I GSK 1938/06
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuNSA uchylił wyrok WSA i oddalił skargę spółki, uznając zgłoszenie celne za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej igieł biorczych.
Sprawa dotyczyła klasyfikacji taryfowej igieł biorczych, które spółka zgłosiła do procedury celnej. Organy celne uznały zgłoszenie za nieprawidłowe, stosując kod PCN 9018 90 85 0 i określając nową kwotę podatku VAT. WSA uchylił decyzję organów, uznając, że igły biorcze, jako części składowe sprzętu infuzyjnego lub transfuzyjnego, powinny być klasyfikowane zgodnie z uwagą 2(b) do działu 90 Taryfy celnej. NSA uchylił wyrok WSA, uznając, że organy celne prawidłowo zastosowały przepisy, a WSA błędnie zinterpretował uwagę 2(b) i regułę 3(c) ORINS, co doprowadziło do uchylenia wyroku i oddalenia skargi.
Sprawa dotyczyła sporu dotyczącego klasyfikacji taryfowej igieł biorczych zgłoszonych do procedury celnej przez spółkę "[...]". Organy celne, w tym Dyrektor Izby Celnej, uznały zgłoszenie celne za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej towaru oraz wykazanej kwoty podatku od towarów i usług, stosując kod PCN 9018 90 85 0. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdzając, że igła biorcza, będąc częścią większego urządzenia medycznego (infuzyjnego lub transfuzyjnego), powinna być klasyfikowana zgodnie z uwagą 2(b) do działu 90 Taryfy celnej. Sąd I instancji wskazał na niekonsekwencje organów w ustaleniu, do jakiego konkretnie urządzenia medycznego igła ma zastosowanie i czy może być wykorzystana wyłącznie lub głównie z tym ustalonym typem maszyny. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną Dyrektora Izby Celnej, uchylił wyrok WSA. NSA uznał, że zarzuty naruszenia przepisów postępowania przez WSA były niezasadne, a błędne ustalenie stanu faktycznego przez WSA wynikało z niewłaściwej interpretacji uwagi 2(b) do działu 90 Taryfy celnej oraz reguły 3(c) ORINS. NSA stwierdził, że igły biorcze, mogące być wykorzystywane zarówno ze sprzętem infuzyjnym, jak i transfuzyjnym, powinny być klasyfikowane do kodu 9018 90 85 0 zgodnie z regułą 3(c) w związku z regułą 6 ORINS. W konsekwencji NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA i oddalił skargę spółki, zasądzając od niej zwrot kosztów postępowania na rzecz Dyrektora Izby Celnej.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Igły biorcze, jako części składowe sprzętu infuzyjnego lub transfuzyjnego, powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiadającej maszynom, przyrządom lub urządzeniom, jeśli można je wykorzystać wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzenia lub z pewną liczbą maszyn, przyrządów lub urządzeń należących do tej samej pozycji. W przypadku możliwości zastosowania do dwóch różnych typów urządzeń (infuzyjnego i transfuzyjnego), należy zastosować regułę 3(c) ORINS, klasyfikując do pozycji występującej ostatniej w porządku numerycznym.
Uzasadnienie
NSA uznał, że WSA błędnie zinterpretował uwagę 2(b) do działu 90 Taryfy celnej, nie uwzględniając możliwości zastosowania igieł biorczych do dwóch różnych typów urządzeń (infuzyjnego i transfuzyjnego) należących do tej samej pozycji. W związku z tym, zastosowanie reguły 3(c) ORINS prowadziło do klasyfikacji igieł do kodu 9018 90 85 0.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylono_decyzję
Przepisy (20)
Główne
p.p.s.a. art. 188
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Pomocnicze
p.p.s.a. art. 145 § 1 lit. c
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.p.s.a. art. 133 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.p.s.a. art. 141 § 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.p.s.a. art. 111 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.p.s.a. art. 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Ordynacja podatkowa art. 180 § 1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa art. 122
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne art. 26
Kodeks celny
Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Wyjaśnień do taryfy celnej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Taryfy celnej z dnia 17 grudnia 2002 r.
ORINS art. 1
Ogólne Reguły Interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej
ORINS art. 3 § c
Ogólne Reguły Interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej
ORINS art. 6
Ogólne Reguły Interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej
k.c. art. 245
Kodeks cywilny
p.p.s.a. art. 203 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
p.p.s.a. art. 207 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Argumenty
Skuteczne argumenty
Niewłaściwa interpretacja przez WSA uwagi 2(b) do działu 90 Taryfy celnej. Niewłaściwe zastosowanie reguły 3(c) ORINS przez WSA. Błędne uznanie przez WSA, że organy celne naruszyły przepisy postępowania dowodowego.
Odrzucone argumenty
Zarzuty naruszenia przepisów postępowania przez WSA (art. 133 § 1, art. 141 § 4, art. 111 § 1, art. 7 p.p.s.a.). Zarzut naruszenia przez WSA art. 145 § 1 lit. c p.p.s.a. w zakresie uznania naruszenia przepisów postępowania przez organy celne.
Godne uwagi sformułowania
igła biorcza samodzielnie jest bezużyteczna każdy przedmiot, wymieniony wprost jako należący do kodu PCN 9018 31 z odpowiednim rozwinięciem, jest z założenia samodzielnym przyrządem lub urządzeniem, a nie jego częścią części lub akcesoria do maszyn, urządzeń, przyrządów objętych tym działem klasyfikuje się do maszyn, przyrządów lub urządzeń właściwego rodzaju pod warunkiem, że można je wykorzystać wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzenia nie można przypisać mu waloru orzeczenia niekończącego postępowania wadliwość uzasadnienia może popierać skargę kasacyjną, gdy nie pozwala na kontrole sądowi II instancji
Skład orzekający
Krystyna Anna Stec
przewodniczący sprawozdawca
Jan Bała
sędzia
Joanna Kabat-Rembelska
sędzia
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja uwagi 2(b) do działu 90 Taryfy celnej oraz zastosowanie reguły 3(c) ORINS w przypadku klasyfikacji części składowych urządzeń medycznych."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej klasyfikacji igieł biorczych, ale zasady interpretacji przepisów Taryfy celnej i ORINS mają szersze zastosowanie.
Wartość merytoryczna
Ocena: 6/10
Sprawa dotyczy złożonej kwestii klasyfikacji celnej towarów medycznych, co może być interesujące dla specjalistów z branży celnej i podatkowej. Wyjaśnia zasady interpretacji przepisów Taryfy celnej.
“Jak prawidłowo zaklasyfikować igły medyczne do celów celnych i VAT? NSA wyjaśnia.”
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyI GSK 1938/06 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2007-06-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2006-08-16 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jan Bała Joanna Kabat-Rembelska Krystyna Anna Stec /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny 6110 Podatek od towarów i usług Hasła tematyczne Celne postępowanie Celne prawo Podatek od towarów i usług Sygn. powiązane III SA/Lu 81/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-16 Skarżony organ Dyrektor Izby Celnej Treść wyniku Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę Powołane przepisy Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 188 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec (spr.) Sędziowie NSA Jan Bała Joanna Kabat – Rembelska Protokolant Piotr Mikucki po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 maja 2006 r. sygn. akt III SA/Lu 81/06 w sprawie ze skargi [...] S.A. w likwidacji z siedzibą w Lublinie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia [...]stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; II. zasądza od ,,[...]" S.A. w likwidacji z siedzibą w Lublinie na rzecz Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej 744 zł (siedemset czterdzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania. Uzasadnienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 16 maja 2006 r., sygn. akt III SA/Lu 81/06 po rozpoznaniu skargi "[...]" S.A. w likwidacji w Lublinie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia [...] stycznia 2006 r., nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej towaru oraz wykazanej kwoty podatku od towarów i usług – uchylił zaskarżoną decyzję i określił, że nie podlega ona wykonaniu. Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie z dnia [...]października 2005 r., nr [...] uznającej zgłoszenie celne nr [...] z dnia [...] października 2003 r. za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej towaru oraz wykazanej kwoty podatku od towarów i usług dla towaru, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że w dniu [...] października 2003 r. Spółka "[...]" na podstawie dokumentu SAD o nr [...] zgłosiła towar do stosownej procedury celnej. Organ celny I instancji objął towar procedurą dopuszczenia do obrotu, ustalił wartość celną w oparciu o załączoną fakturę, określił powstałe z mocy prawa zobowiązanie do uiszczenia należności celnych i podatkowych oraz powiadomił stronę o zarejestrowaniu kwoty wynikającej z długu celnego. W trakcie czynności kontrolnych dokonanych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie w siedzibie Spółki "[...]" stwierdzono, iż dla towarów zgłoszonych pod nazwą "igły biorcze'" stosowano nieprawidłowy kod PCN, a w konsekwencji - nieadekwatną do rodzaju towaru stawkę podatku od towarów i usług. W tej sytuacji Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie zasadnie, zdaniem organu odwoławczego uznał przedmiotowe zgłoszenie celne za nieprawidłowe w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej towaru oraz wykazanej kwoty podatku od towarów i usług dla rzeczonego towaru i klasyfikując towar do kodu PCN 9018 90 85 0, określił nową kwotę podatku od towarów i usług. Orzekając w sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że skarga jest zasadna, bowiem zaskarżona decyzja istotnie narusza prawo. Sąd podzielił ustalenia organu, że igła biorcza samodzielnie jest bezużyteczna, nie da się nią wykonać zabiegu czy badania, wchodzi bowiem w skład urządzenia, które dopiero w całości nabiera cech użytkowych. Igła biorcza w użyciu zawsze stanowi zatem część większego urządzenia. Każdy przedmiot, wymieniony wprost jako należący do kodu PCN 9018 31 z odpowiednim rozwinięciem, jest z założenia samodzielnym przyrządem lub urządzeniem, a nie jego częścią, co wynika z treści ogólniejszego wskazania cechy przynależności do tej grupy, zawartego w uwadze do grupy 9018, która obejmuje określone przyrządy i urządzenia. W ocenie WSA igła biorcza, która samodzielnie w ogóle nie stanowi przyrządu ani urządzenia, automatycznie nie może być żadnym a więc i "innym" przyrządem i urządzeniem, tak jak koło pojazdu nie może być innym pojazdem. Nie oznacza to oczywiście, że części urządzeń nie podlegają taryfikacji. Dla ustalenia właściwej taryfikacji części i akcesoriów do tych urządzeń należy jednak sięgnąć do pośredniej metody ustalania, wskazanej w uwagach do działu 90 Taryfy celnej. Zgodnie z wiążącą uwagą 2(a) do działu 90 Taryfy celnej - części lub akcesoria, które są towarami objętymi dowolną pozycją niniejszego działu - należy we wszystkich wypadkach klasyfikować do ich odpowiedniej pozycji. Z uwagi tej wynika, że jeżeli dana rzecz może albo wchodzić w skład przyrządu, albo występować samodzielnie jako pozycja działu, wówczas niezależnie od tego, czy w danym wypadku występuje oddzielnie, czy razem z urządzeniem, klasyfikowana jest odrębnie, a nie jako część składowa. Przykładowo, jeśli metalowe igły do zastrzyków, które są samodzielnymi urządzeniami, stanowią akcesoria większego urządzenia transfuzyjnego, zgodnie z omawianą regułą klasyfikowane są w dalszym ciągu jako igły, a nie urządzenie transfuzyjne czy jego składnik. Uwaga ta, w braku cechy odrębność igły biorczej, nie może znaleźć zastosowania w sprawie. Istotna dla sprawy, zdaniem Sądu, jest uwaga 2(b) do działu 90 Taryfy celnej, zgodnie z którą części lub akcesoria do maszyn, urządzeń, przyrządów objętych tym działem klasyfikuje się do maszyn, przyrządów lub urządzeń właściwego rodzaju pod warunkiem, że można je wykorzystać wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzenia. Niewątpliwie igła biorcza jest elementem przyrządów i urządzeń stosowanych w medycynie. Pozostaje zatem ustalić, do jakiego urządzenia medycznego ma ona zastosowanie, i czy ten rodzaj igły można wykorzystać wyłącznie lub głównie z tym ustalonym "konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzenia". WSA stwierdził, że organy obu instancji w zakresie tych ustaleń dopuściły się istotnych niekonsekwencji. Organy ustaliły, ze igła biorcza jest częścią składową sprzętu infuzyjnego lub transfuzyjnego do użytku medycznego. Jeżeli zatem sprzęt infuzyjny lub transfuzyjny jest konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzenia, objętym jednym kodem PCN, to zgodnie z uwagą 2 (b) igła biorcza powinna zostać objęta tym właśnie kodem. Jednak organy wywodzą, że między tymi urządzeniami istnieje duża różnica, wskazując, że sprzętu infuzyjnego nie można zaliczyć do przyrządów do transfuzji, bowiem spełniane przez obydwie aparatury funkcje nie są zbieżne. Są to więc w ocenie organów dwa różne urządzenia medyczne. Sąd wskazał, że nie jest przy tym jasne, dlaczego organ wskazując, że infuzja to wlew podskórny lub dożylny, zaś transfuzja to przetaczanie krwi (bezpośrednie, lub rzadziej pośrednie), przy czym kompletne urządzenie nie może być jednocześnie wykorzystywane w obu celach - uznał, że urządzenie wykorzystujące igłę biorcza jest infuzyjne, choć jednocześnie sam podkreśla, że igły mogą być stosowane w urządzeniach do przetaczania nie tylko płynów infuzyjnych i leków, ale także krwi. Wydaje się zatem, że organ ustalił, iż igła może być składnikiem dwóch odmiennych rodzajowo urządzeń infuzyjnych i transfuzyjnych, a konkluzji tej nie zmienia podkreślane przez organy zróżnicowanie taryfikacji tych urządzeń. Zdaniem Sądu wynika z tego, że w oparciu o dotychczasowe ustalenia, bez naruszenia zasad płynących z uwagi 2(b), igła biorcza, mająca różnorakie zastosowania medyczne, nie może być z góry zaklasyfikowana, ani jako element urządzenia transfuzyjnego (PCN 9018 90 50 0), ani jako element urządzenia infuzyjnego nie sklasyfikowanego odrębnie, a więc należącego do kategorii PCN 9018 90 85 0 – tj. inne. Zachodziła zatem konieczność zweryfikowania dotychczasowych ustaleń faktycznych stanowiących podstawę klasyfikacji, względnie sięgnięcia do ostatniej uwagi 2 (c), zgodnie z którą - wszystkie inne części i akcesoria należy klasyfikować do pozycji 9033. W związku z powyższym, w ocenie Sądu I instancji, organ uchybił zasadom poprawnej taryfikacji, dopuszczając się naruszenia obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a kwestionując wywód skarżącego, nie przedstawił poprawnego logicznie wywodu konkurencyjnego. Postępowanie naruszyło dyrektywę zawartą w art. 122 Ordynacji podatkowej - podejmowania wszelkich działań niezbędnych w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, rozwiniętą w szczególności w przepisach o postępowaniu dowodowym (art. 180-200 Ordynacji podatkowej). Nie doszło do należytego wyjaśnienia stanu faktycznego, zatem stosowanie prawa materialnego poprzez ustalanie zobowiązania podatkowego było na tym etapie przedwczesne. Zdaniem Sądu, organ uchybił ponadto przepisom dotyczącym postępowania dowodowego, korzystając z oświadczenia podpisanego przez osoby zatrudnione przez skarżącego, z których jedna była prokurentem spółki. Jeżeli organ traktował wyjaśnienia jako pochodzące od świadka obowiązany był uzyskać ten dowód w formie zeznań składanych w obecności strony, bowiem umożliwia to stronie, zgodnie z art. 190 Ordynacji podatkowej, uczestniczenie w przesłuchaniu, zadawanie pytań oraz składanie wyjaśnień. Szczególnie prawo do zadawania pytań jest istotne, jako że może mieć wpływ na zakres pozyskanych informacji i ocenę ich wiarygodności dokonaną przez organ. Podobne uprawnienia należało zapewnić stronie, jeśli organ traktował wyjaśnienia jako obejmujące zakres specjalistycznej wiedzy, zaś składających powyższe oświadczenie jako biegłych. Zapis zawarty w art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, nie oznacza, że dowody można uzyskiwać w sposób dowolny. Sąd przypomniał tezę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 1999 r., I SA/Lu 462/98, LEX nr 38067, gdzie wskazano, że Kodeks postępowania administracyjnego, jak i Ordynacja podatkowa, nie zna dowodu z pisemnych "oświadczeń kontrahentów". Dowodem natomiast w konkretnej sprawie mogą, być zeznania tych osób (kontrahentów) w charakterze świadków złożone przed organem podatkowym w określonym trybie. W ocenie WSA, nie można też przyjąć w oparciu o art. 192 Ordynacji podatkowej, że uchybienia w postępowaniu dowodowym są konwalidowane automatycznie, jeśli strona miała później możliwość wypowiedzenia się w sprawie, jako że przepis ten dotyczy wyłącznie dowodów prawidłowo uzyskanych. Sama możliwość wypowiedzenia się przez stronę na temat dowodu przeprowadzonego bez zagwarantowanego ustawą udziału strony w jego uzyskaniu nie musi być dla strony satysfakcjonująca. Organy nie wskazują zaś żadnych istotnych przyczyn, dla których stwierdziły, że przeprowadzenie tego dowodu nie jest możliwe mimo, że informacje pochodzące od wskazanych osób, pełniących ważne funkcje w skarżącej spółce, uznały za istotne. Zdaniem Sądu jest to wada procesu dowodzenia, którą należy usunąć przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku zaskarżając go w całości domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie oraz zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił: I. naruszenie prawa materialnego polegające na: 1. niewłaściwym zastosowaniu uwagi 2(b) do działu 90, oraz nie zastosowaniu reguły 6 i reguły 3(c) ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej Taryfy celnej, będącej załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U Nr 219, poz. 2153) poprzez uznanie, że igła biorcza będąca częścią składową sprzętu infuzyjnego lub transfuzyjnego do użytku medycznego, powinna być klasyfikowana wyłącznie lub głównie z tym ustalonym "konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzenia", gdy w rzeczywistości zgodnie z brzmieniem uwagi 2(b) igła biorcza winna być klasyfikowana do kodu konkretnych typów maszyn przyrządów lub urządzeń. II. naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy polegające na: 1. naruszeniu art. 145 § 1 lit. "c" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej: p.p.s.a. - poprzez przyjęcie, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania (konkretnie art. 121, art. 122, art. 187 § 1, art. 190 § 2, art. 191 Ordynacji podatkowej), gdy w rzeczywistości ustalony przez Sąd, stan faktyczny jest jednoznaczny i nie budzi wątpliwości, 2. naruszeniu art. 133 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez pominięcie części materiału dowodowego, a w szczególności dokumentacji technicznej złożonej przez stronę, a także poprzez nie podanie w uzasadnieniu wyroku, podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienia, 3. naruszeniu art. 111 § 1 i art. 7 p.p.s.a. poprzez nie zarządzenie połączenia oddzielnych spraw w celu ich łącznego rozpoznania lub rozstrzygnięcia, w sytuacji, gdy zachodziły przesłanki do ich połączenia, gdyż sprawy te mogły być i były objęte jedną skargą. Uzasadniając I zarzut skargi kasacyjnej polegający na niewłaściwym zastosowaniu prawa materialnego, organ stwierdził, że wbrew twierdzeniom Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego nie uchybił zasadom poprawnej taryfikacji, gdyż to Sąd niewłaściwe zastosował w przedmiotowej sprawie uwagę 2b do działu 90 taryfy celnej co w konsekwencji doprowadziło do niezastosowania reguły 6 w związku z regułą 3c ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej. Organ po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym stwierdził, że igły biorcze stanowią części składowe zarówno sprzętu infuzyjnego lub transfuzyjnego do użytku medycznego. Potwierdził to sam Sąd w uzasadnieniu swojego wyroku. W ocenie wnoszącego skargę kasacyjną powstaje wobec tego pytanie, jak zataryfikować igły biorcze w sytuacji, gdy pasują one zarówno do sprzętu infuzyjnego jak i do sprzętu transfuzyjnego. Na tak postawione pytanie Sąd stwierdził, iż należy taryfikować dane igły do przyrządów lub urządzeń pod warunkiem, że można je wykorzystać wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzeń. Takie zastosowanie uwagi 2b do działu 90 taryfy celnej jest, w ocenie organu, niewłaściwe i niezgodne z dosłownym jej brzmieniem. Uwaga 2b do działu 90 taryfy celnej stanowi, że " pozostałe części i akcesoria, jeżeli można je wykorzystać wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub aparatury, lub z pewną liczbą maszyn, przyrządów lub aparatury objętych ta sama pozycją (włącznie z maszyną, przyrządem lub aparaturą, objętym pozycją 9010, 9013 lub 9031) należy klasyfikować do maszyn, przyrządów lub aparatury właściwego rodzaju. Zdaniem organu, właściwe zastosowanie powyższej uwagi do stanu faktycznego, w którym ustalono, że igły biorcze pasują zarówno do przyrządów do transfuzji jak i do infuzji powinno skutkować, zataryfikowaniem tych igieł zarówno do podpozycji, w której wymieniony jest sprzęt do transfuzji jak i do podpozycji pozostałe, w której znajduję się sprzęt do infuzji. Zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną, w takim przypadku, jeśli zgodnie z właściwie zastosowaną uwagą 2b dojdzie do sytuacji, że dana część może być zaklasyfikowana do dwóch podpozycji w ramach tej samej pozycji należy poprzez regułę 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej zastosować odpowiednio regułę 3c , która mówi, że w sytuacji gdy wyroby nie mogą być zaklasyfikowane na podstawie reguł 3a lub 3b, będą one sklasyfikowane zgodnie z pozycją, która występuje ostatnia w porządku numerycznym , spośród tych, które jednakowo zasługują na wzięcie ich pod uwagę. W ocenie organu w niniejszej sprawie nie da się ustalić do jakiej konkretnie aparatury igła biorcza ma zastosowanie, gdyż dopiero po połączeniu z odpowiednim sprzętem do infuzji lub do transfuzji będzie pełniła odpowiednią rolę. Tak więc przyporządkowanie igieł biorczych do sprzętu infuzyjnego lub transfuzyjnego jednakowo zasługuje na uwzględnienie (na wzięcie jej pod uwagę). Zarówno sprzęt do transfuzji jak i do infuzji objęty jest tą samą pozycją a więc części pasujące do tych sprzętów (maszyn, aparatur) winne być klasyfikowane do tych sprzętów a nie tylko do jednego sprzętu jak to niewłaściwe zrobił Sąd. Wnoszący skargę kasacyjną stwierdził, że dla jasności wywodu należy w tym miejscu przedstawić prawidłowy tryb taryfikowania tzw. igieł biorczych, które w przedmiotowej sprawie pasują zarówno do sprzętu infuzyjnego jak i do sprzętu transfuzyjnego i podniósł, że zgodnie z regułą I ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, która obowiązywała w dniu wydawania decyzji jak i obowiązuje również obecnie, dla celów prawnych, klasyfikację przeprowadza się w oparciu o nazwy pozycji i wszelkie postanowienia zawarte w uwagach do sekcji lub działów, zgodnie z postanowieniami wymienionymi w następnych regułach o ile nie są one sprzeczne z treścią odpowiednich pozycji i uwag. Zdaniem Dyrektora Izby Celnej, w tej sytuacji rozwiązania należy szukać w kolejnej z reguł a mianowicie w regule 3c, która mówi o klasyfikowaniu towaru do pozycji, która występuje ostatnia w porządku numerycznym - spośród tych, które jednakowo zasługują na wzięcie ich pod uwagę. Tą pozycją (podpozycją) w przedmiotowej sprawie jest pozycja określona kodem 9018 90 85 0 i taka właśnie pozycja została przypisana towarowi w dwóch decyzjach, które były przedmiotem skargi. Przechodząc do zarzutów naruszenia postępowania sądowoadministracyjnego wnoszący skargę kasacyjną podkreślił, że Sąd, uwzględniając skargę, niewłaściwie stwierdził naruszenie przepisów postępowania, gdyż takiego naruszenia nie było i nie miało ono wpływu na wynik sprawy. Na poprawność taryfikacji nie miało ewentualne niezgodne z procedurą wykorzystanie oświadczeń złożonych przez T. J. i J. K.. Odnosząc się do twierdzeń Sądu jakoby dowód ten został niewłaściwie pozyskany, co w konsekwencji miało pozbawić stronę czynnego udziału w postępowaniu, należy jednoznacznie stwierdzić, że organ nie uzyskał tego dowodu w prowadzonym postępowaniu, lecz dokonał tylko jego oceny, gdyż nie było ono oczywiście sprzeczne z innymi dowodami i faktami znanymi organowi. W ocenie kasatora Sąd dopuścił się obrazy art. 141 § 4 p.p.s.a., nie podając w uzasadnieniu podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienia. Sąd zacytował niepełną treść uwagi 2(b) do działu 90 i nie wyjaśnił dlaczego akurat w ten sposób zastosował taką ograniczoną w swej treści normę prawną. W ocenie organu, Sąd rozpatrując sprawę nie sięgnął do oryginalnego tekstu uwagi 2(b) ale oparł się na brzmieniu podanym przez organy w swych decyzjach i odpowiedzi na skargę. Ponadto w skardze kasacyjnej podniesiono, że przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie toczyło się 35 spraw w których stronami był "[...]" S.A. w likwidacji i Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Sprawy dotyczyły identycznego stanu faktycznego i sprowadzały się do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego klasyfikacji towarowej takiego samego towaru - igieł biorczych. Skoro strona skarżąca mogła złożyć łączną skargę na ponad trzydzieści decyzji administracyjnych i to zrobiła, to Sąd winien zgodnie z art. 111 § 1 p.p.s.a. zarządzić połączenie oddzielnych spraw, gdyż brzmienie tego artykułu, w ocenie organu, wskazuje na obligatoryjność wydania takiego zarządzenia. Zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną, nie wydanie takiego zarządzenia, miało wpływ na wynik sprawy, gdyż łączne rozpatrzenie sprawy doprowadziłoby do zasądzenia znacznie niższych kosztów zastępstwa procesowego jak i kosztów związanych z nieuiszczonym wpisem, od którego strona była zwolniona. W sytuacji, gdy nie doszło do połączenia rozpatrywanych spraw, doszło również do naruszenia zasady zawartej w art. 7 p.p.s.a., która to zasada mówi, że Sąd powinien podejmować czynności zmierzające do szybkiego załatwiania sprawy i dążyć do jej rozstrzygnięcia na pierwszym posiedzeniu. Dyrektor Izby Celnej podkreślił, że wyznaczanie wielu składów sądzących i wielu terminów w identycznych sprawach nie służyło z pewnością szybkości postępowania. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Spółka [...] S.A. w likwidacji z siedzibą w Lublinie wniosła o odrzucenie skargi kasacyjnej, ewentualnie o jej oddalenie, oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Wniosek o odrzucenie skargi kasacyjnej - a ten, jako najdalej idący, wymagał rozważenia w pierwszej kolejności - nie zasługiwał na uwzględnienie. W myśl art.180 w zw. z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., powołanych przez uczestnika postępowania dla poparcia zgłoszonego wniosku, Naczelny Sąd Administracyjny istotnie odrzuca skargę kasacyjną jeżeli podlegała ona odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny tzn. m.in. gdy jest niedopuszczalna. Według regulacji zawartej w art. 173 § 1 p.p.s.a skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Wbrew wywodom autora rozpatrywanego wniosku zawarte w przytoczonym przepisie zastrzeżenie ograniczające dopuszczalność wniesionego środka odwoławczego do orzeczeń kończących postępowanie w sprawie odnosi się tylko do postanowień. Oczywiste jest bowiem, że każdy wyrok kończy postępowanie w sprawie sądowoadministracyjnej. Wyrok, jako orzeczenie merytorycznie rozstrzygające sprawę co do jej istoty nigdy, w przeciwieństwie do postanowień, nie dotyczy kwestii incydentalnych, wpadkowych – tak więc nie można przypisać mu waloru orzeczenia niekończącego postępowania. Przedmiotem skargi kasacyjnej może być więc każdy wyrok sądu administracyjnego I instancji a zatem zarówno wyrok oddalający skargę jak i wyrok uchylający decyzję. Tym samym skarga kasacyjna zasługiwała na merytoryczne rozpoznanie a część z podstaw, na których został oparta, usprawiedliwia jej uwzględnienie. Z uwagi na fakt, że wnoszący skargę kasacyjną Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej sformułował wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarówno zarzut naruszenia prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.p.s.) jak i przepisów postępowania (pkt 2 tego art.), w pierwszym rzędzie odnieść należy się do zarzutu uchybień procesowych. Tylko bowiem poprawnie ocenione przez sąd I instancji postępowanie administracyjne jak i prawidłowe proceduralnie postępowanie sądowoadministracyjne pozwala Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu ocenić zasadność zarzutu naruszenia prawa materialnego. W ocenie sądu kasacyjnego zarzut naruszenia art. 133 § 1 i 141 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie znajduje uzasadnienia. Niewątpliwie w myśl art. 133 § 1 p.p.s.a podstawą orzekania przez sąd jest materiał dowodowy zgromadzony przez organ administracji publicznej w toku całego postępowania toczącego się przed tymi organami. Art.141 § 4 powołanej ustawy wskazuje zaś, że elementem koniecznym uzasadnienia wyroku jest m.in. wskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jednakże dokonanie przez sąd błędnej oceny co prawidłowości ustaleń poczynionych przez organ administracji publicznej w oparciu o materiał zgromadzony w aktach administracyjnych oraz zawarcie w uzasadnieniu wyroku nieprawidłowej podstawy prawnej rozstrzygnięcia a w konsekwencji wadliwe jej wyjaśnienie nie może być wprost utożsamiane z brakiem elementów koniecznych. Zgodzić należy się z poglądem, że wadliwość uzasadnienia może popierać skargę kasacyjną, gdy nie pozwala na kontrole sądowi II instancji, pozbawia stronę możliwości wdania się w spór, przez brak jednoznacznej podstawy rozstrzygnięcia i motywów, jakimi sąd I instancji kierował się. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie zachodzi. Nie popiera też wniosku o uchylenie wyroku WSA zarzut naruszenia art. 111 § 1 i art. 7 p.p.s.a. Zgodnie bowiem art. 111 § 1 Sąd zarządza połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli mogły być objęte jedną skargą. W myśl art.51 p.p.s.a może to nastąpić, gdy kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu. Tego typu przypadek w niniejszej sprawie nie ma miejsca; myli się zatem strona wnosząca skargę kasacyjną, że art. 111 § 1 p.p.s.a. mógł znajdować zastosowanie w sprawie. Tym samym błędny jest zarzut naruszenia tegoż przepisu przez jego niezastosowanie. Wprawdzie instytucja połączenia spraw przewidziana jest także art. 111 § 2. Przepis ten możliwość łączenia spraw (do rozpoznania lub także rozstrzygnięcia) uzależnia tylko od istnienia związku pomiędzy łączonymi sprawami. Unormowanie w nim zawarte ma jednak wyraźny charakter fakultatywny, zatem to od oceny okoliczności indywidualnych sprawy zależy decyzja składu orzekającego czy sprawy powinny być ze sobą połączone. Mimo że sąd nie jest do połączenia tego typu spraw zobligowany i choć postanowienie w tym przedmiocie (czy jego brak) jest niezaskarżalne, nie oznacza to, że decyzja składu orzekającego może być całkowicie dowolne. Jak najbardziej kwestia łącznie spraw może być przedmiotem kontroli przez sąd II instancji właśnie pod zarzutem naruszenia przez Sąd I instancji art. 111 p.p.s.a. Ponieważ jednak ewentualne uchybienie temu przepisowi ma charakter naruszenia prawa procesowego to, aby uchybienie to uzasadniało uchylenie zaskarżonego wyroku - musi rzutować na wynik sprawy. Odnosząc powyższe do rozpatrywanego przypadku wskazać trzeba, że sprawy - zarzut których dotyczy - niewątpliwie pozostają ze sobą w związku co do stanu faktycznego (w szczególności odnośnie ustaleń dotyczących opisu, charakteru i przeznaczenia sprowadzonego towaru) jak i w związku prawnym (z uwagi na uregulowanie stosunków prawnych w nim występujących tą samą podstawą materialnoprawną). Podkreślenia wymaga jednak, że strona - zarzucając sądowi I instancji niezastosowanie art. 111 p.p.s.a - po pierwsze bezzasadnie wskazuje na § 1 powołanej regulacji a nadto w braku połączenia spraw do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia wadliwie upatruje przyczynę niekorzystnego dla niej orzeczenia o kosztach postępowania. W ocenie składu orzekającego żadną miarą nie można zgodzić się z tym, że brak połączenia spraw miał wpływ na wynik sprawy w zakresie orzeczenia o kosztach postępowania przed sądem I instancji. Wyjaśnić w tym miejscu trzeba, że połączenie spraw, nawet do łącznego rozstrzygnięcia, zarówno na podstawie art. 111 § 1 jak i § 2 p.p.s.a. ustawy, nie czyni z połączonych spraw jednej, nowej sprawy. Sprawy pozostają odrębnymi także co do ich przedmiotu zaskarżenia (w tym wartości przedmiotu zaskarżenia). "Łączny" wyrok wydany w takim przypadku winien zatem zawierać osobne rozstrzygnięcia - dla każdej z połączonych spraw - także co do kosztów postępowania. Nowa, połączona sprawa nie uzyskuje "łącznego" przedmiotu zaskarżenia, od którego zależna jest wysokość opłat sądowych i wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Brak unormowań prawnych uprawniających do prezentowania odmiennego poglądu. Podkreślenia w szczególności wymaga, że w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi brak regulacji (na podobieństwo art. 102 k.p.c. czy art. 55 uchylonej ustawy o NSA bądź też art. 207 § 2 p.p.s.a.) umożliwiających sądowi wojewódzkiemu zasądzenie tylko części kosztów (np. z uwagi na tożsamości skarg w licznych, toczących się postępowaniach). Tym samym nawet gdyby sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia wyrok zawierałaby odrębne orzeczenia odnośnie każdej z połączonych spraw, także w zakresie orzeczenia o kosztach postępowania. Połączenie spraw nie rzutowałoby zatem na łączną wysokości kosztów postępowania - o obowiązku zwrotu których stronie przeciwnej orzeczono w odrębnie rozpoznanych sprawach. Chybiony jest też zarzut naruszenia przez WSA art. 7 p.p.s.a. Przepis ten nakłada na sąd administracyjny powinność szybkości postępowania. Oczywiste jest jednak, że ewentualne uchybienie temu wymogowi nie ma istotnego wpływu na wynik sprawy. Rozważania nad zarzutem naruszenia art.145 § 1 pkt. 1 lit.c p.p.s.a. - przez przyjęcie, że decyzja wydana została z naruszeniem przepisów postępowania, podczas gdy niebudzący wątpliwości stan faktyczny de facto został przez sąd przyznany - poprzedzić należy uwagą, że Wojewódzki Sąd Administracyjny badając czy organy administracyjne dokonały prawidłowych ustaleń stanu faktycznego sprawy musi mieć na względzie, iż konieczne w sprawie ustalenia dotyczyć muszą faktów prawotwórczych a więc mających wpływ na wynik sprawy; zatem chodzi o ustalenie czy rzeczywisty stan faktyczny sprawy odpowiada hipotetycznemu stanowi faktycznemu wyrażonego w normie prawa materialnego. W rozpoznawanej sprawie zaskarżona do sądu I instancji decyzja w zakresie spornej taryfikacji towaru - jak wynika z jej uzasadnienia - wobec treści art. 26 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz.623 ze zm.) - została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 9.01.1997 r. Kodeks celny (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz.60 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej, a to w oparciu o przepisy rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Taryfy celnej oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Wyjaśnień do taryfy celnej. W szczególności organy celne orzekając w sprawie zastosowały uwagę 2 (b) do Działu 90 Taryfy celnej. Zgodnie z jej treścią części i akcesoria "pozostałe" tzn. inne niż wymienione w uwadze 2 (a), będące opisanymi tam towarami, jeśli można je wykorzystać wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzenia lub z pewną liczbą maszyn, przyrządów lub urządzeń należących do tej samej pozycji (...) należy zaliczać do maszyn, przyrządów lub urządzeń właściwego rodzaju; Zatem - celem zastosowania uwagi 2 (b) do Działu 90 Taryfy celnej - ustalenia w sprawie wymagało, czy przedmiotowe igły są częściami tamże opisanymi. Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny za prawidłowe uznał ustalenie przez organy celne, że igła biorcza nie stanowi samodzielnego przyrządu ani urządzenia lecz że może być ich częścią. W oparciu o powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził - co nie jest podważane - iż deklarowana przez spółkę taryfikacja towaru do kody PCN 9018 39 00 0 była wadliwa. Niekwestionowanym przez sąd I instancji jest też ustalenie dokonane przez organy celne, że igły biorcze mogą być częścią składową dwóch odmiennych rodzajowo urządzeń do użytku medycznego a to sprzętu infuzyjnego lub transfuzyjnego. W tym stanie rzeczy - w ocenie NSA - sformułowany w skardze kasacyjnej zasadny zarzut naruszenia przez WSA art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a. jest trafny. W rozpatrywanej sprawie brak bowiem podstaw do przyjęcia, że organy celne naruszyły przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy a co zatem idzie uchylenie decyzji nie znajduje uzasadnienia. Przede wszystkim, według Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie orzekającym nie można zgodzić się z tym, że dopuszczenie w poczet dowodów pism zawierających oświadczenia pracowników spółki co do funkcji i zastosowania igieł biorczych uchybia przepisom dotyczącym postępowania dowodowego w sposób rodzący wątpliwości co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy. Według art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), znajdującym zastosowanie w sprawie w zw. z art. 262 ustawy Kodeks celny, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przytoczone unormowanie świadczy o tym, że katalog dowodów w postępowaniu celnym jest otwarty, jak i że tylko i wyłącznie sprzeczność z prawem może ograniczyć zakres i rodzaj dowodów, jakie mogą być w sprawie dopuszczone. Dodatkowym kryterium jest to czy dopuszczany dowód może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy. Wbrew wywodom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeprowadzenie dowodów z pism zawierających oświadczenia pracowników spółki, nawet jeżeli nie byli umocowani do jej reprezentowania, nie narusza przepisów regulujących postępowanie dowodowe. Dopuszczalne bowiem jest przeprowadzenie dowodu z dokumentów prywatnych, definiowanych w nauce jako każdy dokument pisemny, niespełniający kryteriów dokumentu urzędowego, a stanowiący, według art. 245 Kodeksu cywilnego dowód tego, że osoba które go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Dowód o takim charakterze odróżnić należy od dowodu z zeznań świadków czy przesłuchania strony, do których zastosowanie znajdują zasady opisane w art. 190 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej także w zw. z art. 199 tej ustawy. Dowodem uregulowanym szczególnie i odmiennie od dowodu z dokumentu prywatnego są też dowody w postaci oświadczeń odbieranych od strony na podstawie art. 180 § 2 Ordynacji podatkowej. Istotnie - jak wyraził to NSA w wyroku z dnia 16.06.1999 r. sygn. akt I SA/Lu 462/98, przywołanym przez WSA - zastąpienie zeznań świadków odebraniem od nich pisemnych oświadczeń uchybiałoby proceduralnym zasadom dowodzenia. Nie jest to jednak sytuacja tożsama z dopuszczeniem dowodu z dokumentu prywatnego. Nie bez znaczenia jest przy tym - co wymaga w niniejszej sprawie podkreślenia - że omawiane pisma, zakwestionowane w sprawie jako dowód przez WSA, nie zostały sporządzone dla potrzeb niniejszej sprawy. Brak podstaw do stwierdzenia, że pisma te dopuszczono w poczet dowodów jako oświadczenia strony, przewidziane powołanym wyżej art. 180 § 2 Ordynacji podatkowej. Ponadto - ważąc zarzut naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawa procesowego - godzi się też zauważyć, że ustalony przez organy celne stan faktyczny sprawy, znajduje oparcie nie tylko w podważanych pismach/oświadczeniach, ale w całokształcie materiału zgromadzonego w sprawie, w tym w załączonej do akt sprawy dokumentacji technicznej oraz treści oświadczeń składanych w toku postępowania przez osoby umocowane do reprezentowania spółki. Nie można też nie dostrzec pewnej niekonsekwencji sądu I instancji. Otóż WSA w oparciu o ten sam materiał dowodowy - zgromadzony według jego oceny wadliwie - za prawidłowe uznał ustalenia w przedstawionym wyżej, niespornym zakresie. W uzasadnieniu zaskarżonego kasacyjnie wyroku wskazał nadto, że treść omawianych oświadczeń posłużyła organom celnym jako "dodatkowe" potwierdzenia prawidłowość dokonanej taryfikacji. Art. 122 Ordynacji podatkowej, naruszenia którego błędnie dopatrzył się WSA, istotnie nakazuje organom podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. W rozpatrywanym przypadku - mając na uwadze całokształt akt (art. 133 § 1 p.p.s.a.) - nie można jednak było skutecznie zarzucić organom celnym, że nie dopuściły dowodu wnioskowanego przez stronę, że nie przeprowadziły z urzędu dowodu na okoliczności istotne dla sprawy, czy też że nie ustalił faktów w zakresie koniecznym do rozstrzygnięcia. Rozważenie czy niesporne ustalenia (dla przypomnienia: igła biorcza może być składnikiem dwóch odmiennych rodzajowo urządzeń: infuzyjnych i transfuzyjnych) były wystarczające do załatwienia sprawy a tym samym czy ustalony, w przedstawiony powyżej sposób, stan faktyczny sprawy odpowiada abstrakcyjnemu stanowi faktycznemu zawartemu w normie prawnej, a to w uwadze 2 (b) do Działu 90 Taryfy celnej - pozostaje w ścisłym związku z podniesionym w skardze kasacyjnej zarzutem naruszenia przez sąd I instancji prawa materialnego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego podzielić należy pogląd autora skargi kasacyjnej, że sposób klasyfikacji wskazany w uwadze 2 (b) uwag do Działu 90 uzasadniał taryfikowanie igieł biorczych do podpozycji 9018 90 85 0. Skoro - według literalnego brzmienia przytoczonej wyżej uwagi 2 (b) do Działu 90 Taryfy celnej - objęte nią części i akcesoria należy zaliczyć do maszyn, przyrządów lub urządzeń, jeśli można je wykorzystać wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub urządzenia lub z pewną liczbą maszyn, przyrządów lub urządzeń należących do tej samej pozycji (...) – to znaczy, że igła biorcza, będąc niekwestionowanym elementem urządzeń infuzyjnych i transfuzyjnych, może być wykorzystywana z dwoma typami urządzeń, poza sporem należących do tej samej pozycji. Tym samym trafny jest zarzut, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekając w sprawie nie wziął pod uwagę pełnego brzmienia uwagi 2 (b) do działu 90 Taryfy celnej. W konsekwencji powyższego błędnie przyjął, że stan faktyczny ustalony został przez organy celne na tyle wadliwie proceduralnie, iż nie pozwalał na właściwą taryfikację z zastosowaniem w/w uwagi. Wprawdzie Taryfa celna wprost w podpozycji 9018 90 - oznaczonej jako "pozostałe narzędzia i przyrządy"- wymienia tylko urządzenia transfuzyjne (9018 90 50 0), pod tą podpozycją nie mieszczą się jednak urządzenia infuzyjne, które klasyfikowane winny być do podpozycji 9018 90 85 - "pozostałe". Fakt, że nie ma jednej-wspólnej pozycji dla urządzeń transfuzyjnych i infuzyjnych nie niweczy jednak stosowania w sprawie uwagi 2 (b), nie powoduje konieczności rozważenia zastosowania uwagi 2 (c), dotyczącej, zgodnie z literalnym brzmieniem całej uwagi 2 części innych niż wymienione w uwadze 2 (b) i 2 (c). Oznacza jedynie konieczność sięgnięcia do kolejnych reguł ORINS. Przypomnieć w tym miejscu trzeba, że klasyfikacja towarów podlega regułom określonym w Ogólnych Regułach Interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej (w skrócie ORINS) - będących integralną częścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Taryfy Celnej. Co prawda w niniejszej sprawie powołano rozporządzenie w tej sprawie z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 219, poz. 2153), które weszło w życie 1.01.2004 r. tymczasem w dacie zgłoszenia celnego (30 października 2003 r.) obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Taryfy celnej z dnia 17 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 226, poz.1885 ze zm.). Ogólne reguły interpretacyjne w obu w/w aktach były jednak tożsame, Naruszenia prawa w tym zakresie nie mogło mieć zatem wpływu na wynik sprawy. Nadto powyższego uchybienia nie objęto zarzutami skargi kasacyjnej. Według reguły 1 tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów, oraz o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z dalszymi regułami. Z dalszych reguł pierwszą możliwą do zastosowania - jak zasadnie wywodził autor skargi kasacyjnej - jest reguła 3 (c). Zgodnie z nią, jeśli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3 (a) lub (b), należy stosować pozycję - a w związku z regułą 6 ORINS także podpozycję - która w kolejności numerycznej jest ostatnią z pozycji możliwych do zastosowania. Zgodzić należy się zatem ze stroną skarżącą kasacyjnie, iż literalne brzmienie uwagi 2 (b) do działu (90) Taryfy celnej oraz zastosowanie reguły 3 (c) w zw. z regułą 6 w ustalonym stanie faktycznym sprawy - wbrew wywodom WSA - uzasadnia zataryfikowanie igieł biorczych do kodu 9018 90 85 0 Podsumowując: zarzut naruszenia prawa materialnego zaś z podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia przepisów postępowania zasadnym okazał się jedynie zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit.c p.p.s.a - przez błędne przyjęcie przez sąd I instancji, że organy celne uchybiły procedurze rządzącej postępowaniem dowodowym W tym stanie rzeczy skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego stoi na stanowisku, że zachował uprawnienie do reformacyjnego orzeczenia w niniejszej sprawie. Wprawdzie w myśl art. 188 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę, jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego. W zdaniu drugim przywołanej regulacji jednakże stwierdza się, że wówczas Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku. Z powyższego wywieść zatem należy, że zawsze w sytuacji, gdy stan faktyczny sprawy przyjęty w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy i nie wymaga przeprowadzenia dalszego postępowania dowodowego - a tak jest w niniejszej sprawie - sąd kasacyjny może uznać, że sprawa nadaje się do rozstrzygnięcia. Wobec powyższego, mając na względzie poczynione wyżej wywody co do wykładni uwagi 2 (b) do Działu 90 Taryfy celnej i znajdujących zastosowanie w sprawie reguł ORINS - a to reguły 3 (c) w zw. z regułą 6 - zaskarżony wyrok podlegał uchyleniu zaś skarga wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne oddaleniu. Z tych wszystkich względów - działając na podstawie art. 188 powołanej na wstępie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzeczono jak w pkt I wyroku. Orzeczenie w przedmiocie kosztów postępowania znajduje oparcie w przepisie art. 203 pkt 1 oraz art. 207 § 2 p.p.s.a.; Naczelny Sąd Administracyjny wziął pod uwagę sytuację finansową spółki "[...]" jak i tożsamość skarg kasacyjnych rozpoznawanych na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku w niniejszej sprawie.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI