodeks pracy
Podstawowe obowiązki pracownika, w tym stawianie się do pracy i wykonywanie poleceń.
k.p. art. 229 § § 2 zdanie drugie
Kodeks pracy
Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie w celu ustalenia zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 30 dni.
u.ś.p.chor. art. 8
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Określa łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, po którym pracodawca może rozwiązać umowę.
u.ś.p.chor. art. 20
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Stosowanie art. 53 § 5 k.p. do pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, który zgłosił powrót do pracy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia.
k.p.c. art. 380
Kodeks postępowania cywilnego
Dotyczy oddalenia wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Pracodawca miał prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 lit. b k.p., ponieważ pracownica nie zgłosiła gotowości do podjęcia pracy po wyczerpaniu okresu niezdolności do pracy. Uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy jest niezależne od postępowania w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego przed organem rentowym. Nie stwierdzono naruszenia przepisów proceduralnych, które miałoby wpływ na wynik sprawy.
Odrzucone argumenty
Pracodawca nie był uprawniony do zastosowania art. 53 § 1 lit. b k.p. z uwagi na brak współdziałania z organem rentowym i niespełnienie obowiązków wynikających z aktów wykonawczych. Niewłaściwe oddalenie wniosku dowodowego z przesłuchania świadków.
Godne uwagi sformułowania
Uprawnienie pracodawcy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 lit. b k.p. jest niezależne od współ- działania z organem rentowym, w szczególności w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Istota sporu sprowadza się do ustalenia, czy w dniu 12 października 2001 r. powódka „stawiła się do pracy”... Chybione są więc wywody skarżącej, że zastosowanie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. wymaga podjęcia przez pracodawcę określonych czynności, polegających na dostarczeniu organowi rentowemu w terminie czterech tygodni przed upływem okresu uzasadniającego niezwłoczne zwolnienie pracownika dokumentacji pracowniczej... Nie ma również żadnego związku pomiędzy uprawnieniem pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit b k.p., a ewentualnym postępowaniem w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
Skład orzekający
Andrzej Kijowski
przewodniczący-sprawozdawca
Zbigniew Hajn
członek
Barbara Wagner
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Interpretacja art. 53 § 1 lit. b k.p. w kontekście długotrwałej niezdolności do pracy i niezależności od postępowania rentowego."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji pracownika po długotrwałej niezdolności do pracy i braku zgłoszenia gotowości do jej podjęcia.
Wartość merytoryczna
Ocena: 5/10
Sprawa dotyczy ważnego aspektu prawa pracy - rozwiązania umowy z powodu długotrwałej nieobecności, co jest częstym problemem w relacjach pracodawca-pracownik. Interpretacja przepisów jest kluczowa dla praktyków.
“Czy pracodawca może zwolnić Cię bez wypowiedzenia, gdy jesteś chory dłużej niż 6 miesięcy? Sąd Najwyższy wyjaśnia.”
Sektor
praca
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyWyrok z dnia 16 listopada 2004 r. I PK 649/03 Uprawnienie pracodawcy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 lit. b k.p. jest niezależne od współ- działania z organem rentowym, w szczególności w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Przewodniczący SSN Andrzej Kijowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Barbara Wagner. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2004 r. sprawy z powództwa Janiny B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej C.R. w Ł. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego- Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 30 maja 2003 r. [...] o d d a l i ł kasację. U z a s a d n i e n i e Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, po rozpozna- niu sprawy z powództwa Janiny B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „C.R.” w Ł., wyrokiem z dnia 30 maja 2003 r. [...] oddalił apelację powódki od wyroku Sądu Rejo- nowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 listopada 2002 r. [...], oddalającego jej roszczenie o przywrócenie do pracy. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy przejął jako własne ustalenia faktyczne poczynione w postępowaniu w pierwszej instancji oraz podzielił ich prawną kwalifikację. Powódka była w pozwanej Spółdzielni zatrudniona od dnia 1 września 1999 r. na stanowisku gospodarza domu. W dniu 4 stycznia 2001 r. uległa wypad- kowi przy pracy, w wyniku którego stała się niezdolna do jej wykonywania. Dwustu- siedemdziesięciodniowy okres niezdolności upłynął w dniu 1 października 2001 r., o czym została poinformowana przez pracodawcę. W dnia 2 października 2001 r. po- wódka dostarczyła zwolnienie za dzień poprzedni, przy czym pytana przez działającą 2 w imieniu pracodawcy E. Ł.-L. o gotowość do pracy, odpowiedziała, że oczekuje na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie przyznania jej prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Bezpośrednia przełożona powódki - J.M. oświadczyła zaś, że dnia 2 października 2001 r. powódka nie stawiła się do pracy. W związku z tymi okolicznościami powódce na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. zostało w dniu 2 października 2001 r. wręczone pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowie- dzenia. Tego samego dnia organ rentowy odmówił przyznania powódce świadczenia rehabilitacyjnego, wskutek czego wniosła ona odwołanie, w którym kwestionowała swoją zdolność do świadczenia pracy. Następnie w dniu 9 października 2001 r. wy- stąpiła do pozwanego z żądaniem anulowania rozwiązania umowy, czego bezpo- średnim skutkiem była odbyta następnego dnia rozmowa z H.P. - dyrektorem po- zwanej Spółdzielni. Zdaniem Sądu Okręgowego, pracownik po okresie niezdolności do pracy, po- winien przedstawić lekarskie zaświadczenie, że jest do niej zdolny. Okres niezdolno- ści powódki do pracy upłynął w dniu 1 października 2001 r., co oznacza, że powinna ona zgłosić swój powrót do pracy zarówno w dziale kadr pozwanej Spółdzielni, jak i administratorowi osiedla, na którym pracowała. Tymczasem tego dnia powódka zgło- siła się do biura pozwanej jedynie z oświadczeniem, że oczekuje na decyzję organu rentowego w przedmiocie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Po tej wizycie nie podjęła z pracodawcą żadnego kontaktu. Pozwana Spółdzielnia miała zatem podstawę, aby uznać, że powódka po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, nie wyka- zała gotowości do pracy. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. upłynął już maksymalny okres usprawiedliwionej nieobecności, pracodawca był uprawniony do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Podjęcie przez po- wódkę rozmów na temat ewentualnego przywrócenia do pracy, nie posiada prawnej doniosłości, ponieważ czas od dnia 2 do dnia 10 października 2001 r. należy uznać za okres nieusprawiedliwionej nieobecności, co stanowi naruszenie jednego z pod- stawowych obowiązków pracownika określonych w art. 100 § 1 i 2 k.p. Jeśli zaś cho- dzi o sformułowany przez powódkę zarzut nieprzeprowadzenia przez Sąd pierwszej instancji dowodu z przesłuchania świadków J.S., T.B. i A.S., to nie wpłynęło to na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego, a stanowisko Sądu meriti zostało odpo- wiednio uzasadnione. Kasację od powyższego wyroku złożyła strona powodowa, zarzucając naru- szenie prawa materialnego polegające na błędnej wykładni art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. 3 oraz prawa procesowego, to jest art. 380 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku o prze- prowadzenie dowodu z zeznań powołanych świadków. Zdaniem skarżącej, pozwana Spółdzielnia „ze względu na obowiązki wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz wydanych na podstawie art. 59 ust. 15 oraz art. 61 ust. 3 wymienionej ustawy rozporządzeń wyko- nawczych” nie była uprawniona do zastosowania art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. Według powódki „wspomniane akty wykonawcze i powszechnie przyjęta praktyka wymagają by pracodawca w terminie 4 tygodni przed upływem okresu uzasadniającego zwol- nienie pracownika bez wypowiedzenia przekazał do orzecznika ZUS dokumentację pracownika pozwalającą na wydanie stosownego zaświadczenia o zdolności bądź też niezdolności pracownika do pracy”. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Kasacja podlega oddaleniu ponieważ jej podstawy nie są usprawiedliwione. Istota sporu sprowadza się do ustalenia, czy w dniu 12 października 2001 r. powódka „stawiła się do pracy”, co zgodnie z art. 53 § 3 k.p. wyłączałoby możliwość rozwiąza- nia umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy, według które- go, w przypadku gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedze- nia, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobie- rania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku, to jest dłużej niż 6 miesięcy, a jeżeli nie- zdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - dłużej niż przez 9 miesięcy (art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.). Chy- bione są więc wywody skarżącej, że zastosowanie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. wymaga podjęcia przez pracodawcę określonych czynności, polegających na dostarczeniu organowi rentowemu w terminie czterech tygodni przed upływem okresu uzasadnia- jącego niezwłoczne zwolnienie pracownika dokumentacji pracowniczej, a tym samym formułowany na tej podstawie zarzut naruszenia prawa materialnego. Taki obowią- zek nie wynika dla pracodawcy z powoływanych przez skarżącą przepisów art. 59 ust. 15 oraz art. 61 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo- łecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wydanych na tej podstawie aktów 4 wykonawczych. Nie sposób zresztą znaleźć źródło podobnego obowiązku w pozo- stałych przepisach regulujących prawny status pracownika pobierającego zasiłek chorobowy. Nie ma również żadnego związku pomiędzy uprawnieniem pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit b k.p., a ewentualnym postępowaniem w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Potwierdza to chociażby treść art. 20 ustawy o świadczeniach pie- niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym przepis art. 53 § 5 k.p. stosuje się odpowiednio do pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy. Uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy można zatem oceniać wyłącznie przez pryzmat regulacji art. 53 k.p. W niniejszej sprawie było bezsporne, że 270 dzień niezdolności do pracy upłynął 1 października 2001 r., za który powódka dostarczyła zwolnienie lekarskie. Istotne było zatem ustalenie, czy kolejnego dnia, tj. 2 października 2004 r., powódka stawiła się do pracy. Postępowanie dowodowe przeprowadzone przez Sądy obu in- stancji wykazało, że tego dnia przybyła jedynie do biura Spółdzielni, gdzie oświad- czyła, że organ rentowy odmówił jej przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, od czego zresztą zamierza się odwoływać. Fakt ten najwyraźniej dowodzi tezy, że skar- żąca nie miała zamiaru podejmowania pracy „w związku z ustaniem niezdolności”, gdyż ta trwała nadal. Poza tym stwierdziła, że nie czuje się zdolna do pracy. Słusznie przy tym Sąd Okręgowy uznał, że z uwagi na zatrudnienie powódki na stanowisku gospodarza domów, powinna była ona zgłosić swój powrót zarówno w dziale kadr spółdzielni, jak i administratorowi osiedla, na którym pracowała. Nie oznacza to jednak, że do pracy zostałaby dopuszczona. Zgodnie bowiem z art. 229 § 2 zdanie drugie k.p., jeśli niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż 30 dni, pracodawca obowiązany jest skierować go na badania lekarskie w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Dopiero po prze- prowadzeniu takiego badania pracodawca - w zależności od jego wyniku - mógłby zezwolić pracownikowi na świadczenie pracy. Uzasadniona była zatem prawna ocena tego stanu faktycznego dokonana przez Sądy obu instancji, iż pracodawca miał podstawę do uznania, że powódka nie zgłosiła swojego powrotu do pracy, choć nieścisłe jest twierdzenie Sądu Okręgowego, iż po okresie niezdolności do pracy pra- 5 cownik „powinien” przedstawić lekarskie zaświadczenie o zdolności do pracy. Za nie- uzasadnione należy również uznać stanowisko Sądu drugiej instancji, że w okresie od dnia 2 października do dnia 10 października 2001 r. doszło do naruszenia pod- stawowych obowiązków pracowniczych na skutek nieusprawiedliwienia przez po- wódkę swojej nieobecności pracy, albowiem począwszy od dnia 2 października 2001 r. stron nie łączył już stosunek pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że kasacja skarżą- cego, podobnie zresztą jak i apelacja, stanowi jedynie „zwykłą” polemikę z ustale- niami faktycznymi dokonanymi przez Sądy obu instancji. Ustaleniami tymi Sąd Naj- wyższy jest zaś związany, skoro zostały poczynione bez naruszenia obowiązujących przepisów postępowania. Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy na podstawie art. 39312 k.p.c. orzekł jak w sentencji. ========================================
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI