I FSK 26/08
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuNSA uchylił wyrok WSA, uznając, że przychody z licencji na programy telewizyjne nie powinny być wliczane do wartości sprzedaży ogółem przy obliczaniu proporcji odliczenia VAT.
Sprawa dotyczyła rozliczenia podatku VAT za 2001 rok przez spółkę medialną. Kluczowe kwestie obejmowały kwalifikację wpływów z abonamentu, licencji na programy oraz umów sponsoringowych. Sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił skargę spółki, uchylając decyzje organów. NSA uchylił wyrok WSA, uznając za zasadny zarzut dotyczący błędnej interpretacji pojęcia 'wartości sprzedaży ogółem' w kontekście przychodów z licencji, które nie powinny być wliczane do proporcji odliczenia VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną T. P. Spółki Akcyjnej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który częściowo uwzględnił skargi spółki na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej dotyczące podatku od towarów i usług za styczeń-kwiecień 2001 r. Spór dotyczył kwalifikacji wpływów z abonamentu, licencji na programy telewizyjne oraz umów sponsoringowych w kontekście obliczania proporcji odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o VAT. Organy podatkowe i WSA uznały, że przychody z licencji powinny być wliczane do 'wartości sprzedaży ogółem'. NSA, uchylając wyrok WSA, uznał za trafny zarzut naruszenia art. 20 ust. 3 ustawy o VAT poprzez błędną interpretację pojęcia 'sprzedaży ogółem'. Sąd orzekł, że przychody z licencji, które nie podlegały opodatkowaniu, nie powinny być uwzględniane w mianowniku współczynnika sprzedaży, co wpływało na wysokość podatku naliczonego do odliczenia. NSA uznał również za zasadny zarzut procesowy dotyczący sposobu umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty. Pozostałe zarzuty, w tym dotyczące umów sponsoringowych, uznano za niezasadne.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (4)
Odpowiedź sądu
Nie, przychody z licencji, które nie podlegały opodatkowaniu, nie powinny być uwzględniane w 'wartości sprzedaży ogółem' w rozumieniu art. 20 ust. 3 ustawy o VAT. Wartość sprzedaży ogółem powinna obejmować jedynie sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną.
Uzasadnienie
NSA uznał, że przy braku zamkniętego katalogu czynności niepodlegających opodatkowaniu, nie można było uwzględniać ich wartości w 'wartości sprzedaży ogółem', co uniemożliwiałoby pewne zastosowanie przepisu. Wartość sprzedaży ogółem powinna być określana na podstawie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
uchylono_decyzję
Przepisy (16)
Główne
u.p.t.u. art. 2
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
u.p.t.u. art. 4 § pkt 1 i 2
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
u.p.t.u. art. 4 § pkt 8
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
u.p.t.u. art. 18
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
u.p.t.u. art. 19 § ust. 1
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
u.p.t.u. art. 20 § ust. 1-3
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Pomocnicze
P.p.s.a. art. 141 § 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
P.p.s.a. art. 145 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
pkt 1 lit. a, pkt 1 lit c
P.p.s.a. art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
P.p.s.a. art. 153
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
O.p. art. 75 § 1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
O.p. art. 75 § 4
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
O.p. art. 122
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
O.p. art. 187
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
O.p. art. 191
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
O.p. art. 208
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Argumenty
Skuteczne argumenty
Błędna interpretacja pojęcia 'wartości sprzedaży ogółem' w art. 20 ust. 3 u.p.t.u. poprzez wliczanie do niej przychodów z licencji niepodlegających opodatkowaniu. Niewłaściwe zastosowanie art. 20 ust. 3 u.p.t.u. do przychodów z licencji, które nie stanowiły sprzedaży w jego rozumieniu. Wadliwe uchylenie decyzji organu pierwszej instancji w części dotyczącej stwierdzenia nadpłaty i umorzenie postępowania.
Odrzucone argumenty
Kwalifikacja sponsoringu jako usług reklamowych podlegających VAT. Naruszenie art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez niedostateczne wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie kwalifikacji umów sponsoringu. Naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez dokonanie oceny prawnej kwalifikacji umów sponsoringu.
Godne uwagi sformułowania
Pod pojęciem 'wartości sprzedaży ogółem' w rozumieniu art. 20 ust. 3 ustawy [...] należało rozumieć sumę jedynie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku zdefiniowanej w art. 4 pkt 8 u.p.t.u. Przy braku bowiem zamkniętego zbioru czynności niepodlegających opodatkowaniu, a tym samym niemożności określenia wartości sprzedaży wynikającej z realizacji tych czynności, ustalając wartość sprzedaży ogółem w rozumieniu art. 20 ust. 3, można oprzeć się jedynie na pojęciu sprzedaży zdefiniowanej w u.p.t.u w art. 4 pkt 8.
Skład orzekający
Janusz Zubrzycki
przewodniczący sprawozdawca
Ryszard Mikosz
członek
Sylwester Marciniak
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja pojęcia 'wartości sprzedaży ogółem' na potrzeby proporcjonalnego odliczania VAT, zwłaszcza w kontekście przychodów z licencji i innych czynności niepodlegających opodatkowaniu."
Ograniczenia: Dotyczy stanu prawnego obowiązującego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 26 marca 2002 r., choć zasady interpretacyjne mogą być pomocne przy analizie podobnych przepisów.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy kluczowej kwestii w VAT - sposobu obliczania proporcji odliczenia podatku naliczonego, co ma bezpośrednie przełożenie na finanse wielu firm. Interpretacja pojęcia 'wartości sprzedaży ogółem' jest istotna dla praktyków.
“Jak licencyjne przychody wpływają na odliczenie VAT? NSA wyjaśnia kluczowe pojęcie 'wartości sprzedaży ogółem'.”
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionyI FSK 26/08 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-03-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2008-01-09 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Janusz Zubrzycki /przewodniczący sprawozdawca/ Ryszard Mikosz Sylwester Marciniak Symbol z opisem 6110 Podatek od towarów i usług Hasła tematyczne Podatek od towarów i usług Sygn. powiązane III SA/Wa 690/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-31 Skarżony organ Dyrektor Izby Skarbowej Treść wyniku Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny Powołane przepisy Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 4, art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a, art. 145 par. 1 pkt 1 lit c, art. 151, art. 153 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 75 par. 1 i par. 4, art. 122, art. 187, art. 191, art. 208 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn. Dz.U. 1993 nr 11 poz 50 art. 2, art. 4 pkt. 1 i 2, art. 4 pkt 8, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1-3. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Tezy Pod pojęciem "wartości sprzedaży ogółem" w rozumieniu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. - o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50, ze zm.), także w okresie obowiązywania art. 20 ust. 1 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. do 26 marca 2002 r., należało rozumieć sumę jedynie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku zdefiniowanej w art. 4 pkt 8 u.p.t.u. Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Ryszard Mikosz, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. P. Spółki Akcyjnej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 690/07 w sprawie ze skarg T. P. Spółki Akcyjnej w W. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 22 grudnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień 2001 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości. Uzasadnienie 1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi. 1.1. Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 690/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie częściowo uwzględnił skargi T. S.A. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 22 grudnia 2006 r., nr [...], nr [...], nr [...] oraz nr [...], uchylając zaskarżone decyzje w części dotyczącej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień 2001 r. i stwierdzając, że w tej części nie podlegają one wykonaniu w całości. Natomiast w pozostałej części skargi oddalił. 1.2. Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny ustalony przez organy podatkowe w niniejszej sprawie. 1.3. Organ I instancji po przeprowadzeniu postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień 2001 r., wszczętego w związku z wnioskiem spółki z dnia 2 grudnia 2005 r. o stwierdzenie nadpłaty, wydał przedmiotowe decyzje, w których określił wysokość zobowiązania podatkowego za ww. miesiące oraz odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2001 r. natomiast za pozostałe miesiące określił nadpłaty w wysokości mniejszej niż domagał się podatnik. Kwestiami spornymi w tym postępowaniu, wszczętym po złożeniu przez podatnika korekt deklaracji VAT-7 za powyższe miesiące wraz z wnioskami o stwierdzenie nadpłat wynikających z tych rozliczeń, były trzy zagadnienia: - kwalifikacja wpływów z abonamentu: czy są zwolnione od podatku, czy też temu podatkowi nie podlegają, oraz ich ujęcie w wartości sprzedaży ogółem do wyliczenia proporcji ustalanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. - o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50, ze zm., powołana dalej jako "u.p.t.u."), - czy wartość udzielanych przez telewizję licencji na programy, jako czynności niepodlegających opodatkowaniu, powinna być wliczana do wartości sprzedaży ogółem ustalanej na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.t.u., - czy czynności polegające na wyemitowaniu znaku firmowego sponsora lub nazwy jego firmy, należy uznać za usługi reklamowe opodatkowane podatkiem według stawki 22 %. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że wpływy z abonamentu stanowią część wynagrodzenia spółki z tytułu świadczonych przez nią usług zwolnionych z opodatkowania VAT (PKWiU 92.20.12 "Usługi telewizji"). Jednocześnie uznał, że skoro wpływy z abonamentu stanowią część wynagrodzenia spółki z tytułu świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT na mocy art. 2 ust. 1 u.p.t.u., to opłata abonamentowa – jako integralna część usługi telewizji, pozostaje w zakresie regulacji u.p.t.u. i powinna być wliczana do proporcji ustalanej na podstawie art. 20 ust. 3 tej ustawy. Natomiast w kwestii przychodów spółki z tytułu udzielania licencji na programy telewizyjne, organ I instancji uznając, że w okresie objętym decyzją usługi takie nie podlegały opodatkowaniu, zakwestionował fakt nieuwzględnienia przychodów z tych tytułów w "wartości sprzedaży ogółem", o której mowa w art. 20 ust. 3 u.p.t.u., dla celów rozliczenia metodą współczynnika podatku naliczonego związanego jednocześnie ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną z opodatkowania oraz z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. Zatem, w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 25 marca 2002 r. przy wyliczaniu współczynnika, stosownie do wspomnianego przepisu, należało kwoty otrzymane z tytułu licencji ujmować przy wyliczeniu współczynnika sprzedaży, w wartości sprzedaży ogółem. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego nieprawidłowe także było w świetle przepisu art. 2 ust. 1 i art. 18 ust. 1 u.p.t.u. przyjęcie przez spółkę, iż sponsoring, polegający na emisji billboardu sponsorskiego - informacji o sponsorze, bezpośrednio przed lub po sponsorowanej audycji, w zamian za pokrycie części kosztów produkcji sponsorowanych programów lub ufundowanie nagrody na rzecz uczestnika programu telewizyjnego (np. konkursu), nie podlegał opodatkowaniu, bowiem czynności te stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 2 ustawy u.p.t.u., podlegające opodatkowaniu według stawki 22% VAT. 1.4. W odwołaniu od ww. decyzji strona wniosła o ich uchylenie, ze względu na naruszenie: 1) art. 14b § 1 i 2 oraz art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., powołanej dalej jako "O.p."), przez wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w sprzeczności z udzieloną Spółce pisemną interpretacją co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego; 2) art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 1 oraz art. 20 u.p.t.u. przez błędną ich interpretację i uznanie, że opłaty abonamentowe jako wynagrodzenie z tytułu zwolnionych z VAT usług telewizji publicznej powinny być uwzględniane w kalkulacji współczynnika sprzedaży, a w konsekwencji wpływać na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu; 3) art. 19 ust. 1 i art. 20 u.p.t.u. przez błędną interpretację i uznanie, że przychody uzyskiwane przez spółkę z tytułu udzielania licencji na programy telewizyjne powinny być uwzględniane w mianowniku współczynnika sprzedaży (wartości sprzedaży ogółem) i w konsekwencji wpływać na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu; 4) art. 2, art. 4 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1, art. 54 ust. 1 u.p.t.u. przez błędną ich interpretację i uznanie, że czynności wykonane przez Spółkę w ramach zawieranych przez nią umów sponsoringu stanowiły świadczenie usług podlegające VAT według stawki 22%, 5) art. 127 O.p. w wyniku ograniczenia się przez organ pierwszej instancji przy podejmowaniu i uzasadnianiu stronie rozstrzygnięć w kwestii kwalifikacji wpływów z opłat abonamentowych do przytoczenia stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w W., wyrażonego w odrębnym postanowieniu, 6) art. 122, art. 187 O.p. przez podjęcie rozstrzygnięcia co do opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez stronę w ramach umów sponsoringu bez zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, jak również przerzucenie tego obowiązku w części na stronę. 1.5. Dyrektor Izby Skarbowej w W. decyzjami z dnia 22 grudnia 2006 r., uchylił wszystkie cztery decyzje Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z dnia 10 listopada 2006r., nr [...], nr [...], nr [...] oraz nr [...], w części odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień 2001 r. i umorzył w tym zakresie postępowanie jako bezprzedmiotowe. Natomiast w pozostałej części utrzymał w mocy decyzje organu pierwszej instancji, podtrzymując ich podstawę faktyczną i prawną. W uzasadnieniu organ odwoławczy uznał za słuszne stanowisko organu pierwszej instancji co do tego, że otrzymywane przez stronę kwoty z tytułu opłat abonamentowych oraz ze sprzedaży licencji na programy telewizyjne, powinny być uwzględnione w kalkulacji współczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 20 ust. 3 u.p.t.u. i w konsekwencji wpływać na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Za trafne także uznał stanowisko tego organu co do opodatkowania jako reklamowych umów sponsoringu. 2. Skarga do Sądu pierwszej instancji. 2.1. W skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnik strony skarżącej wniósł o uchylenie ww. decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w W. w całości oraz o zasądzenie na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania według norm przypisanych, ze względu na naruszenie: 1) art. 14b § 1 i 2 oraz art. 121 § 1 O.p., przez utrzymanie w mocy decyzji organów pierwszej instancji w częściach określających wysokość zobowiązań podatkowych w sytuacji, gdy w odniesieniu do wpływów z opłat abonamentowych decyzje te zawierały rozstrzygnięcia sprzeczne z udzieloną stronie pisemną interpretacją co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w postanowieniu Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z 8 września 2005 r., 2) art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 19 ust. 1 oraz art. 20 u.p.t.u., przez błędną ich interpretację i uznanie, że opłaty abonamentowe jako wynagrodzenie z tytułu zwolnionych z VAT usług telewizji publicznej powinny być uwzględniane w kalkulacji współczynnika sprzedaży, a w konsekwencji wpływać na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, 3) art. 19 ust. 1 i art. 20 u.p.t.u. przez błędną interpretację i uznanie, że przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udzielania licencji na programy telewizyjne powinny być uwzględniane w mianowniku współczynnika sprzedaży (wartości sprzedaży ogółem) i w konsekwencji wpływać na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, 4) art. 2, art. 4 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 u.p.t.u. przez błędną ich interpretację i uznanie, że czynności wykonane przez Spółkę w ramach umów sponsoringu stanowiły świadczenie usług podlegające VAT według stawki 22%, 5) art. 122 oraz art. 187 O.p. przez podjęcie rozstrzygnięcia co do opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez stronę w ramach umów sponsoringu bez zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego. 2.2. W odpowiedziach na skargi Dyrektor Izby Skarbowej w W. podtrzymał stanowisko zawarte w zaskarżonych decyzjach, wnosząc o oddalenie skarg. 3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji. 3.1. Sąd pierwszej instancji uznał, że skargi zasługiwały na częściowe uwzględnienie. 3.2. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż ww. decyzje organu odwoławczego obejmowały dwa rozstrzygnięcia, odpowiadające rozstrzygnięciom wydanym przez organ pierwszej instancji: jedno w zakresie zobowiązania w podatku VAT oraz drugie w przedmiocie nadpłaty z tytułu tego podatku. Sąd oddalając skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia Dyrektora w zakresie stwierdzenia nadpłaty – w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji w tym zakresie oraz umorzenia postępowania w sprawie stwierdził, że skoro zostały wydane decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, organ odwoławczy prawidłowo przyjął, że bezprzedmiotowe stało się orzekanie w sprawie nadpłaty za te same okresy rozliczeniowe. Natomiast rozpoznając sprawy w części dotyczącej wysokości określonych przez organy podatkowe zobowiązań w podatku VAT Sąd dopatrzył się zarówno naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik spraw, jak również prawa procesowego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, przy czym podzielił tylko część zarzutów postawionych przez spółkę. 3.3. W odniesieniu do opłat abonamentowych, Sąd I instancji nie przychylił się do zarzutu dotyczącego wydania decyzji w sposób sprzeczny z pisemną interpretacją udzieloną Spółce w postanowieniu z dnia 8 września 2005 r., stwierdzając, iż przyczyną braku wywołania przez przedmiotową interpretację wiążącego skutku w sprawach poddanych kontroli Sądu, był brak zgodności stanu prawnego poddanego ocenie w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji, ze stanem prawnym postępowania prowadzonego w zakresie określenia wysokości zobowiązania w podatku VAT. WSA zgodził się natomiast ze stanowiskiem skarżącej, iż opłaty abonamentowe zostały wadliwie zakwalifikowane przez organy podatkowe jako wynagrodzenie spółki z tytułu świadczonych przez nią usług telewizji publicznej, zwolnionych z opodatkowania VAT. W konsekwencji, zdaniem Sądu, doprowadziło to do nieprawidłowego ustalenia wysokości współczynnika sprzedaży, co z kolei miało wpływ na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Zatem w powyższym zakresie doszło do naruszenia prawa materialnego – art. 20 ust. 3 u.p.t.u. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. 3.4. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej w odniesieniu do wyłączenia w spornym okresie z mianownika współczynnika sprzedaży (wartości "sprzedaży ogółem", o której mowa w art. 20 ust. 3 u.p.t.u.) przychodów uzyskiwanych przez spółkę z tytułu udzielania licencji (tj. czynności niepodlegającej wówczas opodatkowaniu podatkiem VAT) jako przychodów uzyskiwanych z tytułu czynności niestanowiących sprzedaży w rozumieniu cywilnoprawnym. WSA zauważył, że pojęciu "sprzedaż" użytemu w art. 20 ust. 1 u.p.t.u. nie można nadać, jak wywodziła strona, różnych znaczeń w zależności od tego, czy będzie obejmowała grupę "sprzedaży opodatkowanej" "sprzedaży zwolnionej" czy "sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu". WSA wyraził pogląd, że sporny zakres znaczeniowy pojęcia sprzedaż, którym posłużono się w analizowanym przepisie, wykracza poza ścisłe cywilistyczne rozumienie tego terminu prawniczego, stanowiąc niejako umowne określenie odnoszące się do realizacji (wykonywania) przez podatnika trzech wskazanych wyżej czynności mieszczących się w sferze opodatkowania, zwolnienia i pozostających poza zakresem opodatkowania (czynności spoza zakresu przedmiotowego podatku VAT). W konsekwencji Sąd pierwszej instancji uznał, że pod pojęciem "wartości sprzedaży ogółem" w art. 20 ust. 3 u.p.t.u. należy rozumieć obrót wynikający z tytułu czynności objętych podatkiem, zwolnionych od podatku oraz pozostających poza zakresem czynności wymienionych w art. 2 u.p.t.u. 3.5. Odnosząc się do kwestii umów sponsoringowych, WSA stwierdził, iż postępowanie dowodowe zostało w tym zakresie przeprowadzone w sposób niewystarczający i wybiórczy, a tym samym Sąd poddał pod wątpliwość prawidłowość dokonanych ustaleń faktycznych. W ocenie Sądu główną wadą prowadzonego postępowania jest to, że organy podatkowe nie dokonały szczegółowej analizy wszystkich umów sponsoringowych. Dlatego też w tym zakresie za zasadne uznał zarzuty skargi naruszenia art. 122, art. 187 oraz art. 191 O.p. 4. Skarga kasacyjna. 4.1. Od powyższego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący działając przez swego pełnomocnika złożył skargę kasacyjną, w której powyższemu wyrokowi zarzucił naruszenie przepisów: 1. Postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie: - art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm., powołana dalej jako "P.p.s.a.") poprzez niedostateczne wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie kwalifikacji na gruncie podatku od towarów i usług umów sponsoringu i nie przedstawienie oceny prawnej w tym zakresie; - art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez wadliwe sporządzenie uzasadnienia wyroku, w którym WSA stwierdzając wadliwość decyzji w zakresie ustalonego stanu faktycznego, dokonał jednocześnie niezgodnej z przepisami ustawy o VAT oceny prawnej niesprecyzowanego stanu faktycznego; - art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez dokonanie oceny prawnej kwestii kwalifikacji na gruncie podatku od towarów i usług umów sponsoringu w sposób dopuszczający opodatkowanie sponsoringu jako usługi, co jest niezgodne z treścią art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 u.p.t.u.; - art. 151 w zw. z art. 145 § 1 pkt lit. c) P.p.s.a. poprzez oddalenie skargi spółki w części dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w sytuacji gdy właściwym rozstrzygnięciem w tym zakresie powinno być uchylenie decyzji Dyrektora ze względu na naruszenie art. 208 w związku z art. 75 § 4 O.p. przez co wypełniona została dyspozycja art. 174 pkt 2 P.p.s.a. Dodatkowo autor skargi kasacyjnej wskazał, że biorąc pod uwagę fakt, iż WSA nakazał organom podatkowym precyzyjne ustalenie stanu faktycznego w zakresie kwalifikacji na gruncie podatku od towarów i usług umów sponsoringu, a jednocześnie dokonał merytorycznej kwalifikacji tej czynności, rozstrzygnięcie WSA w tym zakresie bezpośrednio wpływa na jedno z zagadnień będących przedmiotem sporu pomiędzy Spółką a organami podatkowymi, którego rozstrzygnięcie wpłynie na wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe. Z tych przyczyn wskazane przez spółkę naruszenia mają istotny wpływ na wynik sprawy. 2. Prawa materialnego, a mianowicie: - art. 20 ust. 1 i ust. 3 i 4 u.p.t.u. przez błędną interpretacją użytego w tych przepisach pojęcia "sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu" oraz "sprzedaży ogółem" skutkujące uznaniem, że przychody uzyskiwane przez Stronę z tytułu udzielania licencji na programy telewizyjne powinny być uwzględniane w mianowniku współczynnika sprzedaży (wartości sprzedaży ogółem) i w konsekwencji wpływać na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu; - art. 20 ust. 3 i 4 u.p.t.u. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie do przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu udzielania licencji na programy, w sytuacji gdy nie stanowią one sprzedaży w rozumieniu tego przepisu, a więc nie powinny być uwzględnione w mianowniku współczynnika sprzedaży (wartości sprzedaży ogółem); - art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 18 u.p.t.u. przez błędną ich interpretację, skutkującą stwierdzeniem w uzasadnieniu wyroku, że świadczenia Spółki w ramach umów sponsoringowych mogą stanowić usługi reklamowe, a tym samym podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, - art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 18 u.p.t.u. przez ich niewłaściwe zastosowanie do czynności wykonywanych przez Stronę w ramach umów sponsoringowych, które pozostają poza zakresem u.p.t.u.; przez co wypełniona została dyspozycja art. 174 pkt 1 P.p.s.a. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej zarzuty pełnomocnik skarżącej wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości, a także o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz strony według norm przepisanych. 4.3. W obszernym uzasadnieniu zarzutów skargi kasacyjnej jej autor wskazał, że spółka aprobuje rozstrzygnięcie Sądu w zakresie kwalifikacji z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług – opłat abonamentowych, natomiast kwestionuje zawartą w wyroku ocenę prawną w zakresie określonych zagadnień nim objętych, a dotyczących m.in. kwalifikacji na gruncie podatku od towarów i usług umów sponsoringowych oraz kwestii uwzględnienia licencji niepodlegających opodatkowaniu. 4.4. W ocenie skarżącej stwierdzenie WSA, że sponsoring może być kwalifikowany jako usługa podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie znajduje podstaw prawnych. Za odmiennym poglądem, zdaniem skarżącej przemawia przede wszystkim to, że przy istnieniu zamkniętego katalogu czynności podlegających opodatkowaniu w świetle art. 2 u.p.t.u. oraz definicji usług określonej w art. 4 pkt 2 tejże ustawy, uznanie danych czynności za usługi, a w konsekwencji objęcie jej opodatkowaniem było możliwe wyłącznie w oparciu o kryteria wynikające z przepisów o statystyce państwowej. Przy czym spółka przedstawiła dwie opinie GUS, z których wynika, że czynności określane jako sponsoring nie są klasyfikowane jako usługa w rozumieniu PKWiU. 4.5. Natomiast jeśli chodzi o zagadnienie dotyczące uwzględnienia licencji skarżąca uznaje, za błędną (zbyt szeroką) definicję "wartości sprzedaży ogółem" w kontekście przepisu art. 20 ust. 1 u.p.t.u. sformułowaną przez WSA, zdaniem którego przez pojęcie to należy rozumieć obrót wynikający z tytułu czynności objętych podatkiem, zwolnionych od podatku oraz pozostających poza zakresem czynności wymienionych w art. 2 ustawy. Pod pojęciem tym należało, jej zdaniem rozumieć wyłącznie obrót z tytułu "sprzedaży towarów" w rozumieniu art. 4 pkt 8 u.p.t.u. (tj. obrót z tytułu czynności objętych podatkiem i zwolnionych od podatku), jak również kwoty uzyskane z tytułu zawartych umów sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, które nie były objęte zakresem przedmiotowym ustawy o VAT. Przy czym, pełnomocnik skarżącej spółki stwierdził, iż czynności polegające na udzielaniu licencji na programy telewizyjne nie stanowiły w okresie objętym zaskarżonym wyrokiem ani "sprzedaży towarów" w rozumieniu art. 4 pkt 8 u.p.t.u., ani "sprzedaży" w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego. Przychody z tytułu tych czynności nie mogły więc zawierać się w "wartości sprzedaży ogółem" w rozumieniu art. 20 ust. 3 u.p.t.u. 4.7. Odpowiedzi na skargę kasacyjną nie wniesiono. 5. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, aczkolwiek trafne są jedynie niektóre z jej zarzutów. 5.1. Za trafny należy przede wszystkim uznać zarzut naruszenia art. 151 w zw. z art. 145 § 1 pkt lit. c) P.p.s.a. poprzez oddalenie skargi spółki w części dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w sytuacji gdy właściwym rozstrzygnięciem w tym zakresie powinno być uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w tej części, ze względu na naruszenie art. 208 w związku z art. 75 § 4 O.p. Niewątpliwie wszczęcie postępowania w sprawach spornych rozliczeń nastąpiło po złożeniu przez spółkę skorygowanych deklaracji VAT-7 wraz ze stosownymi wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług. W celu zatem określenia prawidłowości żądania stwierdzenie nadpłaty, zarówno co do jej istnienia, jak i wysokości, organ podatkowy pierwszej instancji był zobligowany zweryfikować prawidłowość złożonych rozliczeń, a w oparciu o wyniki tych weryfikacji – odnieść się do żądań w przedmiocie stwierdzenia i wysokości nadpłat. Organ podatkowy weryfikując bowiem w toku postępowania podatkowego rozliczenie podatnika za dany okres rozliczeniowy oraz jego żądanie o stwierdzenie nadpłaty wyrażone w trybie art. 75 § 1 O.p., winien odnieść się co do całości przedmiotu rozpatrywanej sprawy, w tym również co do żądania stwierdzenia nadpłaty. Prawidłowo zatem postąpił w niniejszej sprawie organ podatkowy pierwszej instancji wydając rozstrzygnięcia odnoszące się do obydwu przedmiotów rozpoznawanej sprawy. Wadliwie zaś postąpił organ odwoławczy, co błędnie zaakceptował Sąd pierwszej instancji, uchylając decyzje organu pierwszej instancji w zakresie rozstrzygnięć ustosunkowujących się do żądania strony w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty. Pominięto bowiem, że postępowania w tych sprawach, wprawdzie określające prawidłową wysokość zobowiązań podatkowych strony, zostały jednak zainicjowane przez stronę żądaniem stwierdzenia nadpłaty i stanowiły de facto weryfikację prawidłowości tegoż żądania, co wymagało merytorycznego ustosunkowania do takiego wniosku. Określenie zatem w takim postępowaniu wielkości zobowiązania w innej niż zadeklarowanej przez podatnika wysokości nie stanowi załatwienia sprawy o stwierdzenie nadpłaty i nie czyni bezprzedmiotowym żądania strony o stwierdzenie nadpłaty, które stanowi o jego istocie. Z tych względów za trafny należało uznać zarzut naruszenia art. 151 w zw. z art. 145 § 1 pkt lit. c) P.p.s.a. z uwagi na naruszenie art. 208 O.p., co czyni skargę kasacyjną skuteczną w stosunku do zaskarżonego wyroku Sądu pierwszej instancji, w części oddalającej skargę co do uchylenia decyzji organu pierwszej instancji w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty i umorzenia postępowania. 5.2. Za zasadny należy uznać również zarzut naruszenia art. 20 ust. 3 u.p.t.u. poprzez błędną interpretację użytego w tym przepisie pojęcia "sprzedaży ogółem" skutkującą uznaniem, że przychody uzyskiwane przez Stronę z tytułu udzielania licencji na programy telewizyjne powinny być uwzględniane w mianowniku współczynnika sprzedaży (wartości sprzedaży ogółem) i w konsekwencji wpływać na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, co czyni również trafnym zarzut niewłaściwego zastosowania tego przepisu do powyższych przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu udzielania licencji na programy, w sytuacji gdy nie stanowiły one sprzedaży w jego rozumieniu. 5.3. Nie są natomiast zasadne pozostałe zarzuty naruszenia prawa materialnego: - art. 20 ust. 1 u.p.t.u. przez błędną interpretacją użytego w nim pojęcia "sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu"; - art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 18 u.p.t.u. przez błędną ich interpretację, skutkującą stwierdzeniem w uzasadnieniu wyroku, że świadczenia Spółki w ramach umów sponsoringowych mogą stanowić usługi reklamowe, a tym samym podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT; - art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 18 u.p.t.u. przez ich niewłaściwe zastosowanie do czynności wykonywanych przez Stronę w ramach umów sponsoringowych, które pozostają poza zakresem u.p.t.u.; Nie zasługują także na uwzględnienie sformułowane w skardze kasacyjnej zarzuty natury procesowej, poza wskazanym powyżej zarzutem naruszenia art. 151 w zw. z art. 145 § 1 pkt lit. c) P.p.s.a. 5.4. Przepisy art. 20 ust. 1 – 3 u.p.t.u. od 1 stycznia 2001 r. miały następujące brzmienie: 1. Podatnik dokonujący jednocześnie sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku oraz wykonujący czynności niewymienione w art. 2 obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu. 2. Podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną. 3. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może także zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem. Przy ustalaniu wartości sprzedaży nie uwzględnia się kwot podatku. W porównaniu z ich poprzednim brzmieniem, od 1 stycznia 2001 r. zmianie uległ jedynie art. 20 ust. 1 u.p.t.u., który do 31 grudnia 2000 r. stanowił, że podatnik dokonujący jednocześnie sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku. Należy nadmienić, że przepis ten powrócił do tego brzmienia od 26 marca 2002 r. Nowelizacja tego przepisu, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2001 r., miała na celu likwidację rozbieżności poglądów odnośnie możliwości pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony związany ze sprzedażą niepodlegającą podatkowi od towarów i usług. Rozbieżności te były efektem wadliwości konstrukcji polskiej ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r., w której brak było jednoznacznego przepisu regulującego ogólną zasadę, zgodnie z którą podatek należny może być pomniejszony jedynie o podatek naliczony przy zakupie towarów lub usług służącym czynnościom podlegającym opodatkowaniu. Takie unormowanie pojawiło się dopiero w znowelizowanym od 31 października 2001 r. art. 19 ust. 1 u.p.t.u., w którym jednoznacznie postanowiono, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednak do nowelizacji art. 19 ust. 1 u.p.t.u., rolę takiego unormowania próbowano nadać art. 20 ust. 2 u.p.t.u. i na jego podstawie odmawiać prawa odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług, które służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu. Praktyka taka różnie była oceniana przez poszczególne składy orzekające SN oraz NSA. Większość oceniała ją negatywnie (np. wyrok SN z dnia 4 listopada 1998r., sygn. akt III RN 77/98 oraz wyroki NSA z dnia 22 lutego 2000r., sygn. akt III SA 7776/98, z dnia 7 stycznia 2000r., sygn. akt I SA/Wr 1845/98, z dnia 22 stycznia 1999r., sygn. akt I SA/Łd 286/97 i z dnia 27 listopada 1998r., sygn. akt I SA/Po 2025/97), lecz zapadały również wyroki, które stanowisko, że art. 20 ust. 2 stanowi podstawę prawną do zanegowania możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami, które posłużyły czynnościom nieopodatkowanym – aprobowały (np. wyroki NSA z 18 lutego 1999r., sygn. akt I SA/Ka 960/97 oraz z 25.02.2000r., sygn. akt I SA/Kr 574/98). Ta rozbieżność stanowisk spowodowała, że podjęto próbę jej likwidacji co skutkowało nadaniem z dniem 1 stycznia 2001 r. nowego brzmienia przepisowi art. 20 ust. 1 u.p.t.u. Nowelizacja ta została oceniona bardzo krytycznie, gdyż nie przyniosła ona pożądanego skutku, a wprowadziła wiele zamieszania w rozumienie całego art. 20, czego m.in. pokłosiem jest niniejsza sprawa. Krytyka nowego unormowania art. 20 ust. 1 spowodowała, że z dniem 31 października 2001 r. znowelizowano art. 19 ust. 1 u.p.t.u., a następnie od 26 marca 2002 r. powrócono do poprzedniego brzmienia art. 20 ust. 1 u.p.t.u. 5.5. Celem regulacji zawartej w art. 20 ust. 1 u.p.t.u. w jej brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. do 26 marca 2002 r. było zobligowanie podatników do odrębnego ewidencjonowania każdego podatku naliczonego, z podziałem na zakupy towarów i usług, które służą sprzedaży opodatkowanej, sprzedaży zwolnionej oraz sprzedaży niepodlegającej VAT. Przy takim rozumieniu tego przepisu nie mogło budzić wątpliwości, że na podstawie art. 20 ust. 2, który stanowił, że podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną – wyodrębniony przez podatnika podatek naliczony związany ze sprzedażą zwolnioną lub ze sprzedażą niepodlegającą VAT – nie mógł zmniejszać podatku należnego. Główną jednak wadą tego unormowania było wprowadzenie do tego przepisu niezdefiniowanej przedmiotowo kategorii "sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu" oraz wpływu tej nowelizacji na wykładnię art. 20 ust. 3 u.p.t.u. w kontekście użytego w nim sformułowania "wartości sprzedaży ogółem". Zaczęto bowiem – jak uczyniono to w tej sprawie – nakazywać ujmowanie tej niezdefiniowanej kategorii sprzedaży w wartości sprzedaży ogółem podatnika w ujęciu art. 20 ust. 3 u.p.t.u., w celu określenia proporcji w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od czynności, których jednoznacznie nie można przypisać do żadnej kategorii sprzedaży. Określenie samego pojęcia "sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu" w ujęciu art. 20 ust. 1 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. do 26 marca 2002 r., nie budzi większych problemów na tle jego całościowego brzmienia, zgodnie z którym, podatnik dokonujący jednocześnie sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku oraz wykonujący czynności niewymienione w art. 2 obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu. Uwzględniając całokształt tego przepisu stwierdzić należy, że w świetle wykładni językowej, pod pojęciem sprzedaży "niepodlegającej opodatkowaniu" należy rozumieć wykonywanie "czynności niewymienionych w art. 2". Obydwa te elementy zostały do tego przepisu wprowadzone z dniem 1 stycznia 2001 r., co jedynie potwierdza, że skoro dodaniu w hipotezie tego przepisu zwrotu "wykonujący czynności niewymienione w art. 2" towarzyszy w jego dyspozycji obligacja do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze "sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu", pomiędzy tymi zwrotami zachodzić musi tożsamość. Brak przy tym podstaw do przyjęcia, jak podnosi się w skardze kasacyjnej, że "sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu" oznacza wyłącznie sprzedaż w ujęciu cywilnoprawnym, gdyż katalog "czynności niewymienionych w art. 2" ustawy, nie zawęża się jedynie do czynności sprzedaży w rozumieniu prawa cywilnego. Tak więc Sąd pierwszej instancji prawidłowo, wbrew twierdzeniu skargi kasacyjnej, określił pojęcie "sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu" w rozumieniu art. 20 ust. 1 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. do 26 marca 2002 r., co nie oznacza, że trafnie ocenił wpływ normy tego przepisu w zakresie zdefiniowania tej sprzedaży na wykładnię i zastosowanie art. 20 ust. 3 ustawy. Tak bowiem ustalona wykładnia art. 20 ust. 1 u.p.t.u. nie rozwiązuje problemu stosowania tego przepisu oraz art. 20 ust. 3 u.p.t.u., gdyż katalog czynności niewymienionych w art. 2 ustawy jest nieograniczony, np., można wśród nich w roku 2001 wymienić: określone w art. 3 ustawy (sprzedaż przedsiębiorstwa, wydanie towaru na podstawie umowy użyczenia, działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy), udzielenie licencji, sprzedaż praw autorskich, sprzedaż gruntu, ustanowienie i sprzedaż użytkowania wieczystego, przekazanie towarów na własne inwestycje, wypłata i otrzymywanie odszkodowań, kar umownych, kaucji, sprzedaż udziałów, utworzenie rezerw, otrzymanie odsetek bankowych itd.. Można tu wymienić wiele czynności realizowanych przez podatników, które nie będąc opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, są objęte regulacjami podatków dochodowych oraz wykraczających również poza te regulacje. Mimo zatem, że można określić, iż na sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu składają się czynności niewymienione w art. 2 ustawy, to nie można w sposób pozytywny określić zupełnego katalogu przedmiotowego tych czynności. To natomiast powoduje, że przy określaniu "wartości sprzedaży ogółem", do której odwołuje się art. 20 ust. 3 ustawy, nie ma podstaw do uwzględniania wartości czynności niewymienionych w art. 2 ustawy, gdyż z uwagi na brak zamkniętego i pozytywnie określonego katalogu tych czynności – nie można byłoby ustalić wartości tej sprzedaży (można uwzględniać wartość powyżej przykładowo wymienionych czynności, lecz nigdy podatnik nie byłby pewien, że uwzględnił wartość wszystkich czynności niepodlegających opodatkowaniu). Należy zatem odrzucić taki sposób rozumienia (wykładni) art. 20 ust. 3 u.p.t.u., który uniemożliwiałby jego pewne zastosowanie co do sposobu określenia podatku naliczonego, który może zostać odliczony w proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem. Oznacza to, że "wartość sprzedaży ogółem" w rozumieniu art. 20 ust. 3 u.p.t.u., również w okresie obowiązywania art. 20 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. do 26 marca 2002 r., winna być określana tak samo jak przed nowelizacją tego przepisu oraz po jego zmianie od 26 marca 2002 r., tzn. jako suma jedynie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku, a więc z uwzględnieniem katalogu wartości czynności, które są przedmiotowo sprecyzowane na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przy braku bowiem zamkniętego zbioru czynności niepodlegających opodatkowaniu, a tym samym niemożności określenia wartości sprzedaży wynikającej z realizacji tych czynności, ustalając wartość sprzedaży ogółem w rozumieniu art. 20 ust. 3, można oprzeć się jedynie na pojęciu sprzedaży zdefiniowanej w u.p.t.u w art. 4 pkt 8 (sprzedaż towarów - to również dostawa, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie innych czynności określonych w art. 2). 5.6. Wskazać przy tym należy na niekonsekwencję rozumowania Sądu pierwszej instancji, który z jednej strony uznał opłaty abonamentowe za opłaty przeznaczone na finansowanie misji publicznego radia i telewizji, czyli de facto opłaty za czynności radia i telewizji niepodlegające opodatkowaniu (a nie zwolnione od podatku jak orzekły organy) i stwierdził, że nie mieszczą się one w pojęciu "wartości sprzedaży ogółem" w rozumieniu art. 20 ust. 3 u.p.t.u., a jednocześnie uznając (prawidłowo), że czynności sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu obejmują wszystkie czynności niewymienione w art. 2 ustawy (nie tylko sprzedaży w ujęciu cywilnoprawnym), zaliczył do "wartości sprzedaży ogółem" wartości udzielanych przez spółkę licencji - również niepodlegających opodatkowaniu, podobnie jak opłaty abonamentowe, 5.7. Reasumując: pod pojęciem "wartości sprzedaży ogółem" w rozumieniu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. - o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50, ze zm.), także w okresie obowiązywania art. 20 ust. 1 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. do 26 marca 2002 r., należało rozumieć sumę jedynie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku zdefiniowanej w art. 4 pkt 8 u.p.t.u. Trafny jest zatem zarzut skargi kasacyjnej wskazujący na naruszenie art. 20 ust. 3 u.p.t.u. poprzez błędną interpretację użytego w tym przepisie pojęcia "sprzedaży ogółem" skutkującą uznaniem, że przychody uzyskiwane przez Stronę z tytułu niepodlegających w 2001 r. opodatkowaniu czynności udzielania licencji na programy telewizyjne powinny być uwzględniane w mianowniku współczynnika sprzedaży (wartości sprzedaży ogółem) i wpływać na wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, co doprowadziło do wadliwego zastosowania tego przepisu. 5.8. Potwierdzenie takiego rozumienia powyższego zagadnienia można również znaleźć na gruncie przepisów prawa wspólnotowego oraz ich interpretacji prezentowanej w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które wprawdzie mają zastosowanie do stanu prawnego obowiązującego od 1 maja 2004 r., lecz stanowią również wskazówkę co do rozumienia określonych instytucji podatku od towarów i usług na gruncie przepisów u.p.t.u. z 1993 r. obowiązujących przed tą datą. Trafnie bowiem stwierdzono w wyroku NSA z dnia 7 czerwca 2004 r. (sygn. akt FSK 87/04, publ. Glosa 2004/11/43) – na tle stosowania art. 19 ust. 1 u.p.t.u. - że tożsamość konstrukcji polskiego podatku od towarów i usług z 1993 r. z konstrukcją podatku od wartości dodanej, przyjętą w ustawodawstwie europejskim, powoduje, że przy ocenie uprawnień podatnika do odliczenia podatku naliczonego możliwe staje się wykorzystanie bogatego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie, które w sposób stanowczy nakazuje przestrzegać zasady neutralności tego podatku. Wskazać zatem należy na orzeczenia ETS w sprawach: C-333/91 pomiędzy Sofitam S.A. a Ministre charge du Budget /Francja/, C-142/99 pomiędzy Floridienne S.A. i Berginvest a Państwem Belgii, C-16/00 pomiędzy Cibo Participations S.A. a Directeur regional des impóts du Nord-Pas-de-Calais /Francja/), w których ETS ukształtował utrwaloną linię interpretacyjną art. 19 VI Dyrektywy w kwestii zaliczania czynności nieobjętych VAT do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego. W ocenie Trybunału czynności pozostające poza zakresem VAT nie podlegają uwzględnieniu w mianowniku współczynnika proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w tym przepisie. Czynności, których VI Dyrektywa w ogóle nie reguluje, nie mogą wpływać na rozstrzyganie co do prawa odliczenia podatku. Wniosek taki wypływa zdaniem ETS również z nadrzędnej zasady neutralności VAT. 5.9. Nie zasługuje natomiast na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 18 u.p.t.u. przez błędną ich interpretację, skutkującą stwierdzeniem w uzasadnieniu wyroku, że świadczenia Spółki w ramach umów sponsoringowych mogą stanowić usługi reklamowe, a tym samym podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz zarzut niewłaściwego zastosowanie tych przepisów do czynności wykonywanych przez Stronę w ramach umów sponsoringowych, które pozostają poza zakresem u.p.t.u. Nie są zatem również trafne korelujące z tymi zarzutami naruszenia prawa materialnego, zarzuty naruszenia art. 141 § 4 P.p.s.a. oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. 5.10. Odnośnie umów sponsoringowych Sąd pierwszej instancji przede wszystkim uznał, że postępowanie dowodowe zostało w tym zakresie przeprowadzone z naruszeniem art. 122, art. 187 oraz art. 191 O.p. - w sposób niepełny i wybiórczy, a tym samym Sąd poddał pod wątpliwość prawidłowość dokonanych ustaleń faktycznych. W ocenie Sądu główną wadą prowadzonego postępowania było to, że organy podatkowe nie dokonały szczegółowej analizy wszystkich umów sponsoringowych i nie wykazały, w czym wyrażał się reklamowy charakter działań skarżącej spółki na rzecz poszczególnych sponsorów. Dlatego też Sąd za przedwczesne uznał zajmowanie stanowiska w kwestii oceny naruszenia przepisów materialnoprawnych w tym przedmiocie. Sąd pierwszej instancji w żadnym zatem zakresie nie odnosił się do wykładni oraz możliwości zastosowania przepisów art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 18 u.p.t.u. na tle oceny umów sponsoringowych w niniejszej sprawie. Sąd ten wyraził jedynie zdanie, że sponsoring może być różnie traktowany na płaszczyźnie prawa podatkowego, gdyż różny może być charakter umów sponsoringowych. W szczególności nie jest wykluczone, że sponsoring może służyć rozumianym szeroko celom reklamowym sponsora. Należy zatem – zdaniem Sądu – badać cele tych umów, w tym czy nie są to cele reklamowe, a jeżeli by tak było, czego w tej sprawie nie ustalono, to świadczenia spółki w ramach tych umów będą usługami reklamowymi i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stwierdzenie to, o charakterze hipotetycznym, nie stanowi o wykładni powyższych przepisów prawa materialnego, gdyż wykładnia i zastosowanie przepisów prawa materialnego może się odbywać jedynie na tle konkretnie ustalonego i bezspornego stanu faktycznego, którego w tej sprawie nie ustalono, przy uwzględnieniu stanu prawnego obowiązującego w okresie, którego tenże stan faktyczny dotyczy. Powyższe hipotetyczne stwierdzenie Sądu pierwszej instancji w żadnym zatem przypadku nie może stanowić o wiążącym jego charakterze w rozumieniu art. 153 P.p.s.a., gdyż nie ma ono charakteru oceny prawnej wiążącej w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia. Jak bowiem stwierdzono w wyroku NSA z dnia 18 września 2007 r. (I FSK 1233/06, LEX nr 389347) przez ocenę prawną rozumie się powszechnie wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich stosowania w rozpoznawanej sprawie. Ocena prawna o charakterze wiążącym musi dotyczyć właściwego zastosowania konkretnego przepisu, czy też prawidłowej jego wykładni w odniesieniu do ściśle określonego rozstrzygnięcia podjętego w konkretnej sprawie. W niniejszym przypadku do tak rozumianej oceny jednak nie doszło, w sytuacji gdy Sąd swojego stwierdzenia nie odniósł się do treści żadnego przepisu, w tym również przepisów podniesionych w zarzutach skargi kasacyjnej. Ponadto, o tym czy określone umowy, niezależnie od ich nazwy, realizują cele reklamowe, decydują ustalenia faktyczne, które dopiero po ich prawidłowym dokonaniu mogą być przedmiotem oceny prawa materialnego w aspekcie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności realizowanych w ramach tych umów. Kwestie te, w rezultacie niebudzącego w tym zakresie zastrzeżeń orzeczenia Sądu pierwszej instancji, pozostają zatem w dalszym ciągu otwarte i w toku dalszego postępowania wymagają również uwzględnienia stanowiska strony skarżącej wyrażonego w skardze kasacyjnej. Z tych względów podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty naruszenia prawa materialnego - art. 2, art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 18 u.p.t.u. oraz prawa procesowego - art. 141 § 4 P.p.s.a. oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a., uznano za niezasadne. 5.11. Z uwagi na trafność części zarzutów skargi kasacyjnej, w tym naruszenia przepisów postępowania - art. 151 w zw. z art. 145 § 1 pkt lit. c) P.p.s.a. i art. 208 O.p - na podstawie art. 185 P.p.s.a. wyrok Sądu pierwszej instancji należało uchylić w całości, aby Sąd pierwszej instancji, po ponownym rozpoznaniu sprawy, nadał rozstrzygnięciu wyroku brzmienie uwzględniające ocenę prawną zawartą w niniejszym orzeczeniu, biorąc również pod uwagę tą ocenę przy sporządzaniu uzasadnienia tegoż rozstrzygnięcia. 5.12. Mając na uwadze, że jedynie część zarzutów skargi kasacyjnej okazała się trafna, uwzględniając dyspozycję art. 207 § 2 P.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI